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侵权公有领域

发布时间:2020-12-17 05:25:07

『壹』 假设我起的一本小说名字与网上已有的一本小说同名,这算不算侵权

我认为这并不算侵权。
我国《著作权法实施条例》规定“著作权法所称作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果”,“著作权法所称创作,是指直接产生文学、艺术和科学作品的智力活动”。因此,我国定义作品必须首先明确独创性的定义,创作是作品的源泉,是以作品为载体的著作权法律关系产生的基础,它规定了著作权理论中其他范畴的实质内容和相互关系。而对作品独创性之界定,必须与作品创作活动相联系,只有这样才能真正揭示作品独创性的本质内涵。目前,司法实践中较为统一、清晰的观点是:《著作权法》保护的作品是独立创作、非窃取他人并具有适度创作高度的表达方式。

那么如何判断是否侵犯他人著作权,必须注意四点:

一、独立创作和适当借鉴的程度

“前事不忘,后事之师”。一般来说,在创作作品过程中,很难摈弃前人的创作,完全开天辟地地提出新观点、新思想。借鉴他人创作成果,并在已有成绩之上吸收、消化、提升是符合社会科技文化发展的趋势。换句话说,独创不是绝对的,在独创和抄袭之间没有绝对的界限,而程度是划分两者之间界限的标准。不同作者就同一题材、思想内容创作的相同作品,可有复数的著作权存在。在一定程度上,赋予作者吸取他人作品中主题、灵感及构思的自由,是作品创作的需要。但是,对于“借用”程度之判断,实践中还须具体情况具体分析。

二、区分思想和表达的界限

按照著作权法的传统理论,以及各国一般的著作权法和实践,作品独创性要求仅限于作品的表达,而不及于作品思想内容。区分思想和表达的界限,解决了作品独创性的外延问题。我国著作权法虽未确立思想和表达的区分,但在我国的著作权学界,著作权只保护思想的表达而不保护思想本身已经成为通说。

三、表达方式是否唯一

唯一表达即有限表达,又称为思想与表达的结合,是指对于思想只有有限的几种表达方式。“唯一表达”情况下,作者就思想的创作空间是相当狭窄的,创作很难具有独创性,并且其他人如果要表达同样的思想,也只能使用与作者相同或者基本相同的表达形式。如果一个智力成果在表现形式上是唯一的,那么无论他是否具有独创性都将被排除于著作权保护的范围。判断原告主张的权利是否为唯一表达,也是判定被告是否侵权具有关键性的作品和意义。举例来说,如前述案例三,原告主张单词“poke”,谐音中文表述是“破壳”或者“剖客”。该单词的思想创作空间是相当狭窄的,其他人如果要采用谐音的方式表达该单词,只能使用与作者相同或基本相同的表达方式。因此原告有关谐音的主张也将被排除在著作权的保护范围。

四、素材是否为公有领域

《著作权法》覆盖的“著作权世界”分为作者与其他著作权人、受到保护的表达以及以“原始资料”为核心的公有领域。公有领域涉及公众的权利,在公有领域中公众权利几乎不能被赋予私人财产权。著作权保护的真正领域是被私人所占有的领域,不被保护的领域是公有领域。例如,客观事实是客观存在的,不是任何人独立创作的结果,因此,其属于公有领域,不能作为著作权给予专有。对公有领域的准确判断,涉及著作权保护和社会公共利益的平衡,涉及著作权保护和限制的问题,因此需要科学掌控。

以上是司法解释。

楼主,你的小说只是名字和另一部小说相同,内容完全不同;既然作为文学作品独创性的集中表现部分——正文——是完全不同的,那就称不上侵权或是剽窃他人作品了。完全不必担心。
我举个我知道的例子,有两个有名的网络作家,撒空空和橘花散里都写了部叫《无肉不欢》的作品,两者的内容完全不同,没有人说过有侵权的嫌疑。倒是晋江的蜀客写的《重紫》因为内容在很多地方与Fresh果果的《仙侠奇缘之花千骨》相似,两个作者的粉丝就是否构成抄袭的问题,都快吵翻天啦。所以楼主你在这方面不用担心。

『贰』 我取了一个与同一行业且具有一定知名度但做不同领域产品的公司的名字相同的店铺名字侵权吗

能否补充解释一下,什么叫同一行业不同领域?如果是同一行业的话,理论上内来说是侵权!
参考容商标法:
第五十二条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:
(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;
(二)销售侵犯注册商标专用权的商品的;
(三)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;
(四)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;

(五)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

『叁』 “音乐进入社会公共领域就可以任意使用,不存在侵权行为。”这句话的意思我不太懂,求解答。

存在,但是现在是个灰色地带

『肆』 公司必须注册商标吗

不一定要注册商标,但每个公司的创办都有属于自己的品牌,当自己的公司慢版慢发展壮大,公司的名权声品牌越来越响亮,才想起要注册商标保护,那有可能为时已晚,或许已被他人抢先注了商标.将会照成公司的一大损失,建议从长远的角度来考虑,为公司更好的发展,尽早注册商标保护.不过公司刚成立百业待兴,可以稳定后在注册商标,注册商标的时间为1年到1年半的时间
无论您是做商品还是服务行业,知识产权要先行,知识产权包括商标,专利及版权等,只有在自己的东西属于自己的情况下,才能所向披靡的前进.好比商标,如果您花费了无数的广告费,宣传自己的商品或者服务,确没有去有效的保护起来,唯自己公司或个人所有,那么别人把这个商标名称抢注了,那就好比前期您为别人的商标做了嫁衣.

『伍』 个人在网上(公共领域)收集整理(汇编)后的资料做成书能出版吗算侵权吗

您好,如果您在整理过程中达到了著作权法规定的汇编作品要求,那么汇编权是专您的,可属以出版,但是作品版权是别人的。为减少成书后引起版权纠纷,建议您尽量给使用的作品署上作者姓名、来源,同时对使用的作品付给适当的稿酬(可以在书中说明),由于无法找到作者而不能支付的稿酬的,可使用稿酬收转机构代为办理。如果一些无作者,属于公有领域的作品或知识,汇编出版不构成侵权。

公有领域(英语:Public Domain)是人类的一部分作品与一部分知识的总汇,可以包括文章、艺术品、音乐、科学、发明等等。对于领域内的知识财产,任何个人或团体都不具所有权益(所有权益通常由版权或专利体现)。这些知识发明属于公有文化遗产,任何人可以不受限制地使用和加工它们(此处不考虑有关安全、出口等的法律)。创立版权制度的初衷是借由给予创作者一段时期的专有权利作为(经济)刺激以鼓励作者从事创作。当专有权利期间届止,作品便进入公有领域。公有领域的作品由于没有专属权利人,因此公众有权自由使用它们。

如能给出详细信息,则可作出更为周详的回答。

『陆』 怎样描述一个公司的企业文化

企业文化是一整套体系:主要有使命、愿景、价值观、企业宗旨等,各个部分需要整合起来,CI、VI等都是企业文化的一部分。

『柒』 广告公司关于知识产权是否侵权的问题,求相关领域专业人士解答,谢谢。

你问题没说清楚,严格来说,广告公司只是服务类公司,是办事单位,不需承担知识产权侵权的问题。你见哪一家公司把广告公司告了吗?具体问题,你也可以直接加我知道名称,否留言。

『捌』 广告公司关于知识产权是否侵权的问题,求相关领域专业人士解答,谢谢。

此为证明问题:关键你需证明3个方面的事实:1、你公司是否与客户内约定,该广告设计作容品所产生知识产权(如果有)的归属及保密的相关约定;2、如何来证明你公司的广告作品与另一家公司的作品相似;3、如何来证明另一家公司的作品系剽窃了你公司的作品,即侵权主体、侵权行为及侵权行为与你公司作品被剽窃之间持因果关系。
纵横法律网 何向前律师

『玖』 外包装相似,但我的都有申请专利算侵权吗

你代理一个产品,你索要了知识产权证明,作为一个经销商,你尽到了对于版知识产权关注的义务。
另外一个厂权家的包装,你觉得看起来跟你代理的这个产品的包装类似,说不定是这两个厂家之间相互模仿呢。
如果这个厂家发现包装类似的情况,觉得侵犯了他的知识产权,他是可以起诉的,可以起诉产品生产厂家,也可以起诉经销商。
起诉的最终结果,应该是工商先查你的销售的货品,扣留你的货品,然后厂家之间互相协商相关事情。
跟你有关系,有的关系只是你经销的货品被扣,影响你的正常经营。如果最终确认侵权的话,赔偿的问题跟你没有关系,不会牵扯到你赔偿的。

『拾』 ‘营养快线”是谁先注册商标注册分领域吗多家公司使用同一个名称就是侵权吗

是谁先注册可上中国商标网查询了,最近关于“营养快线”商标问题网上传专言还真多,特属别是传长沙哈旺公司“营养快线”豆奶饮品“侵权”问题,是真有其事还是抹黑需要消费者找寻真相。
不同类别中,商标同名也不侵权。

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