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知識產權包括自用權嗎

發布時間:2021-07-16 23:38:34

『壹』 知識產權是自用權嗎

因為土地為國有土地
不存在自用

『貳』 為什麼說知識產權是一種禁止權

知識產權具有無形性、可復制性的特點,只有以禁止他人使用為前提,所有者才能實現權利。

『叄』 中華人民共和國海關關於〈中華人民共和國知識產權海關保護條例〉的實施辦法的第四章 依職權調查處理

第二十一條 海關對進出口貨物實施監管,發現進出口貨物涉及在海關總署備案的知識產權且進出口商或者製造商使用有關知識產權的情況未在海關總署備案的,可以要求收發貨人在規定期限內申報貨物的知識產權狀況和提交相關證明文件。
收發貨人未按照前款規定申報貨物知識產權狀況、提交相關證明文件或者海關有理由認為貨物涉嫌侵犯在海關總署備案的知識產權的,海關應當中止放行貨物並書面通知知識產權權利人。
第二十二條 知識產權權利人應當在本辦法第二十一條規定的海關書面通知送達之日起3個工作日內按照下列規定予以回復:
(一)認為有關貨物侵犯其在海關總署備案的知識產權並要求海關予以扣留的,向海關提出扣留侵權嫌疑貨物的書面申請並按照本辦法第二十三條或者第二十四條的規定提供擔保;
(二)認為有關貨物未侵犯其在海關總署備案的知識產權或者不要求海關扣留侵權嫌疑貨物的,向海關書面說明理由。
經海關同意,知識產權權利人可以查看有關貨物。
第二十三條 知識產權權利人根據本辦法第二十二條第一款第(一)項的規定請求海關扣留侵權嫌疑貨物的,應當按照以下規定向海關提供擔保:
(一)貨物價值不足人民幣2萬元的,提供相當於貨物價值的擔保;
(二)貨物價值為人民幣2萬至20萬元的,提供相當於貨物價值50%的擔保,但擔保金額不得少於人民幣2萬元;
(三)貨物價值超過人民幣20萬元的,提供人民幣10萬元的擔保。
知識產權權利人根據本辦法第二十二條第一款第(一)項的規定請求海關扣留涉嫌侵犯商標專用權貨物的,可以依據本辦法第二十四條的規定向海關總署提供總擔保。
第二十四條 在海關總署備案的商標專用權的知識產權權利人,經海關總署核准可以向海關總署提交銀行或者非銀行金融機構出具的保函,為其向海關申請商標專用權海關保護措施提供總擔保。
總擔保的擔保金額應當相當於知識產權權利人上一年度向海關申請扣留侵權嫌疑貨物後發生的倉儲、保管和處置等費用之和;知識產權權利人上一年度未向海關申請扣留侵權嫌疑貨物或者倉儲、保管和處置等費用不足人民幣20萬元的,總擔保的擔保金額為人民幣20萬元。
自海關總署核准其使用總擔保之日至當年12月31日,知識產權權利人根據《條例》第十六條的規定請求海關扣留涉嫌侵犯其已在海關總署備案的商標專用權的進出口貨物的,無需另行提供擔保,但知識產權權利人未按照《條例》第二十五條的規定支付有關費用或者未按照《條例》第二十九條的規定承擔賠償責任,海關總署向擔保人發出履行擔保責任通知的除外。
第二十五條 知識產權權利人根據本辦法第二十二條第一款第(一)項的規定提出申請並根據本辦法第二十三條、第二十四條的規定提供擔保的,海關應當扣留侵權嫌疑貨物並書面通知知識產權權利人;知識產權權利人未提出申請或者未提供擔保的,海關應當放行貨物。
第二十六條 海關扣留侵權嫌疑貨物的,應當將扣留侵權嫌疑貨物的扣留憑單送達收發貨人。
經海關同意,收發貨人可以查看海關扣留的貨物。
第二十七條 海關扣留侵權嫌疑貨物後,應當依法對侵權嫌疑貨物以及其他有關情況進行調查。收發貨人和知識產權權利人應當對海關調查予以配合,如實提供有關情況和證據。
海關對侵權嫌疑貨物進行調查,可以請求有關知識產權主管部門提供咨詢意見。
知識產權權利人與收發貨人就海關扣留的侵權嫌疑貨物達成協議,向海關提出書面申請並隨附相關協議,要求海關解除扣留侵權嫌疑貨物的,海關除認為涉嫌構成犯罪外,可以終止調查。
第二十八條 海關對扣留的侵權嫌疑貨物進行調查,不能認定貨物是否侵犯有關知識產權的,應當自扣留侵權嫌疑貨物之日起30個工作日內書面通知知識產權權利人和收發貨人。
海關不能認定貨物是否侵犯有關專利權的,收發貨人向海關提供相當於貨物價值的擔保後,可以請求海關放行貨物。海關同意放行貨物的,按照本辦法第二十條第二款和第三款的規定辦理。
第二十九條 對海關不能認定有關貨物是否侵犯其知識產權的,知識產權權利人可以根據《條例》第二十三條的規定向人民法院申請採取責令停止侵權行為或者財產保全的措施。
海關自扣留侵權嫌疑貨物之日起50個工作日內收到人民法院協助扣押有關貨物書面通知的,應當予以協助;未收到人民法院協助扣押通知或者知識產權權利人要求海關放行有關貨物的,海關應當放行貨物。
第三十條 海關作出沒收侵權貨物決定的,應當將下列已知的情況書面通知知識產權權利人:
(一)侵權貨物的名稱和數量;
(二)收發貨人名稱;
(三)侵權貨物申報進出口日期、海關扣留日期和處罰決定生效日期;
(四)侵權貨物的啟運地和指運地;
(五)海關可以提供的其他與侵權貨物有關的情況。
人民法院或者知識產權主管部門處理有關當事人之間的侵權糾紛,需要海關協助調取與進出口貨物有關的證據的,海關應當予以協助。
第三十一條 海關發現個人攜帶或者郵寄進出境的物品,涉嫌侵犯《條例》第二條規定的知識產權並超出自用、合理數量的,應當予以扣留,但旅客或者收寄件人向海關聲明放棄並經海關同意的除外。
海關對侵權物品進行調查,知識產權權利人應當予以協助。進出境旅客或者進出境郵件的收寄件人認為海關扣留的物品未侵犯有關知識產權或者屬於自用的,可以向海關書面說明有關情況並提供相關證據。
第三十二條 進出口貨物或者進出境物品經海關調查認定侵犯知識產權,根據《條例》第二十七條第一款和第二十八條的規定應當由海關予以沒收,但當事人無法查清的,自海關制發有關公告之日起滿3個月後可由海關予以收繳。
進出口侵權行為有犯罪嫌疑的,海關應當依法移送公安機關。

『肆』 演員合同的知識產權歸演員自己所有還是歸公司 還是歸出品方 演員有權利不受限制的自己使用知識產權么

根據《著作權法》
第十五條電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品的著作權由製片者享有,但編劇、導演、攝影、作詞、作曲等作者享有署名權,並有權按照與製片者簽訂的合同獲得報酬。
電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品中的劇本、音樂等可以單獨使用的作品的作者有權單獨行使其著作權。
關於該法條沒有相關的司法解釋,按照文意理解,影視作品的知識產權歸製片方所有,主要演員享有兩項權利
(1)表明表演者身份的權利
(2)獲得報酬的權利
所以演員對影視作品是不享有著作權的。很常見的一個例子,不知道你有沒有注意到,去ktv點歌的時候,一部影視作品嗯的演員演唱的主題曲所播放的mv有時並不是該影視作品的畫面,那就是因為該演員對該影視作品不享有著作權,所以他無權播放該影視作品的畫面。

『伍』 什麼是知識產權我國的CRH總是說「擁有自主知識產權」,作何理解!

知識產權的定義 對象與性質?
知識產權也叫"無形產權" 從廣義上講 也就是<<建立世界知識產權組織公約>>中所劃的范圍(這是一種原則劃法,爭議頗多,可參照92年東京大會的劃法) 從狹義上講 則包括工業產權和版權兩部分 根據我國有關知識產權法律規定 我國的知識產權類型主要包括著作權 商標權和專利權等權利類型
知識產權的對象是"知識" 知識產權的性質包括 1無形 2專有性 3地域性 4時間性 4可復制性 我給出三個知識產權定義的版本,
知識產權定義1.0、2.0、3.0。1.0的版本就是根據《保護工業產權巴黎公約》和《保護文學藝術作品伯爾尼公約》的定義。它把知識產權定義為兩個部分,一部分是版權,另外一個部分是工業產權。
所謂版權就是著作權,現在在我們中國在我們國家的法律當中,兩個詞同時使用,叫版權也叫著作權。我參與過多項知識產權的立法,或者叫著作權或者版權,國內主張這個權利叫版權和著作權的人數差不多,每次討論的時候,協調一致,所以我們現在民法通則講著作權(版權)。
我們國家《著作權法》規定,著作權和版權是同一個東西,所以中國的法律叫《中華人民共和國著作權法》,管理著作權的機關叫國家版權局,但是有一點要清楚,版權不是出版權,而是指著作權。工業產權包括發明專利、實用新型、外觀設計、商標、服務標志、廠商名稱、原產地名稱和制止不正當競爭。「巴黎公約」和「伯爾尼公約」定義是傳統的定義,同時是基礎的定義,它是其他公約採納並且作為基本原則的定義。
知識產權定義的2.0版本是指成立世界知識產權組織,也就是WIPO所做的定義。這個定義規定知識產權包括文學藝術和科學作品;表演藝術家、錄音和廣播的演出,這只是指與著作權有關的出版者音像製品的製作者、藝術表演者的權力。第三,在人類一切活動中的發明是指專利。第四,科學發現。
第五,外形設計,工藝品的外觀設計。第六,商標服務標記、廠商名稱和牌號,這是講商標和品牌。第七,制止不正當競爭。第八,在工業、科學、文學藝術領域內其他一切來自知識活動的權利。 這個定義的版本是我在科技部工作期間,參與知識產權活動比較喜歡的一個定義,為什麼呢?它是涵蓋面最廣,對知識產權未來的發展留下足夠空間的包容性最大的定義。因為它裡面有兩項是「巴黎公約我」定義里沒有的,一是科學發現,盡管到目前為止,在我們國家和世界主要國家立法當中還沒有「科學發現法」,但是世界知識產權組織已經給它留好了位置。第二,還有一個大口袋,就是最後一項,在工業、科學、文學藝術領域內,其它一切來自知識活動的權利。
世貿組織的知識產權,每過一段時間要進行一段討論,要修訂,其中修訂進去的就是把目前法律當中還沒有保護的來自知識的權利補充進去,所以中國同其它國家關於科技合作知識產權的協議當中,有關知識產權的定義一般都注並使用世界知識產權所給的定義。
知識產權定義的3.0版本就是世界貿易組織知識產權協定所做的定義。這個協定的全稱叫做關於與貿易油橄的知識產權協定,它是在承認「巴黎公約」和「伯爾尼公約」、世界知識產權組織有關定義的基礎上和以前的協議相銜接的從推進經濟全球化的角度所做的定義,在這個定義當中包含這些內容:版權和有關權(包括計算機軟體)第二是商品商標和服務商標,特別強調對馳名商標給予特別的保護,三是工藝品的外觀設計,隨著人們物質文化生活水平不斷提高,隨著生活質量的上升,大家對產品的外形設計,得富有敏感和適合工業應用的產品非常歡迎,所以外觀設計也是一個很重要的知識產權。海爾曾經跟我們說過,他每天申請幾個專利,其中很大一部分是外觀設計專利。
第四,地理標志。第五是發明專利。第六,植物新品種,是指發現野生或者是經過培育開發的植物品種,只「自主知識產權」是我國創造的一個名詞,目前已經得到廣泛認可和使用,頻繁出現在新聞媒體和廣告宣傳中。一項科技成果的完成,一件新產品的問世,一項新技術的產生,最時髦、最引人注目的提法,已經不再是「填補國內空白」,而是「具有自主知識產權」。這一方面表明,知識產權保護意識在我國日益得到普及、深入;另一方面,也不免使人產生疑問,這些「自主知識產權」是否真的「自主」? 有人認為,只要是我國民事主體作為權利主體的知識產權皆可稱為「自主知識產權」,以區別於來自海外的知識產權。這一看法有失偏頗。以我國的民事主體作為權利主體的知識產權,從權利主體的角度來看,可以稱為「自有」知識產權,或者稱為「自己」的知識產權,但是是否能夠稱為「自主知識產權」則需另當別論。「自有」與「自主」是兩個不同的概念。「自有」的含義是「自己所有」,所強調的是權利是屬於「自己」的,至於此項權利的行使是否可以完全獨立自主,是否還要受到他人權利的制約和限制,則需要視其他條件而定。「自主」的含義是「自己做主」,即此項權利的行使可以完全獨立自主,不應受到他人權利的制約和限制。一般而言,「自主」權利的前提條件應該是「自有」,而「自有」權利未必都是「自主」的。所以,應該將「自有」知識產權與「自主」知識產權加以區分,不能將兩者混為一談。 所謂「自主」知識產權,並不是一個嚴格的法律概念,一般可以理解為,是指自己創造完成的智力成果,依法取得的、不受他人制約的知識產權。「自主」知識產權應當具備三個必要條件:一是自己所創造的智力勞動成果,應該滿足某項知識產權法律保護客體的全部法定條件;二是依法履行了取得該項知識產權的必要法定程序;三是在該項智力勞動成果中,不存在受他人知識產權制約的情況和因素。 在以上三個構成要件中,前兩者是構成一般知識產權的必要條件,也就是說,可以構成「自有」知識產權,第三個條件則是「自主」知識產權的特殊構成要件,是區分「自主」知識產權與「自有」知識產權的一個基本條件,不容忽視。 在「自有」知識產權的范圍內,因為版權、商業秘密等知識產權是依法定條件自動生成的,因此構成「自主」知識產權相對是比較容易的,大多數「自有」版權、商業秘密可以形成「自主」知識產權。在商業標記(如商標、商號)領域,只要是自己獨立設計、注冊登記所獲得的商業標記權,不是通過從他人處獲得的許可使用權,就可以稱為是「自有」知識產權,也可以稱為是「自主」知識產權。 但是,在專利領域,構成「自主」知識產權則比較困難。以自己開發的一件新產品為例,如果這一新產品是在他人專利的基礎上改進、開發而成的,即使可以針對自己的改進、開發成果,申請、取得新的專利,所取得的新的專利也只是改進專利。而改進專利的實施,要受到作為借鑒、改進基礎的他人在先專利(包括基本專利和改進專利)的制約和限制,在他人在先專利有效存在的情況下,未經在先專利權利人的許可,實施自己的改進專利,仍然構成對他人在先專利的侵權。這種改進專利的實施並無「自主」可言,只能稱為「自有」知識產權,而不能稱為「自主知識產權」。如果開發的新產品屬於原始創新,針對這一新產品申請、取得的是一項或多項基本專利,即這件新產品專利中所包含的全部技術創新成果都可以由專利權利人自己獨立支配、行使,不受他人專利或其他知識產權的制約和限制,才可稱為是「自主知識產權」。 一項新技術、一件新產品通常都是在現有技術的基礎上創新開發而形成的,因此不可能完全與現有技術無關。 現有技術,大致可以分為兩類,一類是處於公有領域、不受或不再受知識產權保護的公有領域技術,另一類是仍處於知識產權保護下的專有領域技術(包括專利、技術秘密等)。 一項新技術、一件新產品所涉及到的現有技術,純粹是屬於公有領域的技術,與專有領域的技術完全無關,也就是根本不涉及到他人的知識產權,這種情況十分罕見。在大多數情況下,一項新技術、一個新產品總要或多或少地涉及到他人專有領域的技術,也就是涉及到他人的知識產權,只是涉及的數量及程度不同而已。 對於前述第三個條件中的不受他人「制約」,應該有個正確的理解,並不是說在一項發明創造中完全不涉及他人的知識產權。所謂不受「制約」,是指該項發明創造的主體部分、關鍵部分,是由自己開發的或完全屬於自有的知識產權保護范圍,而涉及到他人知識產權的部分,是非主體的、非關鍵的,是可以有多種技術替代的,因此實施此項技術有自主權,不會因他人知識產權的制約,使此項發明創造無法實施或難於實施。 我國所研製的EVD,在處理程序的編解碼上有所突破,而編解碼技術也確實是DVD類機器的核心技術之一,但不能由此就認為EVD是完全具有「自主知識產權」的產品。如果EVD僅在編解碼技術上有所突破,並具有了自有的知識產權,但仍需要採用原來DVD的其他專利技術和受他人知識產權保護的關鍵零部件,就不能說EVD機是完全具有「自主知識產權」的新產品。實際上,它只是在EVD編解碼技術上「具有自主知識產權」。 實際上,現在國內所宣傳的具有「自主知識產權」的技術或產品大部分是不能「自主」的。將不能「自主」的「知識產權」作為「自主知識產權」進行宣傳、利用,實際上是在誤導公眾。 因此,採取科學的、實事求是的態度來理解、宣傳「自主知識產權」十分必要。社會各界在使用「自主知識產權」一詞時,應該更加嚴謹、科學,避免動輒就冠以「自主知識產權」。 提倡自主創新,提倡擁有自主知識產權,關鍵是要採取科學的態度,努力通過自己的智力勞動投入,取得技術上的突破,獲得創造性智力勞動成果;同時,又要有自覺的知識產權意識,創造條件,在自己取得的創造性智力勞動成果的基礎上,形成自主的知識產權。要它具有新穎性、特異性、移植性,並且有適當的命名,像專利一樣可以富於它品種權,如果我們在座有從事耨也的同志,希望你們關注「植物新品種保護條例」,這個條例從99年到現在已經實施六年了。如果你的發明、你的發現是草本的品種,歸農業部如果說母本的歸國家林業局管。第七,集成電路不圖設計。第八,未公開的信息(商業秘密)。什麼商業秘密,包括技術密集和經營秘密,只要這個秘密沒有公開過,用法律的話說,法律內容和精確的輪廓不能從公共渠道獲得,第二是有價值的有用的,獲得了這項技術秘密、經營秘密,能夠取得經濟利益或者是形成競爭優勢。CRH2(其實動車組主要採用的是這種車型,法國不過是拉過來陪襯一下緩解國內糞青與鐵道部之間矛盾的,所以現在運營的CRH基本上全是青島港上岸的CRH2)。CRH2是川崎公司在日本生產組裝完畢後裝船,運到青島的四方廠噴吐「CRH」和「和諧號」的車身標記,並修改車身和玻璃上的日文標簽(滬杭線試運營的時候只是噴塗了「CRH」的標記,玻璃和車身上的日文標簽忘記修改了,結果造成媒體宣傳國產,乘客找不到中文標記的尷尬局面)

『陸』 怎樣才算侵犯知識產權

判定是否侵犯了知識產權可以看是否主觀意識,是否以經營為目的,情節版嚴重的構成犯罪權,侵犯知識產權罪是指違反知識產權保護法規,未經知識產權所有人許可,非法利用其知識產權,侵犯國家對知識產權的管理秩序和知識產權所有人的合法權益,違法所得數額較大或者情節嚴重的行為。侵犯知識產權罪包括:假冒注冊商標罪、銷售假冒注冊商標、侵犯知識產權罪的商品罪、非法製造或者銷售非法製造注冊商標標識罪;侵犯著作權罪、銷售侵權復製品罪;假冒專利罪;侵犯商業秘密罪。知識產權是人類創造性勞動的智力成果,包括專利權 、商標權、著作權等。

『柒』 什麼叫自主知識產權

一、概念。自主知識產權亦稱「自有知識產權」。一般指與非自主知識產權相對應的,在一國疆域范圍內由本國公民、企業法人或非法人機構作為知識產權權利主體,對其自主研製、開發、生產的「知識產品」(如計算機軟硬體、網路信息產品等),及獲得許可購買他國或他人專利、專有技術、商標、軟體等所享有的一種專有權利。從其權利特性看,具有主體本土化、權屬域內化、權利集成化、私權公權化的特點。根據世界知識產權組織的分類,分為創造類自主知識產權和標示類知識產權兩類以及反不正當競爭權。

二、特徵。
1、「自主知識產權」的原始取得性,也就是說主要以自行研發、委託研發、合作研發等原始取得的方式取得。
2、「自主知識產權」要求知識產權人的創造性行為蘊含於知識產品中。創造性包括開拓性的發明創造,也包括在原有技術基礎上的改進、組合。
3、「自主知識產權」取得和存在的國家認定性,也就是說需要國家有關機構的權利認定。

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