㈠ 電器小店被告商標侵權
你好,這個您是不知情的,可以如實告知從哪裡進貨,表明自己並不知情,侵權的是三和皇角的熱水器。
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㈡ 模擬法庭劇本商標品牌侵權案 要詳細對話 最好 關於品牌侵權的
明天大家一起合作,分工,應該可以趕在上課前弄好。
10分出手好闊綽,全要的話太奢侈了……那就給我5分吧,呵呵……
㈢ 蘇州出土了一塊明清時期的碑刻,記載了一起商標侵權案,「近有無恥之徒、假冒本堂牌記
答案C
材料反應的是明清時期的商標侵權案,實質反應的是商品經濟發達所出現的經濟糾紛,沒有勞資矛盾,沒有提及資本主義萌芽,更不是商業法律十分完備的體現,本題有一定難度。
㈣ 商標侵權案例
一、案件來源
2010年4月22日,安岳縣工商局接青島啤酒股份有限公司投訴稱:安岳縣小周酒水經營部銷售的青島品牌純生啤酒,侵犯了其商標專用權。經局領導安排,執法人員對該經營部進行現場檢查,發現該經營部經營者周廣地涉嫌銷售侵犯「青島」注冊商標專用權的啤酒。為進一步查清事實,安岳縣工商局於同年4月22日立案進行調查。
二、案情介紹
當事人周某某,男,漢族,現年28歲;經營場所: 安岳縣岳陽鎮普州大道北段178號附54號,《個體工商營業執照》正在申辦之中。
現查實,當事人周某某於2010年3月25日,從青島海島啤酒有限公司購進「青島品牌純生化」啤酒3392件,購貨款54200元。當事人購回該批啤酒後,以每件20元的價格在安岳縣境內批發銷售了1000件,獲銷貨款20000元。經青島啤酒股份有限公司投訴,本局調查查明:該批啤酒實際商標名為「五月風」啤酒,由青島海島啤酒有限公司委託山東天意生物工程有限公司加工生產,在包裝裝潢上未標明生產廠名、廠址,而該青島海島啤酒有限公司無生產許可證,營業執照登記資料中無生產啤酒的經營范圍。青島海島啤酒有限公司在委託加工生產該批啤酒時,使用的酒瓶為青島啤酒股份有限公司印有「青島啤酒」注冊商標和「TSINGTAO」英文注冊商標的專用酒瓶,將「青島品牌純生」作為其商品名稱,在瓶身標識和外包裝箱上不加區別地突出使用,瓶身標識和外包裝箱上所使用的標志、圖案與青島啤酒股份有限公司生產的「青島啤酒純生」圖案及青島啤酒股份有限公司注冊的第3888383號注冊商標相近似,當事人周某某在銷售該啤酒時對外宣稱是「青島品牌純生啤酒」,以此誤導公眾,使消費者誤認為該批啤酒是青島啤酒股份有限公司生產的「青島純生」啤酒。當事人周廣地銷售啤酒的行為,屬《中華人民共和國商標法》第五十二條第一款第(二)項規定的侵權行為,已侵犯了青島啤酒股份有限公司注冊的「青島」中文商標以及「TSINGTAO」英文商標專用權。
三、案件處理
當事人周某某銷售侵犯青島啤酒股份有限公司注冊商標專用權的啤酒行為,符合《中華人民共和國商標法》第五十二條第(二)項「有下列行為之一的,均屬侵犯注冊商標專用權:……(二)銷售侵犯注冊商標專用權的商品的」規定構成要件,已構成銷售侵犯他人注冊商標專用權的商品行為。
根據《中華人民共和國商標法》第五十三條「……工商行政管理部門處理時,認定侵權行為成立的,責令立即停止侵權行為,沒收、銷毀侵權商品和專門用於製造侵權商品、偽造注冊商標標識的工具,並可處以罰款。」和《中華人民共和國商標法實施條例》第五十二條規定「對侵犯注冊商標專用權的行為,罰款數額為非法經營額3倍以下;非法經營額無法計算的,罰款數額為10萬元以下」規定,經研究決定對當事人作出處罰:1、責令立即停止侵權行為;2、沒收扣留在案的侵權啤酒2337件。
四、案情分析
接到投訴後,我局立即組織執法人員進行全面調查,基本鎖定了當事人銷售侵犯他人注冊商標專用權商品的違法行為,對當事人尚未銷售的涉嫌侵權啤酒採取了扣留強制措施。當事人不服,隨即以我局強制措施違法為由,向法院提起行政訴訟,並在互聯網上發布輿論,稱我局對商標侵權行為無管轄權,採取強制措施違法。我局高度重視,先後召開了案情分析會,案審會,對本案的最終定性進行確認。在定性過程中先後出現兩種不同觀點的爭議:一鍾觀點認為,本案當事人銷售的啤酒與青島啤酒股份有限公司生產銷售的啤酒在名稱、包裝、裝潢上相近似、其行為屬傍名牌行為,應當用《關於禁止仿冒知名商品特有的名稱、包裝、裝潢的不正當競爭行為的若干規定》第九條規定規范其行為,同時可根據該《若干規定》第六條認定當事人銷售的商品屬仿冒知名商品特有的名稱、包裝、裝潢的商品。另一種觀點認為,本案當事人雖然銷售的啤酒與青島啤酒股份有限公司生產銷售的啤酒在名稱、包裝、裝潢上相近似,但青島啤酒股份有限公司生產銷售的啤酒名稱已注冊為商標,且屬馳名商標,當事人的行為按照《關於禁止仿冒知名商品特有的名稱、包裝、裝潢的不正當競爭行為的若干規定》第三條第三款規定,不適用以《若干規定》來規范,應當適用《中華人民共和國商標法》第五十二條第(二)項規定。對於傍名牌行為是否侵犯他人注冊商標專用權,根據《中華人民共和國商標法》第五十三條「……工商行政管理部門處理時,認定侵權行為成立的,責令立即停止侵權行為,沒收、銷毀侵權商品和專門用於製造侵權商品、偽造注冊商標標識的工具,並可處以罰款。」規定,工商行政管理部門有權認定商標侵權行為,在認定過程中應當參照最高人民法院《關於審理商標民事糾紛適用法律若干問題》第十條規定的原則進行調查取證,並通過案審會討論認定。執法人員按照第二種觀點,調整調查方案,補充完善了向青島工商機關協查、向山東禹城市工商機關協查、消費者調查等多項證據,本案於2010年6月30日查清了案件事實。本局案審會通過討論分析,一致認定:本案當事人應當定性為銷售侵犯青島啤酒股份有限公司注冊商標專用權的啤酒行為。
由於事實清楚,證據充分,程序合法,當事人向法院提起的行政訴訟以本局勝訴告終。本案之所以能最終結案,主要取決於執法人員在辦案過程中,認真克服難點,運用「抽絲剝繭,先易後難,由外及內逐步深入」的方法與技巧,注重查明案件的來龍去脈,從而理清了本案的事實與性質。值得一提的是本局根據《中華人民共和國商標法》第五十三條規定,參照最高人民法院認定商標侵權的原則,通過對消費者調查,最終以案審會討論認定當事人銷售的啤酒侵犯了青島啤酒股份有限公司注冊商標專用權。這是我局在查處侵犯商標專用權案件中的創新嘗試,切實維護了權利人的知識產權。
本案的成功查處,得到青島啤酒股份有限公司高度稱贊,取得了較好的社會效益。本案的查處具有典型意義,其查處的事實清楚、證據充分、定性准確、程序合法、處罰適當。
㈤ 我是家百貨店,前天接到法院傳票說我出售的三角牌電飯鍋侵犯商標權,要向我索賠2萬塊錢,不知道該怎麼辦
銷售侵權產品也是一種侵權行為,你首先承擔停止侵權的法律責任;至於是否需要承擔版損害賠償責任,則要看你主權觀上是否具有過錯。如果你明知是侵權產品而銷售,則要承擔賠償責任;如果不知道並且產品來源合法則你可以不承擔損害賠償責任。 以上意見...0192
㈥ 美國的著名商標侵權案有哪些
知識產權,廣義而言包括版權即著作權、專利即技術發明、商標、商業秘密和知名權等,其中前三類受到相當全面的保護。今天,我們介紹兩個有關商標專屬權的案例。
一個例子是,世界摔角協會為什麼會更名為世界摔角娛樂。
首先澄清一下:摔角不同於摔跤。摔跤是競技體育,是奧運比賽項目。而職業摔角則具有極大的娛樂性,拿薪水的選手以強烈刺激感官的方式,伴隨著挑逗性的言語,按照基本上預先設定的結果進行打鬥。這種摔角競技表演的代表,就是世界摔角娛樂(World Wrestling Entertainment,WWE)。
WWE的前身是泰坦體育,其創始人之一是今天WWE主要持股人文斯·麥克馬洪的父親傑斯·麥克馬洪。在那個時代,美國的摔角競技可以說是處於「春秋戰國」的時代,三十來個摔角表演公司各有自己的地盤,在電視開始普及之後,它們也仍然依照舊規,在各自地區的地方電視台進行轉播。
文斯和其夫人琳達接手之後,打破地域傳統,將他們主持的摔角表演通過全國性的電視網進行直播,幾經波折,最終戰勝群雄,不但成為美國式摔角表演的霸主,而且走向了世界。它的總部仍然設在康涅狄格州的斯坦福德,但是在紐約、洛杉磯、倫敦、墨西哥城、孟買、上海、新加坡、迪拜、慕尼黑和東京均設有辦事處。
文斯和琳達執掌泰坦體育之後,在1982年收購了Capitol Wrestling Corporation及其控股的世界摔角聯盟(World Wrestling Federation),並於1998年更名為世界摔角聯盟有限公司。1999年再改名為世界摔角聯盟娛樂有限公司,最終於2002年去掉「聯盟」一詞,成為今天的世界摔角娛樂(World Wrestling Entertainment),而且從2011年起,公司用WWE作為自己的商標。
這一系列的名稱變化,都源於與歷史悠久的世界自然基金會在冠名權上的糾紛。世界自然基金會(World Wide Fund for Nature)成立於1961年,開始時叫做世界野生生物基金會,1986年改為現名。世界摔角聯盟與世界自然基金會都用WWF作為自己的商標,於是世界自然基金會就其商標權起訴世界摔角聯盟。1994年,雙方達成和解協議,泰坦同意停用WWF作為推廣摔角時的書面用詞,在電視廣播中特別是有字幕的時候,也盡量少用這一簡稱。自然基金會也就不反對世界摔角聯盟使用其英文的全名World Wrestling Federation。
但是在2000年,世界自然基金會再次提起訴訟,因為世界摔角聯盟仍然在許多場合使用了WWF這一商標,特別是用在它的紀念品和其他商業產品上面。
英國專利法庭裁決世界摔角聯盟敗訴,所以世界摔角聯盟才在2002年最終改名為世界摔角娛樂,簡稱為WWE,網站域名也隨之改變。除了歷史上的錄影,不能再使用WWF三個字母作為標識。
還有一個著名的商標侵權案件,就是阿迪達斯起訴瑋倫鞋業。
阿迪達斯是一家知名的鞋業公司,它的三條紋標識從1952年就開始使用,後來注冊成為馳名的商標。瑋倫鞋業也是一家老牌公司,成立於1956年,但是它模仿阿迪達斯,使用兩條或四條條紋作為自己產品的標記。兩家公司曾經達成協議,瑋倫放棄使用它的條紋標識。但是在2001年,瑋倫再次在它的產品上加上條紋,這次阿迪達斯把瑋倫告上法庭。
經過多年的纏訟,在2008年陪審團審視了268類瑋倫的條紋商標產品,一致裁定瑋倫仿冒了阿迪達斯的商標,判決瑋倫公司敗訴,罰款為其利潤1.37億美元,加上懲罰性賠償1.37億美元和其他費用,總計3.046億美元,也就是相當於一條阿迪達斯的條紋罰了它一億美元。
㈦ 三一商標一年四遭侵權 還有多少「李鬼」在「傍名牌」
根據國家知識產權局最新公布的許可備案登記信息,去年華為向蘋果公司許可專利769件,蘋果公司向華為許可專利98件。這意味華為開始向蘋果公司收取專利許可使用費。 華為蘋果簽署專利交叉授權協議,雖然剛剛公布出來,倒不是新聞,因為去年在小圈子裡就已經傳了很久,如果不是中國專利按規定要求備案,相信還會按傳聞流傳。客觀的說,華為向蘋果授權專利與華為手機無關,向蘋果授權的專利猜得不錯更多是4G標准必要專利。按照愛立信與蘋果的授權費用估算華為每年可以收到上億美元有點高估,因為愛立信不僅擁有4G標准必要專利,更擁有很多2G、3G的標准必要專利,因此愛立信的授權費用肯定比華為高出不少,之前業界傳聞華為的費用應當在6000-8000萬美元,遠低於愛立信每年向蘋果收取的2.5-7.5億美元的專利費用。 說起手機專利收費,很多專家都建議手機品牌應當多申請專利,因為在與諸如愛立信、nokia、高通等專利巨頭洽談專利授權時可以少支付專利費,其實遠不是如此,因為包括Nokia、愛立信、高通等希望收取專利費的巨頭大都根本不做手機,交叉授權根本無從談起。華為與愛立信的交叉授權更多涉及的是電信設備,華為手機也一樣需要向愛立信支付專利費,此次之所以華為蘋果交叉授權是蘋果向華為支付專利費,也是因為華為作為全球主流電信設備商擁有4G等標准必要專利,與華為手機關聯度並不高,當然蘋果的這些專利華為手機應當可以使用。手機品牌需要建立自家的知識產權戰略,不過這些專利更多在與競爭對手涉及專利糾紛時有用,就像三星與蘋果的專利大戰,面對愛立信、Nokia這種不做手機的專利授權,更多還是要依靠談判、訴訟或仲裁解決問題,而不是交叉授權。年初遇到台灣的媒體,談起台灣企業在通訊領域專利太少,面對5G即將來臨,說台灣政府鼓勵企業及早布局專利,其實這種說法純屬無知,通訊標準的制定被幾家 電信巨頭壟斷,包括愛立信、華為、高通以及Nokia、中興等,其他廠商因為地位或影響力不夠,根本進不了標准起草組織,及早布局專利根本無從談起,手機廠商只是通信技術標準的使用者,想布局標准必要專利根本就是天方夜譚。即使華為能夠在交叉授權中獲得利益,不過這些也與華為手機沒有本質關聯,沒有華為手機,這部分利潤也是華為的,任正非也不會因為有了專利收入而降低對華為手機的利潤要求。小米購買了不少專利,其真正意圖不是為了高通、愛立信、Nokia而是擔心華為、中興,這幾年雖然華為可以向海外手機品牌收取專利費,不過就像愛立信、Nokia一樣在中國市場很難收到,未來幾年大陸手機品牌的專利戰難以避免,小米只不過提前布局。前幾天美國國際貿易委員會宣布,他們已經決定對8家電子產品公司展開337調查,這8家公司包括索尼、三星、LG、摩托羅拉、黑莓,以及來自中國的聯想、 中興、HTC。引發媒體對大陸手機專利儲備不足的又一輪炒作,道理也一樣,這與中國手機品牌專利多少一樣沒有必然關系。其實發起337調查是一回事,最終是否繳納專利費是另外一回事,之前中興曾六次被美國國際貿易委員會發起337調查,兩次起訴方撤訴,四次仲裁時起訴方敗訴,中興並沒有損失多少,這幾天因為中興被調查股價降低不少完全是投資者不了解內情。對於此次被調查的聯想、中興等公司而言,都擁有很成熟的專利運作團隊,對337調查並不陌生,作為媒體及消費者沒有必要杞人憂天,即使敗訴了要繳納專利費,也是符合國際規則的正常行為。
㈧ 長安cs55配有三角警示牌嗎
此車原車配有三腳架建議檢查下後備箱裡面