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企業知識產權海外維權援助辦法

發布時間:2021-07-27 11:28:04

1. 知識產權問題 提供哪些維權援助

知識產權不是法援的受案范圍,建議找律師幫忙!

2. 如何應對海外知識產權侵權指控

我國企業,當遭遇外國企業在外國提起的知識產權訴訟時,應當注意以下幾個細節方面的問題:

一、判斷能否就案件本身的合法性提出質疑,能否打贏管轄權訴訟。

只要我們自己通過評估確認,自身商業行為的後果並沒有直接影響原告在法院所在地的商業利益(以具體的州為界),即使企業在該地有房產或者其他設施,或者與該地存在其他商務聯系,仍然可以打管轄權訴訟。當然還需要說明的是,打贏國外的管轄權訴訟也並不等於萬事大吉,因為權利人在中國起訴同樣可能勝訴。

二、不論提出何種抗辯,必須做到實話實說,不能說謊,也不能隱瞞事實。

西方文化中有兩句話是必須牢記的:一句是「講實話的成本最低」;另一句是「說出事實的一半無異於撒謊」。而不論是直接撒謊,還是隱瞞部分事實,一旦被認定,都會給自己帶來直接的不利後果。這一點與中國的爭議解決機制完全不同。在中國,即使一方當事人直接撒謊,裁決機構也不能直接據此作出對其不利的裁決結果,而只能是基於現有證據進行裁決。

三、訴訟准備工作一定要做實、做細。

更重要的是,各項證據准備工作一定要在開庭前完成,而不能像擠牙膏一樣根據所謂的需要臨時拼湊或分時提交證據。在美國法院審理的案件中,相當一部分案件的事實部分是需要陪審團作出裁決的。不但撒謊會被裁決敗訴,提供的證據或者闡明的事實不充分、不及時,也可能給陪審團留下不誠實、不負責任的印象,從而在事實裁決部分作出不利的結論。

四、不要盲目進入海外市場,尤其是自己沒有足夠的知識產權儲備。

要根據實際需要選擇在海外設立辦事機構或開展商業活動。基本上基於模仿甚至抄襲生產產品時,更不要急於走向所謂的國際市場。雖然知識產權保護具有嚴格的地域性,我國企業可以理直氣壯地在國內使用那些不受我國專利法保護的外國專利,但如果相關產品被輸出到專利保護國,生產者的行為同樣會被指控為侵權。而涉及到著作權與商標權時,在自動保護及制止不正當競爭已經成為各國普遍接受的法律制度的情況下,所謂的地域性已經變成只是學理意義上的知識產權保護邊界。加之許多國家的法院都已經開始實施長臂管轄制度,在任何國家完成的侵權行為都有可能成為權利人所在地法院審理的理由。

3. 杭州市專利維權援助方式有哪些

杭州市專利維權援助方式主要包含三種種:1、由杭州市知識產權援助中心推專薦或者組織相關領域屬專家、機構就相關案件分析論證,制定維權方案或咨詢意見。2、對經濟困難的申請人,給予相應資金資助。具體的資助條件和金額可查看杭州市知識產權局官方網站。3、對涉外或具有重大影響的知識產權案件勝訴的企事業單位,可按維權代理費的50%予以資助,最高不超過50萬。同一申請人每個年度內的勝訴案件最多資助50萬元。此外,對杭州市有特別重大影響的知識產權勝訴案件,由杭州市知識產權局審定具體資助額度。

4. 詳細分析論證知識產權海外維權戰略

中國企業在海外市場的搏殺中,屢屢遭遇「專利門」、「商標門」狙擊,如何運用各國知識產權的法律制度,做好知識產權風險防範,把侵權風險降到最低?日前,在「企業海外發展與知識產權保護研討會」上,有關專家和政府官員對此見仁見智。

知名商標頻遭海外搶注

專家認為,21世紀的國際競爭,很大程度上是知識產權的競爭。發達國家無論在知識產權的數量還是質量上完全處於主動地位,這種領先奠定了企業競爭優勢。不容忽視的是,由於我國企業保護意識淡泊,境外申請專利和注冊商標數量少,知名企業的著名品牌在境外注冊商標比率相當低,使得外國企業搶注我國著名商標事件頻頻發生。

原國家商評委副主任楊葉璇表示,我國知名商標在海外被搶注的問題由來已久了,特別是近些年來出現了愈演愈烈的趨勢,不僅使這些企業遭受了損失,而且他們的財產和商譽,還有未來的市場發展都面臨問題,最嚴重的就是商標的作用。

據統計,我國知名商標在海外被搶注的情況遍及全球,除了以往發生的代理商或個人搶注商標外,還出現了個別的國外大企業搶注我國知名商標的情況,如西門子公司搶注海信商標,更為嚴重的是,在有些國家或地區,出現了專門搶注中國知名商標的企業或個人。

楊葉璇說,康信公司在為國內許多大企業做海外知識產權維護時發現,一個自稱鄧營的人,僅僅在2005年11月3日當天就向非洲知識產權組織申請了17件具有很高知名度的中國商標,而這些商標多數為中國大型骨幹企業的馳名商標,包括了這些公司的主商標,其中有中國石油(13.11,-0.04,-0.30%)CNPC、ZTE中興商標等。

隨著歐共體商標和非洲商標等商標注冊體系的出現,有些商標若在該體系中遭到一次搶注,其管轄地域范圍相當廣闊,所造成的危害也相當嚴重。非洲知識產權組織由16個官方語言為法語的國家組成,統一管理各國的商標事務,各國不再建立商標注冊和管理機構。而鄧營搶先申請的這17件商標(包括41個商品和服務)的地域范圍,囊括了這些中國企業高知名度商標使用的區域。

楊葉璇建議,中國企業應當依法維護自己應有的權利,必須從深化企業機制改革入手,制定相應的知識產權戰略,提高知識產權意識和運作能力,提升在海外的競爭力。對於出現商標搶注的多發地區,特別是發現經常搶注我國商標的人員或地區,一是要向有關方面發出警報,防止造成更大危害;二是要將搶注商標者列入黑名單,將其公之於眾,防止其進行更多的商業欺詐;三是組織力量,依靠相關法律開展維權斗爭,為我國企業在海外營造良好的知識產權發展環境。

制定企業知識產權戰略

中國政法大學知識產權研究中心秘書長譚華林說,中國企業盲目地拓展海外市場,卻在海外專利部署方面相對落後。然而,跨國企業對專利部署十分成熟,充分控制市場,積累了成熟的商業策略和訴訟經驗,全面部署完成了「專利地雷陣」,只待時機成熟便向中國企業發起進攻。

目前我國企業涉外專利糾紛有幾個特點:規模越來越大,外國企業或組織所要的專利費、賠償費越來越多;范圍越來越廣,從打火機、拉鏈等傳統產業到生物制葯、晶元等高科技產業,糾紛涉及的產業和部門越來越多;次數越來越頻繁,如涉及到美國337條款調查的中國企業越來越多;手段越來越隱蔽,專利往往隱藏在標准和技術壁壘之後發揮作用;外國企業往往結成利益聯盟,對中國整個行業或主導企業提起專利訴訟,對中國相關產業的發展造成越來越大的影響,甚至對某些企業的經濟安全直接構成威脅。

商務部條約法律司副司長李成鋼表示,隨著近幾年來我國對外貿易平均30%以上增速的發展,這給中國企業、中介組織和中國政府都提出了一個嚴峻的話題:中國企業要不斷提高知識產權意識,而且中國企業要敢於進行海外維權。

中國社會科學院知識產權中心主李成鋼認為,中國企業要改變成本觀念。在美國、在歐盟打官司,聘請律師費用很高,很多企業在面對四五百萬美元律師費時常常力不從心,但如果把將來有可能要進行維權的風險成本加入產品成本之中,中國企業在未來面對國際市場上知識產權官司的時候,也許會更坦然一些。

譚華林表示,企業應盡快制定各自的知識產權戰略,行業協會要對國內企業盡可能提供人力、財力、技術上的支持。

5. 如何完善知識產權代理,運營,鑒定,維權援助等服務體系

首先,需要考慮的維度是知識產權有哪些維度:商標專利版權不正當競爭根專據知識產權的維權進行維屬權,惡意搶注,仿冒生產,侵權使用、銷售。。。維權達到的效果必然是1,無侵權現象出現,無非正當競爭這個是終極目標。過程效果肯定是追責,拿到民事賠償為最為實際的效果。望採納

6. 加強知識產權維權援助服務所要達到的效果有哪些

首先,需要考慮的維度是知識產權有哪些維度:

  1. 商標

  2. 專利

  3. 版權

  4. 不正當競爭

根據知識產權的維權進行維權,惡意搶注,仿冒生產,侵權使用、銷售。。。

維權達到的效果必然是1,無侵權現象出現,無非正當競爭這個是終極目標。過程效果肯定是追責,拿到民事賠償為最為實際的效果。


望採納

7. 企業發現知識產權遭到侵犯後,可以通過哪些途徑尋求保護

如企業的知識產權遭到侵犯,權利人及利害關系人既可以依權利種類的不同向內相關主管機關提交容維權申請也可以直接向有管轄權的人民法院提起訴訟;如果在進出口環節發現了侵權產品,權利人還可以申請海關採取措施扣留該侵權產品。

8. 企業專利維權應該怎樣進行

企業在發展的時候可能會有自己的產品和商品,這時候企業為了維護自己的產品不受到侵害,就會為自己的產品申請專利,這樣才能保護企業的產品不受到損害,當然企業的專利是需要進行維護的。那麼企業專利維權應該怎樣進行?下面就讓知識產權律師為大家詳細的講解吧。企業專利維權應該怎樣進行企業專利維權應該怎樣進行?第一,我們應該把握住專利申請的時間。由於專利具有先申請先得的原則,一般來講,專利申請時間宜早不宜遲,越早取得專利權就會越快贏得商機。所以在產品開發初期就應著手專利申請工作,在試制完成,投放市場以前這段時間為最佳提交申請文件時間。如果投放市場後還要對產品做進一步改良,也就是所謂的第二代、第三代等系列產品,那麼我們可以以原申請為優先權基礎追加新的專利,提出新的權利請求,這時我們仍然享有先申請先得的優勢。有些企業在專利申請上比較低調,唯恐自己的核心技術在專利公布的同時也被同行業所掌握或剽竊,不利於提高自己產品的市場佔有率。這便走進了知識產權保護的誤區。我們一定要相信,市場競爭機制是往公平、公正、公開的方向上發展的,我們專利公布不是給假冒偽劣者以便利,而是更有效的打擊侵權等不公平競爭者。第二,企業要確定申請專利的類型。專利類型分為發明專利、實用新型專利、外觀設計專利三種。發明專利是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型專利是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。外觀設計專利是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。一般人總認為發明比實用新型的科技含量高些,其實發明和實用新型在內容要求上並無本質區別,只不過在審批手續上和專利保護年限上不同罷了。在專利的申請過程中,發明專利需要實質審查,審批時間一般會延長到2到3年,而實用新型專利無需實審,審批時間則會減少到8-10月。專利授權後,發明專利的權利保護年限為20年,而實用新型專利為10年。因此,在專利的實際操作中,企業可視產品的具體性質來確定申請類型。若產品新的科技含量不高(相對已公布的專利),又急於佔領市場,並且預計只能在市場中短期存在(或淘汰或更新),那就以實用新型作為申請類型。否則,產品科技含量較高(相對已公布的專利),想長期佔領市場,或容易在此基礎上推陳出新,那麼該專利就作為發明來申請。對於外觀設計專利,更應有點急功近利的眼光,一般適用於時尚產品的外形保護。第三,企業就要檢索相關專利文獻,仔細分析和比較相關專利,做到知己知彼,從而在撰寫中突出自己專利的新穎性,使自己的專利許可權有的放矢,不至於產生侵權的麻煩。第四,我們要確定企業專利申請的途徑。一是專利由企業自己來申請,即專利文件由企業內部人員撰寫,然後以書面或電子版形式直接遞交當地或國家知識產權局專利局受理;二是企業委託知識產權代理機構(木子專利代理中心)辦理,專利文件由專利代理人撰寫、提交等;三是專利申請由企業和知識產權代理機構合作完成,代理機構起到咨詢、服務的作用,而專利文件則是在代理機構的指導下,由企業內部的專業技術人員撰寫和修改。為保證專利申請工作的順利進行,第一種方式,必須要求做專利工作的企業內部人員有專利申請的經驗,對專利申請的步驟、手續、相關專利文件的格式等比較熟悉,而不至於走彎路,人為加長申請的時間。第二種方式,便突出了因為專業,所以放心的原則。但在尋找專利代理人時,為了提高專利申請的質量並節省專利申請時間,也要注重代理人的專長和自身素質。目前的專利代理人一般分為機械、化工、電子、通信等幾個方向,因此代理人也是專業有專攻,專業中還有特長。第三種方式,突出了強強合作的團隊精神,也是我們極力提倡的。企業和代理機構在專利申請中相輔相成,會起到事半功倍的效果。企業在選擇申請專利途徑時,除了考慮以上問題外,還要考慮自身的經濟實力,因為專利申請還需交納相關費用的專利維權尋求四大對策針對存在的上述種種問題,筆者對廣州市創新主體專利維權提出四項對策。一是要建立和完善自身的專利管理制度。專利管理制度是提高專利保護質量和市場競爭力的重要保障。作為創新主體,企業應以貫標為契機,根據企業知識產權管理的需要,力主實現企業知識產權管理的制度化、標准化、規范化。據了解,近年來,廣州市的創新主體十分重視貫標工作,通過企業貫標,逐步形成了企業規范化、科學化的知識產權管理體系,從而促進了企業自主創新優勢和市場競爭優勢的形成。二是要掌握並運用維權策略。要實施企業知識產權戰略和標准化戰略,從戰略高度管理知識產權。注重把握好司法保護和行政保護兩條主線,為企業知識產權工作保駕護航。司法保護方面,全國三個知識產權法院之一落戶廣州,為廣州打造知識產權保護高地奠定了基礎。近年來,廣州法院的收案量佔到全國的近1/12,許多全國普遍關注、社會影響較大的知識產權案例均來源於廣州法院。目前,廣州知識產權法院推行主審法官、合議庭辦案負責制、司法責任制等審判運行機制改革措施,在技術調查官、專家證人等方面積極探索,司法的權威性和公信力不斷提升。行政保護方面,目前,廣州市已經在知識產權行政執法方面作出了有益的探索,廣交會知識產權保護成為全國樣板,專利行政執法體系已經形成,為本行政區域內的企事業單位提供了維權的便利。三是要不斷提高創新水平。專利維權的根本之策,還是在於不斷提高創新水平。既要在研發前做好專利信息分析,防止侵權和無效研發等潛在風險;又要在研發中注重專利挖掘,做好專利布局;還要提高專利申請質量,並保持法律狀態穩定。近年來,廣州市創新主體紛紛加大專利運營投入,根據實際情況靈活機動地運用專利權利體系和專利攻防策略,通過專利轉化運用實現其經濟價值,從而在專利維權中贏得主動。四是要建設企業知識產權保護文化。創新主體應通過多種形式,提高知識產權保護意識和能力,建立協會聯盟保護等手段,除具有簡便、高效、經濟、靈活等特點外,在處理知識產權糾紛中,還能促進當事人之間互諒互讓和友好合作,為創新主體創造良好的市場競爭環境。目前,廣州市知識產權局已在20多個行業協會和展會建立知識產權工作部和開展建部試點工作,並與廣州海關、黃埔海關攜手推動和指導13家行業協會成立了廣州地區行業協會知識產權邊境保護聯盟,這是知識產權保護綜合治理格局的創新與探索,將有助於提升行業知識產權保護能力和市場競爭力,加大對自主知識產權進出口貿易的支持力度。

9. 知識產權海外維權是指什麼

知識產權是智力勞動產生的成果所有權,它是依照各國法律賦予符合條件的著作者以及發明者或成果擁有者在一定期限內享有的獨占權利,它有兩類:一類是版權,另一類是工業產權。
版權是指著作權人對其文學作品享有的署名、發表、使用以及許可他人使用和獲得報酬等的權利;工業產權則是包括發明專利、實用新型專利、外觀設計專利、商標、服務標記、廠商名稱、貨源名稱或原產地名稱等的獨占權利。按照內容組成,知識產權由人身權利和財產權利兩部分構成,也稱之為精神權利和經濟權利。
所謂人身權利,是指權利同取得智力成果的人的人身不可分離,是人身關系在法律上的反映。例如,作者在其作品上署名的權利,或對其作品的發表權、修改權等,即為精神權利;
所謂財產權是指智力成果被法律承認以後,權利人可利用這些智力成果取得報酬或者得到獎勵的權利,這種權利也稱之為經濟權利。
它是指智力創造性勞動取得的成果,並且是由智力勞動者對其成果依法享有的一種權利知識產權具有專有性和地域性等特徵。其專有性表現為在一定時間內的獨占排他權,即知識產權所有人的智力勞動成果未經其本人許可,任何人都不得使用和佔有,知識產權只能授予一次。對知識產權的保護是有時間和地域限制的,超過保護期限的知識產權就進入公共領域,為人類共享。
知識產權並不是自然擁有的,它的獲得需要國家相關法律的確認,並需履行一定的手續。知識產權保護制度及其法律保護體系,一般是指一個國家的憲法、法律、法令和國家最高行政機關的規範文件對文學藝術著作、科學發現和發明專利及商標等各種權利取得程序、行使的原則、方法及其保護范圍等構成的法律保護體系。
它的產生和形成是伴隨著人類文化科學技術進步和發明創造之轉化為強大的生產力而逐步建立起來的,但迄今為止,在西方資本主義各國國內立法上,既不存在統一的「知識產權法典」也無以「知識產權」名稱將著作權專利權和商標權概括起來收入民法典的立法先例。

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