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财产侵权纠纷案例

发布时间:2021-07-18 19:25:45

A. 关于侵权的案例

大家都知道复的:

某著名网制络公司在网游“泡泡堂”红极一时的时候推出了与之十分相象的“XX堂”游戏,

在网游“跑跑卡丁车”越来越火的时候也模仿制造了自己的“XX飞车”,

在“网络知道”为网络公司获取了巨大经济效益的情况下也推出了自己类似的网络咨询服务

B. 有没有一些侵权行为的案例

倪XX、王X诉中国国际贸易中心侵害名誉权纠纷

一、事实概要

原告到被告下属的超级市场购物,被告工作人员怀疑二原告偷拿东西,于是在公众场合训问二人,并根据市场内所贴无效公告,对被告进行搜查,未查到任何属于市场所有的东西。原告起诉被告侵犯其名誉权。

二、裁判要旨

首先,公民或法人行使某一“权利”如果没有法律的依据或者不符合法律的规定,都不能自认为有权利行使这样的行为。法律从未赋予市场工作人员有盘 问顾客和检查顾客财物的权利,因而被告无权张贴要求被告将自己的提包打开供被告工作人员查看的公告。

尽管此公告张贴在市场门口,但由于它没有法律依据,因而是无效的,顾客有权不执行公告的规定。其次,被告工作人员在没有确凿证据的情况下,在公众场合用带有贬义的话语询问原告是否偷拿东西,并根据市场内所贴 无效公告对原告的包裹、衣服等进行搜查。

上述行为足以使原告感到自己的社会地位已遭贬低,而且也实际影响了对二原告的品德、声望、信用等方面的社会评价。

原告的名誉因此而受到损害。被告的工作人员是在工作岗位上履行被告为其规定的工作职责时对二原告实施侵权行为的,因此,其侵权民事责任应由被告承担(依据 民法通则第43条)。

三、法院判决(处理)及适用的法律

在法院查清事实、分清是非后,双方自行和解。被告愿向原告表示歉意并向两原告各支付1000元的经济损失和精神损害赔偿,原告撤诉。

(2)财产侵权纠纷案例扩展阅读:

侵权行为,是指侵犯他人的人身财产或知识产权,依法应承担民事责任的违法行为。侵权行为发生后,在侵害人与受害人之间就产生了特定的民事权利义务关系,即受害人有权要求侵权人赔偿损失。

行为人由于过错侵害人身、财产和其他合法权益,依法应承担民事责任的不法行为,以及依照法律特殊规定应当承担民事责任的其他侵害行为。

“一般认为,侵权行为首先是一种民事过错行为,也就是说,侵权行为破坏了法律规定的某种责任——这种责任是在法律上严格规定不许被破坏;侵权行为同时又是对他人造成了伤害的行为,而加害人必须对被伤害人做出赔偿。

构成要件

一、不可抗力

不可抗力,是指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况。

二、受害人的过错

受害人的过错,是指受害人对侵权行为的发生或者侵权损害后果扩大存在过错。

三、正当防卫

正当防卫,是指为了使公共利益,本人或者他人的财产、人身或者其他合法权益免受正在进行的不法侵害,而对不法侵害人所实施的不超过必要限度的行为。

四、紧急避险

紧急避险,是指为了公共利益,本人或者他人的财产、人身或者其他合法权益免受正在发生的危险,而不得已采取的致他人较小损害的行为。

五、受害人的同意

受害人的同意,是指受害人在侵权行为或者损害后果发生之前自愿作出的自己承担某种损害后果的明确的意思表示。

侵权行为的归责原则

(一)过错责任原则

(二)无过错责任原则

(三)公平责任原则

C. 法院处理过的侵权类案件有哪些

这范围也太宽了 人身侵权和财产侵权法院都受理啊

D. 法律案例分析5个,不要财产纠纷的

额..问了三个,不知还有没...
我的三轮车
吕福山,西安是人力三轮车夫,无证经营。被西安市交警一支队根据西安市公安局的通告没收了三轮车。吕通过查阅治安管理处罚条例,上面说对非机动车违规应处5元以下罚款,认为西安交警支队应该归还他的三轮车,并为此进行了5年的努力。
专家认为,西安市公安局的通告只是一个地方性行政法规,他不能违反国家性的治安管理处罚条例的规定,因此是不合法的,也是无效的。
终审判决吕胜诉,交警归还他的三轮车。针对处罚过轻的情况,人大正在对治安管理处罚条例进行修订。

非常关系
福州市一个雇主经常虐待家里的小保姆,终于有一天将小保姆殴打致死。为了毁尸灭迹,雇主的妻子假冒小保姆的姐姐将尸体火化。法院判决,雇主故意伤害死缓,妻子包庇有期徒刑3年。
专家分析,雇主和保姆不是主人和仆人的关系,双方的地位是平等的。国家应该对劳动法进行修改以保障象保姆这种存在个人雇佣关系的人的合法利益,现在他们的利益得不到任何保证。另外,为了约束保姆的行为,雇主应该与保姆签定好合同,或者借助司法机关的力量。

后果真的很严重
陈兵在火车站发现一个小偷偷自己的包,便去追赶。追了大概有200米路程。结果猝死。小偷与他并没有任何身体上的接触。运动医学专家分析说他可能是因为心脏问题而突然死亡的。
专家分析说小偷的盗窃行为与陈兵的死亡有因果关系。但是只构成盗窃罪。量刑时可以酌情作为一个加重情节。小偷对陈兵的死有过错,但是陈兵的家人并没有向小偷提起民事赔偿要求。最后,小偷由于盗窃未遂被判4年,罚金3000。

老吴得了一种怪病,去了很多医院都没查出来。最后在南京一家医院确诊为隐球菌肺炎。医生说这种病可能是由于鸽子粪引起的。老吴的楼上老丁养了很多鸽子,老丁把这些鸽子当宝贝一样。老吴与老丁交涉多次让他把鸽棚拆了,老丁不同意。双方各执一词。无奈老吴将老丁告上法院。老丁拿出一份鉴定材料说他的鸽子粪里不含隐球菌。法院认为,本案一方为个人兴趣爱好,一方为人的身体健康,两权相争,应更重视人的身体健康。因此法院判决老丁限期内拆掉鸽棚。现在老丁家的鸽子暂时在朋友家寄养。
专家分析,这是一起侵权案件。虽然老丁养鸽子并不违法,但是他侵犯了老吴的健康权。关于老丁拿出的那份材料,专家认为一无法确认其开信机关是否具备鉴定资格,二即使具备鉴定资格关于材料的效力也要视案情而定。

你在哪里
一个18岁的男孩跟在打工的父母来到沈阳。一天,和小伙伴们去丁香湖边玩。却被淹死在湖中。据和他一起出去的小伙伴说,他是为了救一个人才跳进湖里的。他们说,那个人被救上来以后就跑了,他们只顾的去救小伙伴也没看清那个人什么样子。在把被救人推上岸后,那个孩子被一个大浪打进湖中,再也没有上来。他家里条件不好,他是父母以后的唯一依靠。他父亲咨询了民政机构,说可以申请烈士,但是需要被救的人出来做证。他们一家人寻找被救人找了好多天了,那个人一直没有出现。后来有几个湖边的工人愿意为孩子作证。
专家分析说,对于见义勇为者,首先应该是国家和社会给予他们补偿,被救者承担的义务比较小。国家设立见义勇为基金,纳税人的一部分税就被用来做这个。

今天的案例,很让人气愤。
一个3岁的小孩子跟爸爸妈妈去酒店吃饭。席间,孩子想喝饮料,妈妈出去买,想让孩子跟着爸爸,但是孩子不愿意,妈妈就把他领了下去。后来,孩子跑到了马路上,酒店的一个服务员将孩子救了下来,但是自己却出车祸死亡。
孩子的父母一开始说把孩子托给了吧台,后来又说托付给了这个服务员,但是都没有证据证明。他们认为服务员应该对孩子的被伤害负责。
双方对簿公堂,法院判决,交通肇事司机承担80%的民事赔偿责任,小孩父母承担20%,共计死亡赔偿15万元,但赔偿者提出异议认为服务员是农村户口,即使在城市打工2年也应按照农村的规格赔偿5万元。

老人去世之迷
一个79岁的老人,在与一个30岁的年轻人发生了争执。仅10个小时后,老人去世。老人的家人说老人是被那个人打死了,而那个年轻人说是老人心脏病突发自己死的。由于发生在院内屋后,双方都没有目击证人。老人死亡后公安局来了人,但是坚持不做尸检,直接说老人是心脏病死的,让双方民事调解,赔了8000块钱了事。记者问到有关如何认定是心脏病的证据,公安局一直没有,可能根本就是没法提供。
后来老人的家人向公安局提起抗诉,县市两级公安局对老人开棺验尸,鉴定结论是老人服用毒鼠强自杀。老人的家人对此很怀疑,并且自己偷弄了几份样本送到附近大学检验,结果是不含毒鼠强成分。
经过家人的不断努力,几年后,老人第二次被开棺,省厅的鉴定结论是没有毒鼠强。
记者想找到当初鉴定的两位法医,但是被拒绝了。后来,公安局道歉,并赔了5万多块钱。此事了结,老人怎么去世的永远也不可能知道了。

我不是小偷
晓楠是一个15岁的活泼女孩,自尊心极强。初三下半年有一天她和妈妈一起去超市买东西。妈妈被超市员工怀疑偷了超市的东西,他们一起来到超市对面的派出所。在派出所里,妈妈被一个女警官和超市员工搜身。当妈妈出来后,发现女儿也正被一个超市员工搜身。
专家分析,只有司法机关检察机关的侦察人员才有权利对嫌疑人搜身。其他任何人都无权。超市员工的这种做法是极为错误的。
事后,晓楠的精神一直不好。被沈阳市精神卫生中心诊断为创伤性应激精神障碍。医生分析说是因为一些创伤事件使精神受到损害。通过鉴定,与被超市搜身有直接因果关系。
晓楠的精神一直不好,影响了学习,而且没能参加中考。她成绩很好且非常要强。
妈妈想法院起诉,要求精神损害赔偿。法院判定此事影响了孩子一生,判超市赔偿精神抚慰金10万元。超市不服,认为此病一年即可治愈,主张只赔偿一年的平均工资。
专家分析,心灵创伤会伴随一个人一生。精神抚慰金不同于医疗费,应有法官酌情裁量。
对于超市被偷的问题,他们应自己购置防盗设备。

E. 审理财产损害赔偿纠纷需查清的案件事实

财产损害是侵权行为人所致、过错责任、财产损害程度及残值等。

F. 财产损害赔偿纠纷一案

如果你说的属实话,我就不太理解了。鸡棚主人闹可以理解为不懂法律,但回是法院来人要求赔答偿咱们就不明白了。首先鸡棚主人应证明儿子继承了父亲的遗产,才能在其继承遗产范围内承担赔偿责任。其次,如果以及起诉了,则由法院判决就是了,天天来闹,导致两人死亡,实在是太过分了,必要时建议媳妇报警,另外,对于父子俩死亡和鸡棚主人威逼有无因果关系,如果有的话,可以起诉鸡棚主人赔偿。

G. 财产损害赔偿纠纷 规定在民事案由的哪一条

规定在民事案抄由的38条
在确定侵权责任纠纷具体案由时,应当先适用第九部分“侵权责任纠纷”项下根据侵权责任法相关规定列出的具体案由。没有相应案由的,再适用“人格权纠纷”、“物权纠纷”、“知识产权与竞争纠纷”等其他部分项下的案由。如机动车交通事故可能造成人身损害和财产损害,确定案由时,应当适用第九部分“侵权责任纠纷”项下“机动车交通事故责任纠纷”案由,而不应适用第一部分“人格权纠纷”项下的“生命权、健康权、身体权纠纷”案由,也不应适用第三部分“物权纠纷”项下的“财产损害赔偿纠纷”案由。

H. 有关侵犯财产权的事例

何代常诉何玉明强收分家后其责任地里的庄稼侵犯财产权案
被告何玉明系原告何代常之父,何代常独身。1987年,由何玉明主持,何代常与弟弟何代树分家别居。何代常奉养母亲肖安君,经营管理自己和肖安君的2份责任地,同时承担2人相应的农业税、提留、统筹等法定义务。何代树奉养父亲何玉明,经营管理自己一家和何玉明的5份责任地,也承担5个人相应的农业税、提留、统筹等法定义务。何玉明对何代常、何代树兄弟二人具体经营管理的责任地的位置和面积指划明确,何代常、何代树无异议,各按其划分的责任地自主经营管理。1995年肖安君病亡,何玉明要求耕种肖安君的那份责任地,何代常未同意,并按有关规定将肖安君的责任地退还给所在三社集体。何玉明对此不满,与何代常发生纠纷。1996年夏收、秋收季节,何玉明先后强收何代常种植的黄豆5公斤、黄谷50公斤。泸州市纳溪区打古镇人民政府兴隆村村民委员会于1996年8月20日进行调处,明确:争议的承包责任地系何代常分家后耕种,何玉明多次收割何代常种植在承包责任地里的庄稼,是错误的,应当归还何代常。何玉明不执行此调解意见,何代常诉至泸州市纳溪区人民法院。
原告何代常诉称:被告何玉明于1996年6月、7月、8月,先后强收其种植在自己经营管理的承包责任地里的黄豆7.5公斤、黄谷125公斤为己有。要求判令被告返还粮食或折价赔偿。
被告何玉明辩称:收走的黄豆、黄谷生长在自己的承包责任地上,不属原告人所有,不同意赔偿。
泸州市纳溪区人民法院经审理认为:原告与被告系父子关系,当和睦相处。争议之地的所有权属打古镇兴隆村三社,长期由何代常耕种,他人无异议,何玉明也无异议,该地的经营管理权应属何代常。何玉明所持争议之地的经营管理权属自己的理由与事实不相符合,不予采纳。被告强收原告种植的庄稼,无法定理由,属侵权行为,由此给原告造成的损失,应予赔偿。根据《中华人民共和国民法通则》第一百一十七条、第一百三十四条第一款第(七)项的规定,作出如下判决:
被告何玉明赔偿原告何代常的庄稼损失折合人民币96元,限于判决生效后三日内付清。
根据我国现行法律制度规定,农民种植在自己承包责任地里的庄稼,属自己所有,为自己的合法财产,不容他人非法侵占。这里的“他人”,应为该农民及其共同生活的家庭成员以外的人,包括未与该农民共同生活的父母、兄弟姐妹等近亲属。因此,父亲强收已分家独立生活的子女责任地里的庄稼为己有,应属侵权。有人认为父母有权将子女的庄稼无偿占为己有,作为子女对父母的赡养费,不是侵权行为。这种观点在子女未尽赡养义务情况下似乎有一定道理。但事实上,追索赡养费与侵占子女的财产是两个不同的法律关系,不能混同。如果子女未尽赡养义务,父母应求助法律手段来确定子女应尽的赡养义务,并取得相应的强制执行权。如果子女尽了赡养义务,父母无法定事由占有子女的财产,就与我国法律关于保护公民个人合法财产的规定相违背。因而主张父母有权占有子女的财产的观点是错误的。只有在古代封建社会法律制度下,父母强收子女的庄稼为己有,才不认为是侵权行为。因为封建法律制度规定:父母对子女有绝对的权利,包括财产权、教诫权、主婚权等,甚至有生死予夺之权。子女的一切都是父母的,父母将子女的财产无偿占为己有是天经地义、合法合道德的行为。根据我国法律关于保护公民个人合法财产所有权的规定,父母非法侵占子女的合法财产,也是违反法律的侵犯他人财产权的行为,依法应当承担相应的法律责任。本案何玉明虽年近8旬,需要子女赡养,但其并未主张受赡养的权利,而是认为儿子的责任地仍属自己(实际是名义大家庭)承包的责任地(不排除当初承包时是以被告作为户主名义承包的,分家后未改变原承包合同名义承包人)。但事实是因分家已将责任地分开,由原来的一个承包群体变成两个以上承包群体,在这种情况下,法律上承认分家带来的法律后果,新的承包群体成为新的财产权主体,所以,被告强行收走其年过50的儿子何代常种植的庄稼为己有,其行为违反了我国现行法律关于公民的合法财产所有权受保护的规定,侵犯了何代常的合法权益,依法应当承担相应的民事法律责任。人民法院判决何玉明赔偿何代常的损失是正确的。

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