❶ 在國外申請的專利在國內受保護嗎
在國外申請的專利,如果不是國際專利,且沒有在國內申請專利,則不受保護。
因為專利本身具有地域性,專利權的取得要經過申請,經一國專利行政部門的授予後,才在該國所管轄區域內享有壟斷的權利,因此,就會存在中國專利、美國專利。
❷ 義大利知識產權保護有關規定是什麼
義大利對知識產權保護較嚴格,對侵權行為的處罰較嚴厲。根據義大利第168/2003號法律規定,意法院設有專門的工業產權侵權爭端法庭。知識產權持有人如認為其權利受到侵害,在提供初步證據的情況下,可要求該專門法庭採取緊急預防措施,包括:沒收產品以及構成證據的生產工具、文件及商品;抑制侵權行為,侵權人如繼續侵權、不執行法官命令或拖延執行,則進行罰款;在無法獲得充分賠償的情況下,可沒收侵權人的貨物和財產。
最終處罰措施包括:禁止生產或銷售產品、消除或銷毀構成侵權的所有內容(產品、貨物、工具、標志)、罰款、公布侵權行為i、賠償損失(經濟損失或商譽損失)。
義大利遵守所有主要的知識產權國際條約,同時作為歐盟成員國,義大利不斷修訂其國內法律,以符合歐盟有關知識產權的規定。在義大利投資的外國公司享有與義大利公司相同的知識產權法律保護。義大利知識產權的法規主要包括:《專利法》、《商標法》、《版權法》和外觀設計保護的相關法規。
近年來,義大利加強了對知識產權的保護:在全國12個城市建立了知識產權法庭,成立了「反偽造委員會」,專門負責協調處理有關反盜版和假冒商品工作,鼓勵企業採用統一「義大利製造」的標識等。其主管部門為經濟發展部下屬的義大利專利與商標管理局。
【專利法】義大利規定,所有技術領域的任何發明,無論是新產品還是新方法,均可獲得專利。但對於人類或動物的診斷和治療方法,植物品種或繁殖動物或植物的主要生物方法,可不授予專利權。義大利專利在《巴黎公約》任何成員國的申請都可以享受《巴黎公約》中規定的基本原則。
【商標法】義大利商標法授予注冊商標持有人享有商標專用權,商標持有人有權使用新的、合法的、有顯著特徵區別於其他商品的圖形標志,包括根據《與貿易有關的知識產權協定》要求海關查封假冒商標貨物的權力。根據義大利法律,三維標識、音像、顏色組合及原色調均可注冊為商標。義大利法律不強制使用標識以表明商標已經申請或注冊。商標一旦在義大利專利商標局(PTO)申請就享有保護。根據《巴黎公約》關於不公平競爭的條款,對沒有登記注冊的商標也實行保護。
商標的有效期為自申請之日起10年,以後,每次續展10年,次數不限。在義大利,商品和服務的國際分類以《尼斯協定》為依據。商標所有人可就商標所代表的全部或部分商品和/或服務進行轉讓或授予許可。
【版權法】義大利的《版權法》是基於《保護文學藝術作品伯爾尼公約》基本原則制定的。作者的原始作品從創作之日起就受到版權法的保護。不需提出申請或履行其它程序就可享有知識產權保護。受版權保護的作品包括文學作品、動畫、音樂作品、錄音、軟體、資料庫、建築作品及平面藝術。
❸ 外國的知識產權法是什麼時候成立的
國際知識產權法成立時間:
如果要追溯到起源的話應該是《保護工業產權巴黎公約》()簡稱《巴黎公約》,於1883年3月20日在巴黎簽訂,1884年7月7日生效。巴黎公約的保護范圍是工業產權。包括發明專利權、實用新型、工業品外觀設計、商標權、服務標記、廠商名稱、產地標記或原產地名稱以及制止不正當競爭等。
知識產權國際保護:
知識產權體系是—個動態的發展過程。在國際層面對知識產權的保護始於19世紀後期,隨著經濟全球化和科學技術的迅猛發展,知識產權的商業重要性及其對全球經濟的作用日益彰顯,知識產權的保護標准也不斷提升。20世紀以來,知識產權的發展體現為不斷的權利擴張,知識產權保護日益高標准化。這表現為:
(一)知識產權保護的客體范圍不斷擴大,例如將版權和專利保護擴大適用於計算機程序,將專利保護擴大適用於一切技術領域包括生命形式、細胞鏈和DNA序列,對葯品給予產品專利保護等;
(二)不斷創設新的權利,20世紀所創設的知識產權新權利包括網路傳輸權、集成電路布圖設計權、植物新品種權、資料庫的特別保護等,而且對一系列新的客體如民間文學、傳統知識是否以及如何享有知識產權,國際社會正在進行熱烈地討論;
(三)減少和限制對知識產權權利的限制和例外規定,例如對合理使用、強制許可措施施加嚴格的適用條件、縮小法定許可的范圍等等。
❹ 什麼是知識產權涉外保護為什麼涉外保護屬於國內法
根據商標法實施細則第二十九條規定,外國人或外國企業在中國申請商標注冊和辦理其他商標事宜,應委託中國國際貿易促進委員會商標代理處辦理。為了便於外國人或外國企業委託辦理上述事項
,特製定本辦法。
第一條本會商標代理處根據外國人或外國企業的委託,代理商標注冊的申請、續展、轉讓、變更注冊人的名義或地址、使用商標許可合同備案、注冊商標爭議的解決以及其他獲得和維護商標專用權
的有關事項。
第二條所需文件:
1.申請商標注冊,每一個商標在每一類上的申請提交委託書正副本各一份,申請書正副本各一份,商標圖樣十五張。商標圖樣的長和寬均不得超過十厘米。如是彩色商標還應交黑白墨稿二張。正
楷字商標可免交圖樣。
人用的化學葯品、 新葯成葯、 中葯成葯和葯酒的商標注冊,自一九八四年八月一日起,交本國政府有關主管部門或相應部門批准生產的證明文件正副本各一份。
2.申請注冊商標續展, 每一個商標提交委託書正副本各一份, 申請書正副本各一份,商標圖樣十張以及中國原注冊證。
3.申請注冊商標轉讓,每一個商標提交委託書正副本各一份,申請書正副本各一份以及中國原注冊證。
4.申請變更注冊商標的注冊人的名義或地址,每一個商標提交申請書正副本各一份以及中國原注冊證。變更注冊人的名義時還應提交本國名義變更的登記證件正副本各一份。
5.申請注冊商標使用許可合同備案的,提交備案格式正副本各一份以及合同副本三份。
第三條申請對駁回商標的復審、初步審定予以公告的商標的異議、異議裁定的復審、注冊商標爭議的裁定以及撤銷注冊商標決定的復審,申請人應提供理由和可能的證據。申請書可由本會商標代理
處代為准備和填寫。
第四條申請人出具的委託書(委託書上應註明申請人的國籍)本國有關的登記證件及其他證明文件,應經公證,認證按對等原則辦理。
第五條申請人在填寫商標注冊申請書前,應根據中國商品分類表對指定商品正確分類,遇有困難時可寄來商品樣本或說明書,本會商標代理處將給予協助。申請書上應列明具體商品名稱及其用途
和主要原料。
第六條申請人名稱如有指定中文譯名,應在申請書註明,如未註明本會商標代理處將以代為翻譯的名稱提交申請。如要更改,應在商標注冊核准後再提交變更申請。
第七條對商標中的文字和/或圖形,需說明含意。要注冊中譯文時,可委託本會商標代理處代為翻譯、書寫並製作商標圖樣。
第八條根據商標法實施細則第二十條規定,注冊商標的使用包括廣告宣傳。本會商標代理處可以受委託代辦刊登廣告。
第九條本會商標代理處可以根據當事人的委託,辦理有關侵犯注冊商標專用權糾紛的法律事務。
第十條各項收費標准,由本會商標代理處另行規定。
❺ 國內外知識產權方面的法律差異大么
在共同加入的國際條約方面都是一致的
除此之外 不同法系的國家對知識產權的專保護屬力度不同
想美國等國家保護力度比較強,規定就比較嚴格
我國因為法律制度在構建之初借鑒了大陸法系和英美法系兩方面的法律,所以就就介於兩者之間
差別是有 但是應該說還不是太大
❻ 世界各國為什麼要加強對知識產權的保護
首先,加強保護知識產權,有利於調動人們從事科技研究和文藝創作版的積極性。知識產權權保護制度致力於保護權利人在科技和文化領域的智力成果。只有對權利人的智力成果及其合法權利給予及時全面的保護,才能調動人們的創造主動性,促進社會資源的優化配置。
其次,加強保護知識產權,能夠為企業帶來巨大經濟效益,增強經濟實力。知識產權的專有性決定了企業只有擁有自主知識產權,才能在市場上立於不敗之地。越來越多的企業開始意識到時技術、品牌、商業秘密等無形財產的巨大作用,而如何讓這些無形資產逐步增值,有賴於對知識產權的合理保護。
最後,加強保護知識產權,有利於促進對外貿易,引進外商和外資投資。
❼ 中國應該怎樣借鑒國外知識產權保護的方法
我國最應該學習的地方是:
自己技術尚不發達的產業,推行知識產權弱保護;技術發達、處於領先的產業,推行知識產權強保護。
中國為了加入WTO,當時受到西方發達國家的巨大壓力,在知識產權領域做了很多讓步,以致於我國三十多年完成了西方國家兩百年的知識產權立法進程。其中很多方面,對中國自身發展其實並沒有保護作用,甚至會成為外國權利人鉗制中國競爭者的工具。
中國現在當務之急是在既有的知識產權領域內多練「內功」,鼓勵本國競爭者開發新技術,從而積極地享受知識產權保護體制的益處。另一方面,國家要加強配套立法,建立與知識產權保護相關的限制措施,例如強制許可機制、反壟斷機制等,從而限制外國競爭者濫用知識產權傷害我國尚顯幼稚的民族產業。
知識產權分為三各部分
1.商標權,商品或者服務的標志,如咬了一口的蘋果,商號等
2.專利權,包括發明專利,實用新型,外觀專利
3.版權,也就是著作權,包括文學作品、影視作品、藝術作品等,除此之外,集成線路,軟體認證也為版權內容
❽ 有關美國知識產權保護的
在美復國,對知識產權的法律制保護由來已久。1789年開始實施的《憲法》第一章第八條第八款指出,國會有權「保障著作家和發明人對各自的著作和發明在一定的期限內的專有權利,以促進科學和實用藝術的進步」。此後,美國又先後制訂了《專利法》《商標法》《版權法》《反不正當競爭法》《互聯網法》和《軟體專利》。為了全面執行世界貿易組織《與貿易有關的知識產權協定》規定的各項義務,1994年12月8日美國政府制訂了《烏拉圭回合協議法》,對知識產權法律作了進一步的修改和完善。
❾ 如何應對海外知識產權侵權指控
我國企業,當遭遇外國企業在外國提起的知識產權訴訟時,應當注意以下幾個細節方面的問題:
一、判斷能否就案件本身的合法性提出質疑,能否打贏管轄權訴訟。
只要我們自己通過評估確認,自身商業行為的後果並沒有直接影響原告在法院所在地的商業利益(以具體的州為界),即使企業在該地有房產或者其他設施,或者與該地存在其他商務聯系,仍然可以打管轄權訴訟。當然還需要說明的是,打贏國外的管轄權訴訟也並不等於萬事大吉,因為權利人在中國起訴同樣可能勝訴。
二、不論提出何種抗辯,必須做到實話實說,不能說謊,也不能隱瞞事實。
西方文化中有兩句話是必須牢記的:一句是「講實話的成本最低」;另一句是「說出事實的一半無異於撒謊」。而不論是直接撒謊,還是隱瞞部分事實,一旦被認定,都會給自己帶來直接的不利後果。這一點與中國的爭議解決機制完全不同。在中國,即使一方當事人直接撒謊,裁決機構也不能直接據此作出對其不利的裁決結果,而只能是基於現有證據進行裁決。
三、訴訟准備工作一定要做實、做細。
更重要的是,各項證據准備工作一定要在開庭前完成,而不能像擠牙膏一樣根據所謂的需要臨時拼湊或分時提交證據。在美國法院審理的案件中,相當一部分案件的事實部分是需要陪審團作出裁決的。不但撒謊會被裁決敗訴,提供的證據或者闡明的事實不充分、不及時,也可能給陪審團留下不誠實、不負責任的印象,從而在事實裁決部分作出不利的結論。
四、不要盲目進入海外市場,尤其是自己沒有足夠的知識產權儲備。
要根據實際需要選擇在海外設立辦事機構或開展商業活動。基本上基於模仿甚至抄襲生產產品時,更不要急於走向所謂的國際市場。雖然知識產權保護具有嚴格的地域性,我國企業可以理直氣壯地在國內使用那些不受我國專利法保護的外國專利,但如果相關產品被輸出到專利保護國,生產者的行為同樣會被指控為侵權。而涉及到著作權與商標權時,在自動保護及制止不正當競爭已經成為各國普遍接受的法律制度的情況下,所謂的地域性已經變成只是學理意義上的知識產權保護邊界。加之許多國家的法院都已經開始實施長臂管轄制度,在任何國家完成的侵權行為都有可能成為權利人所在地法院審理的理由。
❿ 有關知識產權法的國際保護是什麼
即一國通過其國內立法單方面宣布保護外國知識產權,而不求任何實惠。