『壹』 專利侵權行為的種類有哪些會不會判刑
專利侵權行為的種類,沒有申請專利的技術是比較容易被侵權的,因此建議專利人及時做好專利保護的准備,以免被他人免費使用專利,或者是直接搶注專利技術,如果專利技術申請了保護那麼就可以打擊那些侵權的行為的人,專利侵權行為的種類有兩種,有直接侵權行為還有間接侵權行為,根據不同的專利侵權行為承擔的法律責任包括民事責任、行政責任與刑事責任。專利侵權行為的種類直接侵權行為。這是指直接由行為人實施的侵犯他人專利權的行為。其表現形式包括:製造發明、實用新型、外觀設計專利產品的行為;使用發明、實用新型專利產品的行為;許諾銷售發明、實用新型專利產品的行為;銷售發明、實用新型或外觀設計專利產品的行為;進口發明、實用新型、外觀設計專利產品的行為;間接侵權行為。這是指行為人本身的行為並不直接構成對專利權的侵害,但實施了誘導、慫恿、教唆、幫助他人侵害專利權的行為。間接侵權行為通常是為直接侵權行為製造條件,常見的表現形式有:行為人銷售專利產品的零部件、專門用於實施專利產品的模具或者用於實施專利方法的機械設備;行為人未經專利權人授權或者委託,擅自轉讓其專利技術的行為等。如果是侵權的他的專利技術的,根據專利侵權行為的種類,那就需要相應的負一定的法律責任,如停止侵權、賠償損失、賠償損失依照專利法和刑法的規定;至於假冒他人專利,情節嚴重的,應對直接責任人員追究刑事責任。所以專利人切勿為了一時使用他人專利技術而誤入歧途,如果需要的專利技術的話還是要通過許可方式,經過專利人同意方可使用。
『貳』 哪些行為會構成專利侵權犯罪
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專利侵權行為與假冒專利罪的區別
我們通常所說的專利侵權行為是指根據專利法第十一條規定,是指發明和實用新型專利權被授予後,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予後,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。
所以,專利侵權行為應首先是實際實施了專利技術方案或專利設計方案的行為,無論其是否標注或標示所涉專利的專利號。而假冒專利行為是實際上沒有實施專利方案,但向公眾明示其產品採用並實施了所述專利方案的虛假宣傳行為,即掛羊頭賣狗肉式地忽悠人的行為。
由此可知,我們通常所說的專利侵權行為應不構成假冒專利罪,也不會因此而坐牢。
那問題來了,如果有人未經許可,既實施了別人的專利方案又向社會公眾如實明示所涉專利信息該如何處理?
對該種情形構成專利侵權須承擔民事責任應無異議,那有可能構成假冒專利罪嗎?根據上文所述法律規定應不構成,因為人家確實沒有「假冒」行為,而是做到說到,不忽悠人,不搞虛假宣傳,也不應到坐牢的程度。
那就是說假冒專利的有可能坐牢(三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金),而專利侵權的只是承擔一下民事責任(停止侵權,賠償損失)!換另一種說法就是,我用了你的專利不用坐牢,我用了你的專利而且還公開聲明我用了也不用坐牢,但是,我沒用你的專利只是說一下我用了就很有可能會坐牢(注意看那個對「情節嚴重」的司法解釋,實踐中隨便哪個人一動就達到了),好像有些不合理,但這就是當前的法律規定。
『叄』 侵犯發明專利會承擔刑事責任嗎
我國專利法對侵犯專利權的行為和應承擔的法律責任進行了專門規定;我國刑回法216條對假冒專利犯罪答的定罪量刑進行規定。根據前述我國現行法律的規定,專利侵權問題,依法不能追究刑事責任。不但這是我國的法律規定的,即使美國、德國等對專利強保護和歷史悠久的國家等,都沒有法律規定對專利侵權行為追究刑事責任。這是由於專利權專業技術性等特性和社會公共利益所決定的。侵犯發明專利會承擔刑事責任對待專利侵權行為,沒有規定刑事責任追究並不等於不追究民事法律責任。我國專利法對侵犯專利權的行為民事責任的追究,相比較其他類知識產權賠償責任是重的。首先是按照損失賠償,或者是按其非法盈利賠償,或者按照許可使用費的1-3倍賠償,不好計算的情況下,還可以按照5000元以上,50萬元以下有管轄權的法院進行法定賠償。