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銷售商標侵權商品案例分析

發布時間:2021-08-07 22:12:46

A. 商標法侵權案例

不一定。
關鍵是問題是,2個「月季花」圖形商標是否近似,是否容易造成混淆專,比如屬一個是畢加索風格的,異常的抽象,一個是國畫風格的,相對比較寫實,或者就是個照片。一般消費者都能明顯的區分出來,所以僅僅以都是「月季花」圖形商標為由,就加以處罰,不一定是合理的,還是要具體情況區別對待。

B. 銷售侵犯注冊商標專用權的商品,在什麼情況下不承擔賠償責任

《商標法》四個相關法條立法原則及其相互關系
1.《商標法》第五十二條規定「有下列行為之一的,均屬侵犯注冊商標專用權:……(二)銷售侵犯注冊商標專用權的商品的;……」可以看出,該條規定沒有設定限制性條件,採取的是「無過錯責任原則」及「過錯推定原則」,即不論銷售者是否存在主觀過錯,只要客觀上存在「銷售侵犯注冊商標專用權的商品」的(行為)事實,就滿足「侵犯注冊商標專用權」的構成要件,侵權即告成立;並且,根據我國民法通則的原則,侵權就應當承擔侵權責任。並且,《商標法》第五十三條也規定了商標專用權人對侵權行為具有通過行政調解或訴訟進行索賠的權利。
2.《商標法》第五十六條第三款規定「銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品,能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的,不承擔賠償責任。」可見,該條法律規定通過設定限制性條件,確定是否承擔賠償責任。其採用的大約是「過錯責任原則」,即:如果銷售者「不知道」其銷售的是侵權商品並且其「來源合法」並且「說明提供者」就無過錯了,因為按該條法律規定就「不承擔賠償責任」了。這與《商標法》第五十二條規定的原則確有著重大的差異。很難說《商標法》第五十六條第三款是對《商標法》第五十二條的特別補充規定還是對《商標法》第五十二條侵犯注冊商標專用權行為規定的否定。
3. 《商標法》第五十九條第三款規定「銷售明知是假冒注冊商標的商品,構成犯罪的,除賠償被侵權人的損失外,依法追究刑事責任。」很顯然,該法條規定,採用的也是「過錯責任原則」,不是「明知」就不受本條款的約束。
由上述四個法條,我們似乎可以得出這樣一個結論:銷售侵犯注冊商標專用權的商品的即構成侵犯注冊商標專用權,而由於其情節不同、主觀態度不同可以有不同的處理或制裁。這一立法思想本身是沒有問題的。但是,無論如何,同一部法律不應當在規定某行為為侵權行為並且規定被侵權人對侵權人有通過行政調解或訴訟進行索賠的權利的同時又規定侵權人不承擔賠償責任。由於《商標法》上述四個相關法條採用的責任承擔原則不同以及其邏輯關系方面存在的問題,必然導致司法實踐中的困難和具體操作上的尷尬。
《商標法》第五十六條第三款規定的三個關鍵詞及其實踐
本文討論的核心問題,就出在這《商標法》第五十六條第三款規定,該條文就銷售商標侵權商品是否承擔賠償責任規定中含有三個關鍵詞,即:「不知道」、「合法取得」、「說明提供者」。
1.何謂「不知道」,如何讓證明「不知道」;執法者可以採信的證據是什麼。
不知道就是「不知道」。
值得注意的是,《商標法》第五十六條第三款沒有要求銷售者證明自己「不知道」銷售的是侵犯注冊商標專用權的商品從而加以排除其侵權行為。在實踐中,不僅僅銷售者難於客觀證明自己不知道銷售的是商標侵權商品,執法機關對其提供的證據也很難於予以確認。沒有法律規定銷售者要證明自己「不知道」,也沒有法律規定如何才能證明。社會實踐中,商品銷售者一般不會去做也不懂得商標查詢,更不要說「商標近似侵權」的查詢和判斷;並且,至少目前我們還很少見到供應商帶著《商標注冊證》正本行銷產品的。
對於「不知道」這一法律要件主觀狀況很難判斷。對於《商標法》第五十六條第三款,在實施細則里、在相關的司法解釋中都沒有予以規定和解釋。在法律范疇,經常授予主體的相對方以主觀判斷權利——「應當知道」。這很難,不要說經營者,就是執法者也恐怕經常是「不知道」或者是「應當知道而不知道」也未可知。
2.何謂「合法取得」,如何來證明。
「合法取得」是相對於非法取得而言。所謂非法取得,一般說來無非貪污、盜竊、搶劫還有賭博等等手段非法佔有,否則,都是合法取得。相反的,他人想證明其為非法取得就不會那麼容易了。證明不了人家是非法取得,就只能承認人家是合法取得。這是符合我國進步了的法律思想的。
根據法律規定,也許還必須做這個證明。其實很簡單,銷售者一般可以提供交易發票、付款憑證等材料,這就足夠了。
3.怎樣「說明提供者」。
如本文開頭所述:商品的提供者倒閉了,找不見人了。不行么?說明提供者了呀!該法條規定,無非是要經銷商「供」出供應商。那麼,老實交代該商品供貨方的姓名、名稱、住址或者提供相應線索,能夠被查實的,就應該認為其「說明提供者」。
這個討論很簡單,一是經銷商不需要證明自己「不知道」;二是他人不能夠證明其商品是非法取得,就是「合法取得」,原則上也不需要證明了;三是商品總是人生產出來的,不是自己造的就有供應商,「交代」了就是了,然後,經銷商自己就不用承擔賠償責任了,就是商標專用權人訴訟到法院也沒有關系。由此,雖然《商標法》第五十二條規定其行為為「侵犯注冊商標專用權」的行為,不但不必予以賠償而且還可能有機會找到供應商索賠。問題是,如此法律規定,會不會使經銷商「銷售侵犯注冊商標專用權的商品」更加肆無忌憚呢?
三種責任方式和經濟責任
我國《民法通則》規定,商標「侵權的民事責任」承擔方式主要有「停止侵害,消除影響,賠償損失」三種。對於侵犯財產權的,當然主要的責任承擔方式是「賠償損失」;商標權是財產權,商標侵權,當然首先應當是賠償經濟損失。如按照《商標法》第五十六條第三款的規定「不承擔賠償責任」,還有什麼責任好承擔的呢?商標專用權人還有必要根據《商標法》第五十三條提起訴訟進行索賠么?
根據《商標法》規定,銷售商標侵權商品即構成商標侵權;根據《民法通則》規定「二人以上共同侵權造成他人損害的,應當承擔連帶責任。」那麼,「銷售侵犯注冊商標專用權的商品的」,就應當承擔賠償責任。由此看來,《商標法》第五十六條第三款的規定,既與《商標法》第五十二條相沖突又違背我國民法的原則,給法律實踐帶來的困難是顯而易見的。
綜上所述,我國現行《商標法》關於銷售侵犯注冊商標專用權商品的侵權行為及其責任承擔之規定相關的法律條文,存在著採用責任原則的沖突和邏輯方面的問題,造成了商標法律實踐、操作中一定的困難,有待於進一步的理順和完善。
筆者認為從操作實踐的層面考慮有必要在司法解釋或後期立法中予以修訂、明確,以期在適用本條款時有明確的法律依據,更便於實踐中的操作。

C. 急急急!關於商標侵權的一個案例分析題

本案例屬商標侵權行為。具體行為為:華豐公司沒有按規定支付商標使用許可費。天力公司登報shu聲明收回「天力殺」商標使用權,並書面通知了華豐公司。

華豐公司仍將「天力殺」用作其產品商標並在市場上銷售。這種行為一般在簽訂的商標使用許可協議裡面會註明的。

中國商標法和商標法實施細則以及司法解釋所規定的商標侵權,大多都是按照商標侵權行為的內容或者類型來確定案件管轄和案件主體的。商標法第57條規定,有下列行為之一的;均屬於侵犯注冊商標專用權:未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的。

(3)銷售商標侵權商品案例分析擴展閱讀:

四個要素:

1、必須有違法行為存在,即指行為人實施了銷售假冒注冊商標商品的行為;

2、必須有損害事實發生,即指行為人實施的銷售假冒商標商品的行為造成了商標權人的損害後果。銷售假冒他人注冊商標的商品會給權利人造成嚴重的財產損失,同時也會給享有注冊商標權的單位等帶來商譽損害。無論是財產損失還是商譽損害都屬損害事實。

3、違法行為人主觀上具有過錯,即指行為人對所銷售的商品屬假冒注冊商標的商品的事實系已經知道或者應當知道。

4、違法行為與損害後果之間必須有因果關系,即指不法行為人的銷售行為與造成商標權人的損害結果存在前因後果的關系。

D. 商標權案例分析

華表與華燈不近似,華表與華燈都是名詞,
華燈在中文指燈光的意,華表則是物品.
不能說他侵犯了華燈的商標權,
他們所做的只是與華燈的包裝近似,誤導消費者
倉儲不承擔責任,商場有責任不賣假貨,
華表商標是:四川省宜賓五糧液集團有限公司的注冊商標,
他們如果在明知是假貨的情況下還進行銷售,工商就可以對其進行罰款.

並且,四川省宜賓五糧液集團有限公司有權告假華表生產商,要求索賠.

E. 銷售侵權產品處罰依據

《刑法》第二百一十八條 【銷售侵權復製品罪】以營利為目的,銷售明知是本法第二百一十七條規定的侵權復製品,違法所得數額巨大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。

構成特徵

1、侵犯的客體是著作權人的著作權和著作權管理制度。

2、客觀方面表現為以營利為目的,

3、犯罪主體是個人和單位。

4、主觀方面表現為故意,即明知是《刑法》第二百一十八條規定的侵權復製品而進行銷售的行為。

例如銷售明知是盜版的文字作品、音像作品、計算機軟體及其他作品。違法所得數額巨大的構成犯罪,根據最高人民法院、最高人民檢察院《關於辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第6條之規定,違法所得數額在10萬元以上的屬於巨大。

(5)銷售商標侵權商品案例分析擴展閱讀

案例:

1、北京優閱盈創科技有限公司侵犯文字作品著作權案。

2017年4月,根據愛思唯爾等5家境外權利人投訴線索,北京市文化市場行政執法總隊對北京優閱盈創科技有限公司侵犯文字作品著作權案進行調查。

經查,該公司未經權利人許可,通過其運營的「優閱外文數字圖書館系統」向大學圖書館提供侵權文字作品3萬篇,違法經營額17.76萬元。2017年6月,北京市文化市場行政執法總隊對其作出沒收違法所得,罰款40萬元的行政處罰。

2、上海智器投資咨詢有限公司侵犯文字作品著作權案。

2016年12月,根據國家版權局移轉案件線索,上海市文化市場行政執法總隊對上海智器投資咨詢有限公司侵犯文字作品著作權案進行調查。

經查,自2014年11月起,該公司未經權利人許可,將45篇證券研究報告上傳到其租用的伺服器,通過其運營的「匯智贏家網」網站和「匯智贏家」APP向公眾提供,並收取費用,涉案金額累計28萬余元。2017年3月1日,上海市文化市場行政執法總隊對其作出罰款10萬元的行政處罰。

F. 有關商標侵權糾紛的案例分析

我們已經聯系過,這是第一個答案:
關於一審法院訴訟程序問題
1、一審法院按漢都公回司提供的 TCL 集團答公司地址,向 TCL 集團公司快遞送達應訴通知書、聽證會傳票、開庭傳票等,雖然郵寄地址為廣東省惠州市鵝嶺南路 6 號 TCL 工業大廈九層,是 TCL 集團公司的下屬二級企業法人銷售公司的地址,但兩公司在同一大樓辦公,只是樓層不同,而收信人為 TCL 集團公司的信件也並沒有因不能送達而被退回。
2、在原審法院審結前, TCL 集團公司在向一審法院提交了書面答辯狀,由此可以推定, TCL 集團公司已收到了一審法院寄送的應訴通知書、聽證會傳票、開庭傳票,但其無正當理由未到庭,一審法院缺席審理並不違法。上訴人 TCL 集團公司關於一審法院訴訟程序違法的上訴理由不能成立。

G. 銷售涉嫌有商標侵權商品應當怎麼索賠

銷售侵犯注冊商標專用權的商品的行為屬於商品流通環節中的一種商標侵權行為。通常侵犯注冊商標專用權的商品,除靠生產者自行銷售外,往往還要通過其他人的銷售活動才能到達消費者手中。像這樣的銷售者,與侵犯注冊商標專用權的商品的生產者一樣,都起到了混淆商品出處、侵犯注冊商標專用權、損害消費者利益的作用。因此對這種銷售也應認定是一種侵犯注冊商標專用權的行為,同樣要按商標侵權行為處理,讓其承擔相應的法律責任。需要注意的是,侵犯注冊商標專用權商品的生產者一般都是出於故意,但侵犯注冊商標專用權商品的銷售者則可能是出於故意,也可能不是。所以新《商標法》第六十四條第二款規定「銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品,能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的,不承擔賠償責任。」

對於侵犯注冊商標專用權的,依據《商標法》第五十三條、《商標法實施細則》第四十三條規定,工商行政管理機關可以採取下列措施給以處罰。

(1)責令停止侵權
①責令立即停止銷售;
②沒收、銷毀侵權商品;
③沒收、銷毀專門用於製造侵權商品、偽造注冊商標標識的工具。
(2)處以罰款

商標權,是指商標所有人對其商標所享有的獨占的、排他的權利。在我國由於商標權的取得實行注冊原則,因此,商標權實際上是因商標所有人申請、經國家商標局確認的專有權利,即因商標注冊而產生的專有權。商標是用以區別商品和服務不同來源的商業性標志,由文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合、聲音或者上述要素的組合構成。

根據《商標法》[3] 規定, 商標權有效期10年,自核准注冊之日起計算,期滿前12個月內申請續展,在此期間內未能申請的,可再給予6個月的寬展期。續展可無限重復進行,每次續展注冊的有效期為10年。自該商標上一屆有效期滿次日起計算。期滿未辦理續展手續的,注銷其注冊商標。[2]

商標權是一種無形資產,具有經濟價值,可以用於抵債,即依法轉讓。根據我國《商標法》的規定,商標可以轉讓,轉讓注冊商標時轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協議,並共同向商標局提出申請。

在轉讓商標權時,應當按照《企業商標管理若干規定》[4] 的要求,委託商標評估機構進行商標評估,依照該評估價值處理債務抵償事宜,而且,要及時向商標局申請辦理商標轉讓手續。商標侵權的民事責任商標專用權被侵權的自然人或者法人在民事上有權要求侵權人停止侵害、消除影響、賠償損失。

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