㈠ 如果我国产品侵权行为发生在国外,适用哪国的法律来确定赔偿责任
依照民抄法通则和最高院袭司法解释,“侵权行为的损害赔偿,适用侵权行为地法律。当事人双方国籍相同或者在同一国家有住所的,也可适用当事人本国法律或住所地法律。中华人民共和国法律不认为在中华人民共和国领域外发生的行为是侵权行为的,不作侵权行为处理”。“如果侵权行为地与损害结果发生地不一致,由法院选择适用的法律”。
由此可见,我国是以“侵权行为适用侵权行为地法”为一般原则,同大多数国家的侵权立法一致;兼采法院地法,以限制在国外发生的以我国自然人或法人为被告的对我国不利的侵权行为的成立;同时以共同属人法或共同住所地法为补充,体现了规范的相对灵活性、可选择性。
㈡ 专利被侵权怎么办
您好,首先需要明确侵权类型
如果是间接侵权,那么侵权表现一般以产品逻辑、运营文案的抄袭和剽窃为主。这种时候就需要确定被剽窃的逻辑有哪些,从而采取相应的措施。
如果是直接侵权,那么不仅需要明确侵权类型,还需要第一时间隔断侵权链条,最大限度地减少损失。虽然在这之后,上级给出的处理方案可能不鼓励甚至反对我们这么做,但一般情况下,在事件全貌明确之前,只要以维护用户/公司的利益为出发点,采取任何措施都在情理之中。
举措主要包括三部分内容:
首先我们需要启动法务层面上的处理程序,这是最基本同时也最不得已的举措,可以说是我们处理侵权事件的底牌。具备完善的法务后盾,可以保证我们在其他所有措施都不奏效时迅速启动法律追责程序。
然后是商务层面的警告,可以是一封公司间的邮件,也可以是一则关于侵权的官方声明或警告,虽然没有法律效力,但可以对侵权方形成一定程度的威慑。
最后是双方产品运营层面的直接交涉,用“谈判”一词也未尝不可。我们需要在谈判当中明确侵权方的责任,并让对方知悉我们的处理办法,以及作出必要的警告。在谈判当中应该留有底牌,避免对方获知我们产品的底层架构、盈利模式等商业机密。
如能给出详细信息,则可作出更为周详的回答。
㈢ 我国南海海洋权益被侵害表现在哪几个方面
1、 领土主权被侵犯。
越南、马来西亚、菲律宾等海上领国侵占我国南沙各岛,
并将各岛的资源给各大国开发,想让南海问题国际化。
2、领海主权被侵犯。
越南等国无视我国主权,在没有我国允许的情况下在我南海海域进行捕鱼、科学探查、军事调查。
我还是个学生,知道的也只有这么多了,应该还有更具体的回答吧,希望其他人能给你更完整的回答。
回答完毕。
参考资料:
面对南海,中国人感情复杂。但愤怒不能解决问题,只有靠智慧和理性,才会最终找到解决问题的出路
进入2004年以来,东南亚国家在南海岛屿上进行石油开采招标、联合军演等一系列频繁举动,引起了国人的强烈不满。一时间南海主权之争再度成为焦点。
4月19日,越南不顾中方抗议,让载有大约60名越南游客和40名“特邀”官员的船只对其所占领的南威岛和西礁进行为期一周的旅游活动。河内方面称,此次旅游经过了国防部批准,从1998年就已开始筹划,并说这次只是试验性旅行。
越南旅游总局旅行司副司长杨春会表示,开发南沙旅游资源比发展远洋捕捞更有经济意义,且投资少见效快,只需投资50亿越盾(约合2460万元人民币)就能立竿见影。
南海问题由来已久。最近,相关国家为何在这个问题上表现如此活跃? “主要是伊拉克战争的原因。”现代国际关系研究所东南亚问题专家翟坤对中国《新闻周刊》说,“伊拉克战争使中东地区形势不稳,石油价格上涨,而中国和东南亚国家都处在经济上升时期,对能源需求量大,所以能源问题就反映到南海问题上来,因为大家都知道南海地区有油。”
争夺南海,等于争夺石油?
南海地区沿岸水域的石油储藏,已探明储量大约为70亿桶。由于沿岸水域石油储量丰富,石油勘探专家纷纷猜测,南海岛屿一定蕴藏着巨大的石油资源,甚至称南沙将成为未来“第二个波斯湾”。这种猜想引发了周边国家对南海岛屿的主权争夺。 关于南海石油储量,中国方面的估算认为,整个南中国海地区可达到2130亿桶。但这个数字并没有得到广泛的认同。
美国五角大楼顾问、海军战争学院教授托马斯·巴奈特曾表示,“坦率地说,那里(南中国海)实际上没有多少石油。”
印尼战略与国际问题研究中心董事、东南亚问题专家尤素夫·瓦南迪(JusufWanandi)在海南博鳌接受中国《新闻周刊》采访时说:“到目前为止,已经做过的许多研究都没有表明,南海地区真正含有丰富的石油,或许将来会有更多,但没必要因为这个原因使得地区关系紧张。”
南海的石油资源主要集中在南沙。石油资源最丰富、开采成本最低的在文莱附近。各国关于南海的争夺主要是对南沙群岛的争夺。目前,南沙海域已经有200多个油气田,超过1000口油井被东南亚国家勘探和开发,每年开采的石油超过4000万吨,其中马来西亚的开采量最多,而中国参与开采的并不多。
更重要的争夺意义是战略上的
“当初南海能源问题被炒作起来,首先是各国出于战略的需要。至于南海到底有多少油,还需要进一步查证。”翟坤如此分析南海问题。
因此,除了能源的因素外,南海诸岛在战略上的重要地位,是东南亚各国争夺的另一个重要原因。 南海诸岛地处太平洋与印度洋之间的咽喉,扼守两洋海运要冲,是多条国际海运线和航空运输线的必经之地,也是扼守马六甲海峡、巴士海峡、巴林塘海峡、巴拉巴海峡的关键所在。
近年来美军的联合军演明显向亚太地区倾斜,据统计美国与其他国家的联合军演,已占美国全部演习总数的70%以上。
日本、印度出于对南海航道战略利益的考虑,借着打击海盗活动、毒品走私、非法移民等跨国犯罪的名义,频繁派遣舰船进出南海,以此将军事力量直接并长期渗透至东南亚地区。
“从阿拉伯海的北面到南中国海都是印度的利益范围。”印度国防部长费尔南德斯如此宣称。1994年生效的《联合国海洋法公约》明确规定,主权国家可以沿着本国领海基线划出200海里的专属经济区和不得大于350海里的大陆架,边界有岛屿的从岛屿基线划起。这一规定使得南海的主权之争从陆地扩展到了海洋。
中国的南沙岛屿与东南亚各国距离最近处不足100海里,如果各国按照国际法的规定划界,那么各自的主权区域,就被划进了对方的专属经济区和大陆架内。
“这个问题怎么解决,公约没有明确规定,还有相邻和相向的国家间大陆架和专属经济区按照什么原则划界,这个也没有统一的定论,这样就引起了国家间的争端,所以南海本来就有一个岛屿的归属问题,再加上大陆架和专属经济区的争夺,问题就变得更加复杂了。”国际关系学院国际法教授吴慧对本刊记者说。
搁置争议,共同开发
全国政协外事委员会副主任、前驻法大使、外交学院院长吴建民对本刊记者说:“周边国家是有些矛盾和摩擦,我们需要有大的智慧来解决问题。我们同周边的国家和地区都存在共同利益。南沙问题中国的方针非常明确,‘搁置争议,共同开发’。”
早在80年代中期,邓小平在谈到钓鱼岛问题时,就提出了“搁置争议,共同开发”的原则。当时菲律宾总统在谈及南沙岛屿问题时曾说,“这些岛屿在我们家门口,都是我们的。”而邓小平当即回答道:“菲律宾离我们还很近呢。”有力地驳斥了以距离要求主权的理由。
1990年,中国在南沙争议问题上正式提出该原则。
1994年东盟地区论坛宣布成立的时候,包括美、俄、韩、日、欧等多国希望在东盟地区论坛内部讨论南海问题,中国认为这会使问题国际化,更难解决,所以改变策略主动与东盟国家整体对话。
㈣ 在我国,因侵权纠纷提起的民事诉讼由哪管辖
人民法院复。《民事诉制讼法》第二十九条【侵权行为管辖】因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第28条规定,“民事诉讼法第二十九条规定的侵权行为地,包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。”
㈤ 在我国,商标侵权纠纷答辩状有哪些范本
在我国商标侵权纠纷答辩状可委托代理律师写的
商标侵权纠纷答辩状范本:
贵院受理的原告山XXXX实业集团有限公司诉被告李xx商标权侵权纠纷一案,现被告根据事实和法律发表以下答辩意见:
1、被告使用“XXXXX”五个字作为字号与原告的“XXX”三字商标具有显著区别,不存在冲突,不构成对原告注册商标“XXX”的商标侵权。
首先,被告使用的字号的名称为“XXXXX”,是在XX市工商行政管理局XX分局合法登记的字号,受到法律的保护。
这个字号不能单独的、割裂的来看,原告不应该把这五个字分成两部分来主张被告侵犯了其商标权,“XXXXX”的名称是一个整体,不应该被断章取义,而且被告使用的字体字形均与原告的注册商标不同,且前后字体字形前后一致,大小相同,并未突出“X”、“XXX”、“XXX”等文字。
另外,虽然“XXX”注册商标在读音、含义上均有相似之处,但要判断被告名称是否构成商标侵权,主要还应看名称的使用是否容易造成消费者的误认、混淆。
误认是指相关公众对企业名称所有人与商标权人之间存在在某种特定联系的误解。
要判断是否造成误认,应当以一般消费者的注意力为准,并结合注册商标自身的显著性与该商标在相关公众中的知名度进行判断。
“XXX”为XX省XX市XX县境内的一个景点名称,为相关公众所知悉,该注册商标自身的显著性较弱,缺乏独创性,造成误认混淆的可能性极小,仅仅凭借“XXX”三个字起不到任何区别指定服务的作用,必须借助特定的字形。
颜色等才可能起到一定的区别作用,可见,商标本身的显著性非常弱,只是使用“XXX”三个字,而没有与原告的注册商标在字形、颜色上有相似之处,对相关公众不会构成任何误导。
而且,被告的字号五个汉字组成的“XXXXX”,一般消费者在见到“XXXXX”时,根本不会将其与“XXX”注册商标所有权人联系起来,除非该商标在实际使用时已经成为驰名商标而获得了“第二含义”,而原告的“XXX”商标仅仅是个普通商标,因此被告不构成对原告的侵权。
其次,被告的销售的饭菜主要以龙虾、炒鸡为主,也没有与原告的菜品有相似的地方,另外,被告的饭店只是一个小饭店,从规模上讲,营业面积只有70平方米左右,从装修风格上,也没有一点与原告雷同的地方。
以上的种种不同,也可以看出被告没有侵犯原告的商标权,双方经营销售的产品根本没有冲突。
再次,被告的籍贯本身就是XX市XXX县,有着非常合理、充足的理由使用“XXX”这三个字,使用这个三个字的原因是了突出其菜品、种类的地域特色,含义是为了体现家乡的特色菜,并没有侵犯原告的商标权。
最后,如果原告的诉求成立,那么任何一个经营者的字号中都将不能出现“XXX”三个字,这至少是驰名商标才“有可能”达到的受保护程度,当然,并非只要是驰名商标就一定能达到这种受保护程度,作为一个普通商标根本不可能受到此种程度的保护。
2、侵权责任是一种过错责任,本案被告使用“XXXXX”字号的行为,即不存在故意,也不存在过失,也就是没有过错,因此,商标侵权行为不成立,也就不存在承担赔偿责任。
具体到本案中,被告并不知道“XXX”是注册商标,而且,“XXX”商标也不是驰名商标,因此,被告也不存在“应当”知道微山湖是注册商标的情形,因此,在被告不知道也不应当知道“XXX”是注册商标的情况下,即使自己的字号中存在“XXX”三字也不构成侵权。
从原告起诉状的来看,起诉状的全部内容都是针对商标提出,与不正当竞争没有任何联系;从原告提交的证据来看,也与不正当竞争没有任何联系,因此原告的诉求混乱,请原告首先固定一下自己的诉讼请求。
4、原告请求赔偿损失XX万元,没有法律依据。
首先被告不应当承担赔偿责任,其次,即使承担赔偿责任,按照我国法律规定,应当以被告的盈利数额或者原告的营业损失为依据确定数额。
被告的餐馆核准日期为XXX年X月XX日,自成立至今仅有X个多月的时间,在这么短的时间里,被告的餐馆还没有盈利,一直处于亏损的状态,并没有对原告产生实际的影响。
另外,如果原告认为应该按照其因被告侵权所造成的损失为依据主张XX万元的赔偿数额,应当向法庭提交相关的证据证明其损失,否则,原告的主张不能被支持。
5、原告的真正目的很明显是为了非法炒作,而且,明显带有仰仗其所谓雄厚势力欺压个体工商经营者,与国家当前鼓励劳动者自行创业的精神相悖。
6、如果被告的字号真侵犯了原告的商标权,那么,为何原告不直接去申请工商行政管理局将被告的字号撤销,却故意搞出一个“商标侵权和不正当竞争”的一个原告自己都不知所云的诉求。
综上五条所述,被告认为,原告的主张没有事实和法律依据,望法院查明事实后,驳回原告的诉讼请求。
答辩人:
代理人:XXXX律师事务所
XX律师
㈥ 在我国侵权法是不是有许多总则的东西被规定到了
我国的侵权法,就是民法通则第六章民事责任里面规定的,加上最高人民法院的两个重要的司法解释,一个是人身损害赔偿的司法解释,一个是精神损害赔偿的司法解释。当然,还有民法通则实施的若干意见以及一些具体的司法解释,都是目前我国侵权法的构成部分。
应该说,民法通则第六章的规定目前是我国侵权法的主体,司法解释是补充,但是,侵权法不存在什么总则问题,总则是民法的总则,是通用于整个民法典的规定。
㈦ 根据我国相关法律规定,计算知识产权侵权赔偿数额以下哪些可以作为计算的依
根据我国《商标法》、《专利法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》等法律、法规的规定,侵权人侵犯权利人商标权、著作权、专利权、商业秘密等合法权益,应当向权利人的赔偿数额为:为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支,如该项损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。
具体的有关规定如下:
《中华人民共和国商标法》
第五十六条 侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。
前款所称侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》
第二十条 人民法院依照专利法第五十七条第一款的规定追究侵权人的赔偿责任时,可以根据权利人的请求,按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。
权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。
侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。
第二十一条 被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额;没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素,一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元。
第二十二条 人民法院根据权利人的请求以及具体案情,可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。
《中华人民共和国著作权法》
第四十八条 侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿;实际损失难以计算的,可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予五十万元以下的赔偿。
《中华人民共和国反不正当竞争法》
第二十条 经营者违反本法规定,给被侵害的经营者造成损害的,应当承担损害赔偿责任,被侵害的经营者的损失难以计算的,赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润;并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。
㈧ 在我国如果专利权被广泛侵权是不是就意味着很难维权了
“叫啥没人用”网友的说法是有一定道理的,维权需要成本和投入甚至风险。诉回讼的程序繁琐答且证据要求严格,还涉及执行的难题。建议你找到侵权产品影响大产量大的那家(擒贼先擒王且有能力赔偿),先行沟通制止侵权并索赔,适当求助媒体。这样起到杀一敬百的效果。如果对方置之不理,再投诉到当地的知识产权管理行政机构,一般是会立案受理的,前提是你能提供权利是真实有效的以有对方侵权的确切证据。如有必要可申请仲裁或诉讼。
但是,追究侵权可能带来的风险是,你被对方请求专利无效,这往往是侵权人拖延诉讼和摆脱侵权使用的专利策略。所以,你一定要确信自己的权利是有效的。