A. 經銷商如何防範專利,商標侵權責任
一、經銷商銷售侵犯他人專利權、商標權的商品,是否構成侵權?
經銷商銷售侵犯他人專利權、注冊商標的商品,構成侵權。
我國《專利法實施細則》第84條規定:「下列行為屬於專利法第六十三條規定的假冒專利的行為:(一)在未被授予專利權的產品或者其包裝上標注專利標識,專利權被宣告無效後或者終止後繼續在產品或者其包裝上標注專利標識,或者未經許可在產品或者產品包裝上標注他人的專利號;(二)銷售第(一)項所述產品;(三)在產品說明書等材料中將未被授予專利權的技術或者設計稱為專利技術或者專利設計,將專利申請稱為專利,或者未經許可使用他人的專利號,使公眾將所涉及的技術或者設計誤認為是專利技術或者專利設計;(四)偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件;(五)其他使公眾混淆,將未被授予專利權的技術或者設計誤認為是專利技術或者專利設計的行為;……」。由此可見,經銷商銷售侵犯他人專利權的商品的行為,構成專利侵權。
我國《商標法》第57條規定:「第五十七條有下列行為之一的,均屬侵犯注冊商標專用權:(一)未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的;(二)未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標,容易導致混淆的;(三)銷售侵犯注冊商標專用權的商品的;(四)偽造、擅自製造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的注冊商標標識的;(五)未經商標注冊人同意,更換其注冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的;(六)故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件,幫助他人實施侵犯商標專用權行為的;(七)給他人的注冊商標專用權造成其他損害的。」由此可見,經銷商銷售侵犯他人注冊商標的商品的行為,構成專利侵權。
二、「惡意侵權」與「善意侵權」的侵權責任,有何不同?
經銷商侵犯他人專利權、注冊商標的侵權行為,從其主觀意願上分,可分為「惡意侵權」與「善意侵權」。
所謂「惡意侵權」,指經銷商「明知或應當知道」所經銷的商品,侵犯他人專利權或注冊商標,而予以銷售的侵權行為。例如:明知是「山寨」商品,明知是「盜版」商品,而予以銷售。
所謂「善意侵權」,指經銷商不知道所經銷的商品,侵犯他人專利權或注冊商標,而予以銷售的侵權行為。
我國《專利法》與《商標法》,在區分經銷商的主觀意願的基礎上,對「惡意侵權」與「善意侵權」分別規定了不同的侵權責任。
1、經銷商「惡意侵權」,除須停止銷售外,還須承擔民事賠償責任,甚至刑事責任。
我國《專利法》第63條規定:「假冒專利的,除依法承擔民事責任外,由管理專利工作的部門責令改正並予公告,沒收違法所得,可以並處違法所得四倍以下的罰款;沒有違法所得的,可以處二十萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任」。
我國《商標法》第67條規定:「未經商標注冊人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,構成犯罪的,除賠償被侵權人的損失外,依法追究刑事責任。偽造、擅自製造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的注冊商標標識,構成犯罪的,除賠償被侵權人的損失外,依法追究刑事責任。銷售明知是假冒注冊商標的商品,構成犯罪的,除賠償被侵權人的損失外,依法追究刑事責任」。
2、經銷商「善意侵權」,只須承擔停止銷售的侵權責任,無須承擔民事賠償責任、刑事責任。
我國《專利法》第70條規定:「為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品,能證明該產品合法來源的,不承擔賠償責任」。《專利法實施細則》第84條規定:「銷售不知道是假冒專利的產品,並且能夠證明該產品合法來源的,由管理專利工作的部門責令停止銷售,但免除罰款的處罰」。
我國《商標法》第64條規定:「銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品,能證明該商品是自己合法取得並說明提供者的,不承擔賠償責任」。
三、經銷商在被控專利、商標侵權案中,如何證明自已確系「善意侵權」?
如前所述,若經銷商被控專利侵權、商標侵權,為免除經銷商的民事賠償責任,經銷商有義務提供充分證據,證明自己確系「善意侵權」,且產品「來源合法」。
在經銷的商品確為侵權商品的情況下,經銷商可從以下幾個方面舉證,以證明自己確系「善意侵權」:
1、主觀上:「不知道」或「不應當知道」。
經銷商在銷售侵權商品時,其主觀認識一般可分為三種:一是經銷商「明知」是侵權商品而惡意銷售;二是經銷商「應當知道」其銷售的商品是侵權商品,但由於自身過失而未能意識到而予以銷售;三是經銷商確實不知道、也不應當知道其銷售的商品是侵權商品而進行銷售。
經銷商在進貨時,應當盡到合理的注意義務。如果其違背了合理的注意義務時,就可以認定其「應當知道而不知道」。如果其盡到了合理的注意義務,就應當認定其「不知道或不應當知道」。
司法實務中,被控侵權經銷商可以從以下幾方面,來證明自已已經盡到了合理注意義務:
(1)向法庭提供生產廠家或其他供貨商的生產經營許可執照、認證標志、名優標志等質量標志的使用權證、檢驗報告、合格證書、商標注冊證明、專利證書、授權經銷證明等;
(2)經銷商從供貨商處取貨價格與市場價格的差距在合理范圍;
(3)經銷商對專利、注冊商標的認知能力;
(4)權利人注冊商標的知名度與顯著性;
(5)權利人專利產品的知名度與顯著性;
(6)經銷商商品的來源;
(7)產品供應商是否辦理工商登記;
(8)經銷商訴前是否收到權利人發送的律師函或警告信、收到權利人發送的律師函或警告信後的反映;
(9)供貨商此前是否因侵權產品受到過行政機關處罰並通過媒體公知於眾……
2、客觀上:商品來源合法,進貨憑據充分。
司法實務中,被控侵權經銷商可以從以下幾方面,來證明自已「商品來源合法」:(1)經銷商必須能說明商品的提供者、供貨廠家的名稱、地址、聯系方式;(2)經銷商要能提供進貨渠道、購貨合同、送貨單據、付款憑證、稅務發票或增值稅發票、證人證言等。(3)向法庭提供生產廠家或其他供貨商的生產經營許可執照、認證標志、名優標志等質量標志的使用權證、檢驗報告、合格證書、商標注冊證明、專利證書、授權經銷證明等;(4)經銷商從供貨商處取貨價格與市場價格的差距在合理范圍;(5)非走私商品的相關證據……
四、對經銷商的忠告——規范進貨手續、保存證據原件
在經銷商被控專利或商標侵權案中,不少經銷商往往無法提供充分的購貨憑據以證明其「商品來源合法」,最終被判決承擔賠償責任,究其原因,多是因為「進貨程序不規范,證據原件保存不善,無法證明貨物來源合法」。
在此建議經銷商們,應當規范進貨程序,妥善收集和保存相關證據原件,以期被控侵權時,可以自證清白、免除賠償責任。為此,經銷商們應當盡可能做到:(1)進貨應當與供貨商簽訂購銷合同;(2)購銷合同中應註明所購產品的型號、品名、商標、規格;(3)最好由雙方對產品的照片或圖樣進行簽名確認;(4)在付款後,要求供貨商出具正式發票;(5)要求供貨商提供工商營業執照復印件等。(6)保留供貨商送貨單、入庫單等原始憑證。
B. 企業如何避免專利侵權糾紛
外觀設計專利權被授予後,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。三、企業為減少知識產權侵權糾紛,應採取哪些措施? (一)通過技術創新來提高企業競爭力 我國企業普遍存在人才、技術、資金條件不足的問題,因此,企業應依據自身實際,在傳統產業的基礎上,通過技術創新來提高企業競爭力,還可以通過產業升級,向科技型企業轉變。特別是中小企業,只要看準了機會,易於向科技型企業轉變。現在的信息技術、生物技術、新材料等行業非常多,前景都非常廣闊,只要有合適的技術人才及資金就可以發展。(二)知識產權保護措施與企業經營管理緊密銜接 企業應針對現已開發或准備開發的產品進行專利權、著作權、商標權等方面保護措施的作全面策劃,並體現在注冊、經營、合同、勞動合同等各方面,與企業經營管理緊密銜接。例如,對於研發成功的新產品,可以採用申請專利加以保護,也可選擇作為商業秘密加以保護,還可採用科技成果鑒定、分散零部件加工渠道等等保護措施;具體而言,決定哪部分經過嚴格的措施使之成為商業秘密、哪部分申請專利、哪部分公開,都應該進行具體分析與策劃。例如,對於採用了具有公知特點以及專有特點的技術部分應定為專利技術,而將新產品技術秘密的核心部分及易被仿造和特有部分,申請為商業秘密,將新產品技術及商業信息加以保護。對於新產品開發中的設計、程序、新產品配方、製作工藝、實驗方法,對於與新產品經營密切相關的具有秘密性質及具有經濟價值的信息,包括客戶名單、貨源情報、產銷策略、財務狀況、招標中的標底等,倚重法律和日常管理,兼以經濟手段加以保護。此外,全面策劃企業知識產權保護措施,應包括商業秘密、專利、著作權、商標以及反不正當競爭等多種法律保護手段的妥當衡接,找出最適合市場情況的法律保護手段與策略,並使之成為一個完整的體系。 (三)建立和完善企業知識產權預警機制 以專利為例,專利預警機制主要包括三個部分,即信息情報收集機制、分析處理機制和告警機制。以專利的跟蹤、預警與監控工作為例,一是對已授權專利,應嚴格執行專利法所規定的為維護專利所必需的各項措施,包括:在專利產品或該產品的包裝上標明專利標記、專利號、專利權人;轉讓專利技術給他人時,應訂立書面合同並向專利局辦理登記手續,妥善收集和保管專利證書和有關標明專利的證據,按時繳納專利年費等;適時評估已授權專利的創新點,弄清已授權專利的發明高度,按其不同的價值,區分哪些是構建戰略性保護用,哪些是為了占近期地盤的,哪些是能實施的,有無必要進行後續開發工作等。二是評估對手或合作夥伴的授權專利,也應區別對待,區分可自己開發或合作開發的技術、可以參與競爭的技術,值得購買技術等。並安排專人進行信息搜集,及時發現他人提出的可能損害本單位利益的專利申請,及時向專利局提出意見,對已授予專利權的,要請求專利局撤消該專利權或請求專利復審委員會宣告該專利無效。三是密切關注國內、國外同行業中是否有擅自使用本單位專利技術的情況,一旦發現,立即採取措施,制止對方的侵權行為。對專利的申請、授權、糾紛以及貿易中的專利現狀、發展趨勢進行跟蹤和調研分析,制定知識產權預警預案。(四)對抗錯誤授權的救濟手段 法院在處理專利侵權糾紛案時,判定侵權是否成立時所要解決的先決問題是確定涉案專利權的保護范圍,以作為侵權判定的對比依據。專利保護的一項基本原則是,凡未提出權利要求的技術特徵都不能予以保護。因此,專利權的保護范圍不得超出權利要求書中的各項必要技術特徵。 盡管專利權都是經過專利行政主管部門審查之後才授予的,但仍然不排除被授予的專利權存在不符合專利性的可能。一項錯誤專利權的授予,可能侵害到社會公眾權利,所以很多國家都向社會公眾提供了一種對抗錯誤授權的救濟手段。美國專利法規定可以向法院反訴專利權無效,在中國只能向專利行政主管部門請求宣告專利權無效。因此,我國企業對付惡意侵權訴訟,應善於發現知識產權侵權訴訟中的隱性瑕疵。 企業如何對付惡意侵權訴訟,有哪些對抗錯誤授權的救濟手段呢,仍以專利權為例,首先,應搜集對方主體資格方面的證據,包括:掌握對對方是否享有專利權,其次是搜集專利權是否存在瑕疵的具體證據,這些證據可以從專利管理部門通過檢索專利文獻而取得。如果有證據證明控方專利已喪失了新穎性或創造性,被控方就可以向專利復審委員會申請宣告專利權無效,專利權一旦被宣告無效,侵權自然就不能成立。 此外,被控方要分析自己的行為是否構成侵權。如果被控方確認侵權事實成立,則不應再使用強硬的態度激化矛盾。被控方應主動承認錯誤,力求和解、避免訴訟;通過自行和解的方式來解決企業專利侵權糾紛,也是最常用的方式。通過和解,侵權人對自己的侵權行為可以作適當賠償,有時也可能通過雙方讓步,而使侵權人免除賠償。專利權人還可以根據自己的實施能力和狀況,與對方訂立專利實施許可合同,使侵權糾紛得以圓滿解決。 (五)強化防範意識與法制建設,遏制惡意侵權訴訟 惡意訴訟是近年來發生在知識產權訴訟中的特殊現象,是當事人基於惡意,為追求不法、不當利益或達到其他非法目的提起訴訟的違法行為。 知識產權惡意訴訟之所以被提起甚至得逞,很大程度上是由於法律制度尤其是訴訟法律制度存在缺損造成的。由於「惡意」有違誠實信用原則並有損善良風俗,各國立法一般都規定惡意行為無效或利用各種法律措施對行為人進行必要的制裁。 目前,我國對於知識產權惡意訴訟雖然沒有做出專門的規定,司法機關在制度層面已採取措施。例如,最高院關於專利、商標訴前臨時禁令的兩個司法解釋以及關於「確認不侵權之訴」的批復等,這些措施都積極有效的發揮了作用。同時,我國在修改《專利法》中,應增加刑事打擊惡意侵權的條款,應依法追究造成專利權人重大經濟損失的惡意侵權者的刑事責任,以及經濟賠償責任,罰沒其非法所得;應增加免賠條款,對於無意中涉及專利侵權,被告知後及時停止的非惡意侵權行為,可通過行政調解,免於處罰和賠償,從而,為實現我國企業和諧發展,強化企業知識產權保護力度,並提高企業知識產權保護水平。 在眾多知識產權問題解決方案中,專利侵權檢索( Infringement Search )已成為非常重要的環節,它分為防止侵權檢索和被動侵權檢索。防止侵權檢索是為避免發生專利糾紛而主動對某一新技術新產品進行的專利檢索,其目的是要找出可能受到其侵害的專利。具體說來,防止侵權檢索是一種防止侵犯他人專利權的事前措施,即在生產和銷售之前對現有發明專利保護范圍予以清查,並確定己方擬實施的技術、產品是否落入現有有效專利的保護范圍之內,以便採取合理的應對措施。 被動侵權檢索是在被別人指控侵權時進行的檢索,其目的是要找出對受到侵害的專利提無效訴訟的依據。一些專利權人尤其是國外專利權人靠專利獲得的市場壟斷地位,無視專利地域性原則和權利窮竭規則,無端拒絕許可,設定畸高許可費,攫取超額壟斷利潤。因此,企業一旦遭遇專利侵權之訴,應當積極應訴,把那些非必要專利、重復專利、失效專利等挖掘區分出來,或者反訴專利無效。一旦獲得法院的支持,專利侵權之訴將被全盤推翻。美國的司法實踐經驗顯示,除了和解、駁回、撤訴的情況以外,美國專利侵權案件約有 46% 以專利無效結案;剩餘的案件中,約有一半會被裁定不侵權。五、深圳中一專利商標事務所可提供的相關服務:1.防止侵權檢索:提供與待實施產品或技術相關的他人專利調查分析,查明現有專利保護范圍並判斷待實施方案是否落入其內,用於任何單位或者個人在實施產品製造、產品銷售、產品進口環節中確定專利侵權風險,及時採取規避措施。 2.被動侵權檢索:提供關於已獲專利授權發明的專利權期限、專利權地域性、專利權是否終止等方面的信息,並搜索可使其無效的文獻依據,用於任何單位或個人抗辯專利侵權訴訟時使用。 3. 專利規避設計:即「迴避設計」,幫助企業研究他人的某項專利,然後設計一種不同於受專利法保護的他人專利的新方案,來規避他人的專利權。 4. 專利預警分析:以某行業或領域的專利數據為基礎,從總體趨勢、地域、申請人、發明人、技術等多個方面對專利信息進行分析,從熱點跟蹤、專利產出指數、競爭性偵查等多個專利活躍指數的角度對專利信息進行預警。
C. 怎麼避免商標侵權和專利侵權
1、熟悉商標知識
這個很很重要的,企業的主要負責人及商標權人,包括標識及包裝的設計人員,應當熟悉運用商標法律並能靈活地運用。一旦發生侵權事件,也不至於不知道。
2、不使用未注冊商標
這樣做的原因是因為未注冊商標的專用權是不確定的,注冊時間也比較長。如果要使用的話淘丁財稅小編還是那句話,建議你先注冊後使用。
3、產品名稱要「專一」
這個就和愛情一樣,不能隨意更改,如果有需要區分自己同一類型的新老產品,可以給自己的新產品起一個名稱並且申請注冊商標。
4、商標圖樣不可隨意更改
這個和產品名稱是一樣的,如果確定要商標圖樣進行改變的,則需將改變後的圖案進行商標申報注冊。
5、設計商標突出重點
設計商標標識和產品包裝的時候,應當盡量突出注冊商標圖形,少一點裝潢圖案。
1. 保密性
企業在開發新產品時,應將項目組的人員減少到最低限度,並要求其承擔保密義務。項目的名稱可採用代號。在申請專利之前不召開任何形式的發布會,不發表論文,也不召開鑒定會。這樣做的目的是不讓競爭對手了解本企業的開發動向和意圖,特別是新產品的技術方案,以避免競爭對手槍先申請專利,從而造成本企業的侵權行為。
2.專利調查
發展日新月異,專利文獻也以每年100萬件的速度增長,而且絕大部分的創造發明都屬於改進型發明,所以在申請專利和實施專利之前必須進行查新,避免落入他人專利的保護范圍。那種未經過查新就認為自己的發明屬於率先創新的樂觀態度和不會有相同發明存在的僥幸心理是萬萬要不得的。未經過查新的創造發明即使能夠取得專利權,那麼它的法律穩定性也是不牢固的。有可能得而復失,並因涉嫌侵權而受到法律的追究。
3.搶先申請
專利申請必須先發制人,特別是在採用先申請原則的國家。我國專利法第九條規定:兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。因此企業在制訂專利申請戰略時,不僅要採取預防措施,而且更重要的是應主動出擊、搶占制高點。這樣就會使相同的發明創造不會再被授予專利權。因此就會大大降低本企業侵犯他人專利權的概率。
D. 介紹幾本比較著名的關於商標的書
可以參考一下下面幾本書:
1.書名:各國商標法律與實務(修訂版)
作者:陸普舜
出版社:工商
出版時間:2006-3-1
2.書名:商標注冊理論與實務
作者:本書編寫組
出版社:工商
出版時間:2005-11-1
3.書名:走近商標 走進商標法
作者:高光偉
出版社:人民
出版時間:2004-9-1
4.書名:企業商標權保護法律實務(企業知識產權保護法律實務叢書)
作者:許海峰
出版社:機械工業
出版時間:2004-4-1
5.書名:中國商標法律史(近現代部分)
作者:左旭初
出版社:知識產權
出版時間:2005-1-1
6.書名:中國商標報告(2004年第2卷)(總第4卷)
作者:曹中強
出版社:中信
出版時間:2005-3-1
7. 書名:專利.商標.侵權攻防策略(知識產權譯叢)
作者:[日]岡田全啟
出版社:知識產權
出版時間:2005-3-1
8.書名:網路廣告:互聯網上的不正當競爭和商標(美國法律文庫)
作者:斯達切爾
出版社:政法大學
出版時間:2004-12-1
9.書名:知識產權法-專利、商標和版權(第2版)(民商法精要系列.影印注釋本
作者:[美]MILLER
出版社:中國人大
出版時間:2005-1-31
E. 知識產權的取得方式及策略選擇
知識產權具有抄授權性。襲是國家授予你在某一段時間內對於你的智力成果享有排他性的使用該智力成果的權利。專利是20年左右,商標是10年,但商標可以續展就是繼續注冊,所以理論上是無限的,著作權是作者死後50年內。取得分為兩種,原始取得和繼受取得。原始取得有創作,依照合同合法取得知識產權,繼受取得有繼承,受讓,贈與。詳情參考華東政法大學知識產權教授王遷的知識產權法書。
F. 列舉10個以上的具體專利策略模式,並做簡單解釋
從不同的角度,可對專利戰略的戰略模式進行歸納。例如為應對競爭而採取的專利戰略,有基本專利戰略、外圍專利戰略、引進專利戰略、文獻公開專利戰略等;為適應市場變化需要而採用的專利收買戰略、交叉許可戰略、專利與商標相結合的戰略、專利與標准相結合的戰略、專利權投資與產品輸出戰略;為謀求企業自身發展而採取的專利協作戰略、共同開發戰略、專利回輸戰略、基本專利終了戰略和國外專利戰略等。簡述如下:
(一)專利基本戰略
實施專利戰略的起點,包括三個方面的基本認識:第一,沒有發明創造就沒有專利,專利戰略也就無從談起;第二,不是任何技術成果申請了專利後就能身價百倍而獨占市場,關鍵在企業是否准確地選定了開發目標;第三,只有依據本國、本企業的實力和基礎,選擇適當的技術開發戰略,才能加速通過技術將資源轉化為產品或服務,光有專利而不加以創造性地運用,是不能取得經濟效益的。
(二)專利申請戰略
對於企業開發出的技術是申請專利還是作為技術秘密或其他方式取決於企業專利戰略和經營戰略的需要。通常企業應建立一種制度,由企業的管理、技術、法律、銷售等方面人員組成的機構來評價企業作出的發明創造,並決定是否申請專利。一旦決定申請,應對在哪些國家申請專利進行分析。一般採用「市場導向」申請戰略,即優先選擇市場最大或人口最多的國家申請專利。但是,如果發明創造屬於高技術范疇,如微電子、遺傳工程等,只有極少數企業能夠生產這種產品,在這種情況下,「市場導向」申請戰略也許並不是最好的。此時則應考慮「生產導向」申請戰略,即在競爭對手從事生產經營的國家申請專利,一旦發生侵權,專利權人可以採取法律手段在原產地扣押侵權產品而不論其將要行銷的國家。對於有高度發達的工業又有廣闊市場的國家,可以同時應用這兩種戰略。總之,企業應當考慮在有潛在市場或潛在競爭對手的國家申請專利,以保護自己在這些國家的市場利益和競爭優勢。
(三)專利利用戰略
包括對本企業申請獲權專利的利用和對其他企業專利的利用及其他企業利用本企業專利三個方面。具體戰略的選擇、運用、組合應科學分析本企業與競爭對手或者合作方的企業規模、企業類型、企業業績、企業信譽、企業技術實力、企業品牌實力、企業信息能力、企業發展策略等多方面因素,在實踐中靈活地選擇和實施。
1.專利獨占戰略,對任何國家的企業都不授予許可實施權,只追求專利權企業獨家利益。但該企業要能承擔開拓市場的風險和具有投資的條件。
2.許可實施戰略,許可其他企業實施本企業專利,收取一定的費用,該戰略在本企業無條件實施的情況下採用。
3.許可使用戰略,自身生產能力遠遠不能滿足市場需求的情況下,可許可其他企業使用本企業專利,收取一定使用費用的戰略。
4.專利與產品相結合的戰略,持有基本專利的企業,允許其他企業使用自己的專利,但作為交換的條件,把本企業的產品強加給對方以提高自己在市場競爭中的地位。
5.專利與商標相結合的戰略,商品投放市場後,為了更大利益,可以將專利權和相關商標權捆綁在一起出讓或者許可。商標的作用很大,可為了商標在市場上站住腳跟,需要一定的時間和投資。為了減少商標的廣告投資,可以採用強制使用商標作為使用專利權交換條件的戰略。
6.專利投資戰略,以專利技術入股,與當地資本聯合逐步在各國設立合資公司或合營公司,在該公司利用本企業的專利技術,從而掌握其支配權。美國的杜邦公司擅長採用此戰略。
7.交叉許可戰略,隨著技術的復雜化、復合化發展趨勢的加強,即使是大企業,也不可能獨占技術,於是出現將各自擁有的技術互相靠攏,簽訂以相互的專利權交叉實施許可合同的戰略,從而形成聯合技術優勢。另外,在與同行也的其他企業的技術十分接近、甚至權力歸屬錯綜復雜的情況下,為了防止混亂,也可採用交叉許可戰略。可以是同類技術交換,也可以是不同的技術相互交換來彌補自身的薄弱環節。
8.專利協作戰略,各企業將相互擁有的專利權拿出來合作,是一種協同合作的戰略。多以生產合作的形式出現,以防止出現專利糾紛。
9.引進專利戰略,本企業自身不搞技術開發,專門引進其他企業優秀專利技術的戰略。
10.專利收買戰略,將競爭對手的專利全部買下,從而達到獨占市場的戰略,與引進專利戰略不同,收買專利的目的不限於引進技術,最終是為了獨占市場,專利收買戰略要適可而止,否則就可能違反「反壟斷法「。
11.專利出售戰略,當本企業專利閑置,成為虛價值或者低價值資產存量時,可將專利權當作普通商品出售,達到盤活企業資本的目的。
12.專利回輸戰略,國家和企業均可採取專利回輸戰略。
13.專利與標准相結合的戰略。美國每年花費7億多美元用於研究和制定技術標准。這些標准大都捆綁了大量的美國專利。相反,中國每年僅僅用8000多萬人民幣研究和制定技術標准。由於我國每年要簽發約4000個技術標准,因此每個標准能夠獲得的研究和制定費用僅約2萬元。目前,許多發達國家、跨國公司和產業聯盟都力求將自己的專利技術提升為標准,以獲取最大的經濟利益,「技術專利化、專利標准化、標准壟斷化」 已經成為知識經濟條件下國際競爭的新游戲規則。標準的實質和特徵就是技術體系中對於技術的知識產權,由於專利權具有地域性和排他性,一旦這種標准得到普及,會形成一定形式的壟斷,尤其是在市場准入方面,它會排斥不符合該標準的產品,只將符合自己標準的產品奉為嫡傳,從而達到排斥異己的目的。這就是技術標准和知識產權關系的關鍵所在。我們要與現在國際的技術標准與知識產權政策的游戲規則相接軌,並制定出自己的技術標准與知識產權政策相結合的最佳方案。近年來,我國也已經開始在一些重大領域投巨資研究和制定技術標准。例如:我國實施了三大領域(數字電視、EVD、等離子顯示屏)的標准戰略,清華大學、上海交大獲得了國家3億多元的撥款用於研究和制定數字電視的技術標准;在激光視盤機領域,我國信息產業部對北京阜國公司EVD技術標準的研究和制定提供了大力支持;在等離子顯示屏領域,我國東南大學獲得了較大的支持。我國近年來還公布了無線通訊方面的加密技術標准。在制定上述技術標準的過程中,均要捆綁我國企業的專利,尤其是核心專利。在標准中推行專利戰略的措施有:力爭將自有專利技術納入標准體系;組建知識產權聯盟參與標準的制定;適度使用專利標准等技術壁壘。Phillips公司早在1998年就成立了「系統標准特許部」 ,負責技術標准管理工作和專利許可工作,形成了具有自己企業特色的「專利許可的特色套餐」。
(四)專利防禦戰略
在其他企業進行專利改進,或者其他企業的專利妨礙了本企業,為保護本企業,使本企業不受損失或使本企業所受損失減少到最低,需要採用專利防禦戰略。包括:1.專利地圖戰略;2.文獻公開戰略;3.異議干擾戰略;4.異議獲取技術信息戰略;5.外圍專利戰略;6.繞開權項戰略;7.權項落空戰略;8.先使用權戰略;9.引進、收買、取得實施許可專利戰略;10.期滿使用戰略。
G. 如何應對各種商品侵權
當被投訴知識產權侵權的時候,賣家要積極去聯系投訴人,如有問題需及時申訴,並針對不同類型的侵權提供強有力的證明,切記要抓住申訴的機會。 隨著淘寶網平台的發展,越來越多的賣家遭遇到知識產權慢權投訴的困擾。在遭遇投訴時,賣家可從站內信、系統提示通知中確認到寶貝或店鋪信息以及了解侵犯到權利人的哪種權利。一旦知道屬於哪
種侄權類型,就可進行相應的申訴。
三大侵權類型 知識產權是一種無形產權,它是指智力創造性勞動取得的成果,並且是由智力勞動者或其它法律規定的權利人對其成果依法享有的一種權利。目前,淘寶的知識產權投訴類型包括:商標權侵權投訴、專利權侵權投訴、著作權及其他侵權投訴。
具體如下: 商標權侵權沒有經商標權人的許可,在商標權核定的同一或類似的商品上使用與核准注冊的商標相同或相近的商標的行為,以及其它法律規定的損害商標權人合法權益的行為。比如,某賣家發布商品雖系正品好孩子童車,但未經權利人許可,在商品信息中使用好孩子品牌LOGO仍屬於不當使用。
版權、著作權侵權指未經著作權人同意。又沒有法律上的依據,使用他人作品或行使著作權人專有權的行為,以及法律規定的損害著作權人合法權益的行為。比如,賣家發布商品雖系芬騰正品,但未經
權利人許可,在商品信息中使用芬騰官網模特圖片仍屬不當使用。
專利權侵權未經專利權人許可,以生產經營為目的實施依法受保護的有效專利的行為,以及其它法律規定的損害專利權人合法權益的行為。比如,賣家出售的商品俊犯他人外觀設計專利、實用新型專利或發明專利的。
一賣家的同一類型的侵權投訴(包括但不僅限於:專利權,版權,商標權)視為一次投訴。所以賣家不用擔心會因一個權利人的單次投訴,而被扣除過多的分數。
侵權申訴技巧 積極聯系投訴方首先聯系投訴方撤銷對應的投訴。淘寶在處理中發現,很多的賣家是在與供應商的交接中出現了紙漏,導致本來是權利人允許的正規銷售,卻也被投訴。這種情況下,只要跟投訴方聯系
一下,就可以順利的撤銷掉這個投訴。
及時進行侵權申訴在確認具體的俊權種類後,可以開始進行針對性的申訴了。收到侵權投訴後,是給予3個工作日申訴,需要在這個時間內完成申訴,如果超時了申訴入口就會關閉了。申訴後由投訴方在3
個工作日先行審核,如果投訴方要求客服介入,會在3-5個工作日審核,申訴審核期間無法加急。
商標侵權申訴需提供正規進貨憑證包括商品品牌、型號、數量等應與被投訴的商品對應授權書和商標使用的授權證明。如果是版權俊權申訴,除了需要提供正規進貨憑證,還需提供著作權證明、權利人授權使用圖片、文字證明、自己享有的圖片、文字版權的證明。
而專利俊權申訴需提供申請日之前的國內外在先銷售證明或國內外公開發表的文獻資料,以及所投訴商品按照自有專利進行生產。要麼就是商品外觀與投訴方專利外觀存在明顯差異,或是對專利權人所
持專利之穩定性發起合法質疑的憑證。
a.請按照您收到的通知中的路徑進行申訴,提供有效的申訴憑證,不同俊權類型申訴需求要資料。匕.聯系投訴方溝通撒銷投訴。C加前兩點均無法滿足,等待最終處理愈見,同時整改全店同類型商品,避免相同原因被重復投訴。
若您是通過「賣家中心」一「舉報管理.一「收到的知識產權俊權投訴」進行申訴的,先由投訴方在3個工作日內對申訴進行響應。若投訴方不認可申訴材料,淘寶將會在投訴方申請淘寶介入後3-5個工作日內審核申訴材料是否有效。
如果是分銷平台的分銷商,請別擅自修改分銷商品的標題以及屬性、寶貝圖片信息。如商品原始標題為:韓版潮流時尚森馬韓版潮流時尚女裝。這樣做的話就會導致森馬商標權利方的投訴。
若賣家認為自己的商品並不傻權,可按照收到的通知中的路徑進行申訴,提供有效的申訴憑證。
請在通知中查看前後兩次投訴中「侵犯的知識產權」、「知識產權編號」、「知識產權所有人」等信息。
a.若兩次並不相同,那麼上次申訴成功與本次的投訴並無任何關聯,因為不俊犯上次的知識產權並不當然等同於也不侵犯此次的知識產權。若兩次的相同,請仔細查看上次申訴後商品恢復的通知,是
否由於投訴方超時未申請介入所以系統默認投訴撤回,即投訴方未對您提交的申訴資料進行判斷,淘寶也未對您的申訴是否有效進行認定。因此,投訴方有權再次發起投訴。
H. 企業告我商標專利侵權,我該怎麼來維護自
未注冊商標不規范使用有哪些類型
1、冒充注冊商標的使用行為;
2、在類似商品或服務項目上使用與注冊商標相同或近似的文字、圖形、顏色或其組合的行為;
3、在非類似商品或服務上使用具有較高知名度的注冊商標的行為;
4、將他人注冊商標作為商品名稱的一部分使用的行為;
5、違反有關法律規定,在強制注冊的商品上使用未注冊商標的行為;
6、將他人注冊商標作為商號申請企業名稱注冊以及突出使用該商號的行為。
使用的商標未經過注冊,會有以下幾個致命點:
1、商標使用人不享有該商標的專用權,你可以使用商標,別的企業也可以使用。就使原本用商標區別商品的來源、質量的作用受到影響,使消費者產生混淆,也導致商標代表的信譽大打折扣,導致嚴重的經濟損失。我國《商標法》保護商標專用權。
2、一旦被別人搶注了該商標,該商標的專用權和使用權,獨占權就屬於別人的了,而最先使用該商標的人不能使用該商標,反而要經改名,改商標,導致無法估計的損失。我國《商標法》,申請在先原則。
3、未注冊的商標還有就是可能和市面的上在使用,已注冊的商標,相同或近似,從而發生侵權的行為。因為我國《商標法》第三十八條規定,「未經注冊商標人同意就使用該商標,即屬侵犯注冊商標專用權行為」。從而得來的是不可獲知的損失(巨額賠償費)等。《商標法》第五十二、三條。
4、還有就是該商標不能形成該企業的無形資產,也就不享不到用該資產所帶來的無期限利益。注冊商標是無形的資產,可以抵押、轉讓和出售。
保護商標專用權,維護商標信譽,保障生、經營者的利益。擁有自己的商標,從而避免上述可能發生的損失,保護自己的利益,創造無數財富。
I. 外觀專利侵權怎麼判定有哪些判定方法
外觀設計專利是指對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所作出的富有美感並適於工業上應用的新設計。那麼當我們碰到外觀專利侵權的時候該怎麼辦呢?首先我們需要了解外觀專利侵權怎麼判定?有哪些判定方法?下面我們就來給大家介紹一下。外觀專利侵權怎麼判定?有哪些判定方法?判定方法一:肉眼觀察判斷被控侵權產品是否與外觀設計專利產品相同或相近似,應該根據普通消費者用肉眼進行觀察時是否會產生混淆來判斷,對視覺觀察不到的部分,不能藉助儀器或化學手段進行分析比較。觀察時應以產品易見部位的異同作為判斷的依據。判定方法二:直接對比在具體判斷時,首先應當把外觀設計專利產品與被控侵權產品分別擺放,觀察時在時間和空間上均要有一定的間隔 .這種隔離觀察的方法可以讓審判人員對兩種產品產生直觀的感覺即第一印象。其次,再將兩種產品擺放在一起,由審判人員對兩種產品的外觀設計進行直接對比分析,以描述二者的異同,將感性認識上升為理性認識,最終得出二者是否相同或相近似的結論。判定方法三:整體觀察,綜合判斷對兩種產品的外觀設計的主要構成和創新點進行綜合判斷。對比方法,類似商標近似判斷方法,目前較為認同的做法是將要部作為比較的重點,看被控侵權產品是否抄襲、模仿了權利人的獨創部分。被控侵權產品構成侵權須滿足兩個條件:一是被控侵權產品包含外觀設計專利的獨創性部分(即創新點)。二是被控侵權產品從整體上與外觀設計專利產品相同或相近似 。關於外觀專利侵權怎麼判定?有哪些判定方法?這一問題我們就給大家解答到這里了,如果有更多關於專利的問題,大家可以繼續關注八戒知識產權,或電話聯系我們。