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专利商标等知识产权共同考虑

发布时间:2021-07-28 09:36:14

❶ 专利、商标怎么管理呢这个属于知识产权

1、商标和专利都属于知识产权范畴;
2、对商标和专利的管理就要根回据企业自身的知识产权保护状况、答企业的发展状况及行业特性等方面的因素,来分析企业现在及将来要对知识产权方面的规划和管理,这样才能使企业的知识产权转化为企业巨大的无形资产

商标专利是属于知识产权领域,也称为“无形资产”。流程就写公司开始策划商标的人是谁,谁设计商标的,设计时间是什么时候,找到哪家代理机构代理的商标,什么时候能下受理通知书,什么时候初审,什么时候能下证书。这是商标的管理流程。专利的就是,谁负责专利,发明和实用新型专利就是谁在写专利文案、做CAD图。

如果想省事可以找代理机构做,外观专利就是谁在负责拍摄,或者谁在设计,需要的时间是多久,然后找到专利代理机构代理或者自己亲自去国家知识产权局或在其官网上上报申请,再跟踪什么时候下受理通知书,下证书要什么时候,发明专利的步骤较为复杂,里面还有实质审查,一般是请代理机构的,问清楚流程有多少,产生的费用,专利的年费怎么算,(每年都要交)等等,证书什么时候下,发明专利的有效期20年,实用新型和外观专利有效期是10年。

❷ 知识产权战如何打:商标申请在先 专利再先行

1.商标做多类别保护,以防抢注
商标是企业知识产权保护中最基本的一项工作,也是很重要的一项保护措施。
我国《商标法》实行“申请在先原则”,一般来说,为了防止被抢注,互联网创业公司与其他行业一样,需要提前将公司名称、品牌名、LOGO、APPicon、产品等重要信息注册为商标,除此之外,域名作为互联网公司在网络上的重要标识,起着识别、引导、搜索及广告宣传的重要作用,因此也是互联网创业公司必须要注册的商标种类。
2.对于互联网创业公司来说,创业早期资金短缺,无法将商标一一进行全类别注册,因此一些互联网创业公司往往只注册涉及核心业务的商标类别,但这是远远不够的。
专利并不认为是其主要竞争力,但考虑到公司的长远发展,以及越来越严峻的专利战形势,互联网创业公司建立一定的专利防护壁垒还是很有必要的。
在技术研发立项之后,互联网创业公司应实行严格的保密制度。在未递交专利申请之前,切不可早早公开产品信息或相关资料,以免被有心之人抢先登记。
3.著作权登记,以防被侵权
著作权,亦称版权,是指作者对自己依法创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品享有的权利。
著作权自作品创作完成之日起就已经自动产生,不必须依靠登记来取得。但作品著作权登记的意义在于被侵权时能举证证明公司对该件作品享有著作权,从而获得著作权法的保护。对于涉及到软件开发、文学创作、艺术等相关业务,或拥有移动APP的互联网创业公司来说,提前进行著作权登记是很有必要的。
实际上,知识产权保护除了常见的商标、专利、版权之外,还会涉及到商业秘密、反不正当竞争等诸多方面,互联网创业公司在提高知识产权保护意识、制定公司知识产权保护规章制度之余,还可利用《著作权法》、《商标法》、《专利法》、《反不正当竞争法》等对公司实施知识产权立体交叉防护,建立360度无死角知识产权保护网,关注市场,及时维权,从而最大限度地保障自己的合法权益。

❸ 专利和知识产权一样么

知识产权与专利的区别:知识产权涵盖了专利权,简单来讲专利权就是知识产权的一种。
首先说知识产权。知识产权是一种无形的财产权,是人类从事智力创造活动后取得一定成果,获得知识产权法律认可后依法享有的权利。我们常见的知识产权包括专利权、商标专用权、著作权。专利权的产生需要通过专利申请手续,商标权需要办理注册商标登记,而著作权是自原创作品完成之日起自动产生,不强制要求办理著作权登记手续。
知识产权概念的提出具有重大意义,是为了保护人类智力成果,调动人们从事科学技术研究和文学艺术创作的积极性,大层面上促进经济发展、推进人类文明进程。
而专利知识产权的特性是专有性和独有性。专利分为发明专利、实用新型专利、外观设计专利,三种专利在专利权上是平等、一致的。
总的来说,发明创造要取得专利权要满足两个条件——实质条件和形式条件。形式条件很好理解,就是办理专利申请手续,手续完整、费用缴清、申请文件符合相关要求即可。
而实质条件要求比较多,审查要求也无法具体化。申请专利的发明或者实用新型、外观设计必须同时满足各自规定的新颖性、创造性、实用性,和其他比如说明书需要对申请专利的技术公开充分等条件。
知识产权专利权都是权利人智力成果的奖励,不应被他人损害。如果您要保护自己的知识产权,可及时进行专利权申请、版权登记、商标注册等手续,相关服务信息可咨询鱼爪网,转让响应需求。

❹ 第一次将版权、专利、商标等各种知识产权保护融为一体的国际条约

《TRIPS协议》
网络链接,你看下

❺ 知识产权按份共有指的是什么

知识产权共有是指两个或两个以上的知识产权人对同一项知识财产共同享有一个知识产权。共有主体称为共有人,各共有人之间因财产共有形成的权利义务关系,称为共有关系。知识产权共有的客体称为共有财产。在知识产权共有关系中,共有财产为知识财产,不是物,在所有权的共有关系中,权利人共有的是物,因此可以称为“共有物”;而知识产权共有关系中,客体为知识财产,可以简称为“共有财产”,但不能称为“共有物”。
财产的所有形式可分为单独所有和共有两种形式。在法国,共有是针对同一财产的同一性质的数个权利的集合。看得出来,共有的定义并没有将其限定在物权范畴。其实,所有权以外的共有的情况早已引起各国和地区的民法典的广泛关注,如我国台湾地区“民法”第831条、《德国民法典》第741条等。日本学界认为,知识产权以财产权为主,因此可成立共有。在我国大陆法学界,对知识产权共有也早有论及。江平先生认为,共有是指两个以上的公民、法人对同一项财产共同享有所有权、使用经营权及知识产权等民事权利。根据具体知识产权的种类,可以将知识产权共有关系分为著作权共有、专利权共有、商标权共有、商业秘密权共有和非物质文化遗产共有。每个共有人对知识产权所享有的控制、复制、收益和处分的权利,不受其他共有人的侵犯。无论是何种共有形式,在共有关系终止时,均需要对知识财产进行估价,并进行价金分割。
知识产权共有的类型
知识产权共有立法也将其分为按份共有和共同共有。例如,在著作权共有上,就分为共同作品和集体作品两种。这两种作品,都是一个著作权由数个作者所享有。两个和两个以上的作者共同创作,最后构成一个统一的不可分的作品,就是共同作品,著作权归合作作者共同共有。集体作品也是由两个以上的作者共同创作,但每个作者成果是可以分开、可以辨别的,按照创作的成果在全部作品中所占的比例,按份享有著作共有权。我国《著作权法》第13条规定的两款,正是这样两种不同的著作权共有:“两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人,不能成为合作作者。”‘合作作品可以分割使用的,作者对各自创作的部分可以单独享有著作权,但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权。”这正是著作权的共同共有和按份共有。
在专利权中,如果共有的专利权是不分份额的共同共有,则为共同准共有;如果按照份额享有,则为按份的准共有。不过,共有专利权以共同共有居多。
在商标权中,如果是合伙取得的商标权,即为共同共有的准共有;约定按照份额取得的商标权,则为按份的准共有。
一.知识产权按份共有
(一)知识产权按份共有的概念
按份共有,是指两个或两个以上的共有人按照各自的份额分别对共有知识财产分享权利和承担义务的一种共有关系。例如,甲、乙事先约定了专利权的共有份额,在获得授权后,甲、乙之间的共有关系为按份共有关系。在知识产权按份共有中,如果各共有人的份额约定不明确,则推定其份额均等。在按份共有中,每个共有人对知识财产享有权利和承担义务的基础是份额,份额不同,权利和义务不同。但各个共有人的权利不是局限在自己的份额上,而是涵盖知识财产的全部。
(二)知识产权按份共有人权利行使
原则上,知识产权共有人行使权利,在不妨害其他共有人权益的基础上,可以单方决定行使,如自行实施知识产权,但须承担告知其他共有人的义务;对于关系重大的权利行使则需要共同协商决定。无论是按份共有人还是共同共有人,享有的知识产权均涵盖知识财产的全部,而不是特定份额。因此,不能将按份共有人的权利行使仅限定在知识财产的某些份额之上。日本学界认为,商标权共有人不是按其所持份额使用商标,原则上可以全面地、自由地使用商标,共有人虽可以通过合同规定每人的所持份,但该所持份只与注册费缴纳、商标权转让或许可费分配有关,与商标的使用无关。商标权在取得和转让上受到法律的限制。笔者认为,知识产权按份共有人并不能按照份额行使权利,因为所有权利人只拥有一个权利,除了转让份额外,权利是不能按照份额来行使的。各共有人在行使共有财产的权利时,特别是处分共有财产时,全体共有人应采取协商方式,尊重所有共有人的意志。但在协商不能达成一致的情况下,例如就知识产权转让和设定定限知识产权等重大事项而言,应该按照份额表决,即以份额为票数,表决结果以所占份额的多少认定,份额多的表决为全体权利人的表决;行使转让权和设定定限知识产权等重大事项之外的事项,在不妨碍其他共有人行使的前提下,每个共有人都可以单独行使,如普通许可。无论是何种方式行使知识产权,行使后所获得的利益,均应按照约定或者份额进行分配。我国《专利法》第15条规定:“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,从其约定。没有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的,收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外,行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。”另外,笔者赞同确立权利行使代表人制度,以便节省权利行使的成本,促进权利的实施。
原则上,按份共有人可以转让其份额。在同等情况下,其他按份共有人有优先购买的权利。参照《民法通则》第78条的规定,按份共有人转让其份额的,“其他共有人在同等条件下,有优先购买的权种”。按份共有人死亡以后,其份额可以作为遗产由继承人继承。
二.知识产权共同共有
(一)知识产权共同共有的概念
知识产权共同共有,是指两个或两个以上权利人,对特定知识财产不分份额地共同享有一个知识产权。知识产权共同共有,往往依据共同的研发关系而产生。在共同共有中,共有财产不分份额,各共有人平等地享受权利。我国《合同法》第340条规定:合作开发完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。此处的“共有”,应为共同共有,而不是按份共有。根据《物权法》第103条的规定,“共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同共有,或者约定不明确的,除共有人具有家庭关系等外,视为按份共有”。我国《婚姻法》有“夫妻在婚姻关系存续期间所得的知识产权的收益,为夫妻共同财产,归夫妻共同所有”的规定,但不能以此认定夫妻关系存续期间一方的知识产权,为夫妻共有,共有的客体为“夫妻在婚姻关系存续期间所得的知识产权的收益”,是许可费用和转让费用等收益,而不是知识财产。一般情况下,由于知识财产的个人属性,往往被认为是个人财产,而不是夫妻共同财产。
(二)知识产权共同共有人权利行使
有关重大事项的权利行使,共同共有人应该按照人数进行表决,一人一票,表决结果以多数票为全体权利人的表决结果;行使转让权和设定定限知识产权等重大事项之外的事项,在不妨碍其他共有人行使的前提下,每个共有人都可以单独行使,如普通许可。无论以何种方式行使知识产权,行使后所获得的利益,均应按照约定进行分配。而在“共有”的行使上,我国《合同法》第340条规定:“当事人一方转让其共有的专利申请权的,其他各方享有以同等条件优先受让的权利。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的,可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的,放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。合作开发的当事人一方不同意申请专利的,另一方或者其他各方不得申请专利。”最高人民法院《关于贯彻执行(中华人民共和国民法通则)若干问题的意见(试行)》第89条规定:“共同共有人对共有财产享有共同的权利,承担共同的义务。在共同共有关系存续期间,部分共有人擅自处分共有财产的,一般认定无效。但第三人善意、有偿取得该项财产的,应当维护第三人的合法权益,对其他共有人的损失,由擅自处分共有财产的人赔偿。根据法律规定或依据共有人之间的协议,可以由某个共有人代表或代理全体共有人处分共有财产。无权代表或代理的共有人擅自处分共有财产的,如果其他共有人明知而不提出异议,视为其同意。”共同共有关系存续期间,各共有人无权请求分割共有财产,部分共有人擅自划分份额并分割共有财产的,应认定为无效。共同共有因协议分割(包括权利分割、变价分割和作价分割)、知识财产超过保护期限而消灭。

❻ 如何开发商标注册、专利申请等知识产权方面的客户

可以从工商方面入手 注册公司以后可以推商标 版权 想弄高新技术企业的 可以推专利(当然。。必须得有) 包括以后的LOGO VI 如果可以都做 全套包 看你是深圳的啊 注册个公司 自己找客户 慢慢来呗

❼ 知识产权,专利权,著作权,商标权是什么关系

知识产权包含专利权,著作权,商标权,区别主要是后三者:
1 三者都属于狭义知识产权的范畴,即都属于传统意义上的知识产权.
2 三者的性质相同,即都具有权利本体的私权性和权利客体的非物质性的性质.
3 都具有知识产权的独占性特征,即知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种权利并受到严格保护,没有法律规定或者未经权利人允许,任何人不得使用权利人的知识产品.
4 都具有知识产权的地域性特征,即三者的权利效力并不是无限,而要受到地域的限制,即具有严格的领土性,其效力只限于本国境内.
5 都具有知识产权的时间性特征,即三者权利仅在法律规定的期限内受到保护,一旦超过有限期限,其权利就自行消失,相关知识产权即成为整个社会的共同财富.
不同点:
1 权利属性不同.著作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性.
2 权利授予的机关不同.著作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得著作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予.
3 保护的条件不同.著作权法保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性.
4 适用领域不同.著作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域.而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中.
5 权利保护期不同.著作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算.商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制.

❽ 商标专利等知识产权方面现在在农业领域是不是起到的作用越来越重要了啊

是啊,随着对于知识产权方面的重视,不仅是在工业、经济领域,而且在农业领域也有了越来越重要的作用。
就像最近看到的一则新闻——蟹都农民增收致富 积极发挥地理标志证明商标作用 (文章来源:裕阳知识产权网 www.yuyangip.com )

洪泽湖区域涉及淮安、宿迁两市管辖,2007年,洪泽局提请县委、县政府组织申报“洪泽湖螃蟹”地理标志证明商标,于2011年4月洪泽县洪泽湖大闸蟹协会成功领回“洪泽湖螃蟹”地理标志证明商标证书。

洪泽素有“中国蟹都”之称,近年来,洪泽局积极发挥地理标志证明商标作用, 打造“洪泽湖螃蟹”商标,助推“蟹都”农民增收致富。
洪泽湖区域涉及淮安、宿迁两市管辖,2007年,洪泽局提请县委、县政府组织申报“洪泽湖螃蟹”地理标志证明商标,于2011年4月洪泽县洪泽湖大闸蟹协会成功领回“洪泽湖螃蟹”地理标志证明商标证书。该局还主动指导洪泽县洪泽湖大闸蟹协会统一规范经营场所的设计标准、洪泽湖螃蟹的包装图案和防伪标识,并帮助协会许可的40多户养殖经营户规范使用。
为完善产销网络,发挥地理标志的品牌效应,该局大力推广以“企业+合作社+农户+市场”的渔业发展模式,推动龙头企业“江苏省农业科技城有限公司”与1000余户养殖户建立了统一收购,统一销售的合作关系。同时,引导企业进行“蟹超对接”,“洪泽湖螃蟹”成功入驻大润发、欧尚、乐天玛特等品牌超市,市场竞争力得到了新的提升。

裕阳名词解释——地理标志:世界贸易组织在有关贸易的知识产权协议中,对地理标志的定义为:地理标志是鉴别原产于一成员国领土或该领土的一个地区或一地点的产品的标志,但标志产品的质量、声誉或其他确定的特性应主要决定于其原产地。因此,地理标志主要用于鉴别某一产品的产地,即是该产品的产地标志。地理标志也是知识产权的一种。

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