㈠ 电器小店被告商标侵权
你好,这个您是不知情的,可以如实告知从哪里进货,表明自己并不知情,侵权的是三和皇角的热水器。
商标起名、商标设计、商标检索、商标申请、变更、转让、续展、异议、商标侵权诉讼等,您还可以询问我们:
㈡ 模拟法庭剧本商标品牌侵权案 要详细对话 最好 关于品牌侵权的
明天大家一起合作,分工,应该可以赶在上课前弄好。
10分出手好阔绰,全要的话太奢侈了……那就给我5分吧,呵呵……
㈢ 苏州出土了一块明清时期的碑刻,记载了一起商标侵权案,“近有无耻之徒、假冒本堂牌记
答案C
材料反应的是明清时期的商标侵权案,实质反应的是商品经济发达所出现的经济纠纷,没有劳资矛盾,没有提及资本主义萌芽,更不是商业法律十分完备的体现,本题有一定难度。
㈣ 商标侵权案例
一、案件来源
2010年4月22日,安岳县工商局接青岛啤酒股份有限公司投诉称:安岳县小周酒水经营部销售的青岛品牌纯生啤酒,侵犯了其商标专用权。经局领导安排,执法人员对该经营部进行现场检查,发现该经营部经营者周广地涉嫌销售侵犯“青岛”注册商标专用权的啤酒。为进一步查清事实,安岳县工商局于同年4月22日立案进行调查。
二、案情介绍
当事人周某某,男,汉族,现年28岁;经营场所: 安岳县岳阳镇普州大道北段178号附54号,《个体工商营业执照》正在申办之中。
现查实,当事人周某某于2010年3月25日,从青岛海岛啤酒有限公司购进“青岛品牌纯生化”啤酒3392件,购货款54200元。当事人购回该批啤酒后,以每件20元的价格在安岳县境内批发销售了1000件,获销货款20000元。经青岛啤酒股份有限公司投诉,本局调查查明:该批啤酒实际商标名为“五月风”啤酒,由青岛海岛啤酒有限公司委托山东天意生物工程有限公司加工生产,在包装装潢上未标明生产厂名、厂址,而该青岛海岛啤酒有限公司无生产许可证,营业执照登记资料中无生产啤酒的经营范围。青岛海岛啤酒有限公司在委托加工生产该批啤酒时,使用的酒瓶为青岛啤酒股份有限公司印有“青岛啤酒”注册商标和“TSINGTAO”英文注册商标的专用酒瓶,将“青岛品牌纯生”作为其商品名称,在瓶身标识和外包装箱上不加区别地突出使用,瓶身标识和外包装箱上所使用的标志、图案与青岛啤酒股份有限公司生产的“青岛啤酒纯生”图案及青岛啤酒股份有限公司注册的第3888383号注册商标相近似,当事人周某某在销售该啤酒时对外宣称是“青岛品牌纯生啤酒”,以此误导公众,使消费者误认为该批啤酒是青岛啤酒股份有限公司生产的“青岛纯生”啤酒。当事人周广地销售啤酒的行为,属《中华人民共和国商标法》第五十二条第一款第(二)项规定的侵权行为,已侵犯了青岛啤酒股份有限公司注册的“青岛”中文商标以及“TSINGTAO”英文商标专用权。
三、案件处理
当事人周某某销售侵犯青岛啤酒股份有限公司注册商标专用权的啤酒行为,符合《中华人民共和国商标法》第五十二条第(二)项“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:……(二)销售侵犯注册商标专用权的商品的”规定构成要件,已构成销售侵犯他人注册商标专用权的商品行为。
根据《中华人民共和国商标法》第五十三条“……工商行政管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,并可处以罚款。”和《中华人民共和国商标法实施条例》第五十二条规定“对侵犯注册商标专用权的行为,罚款数额为非法经营额3倍以下;非法经营额无法计算的,罚款数额为10万元以下”规定,经研究决定对当事人作出处罚:1、责令立即停止侵权行为;2、没收扣留在案的侵权啤酒2337件。
四、案情分析
接到投诉后,我局立即组织执法人员进行全面调查,基本锁定了当事人销售侵犯他人注册商标专用权商品的违法行为,对当事人尚未销售的涉嫌侵权啤酒采取了扣留强制措施。当事人不服,随即以我局强制措施违法为由,向法院提起行政诉讼,并在互联网上发布舆论,称我局对商标侵权行为无管辖权,采取强制措施违法。我局高度重视,先后召开了案情分析会,案审会,对本案的最终定性进行确认。在定性过程中先后出现两种不同观点的争议:一钟观点认为,本案当事人销售的啤酒与青岛啤酒股份有限公司生产销售的啤酒在名称、包装、装潢上相近似、其行为属傍名牌行为,应当用《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第九条规定规范其行为,同时可根据该《若干规定》第六条认定当事人销售的商品属仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的商品。另一种观点认为,本案当事人虽然销售的啤酒与青岛啤酒股份有限公司生产销售的啤酒在名称、包装、装潢上相近似,但青岛啤酒股份有限公司生产销售的啤酒名称已注册为商标,且属驰名商标,当事人的行为按照《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第三条第三款规定,不适用以《若干规定》来规范,应当适用《中华人民共和国商标法》第五十二条第(二)项规定。对于傍名牌行为是否侵犯他人注册商标专用权,根据《中华人民共和国商标法》第五十三条“……工商行政管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,并可处以罚款。”规定,工商行政管理部门有权认定商标侵权行为,在认定过程中应当参照最高人民法院《关于审理商标民事纠纷适用法律若干问题》第十条规定的原则进行调查取证,并通过案审会讨论认定。执法人员按照第二种观点,调整调查方案,补充完善了向青岛工商机关协查、向山东禹城市工商机关协查、消费者调查等多项证据,本案于2010年6月30日查清了案件事实。本局案审会通过讨论分析,一致认定:本案当事人应当定性为销售侵犯青岛啤酒股份有限公司注册商标专用权的啤酒行为。
由于事实清楚,证据充分,程序合法,当事人向法院提起的行政诉讼以本局胜诉告终。本案之所以能最终结案,主要取决于执法人员在办案过程中,认真克服难点,运用“抽丝剥茧,先易后难,由外及内逐步深入”的方法与技巧,注重查明案件的来龙去脉,从而理清了本案的事实与性质。值得一提的是本局根据《中华人民共和国商标法》第五十三条规定,参照最高人民法院认定商标侵权的原则,通过对消费者调查,最终以案审会讨论认定当事人销售的啤酒侵犯了青岛啤酒股份有限公司注册商标专用权。这是我局在查处侵犯商标专用权案件中的创新尝试,切实维护了权利人的知识产权。
本案的成功查处,得到青岛啤酒股份有限公司高度称赞,取得了较好的社会效益。本案的查处具有典型意义,其查处的事实清楚、证据充分、定性准确、程序合法、处罚适当。
㈤ 我是家百货店,前天接到法院传票说我出售的三角牌电饭锅侵犯商标权,要向我索赔2万块钱,不知道该怎么办
销售侵权产品也是一种侵权行为,你首先承担停止侵权的法律责任;至于是否需要承担版损害赔偿责任,则要看你主权观上是否具有过错。如果你明知是侵权产品而销售,则要承担赔偿责任;如果不知道并且产品来源合法则你可以不承担损害赔偿责任。 以上意见...0192
㈥ 美国的著名商标侵权案有哪些
知识产权,广义而言包括版权即著作权、专利即技术发明、商标、商业秘密和知名权等,其中前三类受到相当全面的保护。今天,我们介绍两个有关商标专属权的案例。
一个例子是,世界摔角协会为什么会更名为世界摔角娱乐。
首先澄清一下:摔角不同于摔跤。摔跤是竞技体育,是奥运比赛项目。而职业摔角则具有极大的娱乐性,拿薪水的选手以强烈刺激感官的方式,伴随着挑逗性的言语,按照基本上预先设定的结果进行打斗。这种摔角竞技表演的代表,就是世界摔角娱乐(World Wrestling Entertainment,WWE)。
WWE的前身是泰坦体育,其创始人之一是今天WWE主要持股人文斯·麦克马洪的父亲杰斯·麦克马洪。在那个时代,美国的摔角竞技可以说是处于“春秋战国”的时代,三十来个摔角表演公司各有自己的地盘,在电视开始普及之后,它们也仍然依照旧规,在各自地区的地方电视台进行转播。
文斯和其夫人琳达接手之后,打破地域传统,将他们主持的摔角表演通过全国性的电视网进行直播,几经波折,最终战胜群雄,不但成为美国式摔角表演的霸主,而且走向了世界。它的总部仍然设在康涅狄格州的斯坦福德,但是在纽约、洛杉矶、伦敦、墨西哥城、孟买、上海、新加坡、迪拜、慕尼黑和东京均设有办事处。
文斯和琳达执掌泰坦体育之后,在1982年收购了Capitol Wrestling Corporation及其控股的世界摔角联盟(World Wrestling Federation),并于1998年更名为世界摔角联盟有限公司。1999年再改名为世界摔角联盟娱乐有限公司,最终于2002年去掉“联盟”一词,成为今天的世界摔角娱乐(World Wrestling Entertainment),而且从2011年起,公司用WWE作为自己的商标。
这一系列的名称变化,都源于与历史悠久的世界自然基金会在冠名权上的纠纷。世界自然基金会(World Wide Fund for Nature)成立于1961年,开始时叫做世界野生生物基金会,1986年改为现名。世界摔角联盟与世界自然基金会都用WWF作为自己的商标,于是世界自然基金会就其商标权起诉世界摔角联盟。1994年,双方达成和解协议,泰坦同意停用WWF作为推广摔角时的书面用词,在电视广播中特别是有字幕的时候,也尽量少用这一简称。自然基金会也就不反对世界摔角联盟使用其英文的全名World Wrestling Federation。
但是在2000年,世界自然基金会再次提起诉讼,因为世界摔角联盟仍然在许多场合使用了WWF这一商标,特别是用在它的纪念品和其他商业产品上面。
英国专利法庭裁决世界摔角联盟败诉,所以世界摔角联盟才在2002年最终改名为世界摔角娱乐,简称为WWE,网站域名也随之改变。除了历史上的录影,不能再使用WWF三个字母作为标识。
还有一个著名的商标侵权案件,就是阿迪达斯起诉玮伦鞋业。
阿迪达斯是一家知名的鞋业公司,它的三条纹标识从1952年就开始使用,后来注册成为驰名的商标。玮伦鞋业也是一家老牌公司,成立于1956年,但是它模仿阿迪达斯,使用两条或四条条纹作为自己产品的标记。两家公司曾经达成协议,玮伦放弃使用它的条纹标识。但是在2001年,玮伦再次在它的产品上加上条纹,这次阿迪达斯把玮伦告上法庭。
经过多年的缠讼,在2008年陪审团审视了268类玮伦的条纹商标产品,一致裁定玮伦仿冒了阿迪达斯的商标,判决玮伦公司败诉,罚款为其利润1.37亿美元,加上惩罚性赔偿1.37亿美元和其他费用,总计3.046亿美元,也就是相当于一条阿迪达斯的条纹罚了它一亿美元。
㈦ 三一商标一年四遭侵权 还有多少“李鬼”在“傍名牌”
根据国家知识产权局最新公布的许可备案登记信息,去年华为向苹果公司许可专利769件,苹果公司向华为许可专利98件。这意味华为开始向苹果公司收取专利许可使用费。 华为苹果签署专利交叉授权协议,虽然刚刚公布出来,倒不是新闻,因为去年在小圈子里就已经传了很久,如果不是中国专利按规定要求备案,相信还会按传闻流传。客观的说,华为向苹果授权专利与华为手机无关,向苹果授权的专利猜得不错更多是4G标准必要专利。按照爱立信与苹果的授权费用估算华为每年可以收到上亿美元有点高估,因为爱立信不仅拥有4G标准必要专利,更拥有很多2G、3G的标准必要专利,因此爱立信的授权费用肯定比华为高出不少,之前业界传闻华为的费用应当在6000-8000万美元,远低于爱立信每年向苹果收取的2.5-7.5亿美元的专利费用。 说起手机专利收费,很多专家都建议手机品牌应当多申请专利,因为在与诸如爱立信、nokia、高通等专利巨头洽谈专利授权时可以少支付专利费,其实远不是如此,因为包括Nokia、爱立信、高通等希望收取专利费的巨头大都根本不做手机,交叉授权根本无从谈起。华为与爱立信的交叉授权更多涉及的是电信设备,华为手机也一样需要向爱立信支付专利费,此次之所以华为苹果交叉授权是苹果向华为支付专利费,也是因为华为作为全球主流电信设备商拥有4G等标准必要专利,与华为手机关联度并不高,当然苹果的这些专利华为手机应当可以使用。手机品牌需要建立自家的知识产权战略,不过这些专利更多在与竞争对手涉及专利纠纷时有用,就像三星与苹果的专利大战,面对爱立信、Nokia这种不做手机的专利授权,更多还是要依靠谈判、诉讼或仲裁解决问题,而不是交叉授权。年初遇到台湾的媒体,谈起台湾企业在通讯领域专利太少,面对5G即将来临,说台湾政府鼓励企业及早布局专利,其实这种说法纯属无知,通讯标准的制定被几家 电信巨头垄断,包括爱立信、华为、高通以及Nokia、中兴等,其他厂商因为地位或影响力不够,根本进不了标准起草组织,及早布局专利根本无从谈起,手机厂商只是通信技术标准的使用者,想布局标准必要专利根本就是天方夜谭。即使华为能够在交叉授权中获得利益,不过这些也与华为手机没有本质关联,没有华为手机,这部分利润也是华为的,任正非也不会因为有了专利收入而降低对华为手机的利润要求。小米购买了不少专利,其真正意图不是为了高通、爱立信、Nokia而是担心华为、中兴,这几年虽然华为可以向海外手机品牌收取专利费,不过就像爱立信、Nokia一样在中国市场很难收到,未来几年大陆手机品牌的专利战难以避免,小米只不过提前布局。前几天美国国际贸易委员会宣布,他们已经决定对8家电子产品公司展开337调查,这8家公司包括索尼、三星、LG、摩托罗拉、黑莓,以及来自中国的联想、 中兴、HTC。引发媒体对大陆手机专利储备不足的又一轮炒作,道理也一样,这与中国手机品牌专利多少一样没有必然关系。其实发起337调查是一回事,最终是否缴纳专利费是另外一回事,之前中兴曾六次被美国国际贸易委员会发起337调查,两次起诉方撤诉,四次仲裁时起诉方败诉,中兴并没有损失多少,这几天因为中兴被调查股价降低不少完全是投资者不了解内情。对于此次被调查的联想、中兴等公司而言,都拥有很成熟的专利运作团队,对337调查并不陌生,作为媒体及消费者没有必要杞人忧天,即使败诉了要缴纳专利费,也是符合国际规则的正常行为。
㈧ 长安cs55配有三角警示牌吗
此车原车配有三脚架建议检查下后备箱里面