『壹』 求一篇關於商標知識產權的論文 三千字左右!
加我,幫你解決
『貳』 我們的論文:知識產權,商標權案例及分析
最高人復民法院網站上制有很多裁判文書,您自己篩選吧.連接是:
http://www.court.gov.cn/study/civil/
『叄』 《知識產權》商標權案例分析E
1、抄D
2、B
3、A
4、C
5、B
6、C
7、D
8、C
9、C
10、D
案例:
雙方都不侵權。根據《商標法》規定,申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利,因此,甲廠不侵權。不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用並有一定影響的商標,乙未以不正當手段搶注(題目中未說明乙採用了不正當手段),因此,乙廠不侵權。
甲廠可繼續在原有范圍內使用「紅楓」商標。
可行性建議:乙廠可向甲廠支付一定費用作為其放棄商標使用權的補償,使其以後不再使用「紅楓」商標。
『肆』 知識產權 案例分析
您好:
問題挺大的。
說一點。
張樊說的,產品商標,違法《商標法》的禁止性規定,無效的。將會被禁止使用,不允許注冊的。
『伍』 知識產權法案例分析
著作權屬於 乙廣告作品
因為 1 甲乙之間屬於委託合同關系 未約定知識產權歸屬回的 權利屬於受答託人。
2 李某和王某屬於職務作品行為 根據我國法律 權利屬於單位。
外資企業行為侵權
1 廣告表達屬於著作權 著作權項下有翻譯權 可以禁止外資企業未經許可翻譯。
『陸』 知識產權案例分析!
額 問題好多啊
根據我過現行的商標法第十三條
「就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標,容易導致混淆的,不予注冊並禁止使用。
就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊並禁止使用。」
由此可以,我國現行法律對馳名商標的保護范圍是很廣的,45個類別都是保護的。這樣就解決第一個案件的大部分問題,如果包頭市雪鹿啤酒確實已經是中國馳名商標的話,那麼海南人自醉酒業有限公司與上海雪中飛滑雪用品有限公司分別向國家商標局提出了「雪鹿」商標是通不過實質審查的,因為目前商標的審查是人為的,商評委的工作人員有可能會因為工作疏忽導致這2家公司申請的商標通過了實質審查,當然這樣的幾率不亞於飛機失事,如果發生這種情況的話,包頭雪鹿啤酒可以在其商標的公告期提起異議,這樣商評委重新審定的話這2家公司的商標就會被判定無效。另一種情況是由於包頭雪鹿啤酒錯過了公告期,導致以上2家公司的商標注冊成功,那之後的商標爭議上只要包頭雪鹿啤酒出具其中國馳名商標證明是有很大把握勝訴的。退一步說,如果包頭的雪鹿不是馳名商標,那麼包頭雪鹿啤酒也可以通過與上述2家公司的商標爭議向國家工商總局提起申請中國馳名商標的認定。
第一個案子我就模模糊糊的解釋到這里,總之如果是馳名商標那就沒什麼問題,不是馳名商標也可以通過爭議訴訟發起馳名認定,如果認定成功則上述2家公司的商標會判定無效。接下來說第二個案子,這個案子很有意思,而目前我國解決的方法也很有意思。
理論上來說,同標同類的商標注冊,申請材料提前收到材料的商標能注冊下來,後收到的就會下不來。但是如果是同一天內收到的材料,商標局就不在分時間的先後了,這種情況下,商標局會讓雙方提出使用最早證明,誰使用的時間長誰的就能下來,如果雙方都沒有用過的話,那商標局就採用很有意思的方式來決定誰能獲准注冊-----抓鬮。再有就是如果這個商標在國外已經馳名了那可能就無法注冊下來了,如果國外企業無法出具其馳名證明那就要看法院判決了。這裡面就有太多不確定因素,不過只要這個商標在國內有了一定的知名度,那麼勝訴的可能性還是很大的
。
『柒』 商標知識產權問題
首先需要看你的商標證書上的商標所有人是誰,如果證書上商標所有人是你的名字,你可以收回;如果所有人是公司,你無權收回,雖然你設計了該商標,但你沒有得到注冊認證。
『捌』 知識產權法案例分析
這是同日申請的問題。
商標法同日申請,先使用的人獲得商標權。,所以商內標權歸甲。容
專利權出現同日申請,並不考慮誰先發明的。《中華人民共和國專利法實施細則》第十三條明確指出:「同樣的發明創造
只能被授予一項專利。依照專利法第九條的規定,兩個以上的申請人在同一日分
別就同樣的發明創造申請專利的,應當在收到國務院專利行政部門的通知後自行
協商確定申請人。」解決的辦法一般有兩種,一種是兩申請人作為一件申請的共
同申請人;另一種是其中一方放棄權利並從另一方得到適當的補償。如果雙方協
商不成的,則兩件申請都不授予專利權。所以專利權甲乙雙方協商決定。
『玖』 知識產權案例分析
商標局應當受理乙廠的注冊申請,因為我國商標注冊采先申請原則。
『拾』 知識產權數據分析,商標為什麼成司法
注冊商標合理使用有廣義與狹義之分。廣義的注冊商標合理使用,是指他人未經商標所有人許可,基於正當目的使用權利人的商標,而不必支付對價的合法的事實行為。狹義的注冊商標合理使用,僅指商業性的合理使用,它是指在綜合考慮商標權人和其他經營者公共利益的前提下,允許其他經營者在生產、經營活動中善意地正當地使用其注冊商標,這種使用不構成對商標權的侵犯[①]。實踐中,商業性合理使用與商標侵權行為之間的界限更難以劃分,因而,對其進行深入探討更具有現實意義。與知識產權領域版權、專利權相比,注冊商標合理使用的特點在於:
第一,注冊商標合理使用的緣由與版權、專利權有所不同。知識產權涵蓋的范圍十分寬泛,如果以其財產價值的來源為標准,可以劃分為創造性智力成果權和工商業標記權兩大類[②]。對於版權、專利權這類智力成果權予以限制,是由於智力成果權的產生是以一種事實行為為前提的,即創作了作品或完成了發明創造。但任何個人的智力成果都是在前人創造的文化成果基礎上,利用社會公共的科技文化資源,借鑒他人的已有成果創造出來的。智力成果可以滿足人們的物質和精神需求,需要廣泛的傳播和推廣應用,以促進知識的進一步創新,促進全社會科技文化水平的提高。所以,法律在賦予智力成果創造者專有權的同時,又允許社會公眾在一定條件下,自由、無償地使用創造者的智力成果,「避免知識產權成為知識創新的障礙」[③]。
對智力成果權進行限制的必要性較早地為人們所認識到,因而在許多國家的立法中,都作出了有關權利限制的規定。而關於商標權的產生,在較多的國家實行的是注冊取得制度。只要申請人履行了法定的手續,就可以獲得將其臆造的詞彙或標記,或將現實中已有的詞彙、標記專有地使用在其經營的商品之上的權利。商標的專有使用目的在於將使用人與其他經營者提供的相同商品區別開來,從而引導消費,並有利於企業商業信譽的凝聚和透射。商標不存在推廣和應用的問題,專有使用一般不會與社會公共利益發生沖突,所以在相當長的時期,各國商標制度均沒有關於權利限制的規定。但是,隨著注冊制度的發展變化,商標權人與社會公眾之間的利益有所失衡。