㈠ 法院以涉案專利技術特徵與對比文件相同為理由,判決被訴產品不侵權,是否合法
您好:復
發明的保護范圍以其制權利要求的內容為准,說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容。人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍,應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵。被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的,人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍;被訴侵權技術方案的技術特徵與權利要求記載的全部技術特徵相比,缺少權利要求記載的一個以上的技術特徵,或者有一個以上技術特徵不相同也不等同的,人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍。經當庭比對,被訴侵權技術方案缺少「延伸出一個鉸鏈帶有螺紋的通道」的技術特徵,沒有落入專利權權利要求1的保護范圍,沒有侵害南希•特德賽專利權。故南希•特德賽全部訴訟請求均缺乏權利基礎及事實依據,原審法院均不予支持。
㈡ 如何判定侵權方案是否為專利權的保護范圍
被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的,人民法院應當認定其屬於專利權的保護范圍;反之,缺少權利要求記載的一個以上的技術特徵,或者有一個以上技術特徵不相同也不等同的,人民法院應當認定其不屬於專利權的保護范圍。 相關法律可參考:《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍,應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵。 被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的,人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍;被訴侵權技術方案的技術特徵與權利要求記載的全部技術特徵相比,缺少權利要求記載的一個以上的技術特徵,或者有一個以上技術特徵不相同也不等同的,人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍。 第八條在與外觀設計專利產品相同或者相近種類產品上,採用與授權外觀設計相同或者近似的外觀設計的,人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利法第五十九條第二款規定的外觀設計專利權的保護范圍。
㈢ 如何判斷我的專利是不是被侵權了
判定是否侵犯了知識產權可以看是否主觀意識,是否以經營為目的,情節嚴重的構成犯罪版,侵犯知識產權罪是權指違反知識產權保護法規,未經知識產權所有人許可,非法利用其知識產權,侵犯國家對知識產權的管理秩序和知識產權所有人的合法權益,違法所得數額較大或者情節嚴重的行為。侵犯知識產權罪包括:假冒注冊商標罪、銷售假冒注冊商標、侵犯知識產權罪的商品罪、非法製造或者銷售非法製造注冊商標標識罪;侵犯著作權罪、銷售侵權復製品罪;假冒專利罪;侵犯商業秘密罪。知識產權是人類創造性勞動的智力成果,包括專利權 、商標權、著作權等。
㈣ 專利被侵權怎麼辦
直接起訴
㈤ 被人起訴專利侵權,你慌了嗎
當你接到法院的傳票,告知某某起訴你侵犯了他的專利權,此時你千萬不要心慌。作為被告,無需驚慌的理由很多,先告訴你一句話,我國的司法實踐證明,被告的勝訴率超過了50%,而這一切的基礎是你要精通專利訴訟或你的代理律師要精通專利訴訟。
接到起訴狀,被人告自己專利侵權,並索賠巨額賠償款,作為被告,要做到心中不慌,不急,確實挺難,尤其是對專利不熟悉的被告,很難做到不慌。其實,你大可不必驚慌,因為你未必真正侵犯原告的專利權。
有的被告知道自己確實是完全模仿原告的產品,如果你告訴他未必侵犯原告的專利權,他認為你在明擺著欺騙他,他認為原告說的都是事實,自己一定侵犯了原告的專利權,這時你又讓他不要心慌,簡直有點痴人說夢。
實踐告訴我,被告即使是完全模仿了原告的產品,而真正構成侵犯原告專利權的比例往往卻是少數。何出此言,理由很簡單,原告生產的產品少數是按照專利文件製作,多數與所申報的專利不一致。也即是說原告生產的產品本身並非專利產品,被告完全模仿原告的非專利產品,自然也構不成侵犯原告的專利權。但這種情況,被告在沒有仔細研究原告專利文件之前,是無法知悉的。所以,被告即使完全模仿了原告的產品,也未必構成侵權。
有的被告說,我仔細研究了原告的專利文件,就是按照專利文件的技術方案製作的產品,或者沒有實質性區別,構成侵權是一定的。我認為,即使如被告所述,被告生產、銷售的產品本身確實構成了專利侵權,但你同樣不需驚慌,因為被告的生產、銷售行為,未必被法院認定構成侵權。法院認定構成專利侵權的事實成立,要以證據為基礎,缺少構成侵權的證據支持,法院無法認定專利侵權成立,而專利糾紛本身的技術性、專業性強,證據的要求形式特殊,絕大多數原告及其代理人,對證據形式把握不準,造成有理無據,最終得不到法院的支持。例如,原告主張侵權的證據產品沒有封存,就無法與專利文件進行對比判斷是否構成侵權。
有的被告說,原告起訴專利侵權的證據很充足,這你也無需驚慌,再充足的證據,也要以專利權有效為前提,被告通過向復審委員會宣告專利無效,同樣到達侵權不成立的目的。事實上,大多數專利糾紛是涉及實用新型專利和外觀設計專利,而實用新型和外觀設計專利,不經過實質審查,專利穩定性差,如果申請專利無效宣告,大多數該類型的專利將被無效的,如果原告主張你侵權的專利權被無效掉,他拿什麼再告你侵權呢?
有的被告說,原告的專利無法無效掉,原告起訴侵權的證據有十分充足,而且原告的代理人也很專業,自己一定是輸定了,我說,這也未必,同樣不要驚慌,因為你還有路走,你的路是你的產品是採用的現有技術,你的路是你在專利申請之前已經製造、使用相同產品。你讓法庭認識到你採用的是現有技術,你享有先用權,並提交了充足的證據,支持你的觀點,法院同樣不會判決你侵犯專利權。
㈥ 《關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定》
以下是《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》全文,請查閱。
最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋
為正確審理侵犯專利權糾紛案件,根據《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律規定,結合審判實際,制定本解釋。
第一條人民法院應當根據權利人主張的權利要求,依據專利法第五十九條第一款的規定確定專利權的保護范圍。權利人在一審法庭辯論終結前變更其主張的權利要求的,人民法院應當准許。
權利人主張以從屬權利要求確定專利權保護范圍的,人民法院應當以該從屬權利要求記載的附加技術特徵及其引用的權利要求記載的技術特徵,確定專利權的保護范圍。
第二條人民法院應當根據權利要求的記載,結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖後對權利要求的理解,確定專利法第五十九條第一款規定的權利要求的內容。
第三條人民法院對於權利要求,可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書對權利要求用語有特別界定的,從其特別界定。
以上述方法仍不能明確權利要求含義的,可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。
第四條對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵,人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特徵的內容。
第五條對於僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案,權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的,人民法院不予支持。
第六條專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中,通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的,人民法院不予支持。
第七條人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍,應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵。
被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的,人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍;被訴侵權技術方案的技術特徵與權利要求記載的全部技術特徵相比,缺少權利要求記載的一個以上的技術特徵,或者有一個以上技術特徵不相同也不等同的,人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍。
第八條在與外觀設計專利產品相同或者相近種類產品上,採用與授權外觀設計相同或者近似的外觀設計的,人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利法第五十九條第二款規定的外觀設計專利權的保護范圍。
第九條人民法院應當根據外觀設計產品的用途,認定產品種類是否相同或者相近。確定產品的用途,可以參考外觀設計的簡要說明、國際外觀設計分類表、產品的功能以及產品銷售、實際使用的情況等因素。
第十條人民法院應當以外觀設計專利產品的一般消費者的知識水平和認知能力,判斷外觀設計是否相同或者近似。
第十一條人民法院認定外觀設計是否相同或者近似時,應當根據授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特徵,以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷;對於主要由技術功能決定的設計特徵以及對整體視覺效果不產生影響的產品的材料、內部結構等特徵,應當不予考慮。
下列情形,通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響:
(一)產品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對於其他部位;
(二)授權外觀設計區別於現有設計的設計特徵相對於授權外觀設計的其他設計特徵。
被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異的,人民法院應當認定兩者相同;在整體視覺效果上無實質性差異的,應當認定兩者近似。
第十二條將侵犯發明或者實用新型專利權的產品作為零部件,製造另一產品的,人民法院應當認定屬於專利法第十一條規定的使用行為;銷售該另一產品的,人民法院應當認定屬於專利法第十一條規定的銷售行為。
將侵犯外觀設計專利權的產品作為零部件,製造另一產品並銷售的,人民法院應當認定屬於專利法第十一條規定的銷售行為,但侵犯外觀設計專利權的產品在該另一產品中僅具有技術功能的除外。
對於前兩款規定的情形,被訴侵權人之間存在分工合作的,人民法院應當認定為共同侵權。
第十三條對於使用專利方法獲得的原始產品,人民法院應當認定為專利法第十一條規定的依照專利方法直接獲得的產品。
對於將上述原始產品進一步加工、處理而獲得後續產品的行為,人民法院應當認定屬於專利法第十一條規定的使用依照該專利方法直接獲得的產品。
第十四條被訴落入專利權保護范圍的全部技術特徵,與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的,人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬於專利法第六十二條規定的現有技術。
被訴侵權設計與一個現有設計相同或者無實質性差異的,人民法院應當認定被訴侵權人實施的設計屬於專利法第六十二條規定的現有設計。
第十五條被訴侵權人以非法獲得的技術或者設計主張先用權抗辯的,人民法院不予支持。
有下列情形之一的,人民法院應當認定屬於專利法第六十九條第(二)項規定的已經作好製造、使用的必要准備:
(一)已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件;
(二)已經製造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料。
專利法第六十九條第(二)項規定的原有范圍,包括專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產准備可以達到的生產規模。
先用權人在專利申請日後將其已經實施或作好實施必要准備的技術或設計轉讓或者許可他人實施,被訴侵權人主張該實施行為屬於在原有范圍內繼續實施的,人民法院不予支持,但該技術或設計與原有企業一並轉讓或者承繼的除外。
第十六條人民法院依據專利法第六十五條第一款的規定確定侵權人因侵權所獲得的利益,應當限於侵權人因侵犯專利權行為所獲得的利益;因其他權利所產生的利益,應當合理扣除。
侵犯發明、實用新型專利權的產品系另一產品的零部件的,人民法院應當根據該零部件本身的價值及其在實現成品利潤中的作用等因素合理確定賠償數額。
侵犯外觀設計專利權的產品為包裝物的,人民法院應當按照包裝物本身的價值及其在實現被包裝產品利潤中的作用等因素合理確定賠償數額。
第十七條產品或者製造產品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的,人民法院應當認定該產品不屬於專利法第六十一條第一款規定的新產品。
第十八條權利人向他人發出侵犯專利權的警告,被警告人或者利害關系人經書面催告權利人行使訴權,自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發出之日起二個月內,權利人不撤回警告也不提起訴訟,被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的,人民法院應當受理。
第十九條被訴侵犯專利權行為發生在2009年10月1日以前的,人民法院適用修改前的專利法;發生在2009年10月1日以後的,人民法院適用修改後的專利法。
被訴侵犯專利權行為發生在2009年10月1日以前且持續到2009年10月1日以後,依據修改前和修改後的專利法的規定侵權人均應承擔賠償責任的,人民法院適用修改後的專利法確定賠償數額。
第二十條本院以前發布的有關司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為准。
㈦ 被人起訴外觀專利侵權,有證據證明他申請專利前就有這款產品了,開始沒有申請專利無效,會被判侵權嗎
這個現在嚴格意義上是屬於侵權的,你可以在法院開庭的時候收集在他專利申請前就有這款產版品的充分權證據,以證明這款專利已經在申請前就被大眾所知,去知識產權局備案申請使該專利無效化,但是比較難,但是可以為你爭取時間,之後就是嘴上官司,和私下調解了,一般企業托不起,會同意私下調解,因為要是真的在原先就有這款專利的話也是真有幾率可以無效的
㈧ 專利申請公開期被訴侵權怎麼辦
專利侵權,專利訴訟,可以去行之律師事務所,他們在知識產權申請,訴訟方面專業。我們公司外觀專利被侵權,都是他們處理,對方還賠了不少費用給我們。