外观设计专利侵权赔偿标准可根据最高人民法院印发的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的计算方法: 1、以专利权人因侵权所受到的损失或以侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿额; (1)权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。 (2)侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。 2、参照专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额;该方法应用的前提是:被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,且有专利许可使用费可以参照。 3、根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素,一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元。该方法应用的前提是:被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,且没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理。
② 如何判定外观设计专利是否被侵权
对于专利来说,所有可以进行工业复制的产品都可以申请外观设计专利。回判定外观设计专利答是否被侵权,主要是从产品的整体造型、图案和色彩三个方面来判断。
1、形状,指的是产品的立体几何形状,例如,杯子的形状是中空圆柱体。
2、图案,指的是产品的表面上附着的图形或图像。例如,杯子上画着一朵莲花,这朵莲花即是产品的图案。
3、色彩,指的就是产品的颜色,但一般来说,除非在申请时指定颜色,否则任何颜色的产品都在保护范围内。因此,一般来说,不用考虑这方面的因素。
③ 求外观专利侵权案例,带图的,带分析的!
您好!我给您讲一个关于外观专利侵权的案例(选自北京市第一中级人民法院知识产权庭副庭长姜颖女士讲述的案例。)
北京李先生加州牛肉面股份有限公司(简称李先生公司),成立于1996年,主营牛肉面生意。自2008年开始,陆续向国家知识产权局提交了几项餐具产品的外观设计专利。2009年9月,李先生公司偶然发现北京志瑞祥美国加州牛肉面餐饮连锁有限公司(志瑞祥公司)也做着牛肉面生意,并且在经营场所,也使用着和李先生公司专利一样的餐具。于是李先生公司以侵犯外观设计专利权将志瑞祥公司告上了法庭。
由于案件起源就是这些餐具,那么先分析一下李先生公司为什么会获得外观专利权呢?
对于外观设计专利而言,并不要求具有多么高深的技术,或是解决多么大的技术难题,只要对工业产品做出的富有美感的新颖设计就可以。但是这种工业设计必须要不同于之前已经存在的设计,这种不同不仅仅指不相同,而是不同之处要有足够的区分度,使得我们乍一看就能将两者区别开来。
李先生的餐具,明显不同于我们日常接触的餐具,他们或是设计了独特的部位,或是独特的设计形状,不仅使它们与日常餐具区分开来,也丰富了我们的视野和生活,应该得到法律的鼓励与保护。
而对比李先生公司和志瑞祥公司的餐具,从对比中发现,无论形状,还是大小,无论款式还是颜色,无论是正面还是背面,都区别不大,几乎是完全一样。虽然局部细微有差别,但不会影响盘子的整理的视觉效果,对于消费者而言说,不会仅仅是乍一看就能区分两者的不同。
志瑞祥公司在接到诉状之后表示,自己所使用的餐具并不是自己仿造生产的,也不是刻意定制与之相似的餐具,而是在福建的某供销商处购买的,并拿出了一份《购销合同》的复印件,以证明自己是通过合法渠道购买而来。 同时进一步提出,即使两家餐具构成近似,自己也是无心之失,所谓不知者无罪,不应该赔偿经济损失和承担侵权责任。 同时进一步提出,即使两家餐具构成近似,自己也是无心之失,不应该赔偿经济损失和侵权责任。
我国专利制度对被告是否知道原告专利,采取的是推断原则,换言之,只要侵权产品进入了专利保护范围,就推定被告是知道或应该知道原告的,实际上是不是知道在所不问,这就是专利制度的特殊之处。专利申请一旦提出之后,就被要求向社会公开,广而告知,任何人都有可能或有渠道知道包括专利方案,设计图片等专利的具体情况。专利权人只有公开技术,才能换来法律上10年或者20年的专有保护。专利权限一过,大家就可以自由使用。但对专利信息的公开不是无偿奉献,所以任何人都有责任避免对他人专利造成损害,否则就会承担法律责任。所以不知者无罪不能适用于这项专利制度。
专利法第十一条规定了,“外观设计专利权被授予后,任何单位或个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,既不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计产品。” 换言之,外观设计专利并不禁止他人使用外观设计专利,是允许使用的。
而志瑞祥公司的情况,是用于生产经营,虽然非属制造和进口,但事实上,志瑞祥公司以加盟费的名义将餐具打包在硬件设备费用中,连同其他硬件设备提供给加盟商,视为销售餐具的行为;而在当年制作的网站背景上,展示了各种餐具衬托下的菜品,目的就是为了吸引加盟,并从中收取加盟费,所以网页展示的行为构成了许诺销售。
但即便是这样,志瑞祥公司也不并一定要赔偿李先生公司的经济损失。因为根据专利法第七十条规定,“为生产经营目的使用、许诺销售或销售不知道是未经专利权人制作并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”志瑞祥公司认为,提供的《购销合同》复印件,可以证明自己通过正规渠道购买而来,自己不需要承担经济赔偿。如果追究责任,也是追究福建的供销商的责任。
法官审理认为:该《购销合同》存在三大致命伤。
第一,缺乏原件,能被法院认可的证据必须满足真实性的要求,所以所有提供的书面证据材料必须都是原件,而复印件是容易修改和伪造的,法院自然难以凭复印件认定其真实性;
第二、时间错位,也就是签订购销合同时,公司甚至都还没有成立,那么合同上怎么能出现公司的公章呢?
第三、履行无据,合同目的在于履行,商业化活动中能够证明合同得到履行的证据就是往来发票和收据,然而志瑞祥公司同样没有提交合同得到履行的证明凭证。
法院判定:
综合考虑上述三大因素,法院没有支持志瑞祥公司对餐具具有合法来源的主张,认定志瑞祥公司的行为构成对李先生公司的外观设计专利的侵犯,判决志瑞祥公司停止侵权行为,并在综合考虑餐具的实际价值,志瑞祥公司持续销售侵权餐具的时间,由此可能给李先生公司造成的经济损失等因素以后,判决志瑞祥公司赔偿李先生公司经济损失22000元。
以上,希望对您有帮助!请采纳!
④ 我也是店铺产品被起诉外观专利侵权,不过店铺到期没续费,公司已经注销了,店铺也搜不到,原告还能立案
你的店铺是以个人名义注册的吧,是的话你就要你个人的全部财产,对店铺的所有行为负无限责任,店铺虽然没了,你的人还在,就可以追究你的责任
⑤ 得物联合警方破获包装侵权案,“得物包装”究竟为何会被仿冒
不知道大家的购物软件都是什么呢,其实我相信很多人的购物软件都是得物或者是淘宝,其中很多人可能会在得物上买很多大牌的东西,比如鞋子,口红,眼影等等,因为得物上面的东西,它的包装没有淘宝上的精美,同时也没有淘宝上商家的那么多赠品,因此它的价格会比淘宝上便宜很多,所以有很多人为了能以更低的价格买到自己心仪的东西,所以往往会选择在得物上购买。但是最近出现了一件事情,真的是让人害怕不已。
那么购物的时候我们应该注意些什么呢?比如在得物上购物,商家一般都会提供那些带有二维码的东西,我们一定要扫一扫,这样才能确保我们买到的是正品,而不是那些假包装假产品。其次在购物的时候也要注意一定要在正规的软件或者是网站上进行购物,否则可能会存在被骗的风险。最后在购物的过程中,我们要保护好自己的隐私,不要让自己的隐私被不法人员进行贩卖。
不知道你们怎样看待这样的事情呢?或者你们有没有经历过这样的事情,欢迎在评论区底下分享一下。
⑥ 我们公司一个产品的外观设计被侵权了,请问我们该如何处理
我网上找的答案,希望对你有帮助。
一、外观设计侵权怎么认定
一般来说如果外观设计专利在有效期内,并且按时交纳了年费,那么这个专利就是有效的。只要被告生产的产品在外观上与外观设计专利证书附图(六面附图)上相类似就可认定够成侵权。
被告一般的对抗措施是:
(1)在答辩期间内提出专利无效的答辩,那么一审法院将中止审理。原被告双方需到国家知识产权局专利复审委员会打一个专利有效性确定的诉讼,国家知识产权局专利复审委员会做出一个决定书。一审法院拿到决定书后,恢复庭审,这就是专利的“两个诉讼”。
(2)被告会提出自己在先使用来抗辩构成侵权,因为在先使用专利法规定是不构成侵权的。
二、如何计算外观设计侵权赔偿数额
1、 按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。此方法的计算公式为:专利权人因侵权产生的销售量减少的总数乘以每件专利产品的利润。
2、 按照侵权人因侵权所获得的利益确定。此方法的一般计算公式为:侵权产品销售总数乘以每件产品的合理利润。
3、参照该专利许可使用费的倍数合理确定。至于“几倍”专利法没有规定,根据最高院审理专利纠纷案件司法解释(法释2001第21号)的规定,确定为1至3倍。
4、法定数额赔偿。专利法规定了上限为100万元,下限为1万元的法定赔偿范围。
利用上述前三种方法计算专利侵权赔偿数额时,一般还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支,一般包括调查取证费用、聘请律师费用等
实践中,只有对外观设计专利侵权做出了认定,之后才能依法追究侵权人的法律责任。
不过遇到这种问题,我还是建议你们找专业的平台帮忙,比如像科易网,我朋友之前进行专利交易就找的他们,但是我不知道侵权问题有没有在他们业务范围内,你可以上他们网站咨询看看。
⑦ 外观设计专利侵权纠纷案件如何收集证据
1、主体资格证据的收集
关于原告主体资格(即专利权人)的证据,这个比较简单,一般只要具备专利证书、专利登记本、专利年费交纳票据等即可。
关于被告的确定,这个问题比较复杂,大部分原告打此官司的最终目的就是要求停止侵权。而真正能达到此目的,就是必须停止侵权产品的生产和制造,所以生产商、制造商就成为权利人首选的第一被告。如果侵权消息的得知是通过厂家的展销,那么可以通过确定厂家的名称等信息,通过工商信用网或实际工商查询来获得被告的身份确认。如果是通过销售商得知,则应当注意打听厂家或通过公证购买的方式索要厂家产品质保书等,获得厂家信息。
产品销售者的确定,可以通过其名称工商查询得知。但实践当中,存在一种情形,即销售者本身并未办理任何工商登记,仅仅是租赁一个门面进行经营,此种情形,权利人要注意收集店主(个人)身份信息。在必要时,如果销售者承租的是一个大市场(如北京的秀水街等),此时,可以把出租户也列为被告,但其承担责任一般是以提供侵权便利为条件,所以,在起诉出租户时,应当注意向其采取一定的措施:如发律师函等手段,以便取得其提供侵权便利条件的证据。
2、侵权事实证据的收集
根据专利法相关法条的规定,外观设计专利侵权行为必须符合一定的要件,一般为:未经权利人许可;实施专利;制造、销售、进口外观设计专利产品。
在此笔者重点提示,一定要注意外观设计专利侵权的要件中并不包含许诺销售(如产品展示)。所以,在权利人见到商家进行展销侵权产品就认为其侵权,忙于起诉,此做法是不妥的。
比较通常的做法是,实行暗访公证购买,以此取得侵权事实的证据。由于此证据至关重要,建议当事人最好找律师取证。
3、损失赔偿证据的收集
关于损失赔偿,尽管最高院已有明确的司法解释,但此还是实务操作中一头疼事。因为实践中,侵权产品的销售数量的取证的确不易,故很难准确计算具体的赔偿数额。笔者在此有一些经验与大家分享:其一,对于原告来说,如果外观设计产品自己已用于生产、销售,可以通过对比侵权发生之前的销售额和侵权发生之后的销售额来分析,如果侵权之后的销售额明显减少,则可以通过会计事务所审计鉴定获取利润减少的证据。但该销售额的减少也存在一些其他因素,故在起诉中可以适当降低索赔数额。其二,出于对权利人最终目的的考虑,如果计算侵权赔偿额的确很困难,则建议结合侵权产品、侵权时间等采用法定赔偿额(5000元至30万),这样可以节省诉讼时间。
除了以上一些证据收集的方法外,权利人还应当简单了解侵权判定问题,记住一句话:先看产品再看外观,即被控侵权产品与专利产品相同或相类似,且被控侵权产品外观与受保护的外观设计相同或者近似,才有可能侵权。
⑧ 有没有外观专利因为材质不同颜色不同被判不侵权的案例吗
外观设计专利侵来权判定遵循的自是整体观察判断的原则,所以你说的你们的产品和专利产品整体外观有些类似,但是每个视图都有很多的不同点,这种情形中,这些不同点能否构成法律意义上的不同,则要结合具体的产品和专利来判断。你作为被控侵权一方,你的描述里面肯定有很多主观成分,所以不能只听你的描述,还要看实物。另外颜色材质不同能否构成专利法上不同,要看他的专利设计方案有没有要求保护色彩,如果要求保护色彩了,色彩不同才会构成法律上的不同。至于材质,在绝大多数情况下都不会构成不同。
⑨ 钟楚曦诉美妆博主侵权案胜诉,该起案件有哪些信息值得关注
我觉得关注的首先是这个事件的起因,经过和结果。据了解,这个事件发生于7月6号,就原告说明是因为一个微博名叫“元气少女加粗体”的博主在她自己的微博在三月份发布了一篇微博并且配有很多种钟楚曦的照片。微博和评论都含有大量美容整形项目及护肤品销售的宣传广告,该博主发布上述内容是为了利用原告肖像的商业价值进行宣传,从而为她经营的美容整形项目及护肤品销售业务获得经济利益,这个行为严重侵害了原告肖像权,所以才会发生这起事件。
每个人都有自己的权利,在自己的权利受到侵害时,每个人都应该拿起法律武器来捍卫自己的权利,每个人都要有这样的意识。积极主动的去捍卫自己的权利是最正确的做法。
另外我们也不能去侵害别人的权利,每个人享有知情权,当你拍了某些人的照片或者是视频的时候应该适当和当事人讨论清楚,并且征求他的同意,才可以发布到社交平台上,当某一些人不知情的情况下不能轻易的发布有关他们的事项,应当先和他说明情况。