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什麼叫葯品知識產權

發布時間:2021-07-06 12:48:43

Ⅰ 醫葯衛生知識產權主要包括哪些內容

醫葯知識產權,是指一切與醫葯行業有關的發明創造和智力勞動成果的財產權。這種內財產權通常被容稱為無形資產,與動產、不動產並稱為人類財產的三大形態。
目前,我國的醫葯知識產權保護主要有4種保護方式:專利權、商標權、醫葯著作權和醫療商業秘密權。近年來,隨著相關法律法規的不斷完善,我國醫葯知識產權的保護有了長足的進步。如在葯品的專利保護方面,已經由對產品的保護上升到了對方法的保護;商標保護方面新增加了對產品地理標志的保護;新葯的分類標准不斷趨於科學化等。

Ⅱ 葯品知識產權保護中的特殊問題

中葯知識產權如何保護
專家開出六劑「良方」

日前,在南昌召開的「全國中葯關鍵技術研討會」上,如何保護中葯關鍵技術知識產權成為與會者關注的重點。
專家們認為,中葯關鍵技術知識產權保護有六項基本策略。
——以專利保護為主導,捍衛中醫葯核心技術。單純的處方是不能獲得專利保護的,申請專利保護的應是可進行工業化生產的中成葯產品。目前世界上大多數國家的專利制度採用先申請制,即專利權屬於先申請人,因此推遲申請很可能由於已被其他人佔先或發明已被公開等原因而喪失專利權。因此,中醫葯產品在進入國際市場前,最重要的事情就是及時向進入國提出專利保護申請,這樣才能在真正意義上保護中醫葯產品的國際市場利益。
——以商標保護為形象,樹立中醫葯的國際品牌。商標權對於中葯知識產權的保護有著重要意義。中葯作為特殊商品,消費者無法靠自己的能力辨別質量的優劣,同一產品最有效的區別方式就在於使用不同的商標。另外,中葯老字型大小有悠久的歷史,在海內外享有一定的聲譽,也是中葯企業寶貴的無形資產。因此,中醫葯產品應以國際標准為目標,塑造中醫葯馳名品牌,敢於和國際上的名牌較量。在樹立中醫葯國際品牌的過程中應注意以下幾方面:一是通用商標(統一商標)與專用商標(個別商標)相結合,以統一商標為基礎,創制個別商標,以達到和諧統一。這樣既維護了企業商標的統一性,又突出了商標的個性化。二是與國際接軌,重點突出商標名,淡化葯品通用名稱;三是加強商標宣傳,提高知名度;四是道地中葯材應使用注冊商標。
——以商業秘密保護為點綴,保護中醫葯的特殊技巧。商業秘密保護是中葯知識產權保護的重要方式之一。傳統的保密是以秘方的形式加以保護,保密措施是「家系獨傳」、「傳子不傳女」等。這種方式是非常行之有效的保護措施,但有一定的局限性。隨著分析測試技術的發展,嚴密的中葯現代質量體系的建立,天然葯物越來越接近化學葯物的質量可控性。但中葯及天然葯物的易仿製性,使得中葯產品的知識產權保護難於實施,因此,企業應把工作重點轉移到新葯的臨床療效評價上。
——以行政保護為補充,確保國內品牌在國際競爭中的優勢。目前,我國涉及與中葯行政保護有關的制度有:新葯監測期制度和知識產權邊境保護。新葯監測期制度依據是《葯品注冊管理辦法》,知識產權邊境保護的依據是《中華人民共和國知識產權海關保護條例》。這些行政保護措施是中葯知識產權保護的重要補充。但行政保護只是國內強制性的措施,具有一定的局限性,最終還是要依靠專利這一武器才能保護自己的葯品知識產權。
——以版權保護為根本,保護中醫葯的傳統思想和文化。版權保護的是思想表現形式,要應用版權法保護中醫葯的傳統思想和文化理念,樹立中醫葯文化在世界的地位,為中醫葯文化和產品走向世界奠定思想基礎。
——以復合保護為體系,形成一個中醫葯知識產權保護技術壁壘。知識產權制度是由不同部門制定的法律構成的,每部專門法都有自己的立法宗旨和目標,而知識產權的客體在技術發展的不同階段,又有不同的表現形式。作為中葯,在選題階段其新思想、新方案等可受《技術保密法》的保護;在開發階段其處方、工藝等受到《專利法》的保護;在市場推廣階段則受《商標法》、《葯品注冊管理辦法》對新葯監測期的保護。因此,企業首先應注意知識產權保護的整體性,做好不同法律部門的協調。其次應關注知識產權法與其他法律和政策法規的協調問題,如科技進步法、科技成果轉化法、保密法等。從宏觀的角度看,既有分工又有協調和配合,只有這樣才能加大知識產權保護的力度,形成一個完整的知識產權保護的技術壁壘。
《中國醫葯報》2003.11.13

Ⅲ 怎麼申請葯品的知識產權

我想你應該去知識產權局咨詢一下

Ⅳ 什麼是葯物專利權

我國專利法規來定,疾病的
診斷和治療方自法
不能授予專利權,但是預防、診斷和治療疾病的
葯物、設備、裝置、用具等
可以被授予專利權。


葯物
申請的專利為葯物專利,包括
葯物產品專利

葯物制備工藝專利

葯物用途專利
等。

Ⅳ 知識產權是什麼

知識產權是指由人腦的創造性天賦所產生的法律權利的總稱。知識產權對推動國家的經濟繁榮起著重要作用,並且可以鼓勵富有創造力的個人與社會分享他們的聰明才智。就像動產和不動產權利保護個人對有形財產(比如土地和汽車)的所有權權益一樣;知識產權保護的是個人對無形財產的所有權權益,比如發明創意、百老匯歌舞劇的樂譜、產品名稱和徽標等等。如果法律中沒有對這些權利的強制規定,社會就難以繁榮進步。在這篇文章中,您會了解到什麼是知識產權,以及其各種具體形式之間存在的差異。
大多數人會由知識產權聯想到專利、商標和著作權。這三種權利是知識產權的核心內容,它們獎勵並保護市場中各種商品和服務的發明者、作者、所有者和銷售者的創造性工作。雖然這些權利所依據的基礎法律原則有所不同,但它們之間也有一些共同的准則。 授予專利、商標或者著作權保護,需要在發明者或作者的權益與整個社會的權益之間把握好微妙的平衡關系。這種平衡與規劃法中的平衡做法非常相似。規劃法中的平衡措施是:通過限制土地所有者對土地的使用以獲得更大的社會利益,進而保護土地所有者對土地的所有權權益和專有使用權。這種平衡措施的例子還包括公用地役權和渠權。 例如,某人開發出能夠挽救生命的葯品,對這樣重大的發明授予專利權,也代表了一種類似的平衡措施。然而,允許社會免費使用專利葯品,這對葯品發明者是否公平?為獲取葯品的更大利益而不允許社會使用自己發明的葯品,這對社會又是否公平?知識產權法的作用就是調合這些看似矛盾的利益沖突。 此外,知識產權還有助於培養具有競爭力的市場。它通過在一段時期內保護發明者的創新所帶來的收益,從而鼓勵其公開自己的發明,進而達到促進市場競爭力的目的。公開創新技術可以使他人在已有的發明基礎上進行創造改進,從而促進技術水平的持續發展。如果沒有知識產權保護帶來的利益,市場就難以像現在這樣有效運轉。想像一下,如果每個競爭者都不能在他人工作成果的基礎上進行加工改進,而必須不斷從零開始,那世界將會變成怎樣! 最後一點,知識產權具有地域性,其授予條件和執行均由每個轄區的法律來管理。例如,美國專利只能依據美國的法律來授予和執行。只有依據加拿大的法律,商標才能在加拿大得到注冊和執行;只有依據中國的法律,著作權才能在中國得到注冊和執行。盡管人們希望能夠有所統一,但各國在如何保護知識產權方面上還是各有不同。在這些差異中,關於如何獲取知識產權方面的差異占據多數,而關於各國所授予的實體權利的差異則佔少數。 「專利」和「商標」這兩個詞往往被互相替換使用。我們經常聽到專利用於保護徽標,商標用於保護發明,或正好相反。盡管專利和商標所保護的對象可能是同一產品,但這兩個詞的含義以及所代表的知識產權形式還是有很大區別的。事實上,這兩個詞很少能互相替換使用,因為它們所保護的基本權利實質上相差很大。 什麼是專利?概括來講,專利用來保護與產品設計或過程設計有關的知識產權。如美國專利由美國專利商標局頒發,並且只能在美國境內得到有效執行,而在美國境外則無效。 專利賦予專利所有者一種「專有權」,禁止他人製造、使用、銷售或許諾銷售該專利中所聲明的產品或產品的製造過程。有一點很值得注意,對於專利所有者來說,專利並不會賦予所有者利用其專利發明來謀取利益的權利。專利所有者只擁有阻止他人這樣做的專有權。 換句話說,僅僅獲得一項產品的專利並不意味著您可以實際利用這項產品來謀取利益。在您之前的某個專利所有者可能會行使其專利賦予他的「專有權」來阻止您這樣做。這是一個重要的區別,下面我們用一個例子來詳細解釋。假設您的專利發明是一把椅子,有四條腿、一個底座、一個靠背和一副弧形彎腳——這是一把搖椅。在專利保護下,您擁有阻止他人製造、使用、銷售或許諾銷售這種專利搖椅的專有權。讓我們來做個假設,如果您所設計的搖椅上的弧形彎腳很獨特,並受以前的某個專利保護,那麼這個弧形彎腳的專利所有人就擁有阻止其他人(包括您)使用該弧形彎腳的專有權。在您的搖椅上使用該專利弧形彎腳就會構成對該專利的侵害。 所以,盡管您獲得了搖椅的專利,但在您未獲得弧形彎腳專利所有者的許可前,仍然不能實際製造、使用、銷售或許諾銷售這種搖椅。弧形彎腳的專利所有者並非必須向您提供授權,只要他願意,就能一直阻止您的搖椅進入市場。當然還有更明智的做法,弧形彎腳的專利所有者可以通過收取一定授權費用向您提供授權,從而分享到您的成功。 專利的有效期為20年,自該專利的申請之日起計算。 什麼是商標?在美國,商標注冊和專利一樣,也是由美國專利商標局頒發的。專利通過賦予專利所有者的專有權(用於禁止他人製造、使用、銷售或許諾銷售專利產品)來防止他人未經許可復制產品,而商標則用於在產品的消費者中標識或突出產品。因此,商標與禁止產品復制毫無關系。那是專利所起的作用。 美國專利商標局對商標的定義是:生產者、經營者為使自已的商品與他人的商品相區別並標示商品來源而使用或者打算使用的文字、名稱、符號、圖形以及上述要素的組合。簡而言之,商標就是品牌的名稱。 同商標密切相關的有服務商標、集體商標和證明商標。就像商標區分產品來源一樣,服務商標用於區分服務的來源。集體商標是指團體或組織所使用的商標或服務商標。證明商標是商標擁有者以外的其他人所用的一種標志,用以證明使用者的商品或服務的質量、精度或其他品質。 什麼是著作權? 著作權對思想表達提供保護。與專利不同,專利保護創意本身,而著作權只保護對創意的表達。在前面討論的例子中,專利保護的是四條腿椅子的創意,而通過圖畫、照片和語言進行的有關該創意的表達,則可由著作權來保護。 作品必須是作者原創的,才有資格獲取著作權保護。要確定一件作品是否為作者原創,它必須符合以下兩個條件: 該作品必須由作者獨立完成,而非抄襲其他作品而來 必須具有一定程度上的創新。 如果作品不符合上面兩個條件,它就不能算作原創作品,也就沒有資格獲得著作權保護。不過,即使作品中包含一些非原創元素,它仍然可以獲得著作權保護。例如,如果作者以一種原創方式重新編排了非原創的元素,這種編纂工作仍會被視為原創,因而就有資格獲取著作權保護。
根據作品創作的時間,著作權保護的期限自作品問世之日起,至作者死後70年終止。 有關更多信息,請查看下一頁上的鏈接。

Ⅵ 如何申請葯品的專利

1、咨詢,核實該發明是否可以申請專利。

2、正式委託專利代理機構時。

3、申請人內向專利代理人提供關於該項發容明創造的背景資料或相關內容,專利代理人要充分了解該項發明創造的內容,以便撰寫最大范圍保護該專利的申請書。

4、撰寫專利申請文件、製作申請文件、提交專利申請。

5、審查,正式進入審查階段,在審查過程中可能申請人與代理人需要配合進行專利補正、意見陳述、答辯等工作。

6、審查結束後,專利局會根據審查情況作出授權或駁回審查的結論。

7、專利授權,辦理登記手續並領取專利證書

Ⅶ 葯品有哪些知識產權

葯品的抄商標,外觀包裝設計,化合襲物專利(目前新葯大都會申請,這不僅難於仿製,而且給me-too研究加大了難度),生產工藝(合成路線),用途,晶型(同種化合物的異種晶型的療效是不一樣的),劑型。大概就這些吧,可能還不全……

Ⅷ 葯品知識產權保護法規有哪些

1.專利保護
(1)保護的對象及條件
葯品專利的保護對象主要是葯品領域的新的發明創造,即技術創新,包括新開發的原料葯即活性成分、新的葯物制劑或復方、新的制備工藝或其改進。其中最重要的授權條件是新穎性、創造性和實用性。新穎性是指在申請日以前沒有同樣的葯品發明在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其它方式為公眾所知,也沒有同樣的葯品發明由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中;創造性是指同申請日以前的技術相比,該葯品發明有突出的實質性特點和顯著的進步;實用性是指該葯品發明能夠製造或者使用,並且能夠產生積極效果。由此可見,葯品專利保護的是世界范圍內最新的、付出了創造性的勞動後方才開發出來的葯品或制備工藝,而所有填補國內空白的仿製葯則不具有專利法意義上的新穎性,因此是不能得到專利保護的,這種要求顯然遠遠高於其它行政法規。然而,在實用性方面,葯品專利只要求該葯品或者制備工藝能夠在產業上應用,即具有產業化前景即可,而且,這種產業化應用主要是就其從技術上對疾病的治療效果而言,而不對其毒性及安全性進行嚴格的審查。一般來講,為了搶時間,由動物試驗證明了葯品的治療效果後即可申請專利,而不必等到臨床試驗完成以後,在這方面,葯品專利的要求遠遠低於其它行政法規。
(2)保護的目的及作用
專利保護的目的是為了鼓勵發明創造,有利於發明創造的推廣應用,促進科學技術進步和創新。因此可以說,專利制度是在市場經濟條件下促進科研開發的一種行之有效的激勵機制。概括地講,專利制度具有以下幾個作用:
一是激勵發明創造的作用。發明創造需要風險投資,尤其是葯品發明,必須投入大量的人力、物力和資金,耗費大量的時間和創造性的勞動,才能獲得成功的可能,而一旦開發出新葯,別人即可隨意仿製,發明人得不到任何回報,就會嚴重挫傷其積極性,以致於根本沒有人去主動開發新葯。而專利制度通過給發明創造者一定時間獨占市場的權利,使其得到豐厚的回報,不僅能夠收回研究開發所付出的投入,而且還能得到一定的收益,從而繼續開展新的發明創造活動,促進科學技術的發展和產品的更新換代。美國著名經濟學家曼斯菲爾德研究分析得出結論,如果沒有專利保護,60%的新葯品就不會被發明出來。
二是促進技術情報交流和有效配置技術創新資源的作用。如果沒有專利制度,新葯研究成果得不到充分的保護,開發者就不會公開其技術情報,從而無法避免別人的重復研究;另外,一旦某人的新葯品或新工藝取得了較好的市場效益,眾人就會一哄而上,爭相進行水平不高.的仿造,也會造成資源的浪費。而專利制度一方面促進了技術情報的提前公開,使得人們可以在新的更高的起點上研究開發更新更好的葯品或工藝,可以大大避免低水平的重復研究;另一方面,專利保護可以有效地制止仿製,使得人們不得不把有限的人力、物力和資金等資源用於研究開發新葯品和新工藝,由此提高了資源利用的效率。世界知識產權組織的研究結果表明,全世界最新的發明創造信息,90%以上是首先通過專利文獻披露的。在研究開發工作的各個階段注意利用專利文獻,不僅能夠提高研究開發的起點,而且能節約40%的科研開發經費和60%的研究開發時間。
三是促進科研成果產業化的作用。過去,在計劃經濟體制下,科研與生產嚴重脫節,科研機構普遍存在重論文輕市場的傾向,國家花費了巨大投資研究成功的科研成果常常以發表論文或評獎的形式而告結束,往往難以產業化,並沒有真正變成推動經濟發展的動力,從這種意義上講,這無疑也是國有資產的一種巨大的浪費和流失。而專利制度則是市場經濟的產物,按照專利法的規定,發明人和專利權人只有在其發明創造實施也即產業化以後才能得到回報,這就有效地避免了前期投入的無端浪費,並且可以為以後的研究開發提供充足的資金來源,有利於形成一種良性循環的科研體系。
四是為技術進出口貿易提供良好法律環境的作用。過去,由於沒有專利保護,外商在向我國企業出口先進技術時往往心存疑慮,或者借機索取高額附加費用;我國企業向外商出口技術時,由於沒有獲得專利權,信譽沒有保證,從而無法避免對方拚命壓價。而專利制度則可以提供較好的法律環境,有效地促進我國的技術進出口貿易。
(3)保護的期限和手段
按照現行專利法的規定,發明專利權的期限為20年,自申請日起計算。實際上,在自申請日起的20年中,又可以分為三個階段,其保護效力是逐步加強的。由於我國實行早期公開、延遲審查制,在一種新葯品發明申請專利後但尚未向社會公開之前,其他人實際上還無法得知該發明的內容,因而就談不上侵犯專利權,如果有相同的葯品發明在此期間被公開製造,也不能要求對方賠償損失,原因是專利權尚未產生,而對方既不能再申請專利、也不能破壞該專利申請的新穎性,因此,該階段可以視為雙方互不幹涉的過渡期;在專利申請公開後但尚未授予專利權之前,由於公眾已經可以得知發明的內容,如果有人在此期間實施其發明,申請人就可以要求其支付適當的費用,此期間稱為臨時保護期;專利權被授予後,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品,在此期間,如果有人未經許可而實施其專利,專利權人或利害關系人既可以向人民法院起訴,也可以請求專利管理機關對侵權人進行處理,要求其停止侵權行為並賠償損失。
按照專利法實施細則的規定,同樣的發明創造只能被授予一項專利。因此,專利權具有獨占性。也就是說,專利保護的創新葯品是唯一的,其獨占性可體現在對市場利益的壟斷,包括對創新葯品的生產、銷售、使用和進口的壟斷,其巨大的經濟利益是不言而喻的。
(4)司法救濟途徑
專利法規定,專利申請人對國務院專利行政部門駁回其專利申請的決定不服的,可以在規定的時間內向專利復審委員會請求復審。自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起,任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合專利法規定的,可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。當事人對專利復審委員會的決定不服的,都可以在規定的期限內向人民法院起訴。
由此可見,葯品的專利保護對新穎性的要求很高,但對實用性的要求較低。由於專利保護是符合人世後必須履行的TRIPS協議規定的國際規則的,其保護具有獨占性,法律效力是最強的,因而人世後還會不斷改進和發展。

Ⅸ 化學葯物知識產權的特點

1)知識產權是一種無形財產
(2)知識產權具備專有性的特點
(3)知識產權具備時間性的特點
(4)知識產權具備地域性的特點
(5)知識產權的獲得需要法定的程序
■專有性,即獨占性或壟斷性;除權利人同意或法律規定外,權利人以外的任何人不得享有或使用該項權利。這表明權利人獨占或壟斷的專有權利受嚴格保護,不受他人侵犯。只有通過「強制許可」,「徵用」等法律程序,才能變更權利人的專有權。知識產權的客體是人的智力成果,既不是人身或人格,也不是外界的有體物或無體物,所以既不能屬於人格權也不屬於財產權。另一方面,知識產權是一個完整的權利,只是作為權利內容的利益兼具經濟性與非經濟性,因此也不能把知識產權說成是兩類權利的結合。例如說著作權是著作人身權(或著作人格權、或精神權利)與著作財產權的結合,是不對的。知識產權是一種內容較為復雜(多種權能),具經濟的和非經濟的兩方面性質的權利。因而,知識產權應該與人格權、財產權並立而自成一類。

■地域性,即只在所確認和保護的地域內有效;即除簽有國際公約或雙邊互惠協定外,經一國法律所保護的某項權利只在該國范圍內發生法律效力。所以知識產權既具有地域性,在一定條件下又具有國際性。

時間性,即只在規定期限保護。即法律對各項權利的保護,都規定有一定的有效期 ,各國法律對保護期限的長短可能一致,也可能不完全相同 ,只有參加國際協定或進行國際申請時,才對某項權利有統一的保護期限。

Ⅹ 什麼是知識產權

知識產權是指由人腦的創造性天賦所產生的法律權利的總稱。知識產權對推動國家的經濟繁榮起著重要作用,並且可以鼓勵富有創造力的個人與社會分享他們的聰明才智。就像動產和不動產權利保護個人對有形財產(比如土地和汽車)的所有權權益一樣;知識產權保護的是個人對無形財產的所有權權益,比如發明創意、百老匯歌舞劇的樂譜、產品名稱和徽標等等。如果法律中沒有對這些權利的強制規定,社會就難以繁榮進步。在這篇文章中,您會了解到什麼是知識產權,以及其各種具體形式之間存在的差異。
大多數人會由知識產權聯想到專利、商標和著作權。這三種權利是知識產權的核心內容,它們獎勵並保護市場中各種商品和服務的發明者、作者、所有者和銷售者的創造性工作。雖然這些權利所依據的基礎法律原則有所不同,但它們之間也有一些共同的准則。 授予專利、商標或者著作權保護,需要在發明者或作者的權益與整個社會的權益之間把握好微妙的平衡關系。這種平衡與規劃法中的平衡做法非常相似。規劃法中的平衡措施是:通過限制土地所有者對土地的使用以獲得更大的社會利益,進而保護土地所有者對土地的所有權權益和專有使用權。這種平衡措施的例子還包括公用地役權和渠權。 例如,某人開發出能夠挽救生命的葯品,對這樣重大的發明授予專利權,也代表了一種類似的平衡措施。然而,允許社會免費使用專利葯品,這對葯品發明者是否公平?為獲取葯品的更大利益而不允許社會使用自己發明的葯品,這對社會又是否公平?知識產權法的作用就是調合這些看似矛盾的利益沖突。 此外,知識產權還有助於培養具有競爭力的市場。它通過在一段時期內保護發明者的創新所帶來的收益,從而鼓勵其公開自己的發明,進而達到促進市場競爭力的目的。公開創新技術可以使他人在已有的發明基礎上進行創造改進,從而促進技術水平的持續發展。如果沒有知識產權保護帶來的利益,市場就難以像現在這樣有效運轉。想像一下,如果每個競爭者都不能在他人工作成果的基礎上進行加工改進,而必須不斷從零開始,那世界將會變成怎樣! 最後一點,知識產權具有地域性,其授予條件和執行均由每個轄區的法律來管理。例如,美國專利只能依據美國的法律來授予和執行。只有依據加拿大的法律,商標才能在加拿大得到注冊和執行;只有依據中國的法律,著作權才能在中國得到注冊和執行。盡管人們希望能夠有所統一,但各國在如何保護知識產權方面上還是各有不同。在這些差異中,關於如何獲取知識產權方面的差異占據多數,而關於各國所授予的實體權利的差異則佔少數。 「專利」和「商標」這兩個詞往往被互相替換使用。我們經常聽到專利用於保護徽標,商標用於保護發明,或正好相反。盡管專利和商標所保護的對象可能是同一產品,但這兩個詞的含義以及所代表的知識產權形式還是有很大區別的。事實上,這兩個詞很少能互相替換使用,因為它們所保護的基本權利實質上相差很大。 什麼是專利?概括來講,專利用來保護與產品設計或過程設計有關的知識產權。如美國專利由美國專利商標局頒發,並且只能在美國境內得到有效執行,而在美國境外則無效。 專利賦予專利所有者一種「專有權」,禁止他人製造、使用、銷售或許諾銷售該專利中所聲明的產品或產品的製造過程。有一點很值得注意,對於專利所有者來說,專利並不會賦予所有者利用其專利發明來謀取利益的權利。專利所有者只擁有阻止他人這樣做的專有權。 換句話說,僅僅獲得一項產品的專利並不意味著您可以實際利用這項產品來謀取利益。在您之前的某個專利所有者可能會行使其專利賦予他的「專有權」來阻止您這樣做。這是一個重要的區別,下面我們用一個例子來詳細解釋。假設您的專利發明是一把椅子,有四條腿、一個底座、一個靠背和一副弧形彎腳——這是一把搖椅。在專利保護下,您擁有阻止他人製造、使用、銷售或許諾銷售這種專利搖椅的專有權。讓我們來做個假設,如果您所設計的搖椅上的弧形彎腳很獨特,並受以前的某個專利保護,那麼這個弧形彎腳的專利所有人就擁有阻止其他人(包括您)使用該弧形彎腳的專有權。在您的搖椅上使用該專利弧形彎腳就會構成對該專利的侵害。 所以,盡管您獲得了搖椅的專利,但在您未獲得弧形彎腳專利所有者的許可前,仍然不能實際製造、使用、銷售或許諾銷售這種搖椅。弧形彎腳的專利所有者並非必須向您提供授權,只要他願意,就能一直阻止您的搖椅進入市場。當然還有更明智的做法,弧形彎腳的專利所有者可以通過收取一定授權費用向您提供授權,從而分享到您的成功。 專利的有效期為20年,自該專利的申請之日起計算。 什麼是商標?在美國,商標注冊和專利一樣,也是由美國專利商標局頒發的。專利通過賦予專利所有者的專有權(用於禁止他人製造、使用、銷售或許諾銷售專利產品)來防止他人未經許可復制產品,而商標則用於在產品的消費者中標識或突出產品。因此,商標與禁止產品復制毫無關系。那是專利所起的作用。 美國專利商標局對商標的定義是:生產者、經營者為使自已的商品與他人的商品相區別並標示商品來源而使用或者打算使用的文字、名稱、符號、圖形以及上述要素的組合。簡而言之,商標就是品牌的名稱。 同商標密切相關的有服務商標、集體商標和證明商標。就像商標區分產品來源一樣,服務商標用於區分服務的來源。集體商標是指團體或組織所使用的商標或服務商標。證明商標是商標擁有者以外的其他人所用的一種標志,用以證明使用者的商品或服務的質量、精度或其他品質。 什麼是著作權? 著作權對思想表達提供保護。與專利不同,專利保護創意本身,而著作權只保護對創意的表達。在前面討論的例子中,專利保護的是四條腿椅子的創意,而通過圖畫、照片和語言進行的有關該創意的表達,則可由著作權來保護。 作品必須是作者原創的,才有資格獲取著作權保護。要確定一件作品是否為作者原創,它必須符合以下兩個條件: 該作品必須由作者獨立完成,而非抄襲其他作品而來 必須具有一定程度上的創新。 如果作品不符合上面兩個條件,它就不能算作原創作品,也就沒有資格獲得著作權保護。不過,即使作品中包含一些非原創元素,它仍然可以獲得著作權保護。例如,如果作者以一種原創方式重新編排了非原創的元素,這種編纂工作仍會被視為原創,因而就有資格獲取著作權保護。裂變客網知識產權運營
根據作品創作的時間,著作權保護的期限自作品問世之日起,至作者死後70年終止。 有關更多信息,請查看下一頁上的鏈接。河北裂變客科技成果孵化器有限公司

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