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我公司别别人告专利侵权

发布时间:2021-06-16 10:28:13

⑴ 这种情况下我们控告别人专利侵权能否胜诉

你的情况,首先你要通过专利,明确我们的权利要求,同时判断对方产品是否落入专利权保护范围,第二点,在判断,14年,你自己的公开以及16年同行公开的证据,是否公开了我们专利所有的技术特征或者设计特征,如果没有,我们就能诉,如果公开了,我们就不能诉。专利和产品实际是两个维度的事情,产品在销售了,不一定能公开专利

⑵ 如果自己设计了一个产品,怎么样避免被别人告专利侵权

朋友,专利是在先申请原则,如果在你申请之前别人申请了,他告你没有错。版

关于专利局只拿钱就可以申权请之事,我国的实用新型与外观是不通过实审的,只要格式与程序上通过就可以授权,假使有了专利证书,但不意味权力处于稳定,你应该知道,如果类似的这样专利,打官司时,你还需要向专利局请求检索或评价,否则法院不能受理。如果你还不明白,你可以来我们的非职务发明之家q群学习讨论。
祝你多发明些产品为中国创造作点贡献!

⑶ 别人告我专利侵权,我该怎样进行抗辩

您好
这种情况,最好是先收集下资料,看看哪里构成了侵权,尽量和对方协商。
或者您找相应的代理所协助处理。

⑷ 自己的产品被他人告专利侵权了怎么办

1、首要要弄清楚你的产品是否已经申请专利,产品是否模仿他人,还是自己原创,如果我方已经申请专利,可到申诉平台上传相关证书,证明我方产品原创性
2、然后要去检索该产品是否具有3性,可以在阿里巴巴,淘宝上或其他销售渠道有销售证据
3、如果对方在申请专利前有销售的话,可以到专利局提交相关资料无效该专利
4、也可以直接到专业的知识产权保护公司全权代理,胜诉更大,麦肯锡知识产权

⑸ 我自己有专利,为什么别人还告我侵权

被告专利侵权不要急,要知道专利法中对专利权的保护具有双重性,在这种情况下有四种权利可以使用:
1.先用权,要知道专利法中对专利权的保护具有专利法第六十二条规定有五种情况不视为侵权行为。其中一种情况就是,在专利申请日之前已经制造相同产品,使用相同方法,或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的行为不视为侵权。这就是先用权原则,其目的在于保护先使用人就一项发明创造所作的工业投资不致于造成浪费。
如果发明创造是由先使用人自己独立完成或合法取得,并且与专利权人无关的话.那么在被控侵权时,就可提出已经作好制造、使用的必要准备,或仅在原有范国内继续制造使用行为的举证。这样就可以利用专利法中的先用权原则保护自己企业的利益。
2、撤销请求或无效宣告请求
为了纠正授予专利权工作中的错误,维护公众应有的正当权益,专利法中设置了授权后的行政撤销程序和无效宣告程序。如果专利权人拥有的专利不符合专利法实施细则第五十五条的规定:
(1)授予专利权的发明和实用新型不符合专利法第二十二条的规定,即没有新颖性、创造性、实用性;
(2)授予专利权的外观设计不符合专利法第二十三条的规定,即没有新颖性、创造性。均可提出撤消请求或无效宣告请求。被控侵权一方大多都会采取这一行动以扭转自己的被动局面,使侵权纠纷转变为专利权是否有效的纠纷,从而使自己由被告变为原告。经审查,若请求理由成立,则专利权会被视为自始即不存在。
3.友好协商
在一般情况下,专利权人在发现他人的侵权行为之后,均采取先礼后宾的方式。首先通知侵权企业,说明自己专利被侵犯的情况,并要求进行协商。侵权企业在经过专利调查后如果确认事实存在,最明智的解决方法就是同意谈判,并争取与专利权人签订实施许可合同.以最大限度地减少自己的损失。
4.交叉许可
交叉许可也称为互惠许可或互换许可。对方实施自己技术的行为。就是当事人双方以价值大体相当的技术互相许可,如果本企业对一项他人的专利技术作出了改进,并且改进后的技术较改进前的技术先进,并被授予一项新的专利,但该项专利的实施有赖于改进前的专利技术的实施,那么在这种情况下,为了避免引起专利纠纷,本企业应主动与改进前的专利权人签订交叉许可合同。

⑹ 我们公司的一个专利被人侵权了,我们该怎么维权我们公司是浙江的。

专利保护目前主要有两种途径:行政执法与司法保护

行政执法:国家行政机关依照法定职权和程序行使行政管理权,贯彻实施国家立法机关所制定的法律的活动。目前这些部门主要有:国家知识产权局、各级工商管理部门、各地方的专利代办处等等

司法保护:人民检察院,法院,公安机关以及司法行政部门等国家专政机构通过依照法律履行职责,所实施的一种专门保护措施。也就是你可以通过起诉对方侵权来保护自己的专利权利。[资政知识产权]


法律依据:《中华人民共和国专利法》

第六十条 未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,当事人不服的,可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉;侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求,可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解;调解不成的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

⑺ 别人起诉我专利侵权需要提供什么证明

提供能够证明没有自己侵权的证据。具体法规如下:
第六十二条 在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。

【释义】本条是关于专利侵权纠纷中现有技术抗辩权的规定。

一、根据修改前的专利法有关条文的规定和实践中的做法,在专利侵权案件中,被控侵权人如果要证明自己的行为不是侵权行为,途径之一是向专利复审委员会提出专利无效宣告申请;在专利复审委员会宣告专利权无效后,处理专利侵权纠纷的部门可以认定被控侵权人的行为不构成侵犯专利权。这一过程往往程序复杂,耗时长。为防止恶意利用已经公知的现有技术申请专利,阻碍现有技术实施,帮助现有技术实施人及时从专利侵权纠纷中摆脱出来,这次修改专利法增加规定了关于现有技术抗辩权的规定。

二、根据本条规定,在专利侵权纠纷中,如果被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,其无须向专利复审委员会提出无效宣告申请,要求专利复审委确认案件中涉及的专利权是否有效。处理专利侵权纠纷的部门一旦认定被控侵权人实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,即可以直接认定被控侵权人不侵权。按照本法第二十二条和第二十三条的定义,这里所说的“现有技术或者现有设计”是指在国内外为公众所知的技术或者设计。需要注意的是,处理专利侵权纠纷的部门的这一认定只是确定被控侵权人的行为是否侵犯专利权,而不是对专利权是否有效的认定。要否认专利权的有效性,依然要通过专利无效宣告程序来确认。

⑻ 被人起诉专利侵权,你慌了吗

当你接到法院的传票,告知某某起诉你侵犯了他的专利权,此时你千万不要心慌。作为被告,无需惊慌的理由很多,先告诉你一句话,我国的司法实践证明,被告的胜诉率超过了50%,而这一切的基础是你要精通专利诉讼或你的代理律师要精通专利诉讼。
接到起诉状,被人告自己专利侵权,并索赔巨额赔偿款,作为被告,要做到心中不慌,不急,确实挺难,尤其是对专利不熟悉的被告,很难做到不慌。其实,你大可不必惊慌,因为你未必真正侵犯原告的专利权。
有的被告知道自己确实是完全模仿原告的产品,如果你告诉他未必侵犯原告的专利权,他认为你在明摆着欺骗他,他认为原告说的都是事实,自己一定侵犯了原告的专利权,这时你又让他不要心慌,简直有点痴人说梦。
实践告诉我,被告即使是完全模仿了原告的产品,而真正构成侵犯原告专利权的比例往往却是少数。何出此言,理由很简单,原告生产的产品少数是按照专利文件制作,多数与所申报的专利不一致。也即是说原告生产的产品本身并非专利产品,被告完全模仿原告的非专利产品,自然也构不成侵犯原告的专利权。但这种情况,被告在没有仔细研究原告专利文件之前,是无法知悉的。所以,被告即使完全模仿了原告的产品,也未必构成侵权。
有的被告说,我仔细研究了原告的专利文件,就是按照专利文件的技术方案制作的产品,或者没有实质性区别,构成侵权是一定的。我认为,即使如被告所述,被告生产、销售的产品本身确实构成了专利侵权,但你同样不需惊慌,因为被告的生产、销售行为,未必被法院认定构成侵权。法院认定构成专利侵权的事实成立,要以证据为基础,缺少构成侵权的证据支持,法院无法认定专利侵权成立,而专利纠纷本身的技术性、专业性强,证据的要求形式特殊,绝大多数原告及其代理人,对证据形式把握不准,造成有理无据,最终得不到法院的支持。例如,原告主张侵权的证据产品没有封存,就无法与专利文件进行对比判断是否构成侵权。
有的被告说,原告起诉专利侵权的证据很充足,这你也无需惊慌,再充足的证据,也要以专利权有效为前提,被告通过向复审委员会宣告专利无效,同样到达侵权不成立的目的。事实上,大多数专利纠纷是涉及实用新型专利和外观设计专利,而实用新型和外观设计专利,不经过实质审查,专利稳定性差,如果申请专利无效宣告,大多数该类型的专利将被无效的,如果原告主张你侵权的专利权被无效掉,他拿什么再告你侵权呢?
有的被告说,原告的专利无法无效掉,原告起诉侵权的证据有十分充足,而且原告的代理人也很专业,自己一定是输定了,我说,这也未必,同样不要惊慌,因为你还有路走,你的路是你的产品是采用的现有技术,你的路是你在专利申请之前已经制造、使用相同产品。你让法庭认识到你采用的是现有技术,你享有先用权,并提交了充足的证据,支持你的观点,法院同样不会判决你侵犯专利权。

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