『壹』 網站名稱與他人相同是否構成侵權
CNIPNET.COM訊:近日來筆者多次接到類似「網站名稱與他人在先使用的網站名稱相同,是否構成侵權」的咨詢。
現行法律對網站名稱並沒有相關保護規定,根據我國目前的相關法律規定,對網站名稱的保護,可以通過將其注冊成商標來加以保護!
一旦該名稱被注冊於商標的某一國際分類中,則在該分類中,其他人並再無權使用改名稱,若未經許可使用,即為侵權。
相同的道理,如果別人已將其網站名稱,在其網站所經營范圍的國際商標分類中進行了商標注冊,那麼他人慾使用該名稱則需要獲得授權。而若沒有人進行注冊,那麼任何人均可使用該名稱。
舉個例子說:
A經營一家從事服裝銷售的在線銷售網站,名稱為XYZ網。而B也經營了一家從事銷售服裝的網站,名字亦為XYZ網。
在商標分類中,銷售是屬於35類別的,如果A或B其中一人,在先將XYZ名稱注冊於35類作為商標保護起來,那麼另外一人則不可再使用此商標,否則即侵犯了注冊人的商標專用權。
如果他們均未將XYZ進行商標注冊保護,那麼任何人,包括C,D,E等等,均可使用XYZ這一名稱,而且仍然可以用於服裝銷售網站上。
所以說,如果你的名稱,是別人已經注冊成商標的,而且所注冊類別與你經營的范圍一致,那麼你便不可再使用此商標,如果沒有,那麼你使用這個名稱並不屬於侵權!
『貳』 我公司的合法網站被其他人復制,包括內容都一樣,他們這樣做違法嗎應該怎樣維護本公司的合法權益
一個案例,和你的情況得很相像,看一下。很長,但詳細。
從中國網頁第一侵權案看網路糾紛的管轄權問題
原告:瑞得(集團)公司
被告:東方信息服務公司(簡稱東方公司)
〔案情介紹〕
原告屬下的「瑞得在線」是經國家工商局和信息產業部批准,專門從事計算機信息網路國際互聯網業務的機構,1996年11月開展經營活動,經營的業務是信息服務。1997年,原告根據本公司的業務特點,經過廣泛論證並聘請企業形象策劃設計專家參與研究討論,建立了體現瑞得在線企業形象和業務的瑞得在線主頁。
1998年12月上旬,原告公司內部員工和部分客戶反映,稱在互聯網上發現了與原告瑞得在線首頁基本相同的被告的首頁。原告對此進行了調查,發現員工和客戶反映的情況屬實。經原告將被告的首頁和原告的1998年9月的首頁進行比較,發現被告(網頁上簡稱東方信息服務公司)的首頁基本上抄襲了原告的首頁,其整體版式、色彩、圖案、欄目設置、欄目標題、文案、下拉菜單的運用等完全照搬原告首頁,有10個圖案,14個欄目標題及9處文案原封不動地取自原告瑞得在線的首頁。
原告認為,作為新興的「第四媒體」,互聯網上的首頁如同雜志的封面和報紙的頭版一樣,是信息站點整體結構的反映,是信息內容的重要索引,並通過視覺感塑造一個信息企業的形象,通過獨家欄目向國內外客戶提供信息服務,對吸引設計製作主頁的客戶,吸引網路廣告主客戶和網上購物客戶,具有多方面的示範功能和極大的經濟價值。原告之「瑞得在線」為製作本首頁,投入了巨大的人力和物力。如原告之瑞得在線自行研究開發的「看中國」搜索引擎,投入博士學歷的專業人士,配置專用伺服器,經過一年多時間,開發出了包含百萬條信息的資料庫,並在原告的首頁上發布。而被告首頁照抄了「看中國」搜索引擎的圖標及文案,實際的鏈接指向卻不是「看中國」的搜索引擎,誤導了客戶,給原告的研究成果造成嚴重的知識產權侵害。
原告認為,被告首頁照抄了原告首頁,包括整體版式、色彩、圖案、文案,使客戶對原告之瑞得在線的企業形象產生歧義,把經營范圍和經營實力不一樣的兩個企業等同起來,對原告造成直接的非經濟損失。同時被告首頁照抄了原告首頁,包括欄目設置,欄目標題,而實際的鏈接指向並不一致,影響了原告獨家欄目的聲譽和訪問率(等同於電視媒體的收視率),導致首頁廣告客戶的流失,對原告造成直接的經濟損失。
因此,原告認為其對本網頁享有受法律保護的著作權和知識產權。而被告未經原告授權,擅自照抄,變造原告瑞得在線的首頁,其行為嚴重的侵犯了原告的合法權益,損害了企業形象和經營活動,給原告造成重大的經濟和非經濟損失,顯屬不正當競爭行為。因而要求被告立即停止侵害,在國內外信息網和國內有關新聞媒體上向原告賠禮道歉,並賠償原告製作首頁費用,經營損失,名譽權損失199900元。
被告東方公司於1999年3月30日向北京市海淀區人民法院提出管轄異議,被告在「管轄異議書」中稱:根據我國《民事訴訟法》第29條,因侵權行為提起的訴訟,由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。在本案中,被告的住所地在四川省宜賓市,而非北京市海淀區,而原告也未能向被告提供可證明其訴稱的「侵權行為地(包括侵權行為發生地和侵權行為結果地)」位於北京市海淀區內的證據。同時被告認為,本案是因互聯網網頁著作權侵權而提起的訴訟,而互聯網不同於傳統的傳播媒體,並具有其本身的特點,我國以往有關侵權訴訟案件管轄的法律規定是否適用於此類案件,目前尚於明確的法律規定。據此,認為海淀區人民法院對本案無管轄權,應當將本案移送四川省宜賓市中級人民法院審理。
海淀區人民法院審查後認為,被告東方公司的管轄異議不能成立,理由如下:
第一,瑞得(集團)公司的主頁在製作完成後,是儲存在其特定的硬碟上並通過自有的WWW伺服器向外界發布的,任何人在任何時間任何地點通過主機接觸(包括瀏覽、復制)該主頁內容,必須經過設置在瑞得(集團)公司住所地的伺服器及硬碟。鑒於瑞得(集團)公司以主頁著作權侵權為由提起訴訟,是基於其主頁被復制侵權這一理由,因此原告伺服器所在地區應視為侵權行為實施地。
第二,瑞得(集團)公司不但訴稱東方公司復制其主頁這一特定的行為,而且還訴稱該行為的直接後果是東方公司的主頁為訪問者所接觸。鑒於我國目前的聯網主機和用戶集中分布於海淀區等一些特定的地區,因此,海淀區亦應視為侵權結果發生地。
第三,東方公司在提出管轄異議的同時,並未舉證證明瑞得(集團)公司的主頁內容是瞬間存在的或處於不穩定狀態。
被告東方公司不服北京市海淀區人民法院的民事裁定,於1999年5月4日提出上訴。上訴狀認為海淀區人民法院的裁定認定事實不清,適用法律不當、其事實和理由如下:
第一,被告認為,任何互聯網用戶(包括被告在內)在訪問或「接觸」原告的主頁時,沒有且不可能在存儲有該主頁的伺服器上進行任何復制行為,故北京市海淀區不是且不能視為原告訴稱的侵權行為實施地。
被告認為,復制是著作權法中最基本和最核心的概念,其直接後果是一份或多份復製品的產生,以再現作品。我國《著作權法》第52條規定,復制是「指以印刷、復印、臨摹、拓印、錄音、錄像、翻錄、翻拍等方式將作品製作一份或者多份的行為」。但該條款所指的「復制」是針對傳統的著作權法而言,而網路空間上的復制的概念並不完全與傳統的著作權法中的復制概念相同,如後者的復制及其復製品是永久性的,而前者的復制行為可以是臨時的(或稱暫時復制),其復製品也可以是一次性的,如計算機的隨機存儲器(RAM)對作品的復制,即作品在用戶計算機顯示器上的再現。
互聯網用戶(包括被告在內)在互聯網上訪問或瀏覽他人的網頁或主頁時(如原告的主頁),是首先通過數字傳輸將網頁以數字方式從該網頁所在的遠程計算機或伺服器下載到用戶的計算機上(又稱本地計算機),爾後暫時存儲在用戶計算機的隨機存儲器內,再通過用戶計算機的顯示器和相應的瀏覽器軟體顯示出來。在網頁的傳輸過程中,並沒有復制行為發生,也未產生新的復製品,而在用戶計算機上顯現的網頁(可以稱之為作品)也只屬於一次性復製品,若用戶未將該網頁存儲在其計算機的硬碟、軟磁碟或通過列印機列印出來(即永久復制和永久復製品),那麼在用戶關機後,該一次性復製品即隨之消失,無任何復製品永久保留下來。在上述整個瀏覽和轉存儲過程中,用戶也沒有在網頁所在的遠程計算機或伺服器的硬碟上進行任何復制行為,而且網頁的所有者也不可能讓用戶在其遠程計算機或伺服器進行任何復制行為(當然遠程登錄即Telnet方式除外,但此顯然不適用於本案)。
具體到本案,被告認為,包括被告在內的互聯網用戶在訪問(或按海淀區人民法院裁定所稱「接觸」)原告的主頁時,並未在原告存儲有其主頁的伺服器上進行任何復制行為。根據上述理由,由於被告並未在存儲有原告主頁的伺服器上進行任何復制侵權行為,因此該伺服器的存放地(北京市海淀區,假設事實如此)就不能構成原告所訴稱的侵權行為實施地。
據此,被告認為海淀法院裁定認定北京市海淀區為侵權行為實施地是缺乏事實和法律依據的。
第二,被告認為,海淀區人民法院裁定認定北京市海淀區為侵權結果發生地證據不足。
被告人為,被告的主頁製作完成並上載到互聯網中某一伺服器上後可以為其他互聯網用戶所訪問或「接觸」,但這種訪問或「接觸」只具有可能性,而並不具有客觀必然性。若用戶不知道被告的網址,就不可能訪問或「接觸」到被告的主頁,在互聯網上有大量的主頁或網頁不為公眾所知悉和訪問即是例證。我國民事訴訟法第63條規定,當事人對自己提出的主張,有責任提供證據,但原告並未向法庭提供互聯網用戶在北京市海淀區通過互聯網訪問或「接觸」到被告主頁的客觀證據,未能證明何人、何地、通過何種方式在該區訪問了被告主頁。
被告認為,海淀法院裁定稱「我國目前的聯網主機和用戶集中分布於本區(即海淀區)等一些特定的地區」,並不能充分證明這些聯網用戶實際訪問了被告的主頁(「聯網主機」實際與本案的「接觸」無關)。而且,根據被告所掌握的證據材料,在原告起訴之前,實際上只有為數極少的人訪問過被告的主頁,而這些人並不是通過海淀區內的「聯網主機」或其他計算機進行訪問的。
據此,被告認為,海淀法院裁定將北京市海淀區視為侵權結果發生地證據不足。
1999年6月28日,北京市第一中級人民法院做出裁定,維持海淀法院關於本案管轄的裁定,本案仍由北京市海淀區人民法院審理。
〔案例評析〕
1.傳統司法管轄權理論在網路空間面臨的問題
Internet,中文譯名為「國際互聯網」。它是一個建立在現代計算機技術基礎上的成千上萬相互協作的網路以及網路所承載的信息結合而成的集合體,它是計算機數字技術和現代通訊技術的產物,是正在到來的信息社會的基礎。從表現形式上看,Internet不僅是一張網路,還包括網上的信息。從功能上講,Internet是電話系統、郵政服務、新聞媒體、購物中心、信息集散地、音像傳播系統等功能結合而成的一個整體。
Internet是計算機網路技術高度發展的產物,它運用客戶/伺服器(Client/Server)技術以及傳輸控制協議和Internet協議(TCP/IP)將全球原本獨立的計算機網路連為一體,其中最具商業價值的一種功能就是環球廣域網(World Wide Wed),簡稱WWW,或稱「三W網」,它是由許許多多的網址(Web Site)連接而成的。網址,又稱網點,是環球廣域網的用戶在Internet上存在和與他人共享信息的方式,用戶在環球廣域網上運行一種被稱為瀏覽器(Brouser)的軟體,可以在自己的網址上存放信息,也可以主動搜尋和瀏覽其他網址上的信息因此,由環球廣域網(World Wide Web)形成的空間被稱為「網路空間(Cy-berspace)」。網路空間有以下一些特性:
第一,全球性。這是網路空間最重要的特點,也是據以產生大量跨國法律問題的基礎。計算機網路技術已經使全球100多個國家的上億個用戶緊密地聯系在一起,而這一數據正在迅速膨脹,同時這種聯系徹底打破了物理空間上的有形界線,包括國界和任何地區界線。Internet用戶可以自由地互相訪問、交流、共享信息,開展跨國商業活動。Internet從形成時起就是跨越國界的,這正是它的價值和影響所在。網路空間的一體化的自由狀態是其全球性的結果,隨著加入Internet的地區和用戶的增多,網路空間也在全球范圍內不斷擴充和膨脹。
第二,管理的非中心化。Internet核心技術本身決定了網路空間在管理上的非中心化傾向,Internet上的每一台機器都可以作為其他機器的伺服器(server),所以,在網路空間里沒有中心,沒有集權,所有機器都是平等的。目前,還沒有任何一個國家能徹底地控制和有效地管理Internet,這正是許多問題產生的根源。
正是由於網路空間具有以上的種種特殊性,隨之出現了大量現實的矛盾沖突,比如,新技術產業的發展與傳統社會秩序的維護需要平衡;行業利益、國家利益、社會利益和個人利益需要綜合考慮;各國的文化道德差異需要新的協調方式。同時這些沖突也非常明顯的體現在法律領域,管轄權就是其中一例。
傳統管轄權理論,不論是國際私法中的管轄權還是國內民事糾紛管轄,它都有一個管轄基礎。管轄權基礎就是指一個國家的法院有權審理具有民商事案件的根據。根據傳統的司法管轄理論和實踐,這些基礎或者根據有三:
一是以地域為基礎或者根據。訴訟所涉及的法律關系的要素,無論是主體、客體還是法律事實,總是與某一國的管轄權或者某一法院的地域具有空間上的關聯,這種空間關聯就構成該國或者法院行使管轄權的地域基礎。具體表現為如下形式:當事人住所,包括原告的住所,被告的住所或者原、被告的注冊地、經營地等;訴訟原因發生地,比如侵權行為地、侵權結果發生地、合同簽訂地、合同履行地;訴訟標的所在地、被告財產所在地。
二是以當事人國籍為基礎。以當事人國籍作為管轄權的依據,通常被稱為屬人管轄權原則。它是以當事人的國籍為連結因素,認為不管當事人現居住境內還是境外,當事人國籍國的法院均對其有管轄權。該原則符合國家主權原則,其目的在於保護本國公民的利益。法國、盧森堡、義大利和葡萄牙等國既採用原告國籍又採用被告國籍作為管轄基礎。
三是合同糾紛中以當事人意志為基礎,合同自由原則允許雙方當事人達成協議,把他們之間的爭議提交某一國法院或者某地的法院審理,該國法院或者該地法院便可行使管轄權。比如中國民事訴訟法也規定:「涉外合同或者涉外財產權益糾紛的當事人,可以用書面協議選擇與爭議有實際聯系的地點的法院管轄。」
綜上所述,當事人的住所、國籍、財產、行為、意志以及其他事實都可以成為某國法院對涉外民商事案件的管轄或者某個法院對某一民事案件管轄的基礎。
但是Internet動搖了傳統司法管轄的基礎。在此,我們且不論網路空間的非中心化傾向和新主權理論對國家司法管轄權的否定,只談談網路空間的全球性對司法管轄區域的影響。
就某一特定的法院而言,它的管轄區域是確定的,有著明確的地理邊界,或稱物理空間。網路空間本身則無邊界而言,它是一個全球性的系統,無法將它像物理空間那樣分割成許多領域,分割也毫無意義,它與物理空間不具有一一對應的關系。而且,網路空間是不可視的,可視的只是Internet的外部設備,如電腦終端、電話線等,而這些決不是網路空間的表現形式和地理范圍的標志。
同時,當事人的住所、國籍、財產、行為、意志等因素之所以能成為管轄的基礎,是因為它們和某管轄區域存在著物理空間上的關聯,如住所和財產的坐落、行為的發生、國籍的歸屬、意志的指向等。然而,一旦將這些因素適用到網路空間,它們與管轄區域的物理空間的關聯性頓時喪失。你無法在網路空間中找到住所、有形財產,也難以確定活動者的國籍或一次遠程登錄發生的確定地點,你只能知道某一對象的存在和活動內容,根本無法確認登錄者的身份。
我們具體以侵權主體的確定為例說明這個問題。如果,侵權人是一個申請了域名的法人,找到它的住所地較為簡單,登錄到CNNIC一查就有了。因為,根據我國的域名注冊管理辦法,只有法人和其他具有經營資格的企事業單位才有資格申請並取得域名,因此,如果它有自己的域名,通過CNNIC就可以查到它的注冊地或者經營地,即使是在國外注冊的,到相關國際域名注冊網站也能查到。不過其中仍有困難之處,因為現在的域名注冊往往通過在線的方式進行,如果域名注冊管理機構審查不嚴,申請人提供了虛假的資料,查找起來就更不容易了。更大的問題是侵權人是自然人的情形。因為,在互聯網路中,自然人的身份、地址確定,幾乎是不可能的,即使技術上可能,但這需要耗費大量的時間、財力,這在經濟上是不劃算的。另外,就眾多的個人主頁、個人的郵件組構成著作權侵權,《最高人民法院關於審理涉及計算機網路著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第6條規定:「提供內容服務的網路服務提供者,對著作權人要求其提供侵權行為人在其網路的注冊資料以追究行為人的侵權責任,無正當理由拒絕提供的,人民法院應當根據《民法通則》第一百零六條的規定,追究其相應的侵權責任。」雖然,該解釋規定了服務商提供注冊資料的義務並規定了不履行義務的責任。但是,網民上網時肯定要提交自己的相關資料,眾所周知,網民在網路上的注冊資料的真實性是很值得懷疑的,而法律不可能要求服務提供商保證網民資料的真實性,因為,如果這樣做的話,互聯網的發展和應用只是一種空談。
所以,管轄既以某種相對穩定的聯系作為基礎,網路空間的不確定性使網路活動本身幾乎體現不出與網路活動者有穩定聯系的傳統因素,即使能夠通過其他途徑予以查明,使之適用於當事人的網路活動也往往會喪失合理性。而且,這時,Internet所帶來的管轄權沖突問題,並非僅僅是主權意義上的問題,而更為具體的是物理空間的管轄權規則的具體適用問題。
2.各國解決管轄權困境的實踐
目前有關Internet案件的司法實踐多數發生在美國,下面我們通過幾個相關案例看看美國的司法實踐。
案例一:莫里茨公司(MARITS INC)訴網金公司(CYBERGOLD INC)案。網金公司是一家加利福尼亞州的公司,它在該州擁有網址。網金公司在網址上提供了一項有關新服務的廣告,期待Internet用戶看到並成為其潛在顧客。有311位密蘇里州的居民訪問了該網址,其中多數是位於密蘇里州的莫里茨公司的職員。莫里茨公司於1996年4月向密蘇里東區法院起訴,控告網金公司侵犯其商標權及進行不正當競爭。網金公司認為密州法院的管轄缺乏足夠的事實基礎,要求該法院放棄管轄,拒絕受理。
密蘇里州東區法院於1996年8月19日作出裁決,認為被告僅有Internet與密蘇里州聯系的方式滿足了密蘇里州長臂法案及美國憲法修正案第14條之適當程序條款(Due Process)所規定的管轄權要件,密蘇里州法院享有管轄權。
密蘇里州長臂法案規定,任何人或公司,無論是否本州居民,如在本州內有交易行為或民事侵權行為,都在本州法院管轄范圍之內。這一管轄的前提是不違背憲法關於適當程序的規定,適當程序要求外州被告和與法院所在州之間達到「最低限度的接觸(Minimum Contact的」。根據聯邦第八巡迴法院的解釋,當被告與法院轄區接觸時,能夠並且應當預料到今後有被該法院傳喚的可能性;而且據此立案不與公平交易(Fair Play)和實質公正(Substantial Justice)原則相抵觸時,足夠的接觸方為成立。該巡迴法院設立了5個檢測「最低限度的接觸」的標准:(1)與管轄區接觸的性質;(2)接觸的數量;(3)接觸的原因;(4)州法院就此開庭對本州的利益幫助;(5)雙方方便原則。
前三個因素至關重要。
首先是Internet接觸的性質問題,網金公司通過網址為其將來的服務項目進行宣傳,建立用戶名單並期望用戶進入,盡管網金公司自稱只是「被動保留網點」,法院卻認為,如果密州居民向網金公司寫信詢問有關服務項目的事宜,網金公司就能夠自動地,不加區分地向所有訪問其網址的用戶回復。所以,網金公司有意向所有Internet用戶傳送廣告,盡管這種接觸的性質對於行使管轄權來說是全新的,法院仍傾向於行使管轄權。
至於接觸的數量,網金公司311次傳送廣告的行為,被法院認為是故意通過與密蘇里州貿易謀求利益。
第三個因素的滿足在於,這場訴訟是侵權之訴,侵權損害至少部分地來自於與網金設置網點有關,在網點上建立用戶名單中被控侵權行為的一部分。
在述及僅憑電腦能否達到足夠接觸時,密州法院認為:「通過電腦,企業可以同時和幾個州交流,網路通訊不同於電話,就在於它傳遞的信息可能被收訊人和其他一切想看到的人共享,所以,當現代科技使全球交流更簡單易行時,必須相應拓寬管轄權行使范圍。」
案例二:英賽特公司(Inset Systems)訴英斯科申公司(Instruction SetInc.)案。一家叫做英斯科申的馬薩諸塞州公司在Internet上作廣告,使用一個被位於康涅狄格州的原告英賽特公司認為侵犯了其商標權的域名,原告遂在康涅狄格州法院起訴。1996年4月17日,康涅狄格州法院裁決認為自己擁有管轄權,因為被告故意將廣告發往康涅狄格州(雖然也發往其他各州),而康涅狄格州有10000個Internet用戶可能進入該網址。法院甚至沒有考慮實際訪問該網址的康涅狄格州居民的數量。
這兩個案例案情相似,兩案的法院傾向於將網址的存在行為行使管轄權的事實根據。那麼,網址能否構成新的管轄基礎。
根據傳統管轄理論,能成為法院行使管轄權的根據都必須具備兩個條件:一是與當事人有關的因素自身在時間和空間上具有相對的穩定性,並且是可以確定的;二是該因素與管轄區域之間存在著一定的關聯度。上述的傳統管轄基礎都滿足了這兩個條件,因此,要判斷網址是否可以成為新的管轄基礎,必須對它能否滿足這兩個條件進行考察。
首先,網址具有相對穩定性。網址存在於網路空間之中,它在網路空間中的位置是可以確定的,它的變更要通過服務提供商來進行,需要一定的程序,所以在特定的時間段內,它是可以確定的。網址在網路空間中的地位類似於居所在物理空間中的地位。同一個人可以有多個居所,也可能有多個網址。網址和人之間的聯系是緊密的,網址擁有人有權利通過網址收發信息,也有權利允許別人利用自己的網址收發信息。信息、網址和擁有人之間的關系也具有相對穩定性,是可以查明的。所以,網址基本滿足關於穩定性的要求。
其次,網址與管轄區域之間的關聯度。網址與物理空間的關聯有兩條途徑:一是受制於網址的ISP所在的管轄區域,這是網址存在的靜態事實就能決定的關聯,並且是充分的關聯,正像居所和居所地的關聯一樣;二是網址活動涉及到其他網路參加者時,與其他參加者所在管轄區域的接觸,這種接觸能否使該管轄區域的法院獲得管轄權,是前述案例所涉,也是必須加以解決的。
網址活動可以是靜態的消極活動,如維持一個BBS,也可以是動態的積極活動,如向特定的人發送電子郵件。網址與其他網路參加者的接觸也由此分為消極接觸和積極接觸,二者所體現的主觀上的關聯程度是不同的。將信息放在網址上任人讀取,與讀取者構成放任的關聯;信息發送給人讀取,則與接收者構成故意的關聯。後者顯然比前者更為充分。無論哪種接觸,都可能在客觀上給他方造成損害或與他方產生爭端,從而形成客觀上的關聯。和在物理空間中一樣,這種客觀上的關聯本身一經證明即是充分的。但這里就會出現問題了。一方面,如何確定網路空間中的侵權或者契約發生的地點,在舉證上十分困難。另一方面,使網址擁有人受制於他從未以身體到過的區域的司法管轄,這可能使法院的管轄權無限擴大。涉及涉外案件時,這涉及異國司法管轄權的無限延伸,從而影響他國的司法管轄權,進而導致主權的擴大和縮小。另外,管轄權的確定必須考慮糾紛當事人的利益,合理平衡當事人的利益是確定管轄的依據之一。如果使網址擁有人受制於他從未以身體到過的區域的司法管轄,無疑會給網址擁有人的利益形成極大的威脅,破壞了雙方的利益平衡,是不符合的法律公平、公正原則的。因此,如果承認消極接觸構成充分關聯,像前述兩個判例中法院所堅持的那樣,則每一個網址擁有者在邏輯上就會不確定地受制於世界上任何有Internet服務的國家的管轄權,不僅威脅他國代表主權的司法管轄權,並且會嚴重損害一方當事人的利益。
在解決上述管轄權問題上,我國司法已經開始了實踐。2000年11月22日最高人民法院審判委員會第1144次會議通過,並自2000年12月21日施行的《關於審理涉及計算機網路著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋》就在這方面作了規定。該《解釋》第1條就規定了網路著作權案件的管轄:網路著作權侵權糾紛案件由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。侵權行為地包括實施被訴侵權行為的網路伺服器、計算機終端等設備所在地。對難以確定侵權行為地和被告住所地的,原告發現侵權內容的計算機終端等設備所在地可以視為侵權行為地。侵權案件由侵權行為地(根據民事訴訟法的有關司法解釋,侵權行為地包括侵權行為實施地和侵權行為結果地)或被告住所地管轄,這是我國民事訴訟法的傳統原則,但在這里,「侵權行為地」一詞有了新的含義。一般情況下,「侵權行為地」是指「實施被訴侵權行為的網路伺服器、計算機終端等設備所在地」,即侵權作品通向網路的臨界點(指「實施被訴侵權行為的網路伺服器」,經過託管後,用戶可以通過網路直接登錄)和實施侵權操作的計算機或伺服器(根據《解釋》的條文,我們理解應該包括實施侵權行為的計算機終端以及其侵權行為實施者的內部網路伺服器)。當以上兩地都難以確定時,原告發現侵權內容的設備所在地可以視為侵權行為地,這等於把「侵權結果地」視為侵權行為地,此時方與民事訴訟法的規定基本相同。可以看出,《解釋》對網路案件的管轄原則是以被告住所地和侵權行為實施地管轄為一般,以侵權行為結果地管轄為例外。
應當講,該司法解釋符合管轄理論中的穩定性原則和關聯性原則,但實際中,操作起來不無困難。網路的管轄不像傳統民事糾紛,弄清楚何處侵權、何人侵權不太困難,而網路上主體的虛擬性特徵使尋找侵權主體非常之難,本條規定的網路伺服器所在地就很難確定。首先,從網上得知網路伺服器所在地的途徑是通過IP地址識別,這顯然並非每個人都能做到,即使判斷出在某個城市,又如何確定它到底託管在哪一處呢?這類信息都不是公開的,而且由於它的專業性又不是每個人都可以掌握的。至於被告住所地,對於一個申請了域名的侵權人來說,找到它的住所地很簡單,登錄到CNNIC一查就有了,但對於大量的個人侵權人卻無從查找。因此缺乏操作性。
另外,後一句也令人費解。本來此規定是為解決上述疑難情況的制定的,是為了便於權利人行使權利而設的,但這卻造成了更大的麻煩。其一,所述「發現」未說明是「初次發現地」還是「能夠發現的地方」,根據此條規定,廣州的著作權人到北京或者國內的任何一個地方起訴上海的侵權者一點都不令人奇怪。其二,此規定的使用情形與現行民訴法相沖突,現行民訴法要求起訴的前提是有明確的被告。實踐中的「明確」就是:
『叄』 請問相似的域名是否涉及侵權
按照《域名復糾紛解制釋》第四條的規定,在滿足下列各項條件時,被告注冊、使用域名等行為就構成侵權或者不正當競爭:1、原告請求保護的民事權益合法有效;2、被告域名或者其主要部分構成對原告馳名商標的復制、模仿、翻譯或者音譯;或者與原告的注冊商標、 域名等相同或近似,足以造成相關公眾的誤認;3、被告對該域名或其主要部分不享有權益,也無注冊、使用該域名的正當理由;4、被告對該域名的注冊、使用具有惡意。當一方注冊、使用域名的行為符合上述規定時,即有可能對另一方構成侵權或者不正當競爭,需要承擔侵權責任或因不正當競爭行為引發的責任。
『肆』 如果和某個網站用的基本相同的模板.算不算是侵權
如果都寫了版權所有...可以打倒
『伍』 別人做了一個和我的網站一模一樣的網站,應該屬於侵權行為吧
屬於侵權行為,你可以要求對方賠償損失,消除影響,關閉侵權網站
你應專當提高網站的安全級別,屬以防止不法分子盜用鏈接
法律本身並沒有規定如何避免犯罪的發生,只是規定什麼是犯罪以及犯罪行為發生後該如何定罪量刑
假如以後再遇到類似的情況,一定要拿起法律的武器來維護自己的正當權益,我相信再法律的威嚴面前,犯罪分子不會一而再再而三的犯罪!
『陸』 網站界面相似算侵權嗎
相似不侵權,只要不是照搬的就行。
『柒』 我的網站模板跟別人一樣,但內容不一樣,算是侵權嗎
不算侵權,但在使用模板之前,必須要做這三件事情。
第一:修改網站圖標、LOGO文件,這個一內定要換成自己的。容
第二:把網站上跟其他網站有關的文字、圖片、符號等信息去除。
第三:如果模板最下面已經註明,某xx版權所有,請一定要保留,不可去除。
『捌』 網站界面相同或相似是否構成侵權
程序和內容都是我自己的,這樣算不算侵權呢? 回答:你的問題,可以從模仿網站設計風格是否構成侵犯著作權?或是否構成不正當競爭?這兩個方面來考慮: (一)剽竊他人享有著作權的網頁設計風格,構成侵權。 侵犯著作權的前提是:被模仿的網頁具有獨創性,構成《著作權法》意義上的作品,受到《著作權法》的保護。 網頁一般都是由文字、圖畫、錄音、活動影像等多媒體的元素構成。若被模仿的網站若是將網頁布局、設計風格、背景色彩、動畫、圖片、美術和相關文字等進行特定組合,屬於其獨特構思的體現,而不是依照客觀事實簡單排列,那麼該網站就具備獨創性,構成《著作權法》上的匯編作品,受到《著作權法》的保護。不能因為網頁都是按照一定格式、內容排列組合而成就認定所有網頁都不具有獨創性,不能構成著作權保護作品。 據此,若模仿者的網頁與被模仿者享有著作權的網頁相似達到一定程度,即可認為構成《著作權法》第四十六條第五款「剽竊他人作品」,侵犯了他人的著作權。 對於「剽竊」的認定,參考國家版權局版權管理司《關於如何認定抄襲行為給XX市版權局的答復》權司[1999]第6號:一、著作權法所稱抄襲、剽竊,是同一概念,指將他人作品或者作品的片段竊為己有。簡言之,剽竊他人作品是對他人創作成果的復制行為,自己並沒有創造性勞動。 就本問題而言,如果你模仿了該網的設計風格,沒有加入自己的獨創性勞動。那麼你的行為就構成剽竊他人作品,侵犯了他人的著作權。 (二)在一定條件下,構成不正當競爭。 司法實踐中,抄襲網頁還可能被控為不正當競爭。如果抄襲者與被抄襲者構成同業競爭,抄襲又導致兩個網站相混淆,由此誤導公眾或消費者,抄襲者的行為就構成不正當競爭。 就本問題來看,網頁風格基本相同、經營業務相同,如若再在同一個地區范圍,能夠導致消費者混淆,你的行為就可以被認定為不正當競爭行為。 參考法律法規: 《著作權法》第四十六條:有下列侵權行為的,應當根據情況,承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責任:(五)剽竊他人作品的; 《反不正當競爭法》第二條:經營者在市場交易中,應當遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則,遵守公認的商業道德。本法所稱的不正當競爭,是指經營者違反本法規定,損害其他經營物合法權益,擾亂社會經濟秩序的行為。 (本文作者:羅雲律師,來自:羅雲律師網,引用及經許可轉載時均應註明出處)
『玖』 我網站名與另一個網站名稱相同.屬於侵權嗎
我僅知道的是《商標法》:
第五十二條 有下列行為之一的,屬侵犯注冊商標內專用權:未經商標注冊人的許可容,在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的.
根據我國商標法,是誰先注冊誰就擁有商標專用權,而不是誰先使用.
我不知道網站域名是不是也一樣,僅供參考.