導航:首頁 > 知識產權 > 辦案實用小全書知識產權

辦案實用小全書知識產權

發布時間:2021-06-21 22:04:02

知識產權是國外的研究論文可否報科技獎

研究生學位論文是研究生科研工作的全面總結,是描述其研究成果、代表其研究水平的重要學術文獻資料,是申請和授予相應學位的基本依據。論文撰寫應符合國家及各專業部門制定的有關標准,符合漢語語法規范。碩士學位論文的字數應控制在4萬左右,博士學位論文的字數應控制在8萬左右。為了保證學位論文質量,使研究生學位論文的撰寫工作規范化、標准化,特製定本規范。一、一般格式和順序學位論文由三部分組成:前置部分、主體部分、附錄部分。(一)前置部分1.封面:封面是論文的外表面,提供應有的信息,並起保護作用。論文除應有封面外還應有扉頁。2.聲明:包括「學位論文原創性聲明」和「學位論文知識產權聲明書」。3.中文摘要:論文第一頁為中文摘要,內容應包括研究目的、研究方法、成果和結論等,要突出本論文的新見解(碩士)和創造性成果(博士)。為了方便文獻檢索,應在摘要下方另起一行註明論文的關鍵詞(3-5個)。4.英文摘要:中文摘要後為英文摘要,內容為中文摘要的翻譯。5.目錄:應是論文的提綱,由論文的章、節、附錄、題錄等的序號、名稱和頁碼組成,另起一頁,排在摘要之後,章、節、條分別以1、1.1、1.1.2等數字依次標出。6.主要符號表:如果論文中使用了大量的符號、標志、縮略詞、專門計量單位、自定義名詞和術語等,應編寫成主要符號表。若上述符號和縮略詞使用數量不多,可以不設專門的符號表,而在論文中出現時加以說明。(二)主體部分1.引言(第一章):在論文正文前,內容包括該研究工作在國民經濟中的實用價值與理論意義、本研究主題范圍內國內外已有文獻的綜述、論文所要解決的問題等。2.正文:是學位論文的主體。內容一般包括理論分析、計算方法、實驗裝置和測試方法、經過整理加工的實驗結果的分析討論、與理論計算結果的比較、本研究方法與已有研究方法的比較等。論文中引用他人的觀點、數據、結論等,應在相應位置以上標的形式註明參考文獻號碼。3.結論(最後一章):結論是全文經過分析、推理、判斷和歸納形成的總觀點,應該明確、精練、完整、准確,要著重介紹研究生本人的獨立見解和創造性成果及其在本學科領域中的地位和作用。(三)附錄部分1.參考文獻:只列作者直接閱讀過、在正文中被引用過、正式發表的文獻資料。碩士論文參考文獻數量應不少於30篇,博士論文參考文獻數量應不少於100篇。參考文獻一律放在論文結論後,不得放在各章後。2.附錄:主要包括(1)正文內不便列出的冗長公式推導;便於他人閱讀的輔助性數學工具或表格;重復性數據、圖表;計算程序及說明;計算機軟體類設計驗收報告等。(2)在讀期間所發表的與學位論文內容相關的學術論文以及獲得的科研成果。3.致謝:致謝對象限於在學術方面對論文的完成有較重要幫助的團體和個人。

② 自學考試知識產權法的名詞簡答

知識產權法的名詞簡答暫時找不到,提供你《知識產權法》課程的復習指導,希望對你有用!

第一部份 課程考核說明
1.考核目的
考核學生對知識產權法的基本理論、基本概念和基本問題的理解能力和和案例分析能力。
2.考核方式
期末考試閉卷。
3.適用范圍、教材
本課程期末復習指導適用范圍為成人教育本科法學專業的選修課程。
考試命題的教材《知識產權法》,由黃勤南主編;中央廣播電視大學出版社出版;2003年7月第1版。
4.命題依據
本課程的命題依據是知識產權法課程的教學大綱、教材、實施意見。
5.考試要求
本課程的考試重點包括基本知識和應用能力兩個方面,主要考核學生對知識產權法的基本理論、基本概念和基本問題的理解能力和和案例分析能力。
6.考題類型及比重
考題類型及分數比重大致為: 單項選擇題(10%);多項選擇題(10%);名詞解釋題(20% ); 問答題(32%);論述題(14%)。案例分析題 (10%);

第二部份 期末復習重點范圍
密 封 線 內 不 要 答 題
第一編 知識產權法概論
第一章:知識產權概述
一、重點名詞
知識產權
二、一般掌握
1.知識產權的概念和特徵,重點掌握知識產權的法律性質。
第二章 知識產權法概述
1.一般掌握知識產權法的概念及調整對象
第二編 商標法
一、重點名詞
商標 馳名商標 證明商標
第一章 商標概述
一、一般掌握
1.商標與相鄰標記的區別,商標的分類。
第二章 商標保護制度的概述
一、一般掌握
1.我國《商標法》修訂的主要內容。
第三章 商標權
一、一般掌握
1.商標權的概念;
2.法律特徵和內容;
3.商標權的取得。
三、重點掌握
1.商標權取得的原則、方式;
2.商標權的終止。
第四章 商標注冊
一、一般掌握
1.國內和國際商標注冊的概念和程序;
2.商標注冊的原則和條件。
三、重點掌握;
1.運用申請注冊商標的要求、方法和程序注冊商標及變更注冊商標。
2.運用商標注冊的審查原則、對申請的審查、復審、商標異議、核准注冊及程序。
第五章 注冊商標爭議的裁定和注冊不當商標的撤消
一、一般掌握
1.注冊商標爭議的概念;
2.運用商標爭議裁定解決商標爭議;
3.注冊不當商標撤消程序與注冊商標爭議裁定程序、商標異議程序的區別。
第六章 注冊商標的續展與利用
一、一般掌握
1.注冊商標的有效期限及續展;
2.注冊商標轉讓的概念;
3.掌握並能運用注冊商標轉讓的制度;
4.注冊商標使用許可的概念和意義,
二、重點掌握
1.注冊商標使用許可的形式,並能夠運用注冊商標使用許可合同。
第七章 商標管理
一、一般掌握商標管理的概念;
1.注冊商標和未注冊商標的使用管理,集體商標、證明商標的使用管理;
2.商標印製管理。
第八章 商標權的保護
一、一般掌握
1.保護商標權的概念及保護范圍、方式;
2.商標侵權行為的法律責任;
3.對馳名商標的特別保護。
二、重點掌握;
1.運用商標侵權行為的概念和構成要件分析和解決實際問題;
2.我國商標侵權行為的表現形式和例外。
第三編 專利法
一、重點名詞:
專利權轉讓合同 專利實施許可合同 錄像製品 職務發明創造 外觀設計
第一章 概述
一、一般掌握
1.專利的概念;
2.專利權的性質;
3.專利制度的特點和作用。
第二章 專利權的客體
一、一般掌握
1.發明的概念、種類;
2.掌握實用新型的概念及其特徵;
3.實用新型與發明的區別;
掌握工業品外觀設計的概念、保護方式。
三、重點掌握
1.不授予專利權的內容。
第三章 授予專利權的實質條件
一、一般掌握
1.實質條件的概念及新穎性、創造性、實用性條件。
第四章 專利申請人和專利權人
一、一般掌握
1.專利申請人、專利權人的概念、范圍;
2.專利權的歸屬;
3.發明人、共同發明人的概念及其法律地位;
4.職務發明創造的概念和認定。
第五章 專利權人的權利和義務
一、重點掌握
1.專利權人的權利和義務;
2.職務發明人的權利。
第六章 專利申請與審批程序
一、一般掌握
1.專利申請的原則;
2.運用專利申請的程序、文件申請專利;
3.中國專利申請的審查及批准程序。
第七章 專利權的期限、終止和無效
一、一般掌握
1.專利權的期限、終止和無效的條件、程序和後果。
第八章 專利權的保護
一、重點掌握
1.專利權的保護范圍和對權利要求書的解釋規則;
2.專利侵權行為的概念及表現形態;
3.運用基本理論進行專利侵權判斷,專利侵權的法律責任。
第四編 著作權
一、重點名詞
展覽權 鄰接權 匯編作品 著作權的合理使用 著作權的法定許可使用
發行權
第一章 概述
一、一般掌握
1.著作權的概念;
2.法律特徵;
3.著作權法的基本原則。
第二章 著作權的客體
一、重點掌握
1.作品的含義及其構成;
2.作品的分類及不受著作權保護的對象。
第三章 著作權人及其權利
一、一般掌握
1.著作權的概念及其種類。
二、重點掌握
1.運用著作權人的權利;
2.著作權的保護期限。
第四章 著作權的歸屬行使
一、一般掌握著作權歸屬的一般原則及不同作品的著作權歸屬。
二、重點掌握
1.著作權的繼承及轉讓。
第五章 與著作權有關的權利
一、一般掌握
1.鄰接權的概念及法律特徵,
二、重點掌握
1.表演者權的概念及權利和義務內容;
2.錄音錄像製作者權的概念及權利義務內容;
3.廣播電視組織的權利、出版者的權利和義務。
第六章 對著作權的利用和限制
一、一般掌握著作權許可使用的概念,主要條款;
2.作品合理使用的概念及條件;
3.法定許可使用作品的情形。
第七章 著作權的行政管理和集體管理
一、一般掌握
1.著作權集體管理機構的性質、作用和任務。
第八章 著作權的保護和執法措施
一、一般掌握
1.運用著作權侵權行為的理論和構成要件,分析和解決著作權侵問題;
2.著作權侵權的民事責任;
3.著作權侵權處罰的條件和方式;
4.侵犯著作權的刑事責任;
5.對侵犯著作權行為的執法措施。
第九章 計算機軟體的法律保護
一、一般掌握
1.計算機軟體著作權的主體、客體、內容和權利歸屬。
第五編 其他知識產權保護制度
一、重點名詞
不正當競爭 平行進口 商業詆毀行為
第一章 反不正當競爭的權利
一、 一般掌握
1.不正當競爭的概念和特徵;
2.反不正當競爭與知識產權的關系。
第二章 植物新品種權
一、一般掌握
1.品種權的取得及其內容;
2.品種權的申請和審批。
第三章 地理標志權
一、一般掌握
1.侵犯地理標志權的法律責任。
第四章 商業秘密權
一、一般掌握
1.商業秘密的概念和構成條件;
2.商業秘密的范圍;
3.商業秘密權的法律性質和特徵;
4.侵犯商業秘密的法律責任

第三部分 綜合練習題
一、單項選擇題
1、根據《著作權法》的規定,其他著作權人,是指除( )以外,其他依法享有著作權的公民、法人、非法人單位或者國家。
A、著作權人 B、作者
C、著作權主體 D、著作權繼授主體
2、在眾多類型的出版者中,根據有關的法律規定,只有( )對其所出版的作品擁有法定的專有出版權
A、報紙出版者 B、期刊出版者
C、圖書出版者 D、多媒體出版者
3、( )主管全國的與著作權有關的管理工作。
A、全國人大常委會 B、國務院
C、法院 D、國務院設立著作權行政管理部門
4、《伯爾尼公約》將作者的( )列為保護的著作財產權的首位。
A、復制權 B、廣播權 C、翻譯權 D、公開表演權
5、我國著作權立法始於清朝未年,( )年頒布了歷史上第一部著作權法《大
清著作權律》。
A、1899年 B、1919年
C、1910年 D、1905年
6、我國《著作權法》規定,著作權的取得採用( )原則。
A、自動取得 B、注冊取得
C、登記取得 D、發表取得
7、不屬於著作財產權的有( )。
A、發表權 B、復制權
C、表演權 D、匯編權
8、我國對外國實用藝術作品的保護期,從該作品( )起25年。
A、完成 B、發表
C、使用 D、登記
9、著作權屬於法人或非法人單位的,法人或非法人單位變更或終止後,其作品的使用權和獲得報酬權在法律規定的保護期內,且沒有承受其權利和義務的法人或非法人單位的,該著作權由( )享有。
A、著作權行政管理部門 B、作者
C、國家 D、該法人或非法人單位的原上級主管部門
10、( )主管全國的與著作權有關的管理工作。
A、全國人大常委會 B、國務院
C、法院 D、國務院設立著作權行政管理部門
11、世界上最早對發明創造給予專利保護的法規是( )頒布的。
A、1474年威尼斯 B、1475年威尼斯
C、1474年英國 D、1475年英國
12、( )是著作財產權的一項最基本的權利。
A、復制權 B、發行權
C、匯編權 D、表演權
13、在我國,作品自創作完成後( )內未發表的,著作權法不再提供保護。
A、50年 B、30年
C、20年 D、10年
14、中國公民、法人或非法人單位的作品,其著作權從( )之日起產生。
A、首次發表 B、首次出版
C、創作完成 D、首次公開
15、( )不受我國《著作權法》保護。
A、口述作品 B、曲藝作品
C、歷法、數表 D、地圖
16、不屬於著作人身權的有( )。
A、發表權 B、修改權
C、保護作品完整權 D、復制權
17、( )是電影等視聽作品的作者。
A、導演 B、編劇
C、作詞人 D、攝影人
18、依據我國《著作權法》規定,( )永久受法律保護。
A、修改權 B、復制權
C、演繹權 D、發行權
19、1904年,清政府頒布了我國歷史上第一部商標法規,即( )。
A、《商標法》 B、《商標注冊暫行條例》
C、《商標注冊試辦章程》 D、《商標管理條例》
20、根據新修改的《商標法》的規定,( )可以作為商標使用。
A、本商品的通用名稱 B、公眾知曉的外國地名
C、縣級以上行政區劃的地名 D、具有其他含義的地名
21、在我國,在商標注冊時實行( )確定商標專用權的歸屬。
A、先申請原則 B、先申請原則,附以先使用原則
C、先使用原則 D、先使用原則,附以先申請原則
22、商業誹謗行為侵害的客體是競爭對手的( )。
A、商業機密 B、商業利益
C、商品質量 D、商業信譽
23、我國商標注冊申請以( )。
A、申請在先為原則 B、使用在先為原則
C、申請在先原則為主導,使用在先原則為補充
D、使用在先原則為主導,申請在先原則為補充
24、《世界版權公約》主要是由( )發起簽署的版權保護的國際公約。
A、英國 B、法國
C、中國 D、美國
25、在我國,注冊商標在期滿前6個月內沒申請續展注冊的,可以給予( )
的寬展期。
A、9個月 B、8個月
C、7個月 D、6個月
26、注冊商標連續3年停止使用的,由商標局責令( )其注冊商標。
A、責令限期改正 B、責令限期改正或撤銷
C、責令限期改正和撤銷 D、撤銷
27、我國商標法規定,本國的商標注冊申請人不包括( )。
A、法人 B、個體工商戶
C、個人合夥 D、所有自然人
28、我國( )為馳名商標的認定機構。
A、國務院 B、地方人民政府
C、國家工商行政管理局 D、國家稅務機構
29、我國專利法規定,用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上的( ),可以作為一件申請提出。
A、發明 B、專利 C、實用新型 D、外觀設計
30、我國《專利法》規定,對實用新型和外觀設計專利的申請進行( )。
A、實質審查 B、形式審查
C、形式審查和實質審查 D、形式審查或實質審查
31、我國對發明專利權的保護期限為20年,自專利( )之日起計算。
A、使用 B、申請
C、授予 D、發明
32、我國專利法規定的實用新型專利權和外觀設計專利權的保護期為自該專利申請之日起( )年。
A、20年 B、15年
C、5年 D、10年
33、( )是第一個保護工業產權的國際公約。
A、《伯爾尼公約》 B、《保護工業產權巴黎公約》
C、《世界版權公約》 D、《羅馬公約》
34、實用新型和外觀設計專利( )。
A、採用登記制 B、主要採用登記制
C、採用早期公開延遲審查制 D、主要採用早期公開延遲審查制
35、保護工業產權巴黎公約的基本原則不包括( )。
A、國民待遇原則 B、優先權原則
C、獨立保護原則 D、自動保護原則
36、專利申請中,一份申請的權利要求中,應當有( )獨立權利要求。
A、一項 B、兩項
C、兩項以上 D、至少一項
37、我國法律規定,發明專利和實用新型專利的優先權期為( )。
A、3個月 B、6個月
C、9個月 D、12個月
38、( )是授予專利的最基本的積極條件之一。
A、創造性 B、實用性
C、新穎性 D、適用性
39、保護工業產權巴黎公約的基本原則不包括( )。
A、國民待遇原則 B、優先權原則
C、獨立保護原則 D、自動保護原則
二、多項選擇題
1、著作人身權包括( )。
A、復制權 B、播放權 C、發表權 D、修改權
2、我國,視聽作品的作者包括( )等人。
A、導演 B、編劇
C、表演者 D、錄音製品製作者
3、下列( )是受我國著作權法保護的作品。
A、法律 B、時事新聞
C、口述作品 D、戲劇作品
4、以知識產品的消費方式為標准,將知識產權劃分為( )。
A、創造性智力成果權 B、工商業標記權
C、著作權 D、工業產權
5、美術作品包括( )。
A、繪畫 B、書法
C、雕塑 D、建築
6、表演者的人身權利有( )。
A、對表演錄音、錄像 B、許可他人從現場直播其表演
C、表明表演者身份 D、表演形象不受歪曲
7、著作權轉讓的特點有( )。
A、著作權的轉讓,並非作品原件物權的轉讓
B、著作權的轉讓與著作權許可使用有著嚴格的區別
C、著作權轉讓的權利內容可以有多種選擇
D、轉讓著作財產權的行為,應當視為著作人身權同時行使完畢
8、我國《專利法》規定了( )等專利。
A、科學發現 B、發明
C、外觀設計 D、實用新型
9、不能授予專利的有( )。
A、智力活動的規則和方法 B、疾病診斷和治療方法
C、動物和植物品種 D、用原子核變方法獲得的物質
10、在我國,( )不進行實質審查。
A、實用新型 B、外觀設計
C、適用新型 D發明
11、專利法規定的「新穎性」是指在申請日前沒有同樣的發明或者實用新型( )
A、在國外出版物上公開發表過 B、在國內出版物上公開發表過
C、在國內公開使用過 D、以其他方式為公眾所知
12、我國專利法規定,屬於一個總的發明構思的兩項以上的( ),可
以作為一件申請提出。
A、發明 B、專利 C、實用新型 D、外觀設計
13、依照商標的使用對象,可將商標分為( )。
A、商品商標 B、服務商標 C、平面商標 D、立體商標
14、《反不正當競爭法》規定,在商品上引人誤解的表示行為包括( )。
A、冒用認證標志的行為 B、偽造產地的行為
C、對商品質量作引人誤解的虛假表示 D、偽造名優標志的行為
15、在我國不能用作商標標志的有( )。
A、本商標通用的名稱和圖形
B、帶有民族歧視性的標志
C、誇大宣傳並帶有欺騙性的標志
D、縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名
16、( )可導致注冊商標撤銷。
A、依法改變注冊商標的文字、圖形或者其組合
B、依法改變注冊商標的注冊人名稱、地址或者其他注冊事項
C、自行轉讓注冊商標 D、粗製濫造,以次充好,欺騙消費者
17、目前,世界上商標確權終審制度主要有( )。
A、最高權利機關終審制 B、行政終審制
C、司法終審制 D、司法與行政的混合終審制
18、目前各國立法規定,商標權的取得制度可分為( )的制度。
A、使用制度 B、注冊制度
C、使用與注冊混合的制度 D、其他制度
19、《世界版權公約》有( )基本原則。
A、國民待遇 B、獨立保護
C、非自動保護 D、自動保護
20、著作權轉讓的特點有( )。
A、著作權的轉讓,並非作品原件物權的轉讓
B、著作權的轉讓與著作權許可使用有著嚴格的區別
C、著作權轉讓的權利內容可以有多種選擇
D、轉讓著作財產權的行為,應當視為著作人身權同時行使完畢

三、名詞解釋題
知識產權 知識產權的地域性 匯編作品 著作權 著作權的合理使用
著作權的法定許可使用 展覽權 錄像製品 商標權 商標 馳名商標
證明商標 專利實施許可合同 商業詆毀行為 鄰接權 專利權轉讓合同 發行權
不正當競爭 外觀設計 平行進口 職務發明創造 獨占實施權 侵犯商業秘密行為
四、簡答題
1、具備哪些條件的作品才能確定為合作作品?
2、職務作品應具備哪些條件?2
3、著作權法所保護的作品應當具備幾方面的條件?
4、簡述兩個或多個作者合作完成的作品,其著作權的歸屬和行使。
5、我國專利法規定,在申請日前6個月內發生的,不喪失新穎性的情況有哪些?
6、在我國專利權人享有哪些權利?
7、專利權人的義務有哪些?
8、外觀設計的特點。
9、商標的功能有哪些?
10、發明的特點是什麼
11、在我國職務發明創造中,執行本單位任務所完成的發明創造有哪幾種情況?
12、我國商標注冊申請的審查程序有哪些?
13、商標權的主要內容有哪些?
14、商業秘密的構成要件是什麼?
15、依照《巴黎公約》要求專利申請優先權須具備的條件。
16、假冒作為的構成要件。
17、保護工業產權巴黎公約的基本原則。
18、簡述商標注冊人享有哪些權利。
19、簡述專利侵權行為的概念及其民事法律責任。
20、簡述申請注冊的商標應當具備的條件。

五、論述題
1、我國著作權法關於職務作品著作權的規定。
2、論述我國不受著作權法保護的對象
3、論述我國專利法中實用新型和發明的異同
4、論述商標專有使用權與商標禁止權在效力范圍方面有什麼不同
5、試分析簽訂注冊商標使用許可合同的重要性,你認為應包括哪些主要條款,注意哪些問題。
六、案例分析題
1、著名畫家張某創作的一幅畫《荷花圖》,在一次慈善拍賣中賣給了趙某。後來,趙某應某展覽館的請求,將該幅畫送到該展覽館展覽。在展覽中,某出版社見到此畫,便與趙某協商並達成協議,約定由出版社將此畫復制製成年歷發行,趙某由此提成發行收入的15%。此年歷發行後被張某發現,張某提出異議。
問題:(1)此畫的著作權應屬於誰所有?
(2)趙某能否將此畫送去展覽,能否將復制製成年歷發行並收取報酬?為什
么?
2、A廠於1993年7月3日成功研製出一種漏電觸電保護產品,並於7月25日進行了小批量試產,銷路較好。於是,A廠於同年9月1日向中國專利局提出專利申請。B公司於1993年8月20日向中國專利局提出漏電保護器專利申請。經專利局審查,兩種漏電觸電保護裝置的構想、結構、性能相同或相近,於是,確定B公司的專利申請,並予以公告,同時駁回了A廠的專利申請。B公司獲得專利申請後,立即提出A廠繼續生產該類產品是侵權行為,要求A廠立即停止生產,並賠償其損失。
問:1、該專利申請依法應當核准授予A廠還是B公司?為什麼?
2、A廠繼續生產是否構成對B公司的專利侵權?為什麼?
3、A酒廠為了改善生產經營形象,擬推出一種新酒,新酒的名稱取材於一著名的歷史傳說。為進行前期宣傳工作,該廠發現著名畫家B曾就該歷史傳說創作的一副畫,正好可以將其印刷於宣傳品上,為推出該酒的前期宣傳助陣,該廠在徵得畫家同意並支付一定費用後,將該畫印刷於前期宣傳品上進行宣傳。由於宣傳策略對路,加上名畫效應,該酒在附近幾個省市已成為知名品牌。酒廠於是將該畫作為新酒的裝潢推出,使該酒的營銷形勢看好,銷量愈來愈大。B畫家認為A酒廠未經其同意將該畫用於新酒裝潢,侵犯了自己權利。為此B畫家對A酒廠提起侵權訴訟。
問:A酒廠是否侵犯B畫家的權益?為什麼?
4、甲廠生產某食品的歷史以久,由於其食品的口味好,加上食品的裝潢很受人喜愛,該食品在附近幾個省市成為知名品牌。乙廠看到此形勢,也用該食品的裝潢,推出一種新食品。新食品名稱與甲廠的不同,但普通消費者對此卻容易發生誤解,以為是同一廠家的產品。由此,甲廠的銷售受到一定的沖擊。
問:(1)乙廠是否侵犯甲廠的商標權?為什麼?
(2)甲廠應如何維護自己的權益?
5、王某在黑龍江省齊齊哈爾市於1990年4月11日向中國專利局受理處郵寄名為「保溫鞋」的實用新型申請文件,郵戳日期為1990年4月1日,中國專利局受理處收到該文件的日期為1990年4月6日。李某在北京於1990年4月2日向中國專利局受理處直接遞交一份與王某同樣的發明創造的專利申請文件,也名為「保溫鞋」的實用新型專利申請。
問:如何處理?為什麼?

③ 申請實用新型專利要交多少官費

1、目前實用新型專利的官費,無費減備案或費減備案不合格的情況下,是1305元;費減備案合格的情況下是370元。

2、無費減備案或費減備案不合格:申請費:500元;第一年年費:600元;專利登記費:150元;印花稅:5元;專利公告、公布印刷費:50元。500+600+150+5+50=1305元。

3、費減備案合格:申請費:75元(減免85%,500×15=75);第一年年費:90元(減免85%,600×15=90);專利登記費:150元(不減免);印花稅:5元(不減免);專利公告、公布印刷費:50元(不減免)。共計75+90+150+5+50=370元。

(3)辦案實用小全書知識產權擴展閱讀:

1、國務院制定的專利法實施細則第90條規定:"向國務院專利行政部門申請專利和辦理其他手續時,應當繳納下列費用:

(一)申請費、申請附加費、公布印刷費;

(二)發明專利申請實質審查費、復審費;

(三)專利登記費、公告印刷費、申請維持費、年費;

(四)著錄事項變更費、優先權要求費、恢復權利請求費、延長期限請求費、實用新型專利檢索報告費;

(五)無效宣告請求費、中止程序請求費、強制許可請求費、強制許可使用費的裁決請求費。

2、收取專利費用種類:國家知識產權局專利局根據工作需要,確定代辦處收取專利費用的種類如下:

1.三種專利申請費(發明專利申請含文印費)

2.專利申請附加費(說明書附加費、權利要求附加費)

3.發明專利請求實質審查費

4.專利登記費(含印花稅)

5.三種專利年費

6.三種專利年費的滯納金

7.專利恢復權利請求費發明專利請求實質審查費與申請費同時交納、專利恢復權利請求費與申請費或年費同時繳納時,代辦處可以收取;作為中間費用單獨繳納時,代辦處不予收取。

④ 企業法律顧問實務全書的圖書目錄

前言
第一章 企業設立業務
第一節 概述
一、出資協議
二、合營合同與合夥協議
三、公司資本制度
四、新《公司法》關於公司資本方面的修改
第二節 企業設立的相關法律問題
一、關於出資的若干法律問題
二、出資協議書中的法律問題
三、合資企業合同中的法律問題
四、合營企業與合作企業的比較
五、有限合夥型私募基金的法律問題
第三節 企業設立的程序
一、有限責任公司應具備的基本條件
二、有限責任公司的登記管轄
三、注冊成立有限公司的程序
四、如何辦理名稱預先登記(預核准)
五、有限責任公司設立登記應提交的文件、證件
六、中外合資經營企業的設立
七、有限合夥型私募基金的設立
第四節 企業設立中的法律文件
一、公司登記流程圖
二、企業設立登記申請書(全套)
三、北京市企業登記前置許可項目目錄(2008年第一版)
四、北京市企業登記後置審批項目目錄
五、不予登記注冊項目
六、各類公司注冊資本對比表
七、法律、行政法規規定的最低注冊資本(金)限額表
八、規章、規范性文件規定的注冊資本(金)的最低限額表
九、國際貨運代理等企業法人注冊資本(金)的最低限額
十、《出資協議》
十一、《中外合資經營企業合同》
十二、《有限合夥(私募基金)協議》
十三、《出資確認書》(有限合夥型私募基金)
十四、《委託協議》(律師代查工商專用)
第二章 企業治理業務
第一節 概述
一、公司治理的內涵
二、新《公司法》對公司治理的影響
三、中國公司治理的主要缺陷
四、公司治理中的律師作用
第二節 企業治理中的法律問題
一、股權結構與公司治理
二、股權激勵與公司治理
三、股東(大)會制度與公司治理
四、董事會制度與公司治理
五、獨立董事制度與公司治理
六、監事制度與公司治理
七、債權人與公司治理
八、公司章程與公司治理
九、企業集團治理與母子公司體制
十、有限合夥制私募基金的治理結構說明
第三節 律師承辦公司治理與股權激勵業務指引
第四節 企業治理中的法律文件
一、各類公司組織機構對比表
二、「同股同權」問題對比表
三、《有限責任公司章程》
四、《股份有限公司章程》
五、《企業集團章程》
六、《股東會議事規則》
七、《董事會議事規則》
八、《監事會議事規則》
九、《總經理工作制度》
十、《某股份有限公司股權激勵制度》(全套文件)
十一、《期股方案》
第三章 合同審查製作業務
第一節 概述
一、合同相關基本概念
二、合同的形式
三、合同的分類
四、合同的條款
第二節 合同審查製作實務技巧
一、問清路再走
二、窮盡法規
三、虛心借鑒與求教
四、小心意向書
五、實用性第
六、首頁「貴如油」
七、甲方、乙方最適用
八、法人之誤
九、善用「鑒於
十、權利、義務條款並非必須
十一、爭議解決方式約定明確
十二、明確風險轉移點
十三、生效條款要明確
十四、合同變更
十五、嚴謹措辭
十六、細節上顯功夫
十七、主合同與擔保合同
十八、合同的電子化管理
第三節 律師承辦合同審查製作業務指引
第四節 法律顧問服務工作規范
第五節 法律顧問案卷的歸檔文件
一、顧問單位通訊錄
二、文件總目錄
三、工作記錄單
四、顧問單位法律服務工作記錄
五、給顧問單位的工作匯報
六、郵箱測試文件(對第一次簽約客戶)
七、法律服務合同目錄(律師內部使用)
八、自留副卷目錄(律師內部使用)
九、辦案小結(律師內部使用)
十、顧問單位合同專項審核統計表
十一、顧問單位法律服務評價表(律師事務所使用)
第四章 勞動合同關系處理業務
第一節 概述
一、勞動合同的概念和主要條款
二、勞動關系的構成
三、勞務等易混淆問題的分析
四、常用勞動法律法規使用指引
第二節 勞動合同相關法律問題
一、勞動者簽訂勞動合同時的特別注意事項
二、用人單位簽訂勞動合同時的特別注意事項
三、勞動合同的無效及爭議解決
四、變更勞動合同有關法律問題
五、解除勞動合同有關法律問題
第三節 勞動合同配套協議的法律問題
一、保密協議
二、競業限制協議
三、培訓協議
第四節 國企改制中的勞動關系處理
一、國企改制對職工利益的影響
二、國企改制中的職工安置
三、國企改制中職工利益保護的問題與對策
第五節 勞動合同相關的法律文件
一、《勞動合同書》(含續訂、變更/解除頁)
二、《員工手冊》(目錄)
三、《保密協議》
四、《競業限制協議》
五、《培訓協議》
六、《試用期聘用條件》
七、《勞務合同書》
第五章 知識產權業務
第一節 概述
一、知識產權的概念和范圍
二、知識產權的特徵
三、知識產權法的概念、體系及地位
四、知識產權業務的類型
第二節 知識產權取得
一、專利權的取得
二、商標權的取得
三、著作權的登記
第三節 知識產權取得的異議
一、專利無效宣告程序
二、商標權取得的異議
第四節 知識產權的利用
一、專利的實施許可及轉讓
二、商標的使用許可及轉讓
……
第六章 房地產業務
第七章 國企改制與產權轉讓
第八章 投資並購
第九章 企業解散
第十章 稅收管理
第十一章 民事訴訟法律風險防範
第十二章 企業及高管的刑事法律風險防範
參考文獻
……

⑤ 知識產權第一部分(只需要概念背書用)

第五部分 知 識 產 權
一、知識產權概述
(一)知識產權的概念與特徵知識產權,概括的說是指公民、法人或者其他組織對其在科學技術和文學藝術等領域內,主要基於腦力勞動創造完成的智力成果所依法享有的專有權利。 廣義概念上的知識產權包括下列客體的權利:文學藝術和科學作品,表演藝術家的表演以及唱片和廣播節目,人類一切領域的發明,科學發現,工業品外觀設計,商標,服務標記以及商品名稱和標志,制止不正當競爭,以及在工業、科學、文學和藝術領域內由於智力活動而產生成果的一切權利。 狹義概念上的知識產權只包括版權、專利權、商標權、名稱標記權、制止不正當競爭,而不包括科學發現權、發明權和其他科技成果權。 知識產權的特點 (1)知識產權是一種無形財產。 (2)知識產權具備專有性的特點。 (3)知識產權具備時間性的特點。 (4)知識產權具備地域性的特點。 (5)大部分知識產權的獲得需要法定的程序,比如,商標權的的獲得需要經過登記注冊。
(二)知識產權的分類
1.著作權與工業產權著作權,又稱為版權,是指自然人,法人或者其他組織對文學,藝術或科學作品依法享有的財產權利和人身權利的總稱。著作財產權是無體財產權,是基於人類智慧所產生之權利,故屬智慧財產權,是知識產權的一種。著作權自作品創作完成之日起產生。工業產權,是指人們依法對應用於商品生產和流通中的創造發明和顯著標記等智力成果,在一定地區和期限內享有的專有權。按照《保護工業產權巴黎公約》的規定,工業產權包括發明、實用新型、外觀設計、商標、服務標記、廠商名稱、貨源標記、原產地名稱以及制止不正當競爭的權利,我國,工業產權主要是指商標專用權和專利權。
2.創造性智力成果權與工商業標記權知識產權是基於創造性的智力成果和工商業標記依法產生的權利的統稱。
(三)知識產權的保護對象知識產權所保護的對象,大部分是智力活動所創造的成果,即通常所說的智力成果,如文學藝術和科學作品新產品新方法的發明創造。
二、著作權
(一)著作權的概念著作權,又稱為版權,是指自然人,法人或者其他組織對文學,藝術或科學作品依法享有的財產權利和人身權利的總稱。著作財產權是無體財產權,是基於人類智慧所產生之權利,故屬智慧財產權,是知識產權的一種。著作權自作品創作完成之日起產生。
(二)著作權的取得著作權的取得,也稱著作權的產生,一般指著作權產生的法律事實和法律形式,具體而言就是著作權因什麼原因產生和符合什麼形式產生。著作權的取得制度各國著作權法規定的並不相同,概括起來主要是兩種,一種是自動取得制度,另一種是登記取得制度。所謂登記取得,即著作權的取得以著作權人向相關著作權管理機構辦理登記手續為要件;所謂自動取得,即著作權的取得以作者創作完成作品為要件,無需辦理上述相關登記手續。
1.取得著作權的實質性條件
(1)作品的概念著作權法所稱作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式復制的智力成果。
(2)作品的分類著作權法中下列作品的含義:
(一)文字作品,是指小說、詩詞、散文、論文等以文字形式表現的作品;
(二)口述作品,是指即興的演說、授課、法庭辯論等以口頭語言形式表現的作品;
(三)音樂作品,是指歌曲、交響樂等能夠演唱或者演奏的帶詞或者不帶詞的作品;
(四)戲劇作品,是指話劇、歌劇、地方戲等供舞台演出的作品;
(五)曲藝作品,是指相聲、快書、大鼓、評書等以說唱為主要形式表演的作品;
(六)舞蹈作品,是指通過連續的動作、姿勢、表情等表現思想情感的作品;
(七)雜技藝術作品,是指雜技、魔術、馬戲等通過形體動作和技巧表現的作品;
(八)美術作品,是指繪畫、書法、雕塑等以線條、色彩或者其他方式構成的有審美意義的平面或者立體的造型藝術作品;
(九)建築作品,是指以建築物或者構築物形式表現的有審美意義的作品;
(十)攝影作品,是指藉助器械在感光材料或者其他介質上記錄客觀物體形象的藝術作品;
(十一)電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品,是指攝制在一定介質上,由一系列有伴音或者無伴音的畫面組成,並且藉助適當裝置放映或者以其他方式傳播的作品;
(十二)圖形作品,是指為施工、生產繪制的工程設計圖、產品設計圖,以及反映地理現象、說明事物原理或者結構的地圖、示意圖等作品;
(十三)模型作品,是指為展示、試驗或者觀測等用途,根據物體的形狀和結構,按照一定比例製成的立體作品。
2.取得著作權的程序性條件《著作權法》規定 中國公民、法人或者其他組織的作品,不論是否發表,依照本法享有著作權。著作權自作品創作完成之日起產生。
3.不受著作權法保護的對象
(1)情形不適用於著作權法的對象(著作權法第五條)。主要包括: (1)法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文 (2)時事新聞 (3)歷法、數表、通用表格和公式。 著作權人行使著作權,不得違反憲法和法律,不得損害公共利益。國家對作品的出版、傳播依法進行監督管理。
(2)原因從法律性和公益性等角度回答。
(三)著作權的主體
1.作者與著作權人著作權人包括:
(一)作者;
(二)其他依照著作權法享有著作權的公民、法人或者其他組織。注意:作者不一定是作品的著作權人。如職務作品中員工利用職務完成的作品,著作權人為公司。
2.特殊類型作品的著作權歸屬合作作品,兩個以上作者合作創作的作品,著作權由合作作者共同享有,合作作者之間另有約定的除外。合作作品可以分割使用的,作者對各自創作的部分可以單獨享有著作權,但行使著作權時不得侵犯合作作品整體的著作權。委託作品,受託人和委託人可以自行約定著作權的歸屬。在當事人沒有特別約定的情況下,法律規定著作權屬於受託人。演繹作品是指改編、翻譯、注釋、整理已有作品而產生的作品。我國著作權法第12條規定:「改編、翻譯、注釋、整理已有作品而產生的作品,其著作權由改編、翻譯、注釋、整理人享有,但行使著作權時,不得侵犯原作品的著作權。編輯作品是對若干單獨的作品或其他材料進行選擇、編輯而形成的作品,如選集、期刊、報刊、網路全書等。根據我國著作權法及著作權法實施條例的規定,編輯作品著作權的歸屬及行使應遵守以下規則:
1、編輯作品由編輯人享有著作權。編輯人可以是自然人,也可以是法人或非法人單位。由法人或非法人單位組織人員進行創作,提供資金或資料等創作條件,並承擔責任的網路全書、辭書、教材、大型攝影畫冊等編輯作品,其整體著作權歸法人或非法人單位所有。2、編輯人行使著作權時,不得侵犯原作品的著作權。即編輯人進行編輯創作時,如涉及的是著作權作品,必須經原作品著作權人的同意,並向其支付報酬。3、編輯作品中可以單獨使用的作品的作者有權單獨行使其著作權。因此,編輯作品作為一個整體,其著作權歸編輯人享有,但其中可以獨立存在、單獨使用的作品,其著作權由該作品的作者享有。影視作品著作權的歸屬
我國《著作權法》規定:「電影、電視、錄像作品的導演、編劇、作詞、作曲、攝影等作者享有署名權,著作權的其他權利由製作電影、電視、錄像作品的製片者享有。電影、電視、錄像作品中劇本、音樂等可以單獨使用的作品的作者有權單獨行使著作權。」依一般原理,影視作品的著作權屬於作者,但是影視作品的作者眾多,有導演、編劇、作詞、作曲、攝影等,並且除去音樂、劇本或美術作品外,大多數作者的創作不可分割地融進同一表現形式中,因而這些作者無法單獨行使著作權。我國著作權法規定法定分享轉讓制,既由導演、編劇、作詞、作曲等作者將其著作權保留署名權,其他權利轉歸製片者享有。而在其中可有單獨使用的作品時,又實行雙層著作權的分配方式。匿名作品著作權的歸屬
匿名作品,或稱作者身份不明的作品,是指作者隱去姓名,其中包括不具名或不寫明其真實姓名的作品。我國著作權法對匿名作 品同其他作品一樣實行保護。著作權法實施條例規定:「作者身份不明的作品,由作品原件的合法持有人行使除署名權以外的著作權。作者身份確定後,由 作者或者繼承人行使著作權。」美術作品著作權的歸屬
對於美術作品著作權的權利歸屬,我國《著作權法》規定:「美術等作品所有權的轉移,不視為作品著作權的轉移,但美術作品原件的展覽權由原件所有人享有。」但著作權中的財產權包括有展覽權,美術作品的原件所有權轉移後,其展覽權應歸誰所有?對此,從實際出發,並遵守國際慣例,我國《著作權法》規定:美術作品原件的展覽權由原件所有人享有,即指公開展出的權利歸原件所有人享有,獲取得作品原件的人雖然不享有作品的全部 著作權,但享有其中的展覽權。
(四)著作權的內容
1.著作人身權著作人身權是指作者通過創作表現個人風格的作品而依法享有獲得名譽、聲望和維護作品完整性的權利。該權利由作者終身享有,不可轉讓、剝奪和限制。作者死後,一般由其繼承人或者法定機構予以保護。根據我國《著作權法》的規定,著作人身權包括:發表權,即決定作品是否公布於眾的權利;署名權,即表明作者身份,在作品上署名的權利;修改權,即修改或者授權他人修改作品的權利;保護作品完整權,即保護作品不受歪曲、篡改的權利。
2.著作財產權指作者及傳播者通過某種形式使用作品,從而依法獲得經濟報酬的權利。(1)使用權 具體包括以下內容: 1.復制權,即以印刷、復印、拓印、錄音、錄像、翻錄、翻拍等方式將作品製作一份或者多份的權利。這是著作財產權中最基本、最重要的權利。 2.發行權,即以出售或者贈與方式向公眾提供作品的原件或者復製件的權利。 3.出租權,即有償許可他人臨時使用電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品、計算機軟體的權利,計算機軟體不是出租的主要標的的除外。 4.展覽權,即公開陳列美術作品、攝影作品的原件或者復製件的權利。 5.表演權,即公開表演作品,以及用各種手段公開播送作品的表演的權利。公開表演作品被稱為現場表演或直接表演;用各種手段公開播送作品的表演被稱為機械表演或間接表演,如酒店、咖啡館等經營性單位未經許可播放背景音樂就可能侵犯音樂作品的機械表演權。 6.放映權,即通過放映機、幻燈機等技術設備公開再現美術、攝影、電影和以類似攝制電影的方法創作的作品等的權利。 7.廣播權,即以無線方式公開廣播或者傳播作品,以有線傳播或者轉播的方式向公眾傳播廣播的作品,以及通過擴音器或者其他傳送符號、聲音、圖像的類似工具向公眾傳播廣播的作品的權利。 8.信息網路傳播權,即以有線或者無線方式向公眾提供作品,使公眾可以在其個人選定的時間和地點獲得作品的權利。 9.攝制權,即以攝制電影或者類似攝制電影的方法將作品固定在載體上的權利。 10.改編權,即改編作品,創作出具有獨創性的新作品的權利。 11.翻譯權,即將作品從一種語言文字轉換成另一種語言文字的權利。 12.匯編權,即將作品或作品的片段通過選擇或者編排,匯集成新作品的權利。 13.應當由著作權人享有的使用作品的其他權利。(2)許可使用權是指著作權人依法享有的許可他人使用作品並獲得報酬的權利。使用他人作品,應當同著作權人訂立許可使用合同,但屬於法定使用許可情形的除外。(3)轉讓權是指著作權人依法享有的轉讓使用權中一項或多項權利並獲得報酬的權利。(4)獲得報酬權是指著作權人依法享有的因作品的使用或轉讓而獲得報酬的權利。
(五)著作權的行使和限制
1.著作權的行使方式著作權人直接使用、獲得轉讓後使用、受許可後使用等。
2.著作權的限制
(1)著作權的保護期限著作權的保護期限,是指著作權受法律保護的時間界限或者說是著作權的有效期限。在著作權的期限內,作品的著作權受法律保護;著作權期限屆滿,就喪失著作權,該作品便進入公共領域,不再受法律保護。著作財產權的保護期是有限制的,根據著作權主體和作品性質不同,其保護期限有所區別:
(一)作品的作者為公民,其著作財產權的保護期為作者有生之年加死亡後50年。作者死亡後,其保護期以作者死亡後次年的1月1日開始計算,第50年的12月31日保護期屆滿。
(二)法人、非法人單位的作品,著作權(署名權除外)由法人或者非法人單位享有的職務作品,其發表、使用權和獲得報酬權的保護期為50年,但作品自創 作完成後50年內未發表的,著作權法不再予以保護。
(三)電影、電視、錄像作品的發表權、使用權和獲得報酬權以及攝影作品著作權的保護期為50年,截止於作品首次發表後第50年的12月31日,但作品 自創作完成後50年內未發表的,其著作權不再受保護。
(四)合作作品發表權、使用權和獲得報酬權的保護期為作者終生加死亡後50年,但50年的計算以合作作者中最後死亡的作者的死亡時間為起算點。
(五)作者身份不明的作品,其使用權和獲得報酬權的保護期為50年,截止於作品首次發表後第50年的12月31日。但作者身份一經確定,則適用著作權法的一般規定。
(六)圖書出版單位的專有出版權。合同約定,圖書出版者享有專有出版權的期限,不得超過10年,合同期滿可以續簽。
(七)錄音、錄像作品使用權和獲得報酬權的保護期為50年,截止於該作品首次出版後第50年的12月31日。
(八)廣播、電視節目使用權和獲得報酬權的保護期為50年,截止於播放後第50年的12月31日。
(2)合理使用我國著作權法規定了12種合理使用的方式:1.為個人學習、研究或欣賞,使用他人已經發表的作品; 2.為介紹、評論某一作品或者說明某一問題,在作品中適當引用他人已經發表的作品; 3.為報道時事新聞,在報紙、期刊、廣播、電視節目或者新聞記錄影片中引用已經發表的作品; 4.報紙、期刊、廣播電台、電視台刊登或者播放其他報紙、期刊、廣播電台、電視台已經發表的社論、評論員文章; 5.報紙、期刊、廣播電台、電視台刊登或者播放在公眾集會上發表的講話,但作者聲明不許刊登、播放的除外; 6.為學校課堂教學或者科學研究,翻譯或者少量復制已經發表的作品,供教學或者科研人員使用,但不得出版發行; 7.國家機關為執行公務使用已經發表的作品; 8.圖書館、檔案館、紀念館、博物館、美術館等為陳列或者保存版本的需要,復制本館收藏的作品; 9.免費表演已經發表的作品; 10.對設置或者陳列在室外公共場所的藝術作品進行臨摹、繪畫、攝影、錄像; 11.將已經發表的漢族文字翻譯成少數民族文字在國內出版發行; 12.將已經發表的作品改成盲文出版。以上規定適用於對出版者、表演者、錄音錄像製作者,廣播電台電視台的權利的限制。
(3)法定許可使用法定許可使用是指法律明文規定,可以不經著作權人許可,以特定的方式有償使用他人已經發表的作品的行為,並且這種使用應當尊重著作權人的其他各項人身利和財產權。有以下情形:1為實施九年制義務教育和國家教育規劃而編寫出版的教科書(作者事先申明不許使用); 2作品被報社、期刊社刊登後,其他報社可以轉載摘編(作者事先申明不許使用); 3已在報刊上刊登或者網路上傳播的作品,網站可以轉載、摘編(作者事先申明不許使用); 4錄音製作者使用他人已經合法錄制為錄音製品的音樂作品製作錄音製品(作者事先申明不許使用); 5廣播電台、電視台播放他人已經發表的作品; 6廣播、電視台播放已經出版的錄音。
(4)強制許可使用強制許可是指在特定的條件下,由著作權主管機關根據使用人的申請而授權批准對已經發表的作品的使用,使用人無需徵得著作權人的同意,但應向其支付報酬的制度。
(六)鄰接權
1.鄰接權的概念鄰接權是指與著作權相鄰的權利,其確切含義應是作品傳播者所享有的權利。
2.鄰接權的種類及其內容在我國《著作權法》中,鄰接權包括出版者權、表演者權、錄制者權和廣播電視組織權。
(七)著作權的保護
1.侵犯著作權的行為我國《著作權法》第四十七條和第四十八條對侵犯著作權的行為分別作了規定。其中,第四十七條規定了下列侵犯著作權的行為:(1) 未經著作權人許可,發表其作品。(2) 未經合作作者許可,將與他人合作創作的作品當作自己單獨創作的作品發表。(3) 沒有參加創作,為謀取個人名利,在他人作品上署名。(4) 歪曲、篡改他人作品。(5) 剽竊他人作品。(6) 未經著作權人許可,以展覽、攝制電影和以類似攝制電影的方法使用作品,或者以改編、翻譯、註解等方式使用作品,著作權法另有規定的除外。(7) 使用他人作品,應當支付報酬而未支付的。(8) 未經電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品、計算機軟體、錄音錄像製品的著作權人或者與著作權有關的權利人許可。出租其作品或者錄音錄像製品的,著作權法另有規定的除外。(9) 未經出版者許可,使用其出版的圖書、期刊的版式設計的。(10)未經表演者許可,從現場直播或者公開傳送其現場表演,或者錄制其表演的。(11)其他侵犯著作權以及著作權有關的權益的行為。《著作權法》第四十八條規定了下列侵犯著作權的行為:(1) 未經著作權人許可,復制、發行、表演、放映、廣播、匯編、通過信息網路向公眾傳播其作品的,著作權法另有規定的除外。(2) 出版他人享有出版權的圖書的。(3) 未經表演者許可,復制、發行錄有其表演的錄音錄像製品,或者通過信息網路向公眾傳播其表演的,著作權法另有規定的除外。(4) 未經錄音錄像製作者許可,復制、發行、通過信息網路向公眾傳播其製作的錄音錄像製品的,著作權法另有規定的除外。(5) 未經許可,播放或者復制廣播、電視的,著作權法另有規定的除外。(6) 未經著作權人或者與著作權有關的權利人許可,故意避開或者破壞權利人為其作品、錄音錄像製品等採取的保護著作權或者與著作權有關的權利的技術措施的,法律、法規另有規定的除外。(7) 未經著作權人或者與著作權有關的權利人許可,故意刪除或者改變作品、錄音錄像製品等的權利管理電子信息的,法律、法規另有規定的除外。(8) 製作、出售假冒他人署名的作品的。
2.侵犯著作權應當承擔的法律責任一是民事責任。《著作權法》第四十七條規定:「有下列侵權行為的,應當根據情況,承擔停止侵害、消除影響、公開賠禮道歉、賠償損失等民事責任:(一)未經著作權人許 可,發表其作品的,(二)未經合作作者許可,將與他人合作創作的作品當作自己單獨創作的作品發表的;(三)沒有參加創作,為謀取個人名利,在他人作品上署 名的;(四)歪曲、篡改他人作品的;(五)未經著作權人許可,以表演、播放、展覽、發行、攝制電影、電視、錄像或者改編、翻譯、注釋、編輯等方式使用作品 的,本法另有規定的除外;(六)使用他人作品,未按照規定支付報酬的;(七)未經表演者許可,以現場直播其表演的;(八)其他侵犯著作權以及與著作權有關 的權益的行為。」第四十八條規定:「有下列侵權行為的,應當根據情況,承擔停止侵害、消除影響、公開賠禮道歉、賠償損失等民事責任,並可以由著作權行政管理部門給予沒收非法所得、罰款等行政處罰:(一)剽竊、抄襲他人作品的;(二)未經著作權人許可,以營利為目的,復制發行其作品的;(三)出版他人享有專 有出版權圖書的;(四)未經表演者許可,對其表演製作的錄音錄像出版的;(五)未經錄音錄像製作者許可,復制發行其製作的錄音錄像的;(六)未經廣播電 台、電視台許可,復制發行其製作的廣播、電視節目的;(七)製作、出售假冒他人署名的美術作品的。」侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。 權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的,由人民法院根據侵權行為的情節,判決給予五十萬元以下的賠償。二是刑事責任。以營利為目的,有下列侵犯著作權情形之一,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;違法所得數額巨大或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金: (一)未經著作權人許可,復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟體及其他作品的; (二)出版他人享有專有出版權的圖書的; (三)未經錄音錄像製作者許可,復制發行其製作的錄音錄像的; (四)製作、出售假冒他人署名的美術作品的。註:以上內容大多參考網路資源,著作權基本以最新修改的《著作權法》為基礎,不足之處,請之處。

⑥ 專利行政執法的職能

知識產權司法與行政執法「兩條途徑、協調運作」是我國知識產權保護制度的一大特色。20年來的實踐證明,行政執法途徑和司法途徑並存的體制適合中國的具體國情,對確實維護知識產權權利人的合法利益,打擊和抑制知識產權侵權行為發揮了重要作用。筆者認為專利行政執法不僅是目前我國專利保護制度所需要的,而且應當進一步加強。一方面,由於我國的市場經濟秩序還不夠完善,公平有序的市場競爭環境還未形成,惡意侵犯他人專利權的現象屢見不鮮。另一方面,TRIPS協議雖然承認知識產權是一種私權,但並沒有排除對知識產權採取行政保護措施的可能性。
相對於專利司法保護來說,專利行政執法有著執法程序簡便、處理快、效率高的優勢。然而,目前我國專利行政執法除了對假冒和冒充專利行為可以主動查處並給以處罰之外,對於侵權行為還不能有效保護。筆者認為,其存在的問題主要表現為:
1.專利行政執法缺乏制止侵權行為的有效手段。依據專利法第五十七條的規定,地方專利管理機關認定侵權行為成立的,只能責令侵權人停止侵權行為,沒有其他諸如暫扣、查封、沒收侵權產品等執法手段。因此,「責令侵權人停止侵權行為」,很大程度上需要行為人的主動配合,往往不能有效制止侵權行為。而那些小企業、小作坊的惡意侵權、群體侵權,通常會發生轉移生產設備、侵權產品的情況,對後續救濟產生更多的障礙。相對而言,專利行政執法缺乏沒收、銷毀等強有力的執法手段。
2.侵權判斷的標准不明確。對於侵權行為認定標准,專利法第十一條、第五十六條以及第五十七條有規定,雖然在《專利行政執法辦法》中對「等同侵權」等判定原則有所規定,但僅僅是原則性的,還需要進一步細化。例如,關於「生產經營目的」、「許諾銷售」等術語的具體含義,現在還沒有在《專利行政執法辦法》中予以明確。因此,目前各地方專利管理機關在專利侵權判定標准方面存在著判定標准不統一的問題。
3.專利管理機關缺乏對嚴重專利侵權行為的主動查處職能。嚴重侵權行為包括目前較多的群體侵權、反復侵權現象。權利人或者利害關系人對此往往很無奈,如果向法院一一提起訴訟,需要到各地去取證,維權的成本太高,而且耗時耗力,對於多數企業和權利人來說根本沒有這個能力。在良好的市場經濟秩序和社會誠信制度還未完全建立的情況下,此類案件更加容易發生。面對這種情況,就需要增加地方專利管理機關主動查處的職能,維護正常的市場秩序,維護專利權人的合法權益。
綜上所述,可以看出,我國專利行政執法不能完全滿足目前我國的市場環境的需要,還不能對專利權提供有效的保護,不僅會影響市場競爭秩序,也將制約專利制度作用的發揮。因此,有必要進一步完善專利行政執法機制。
根據以上分析,筆者對我國專利行政執法機制的改革提出如下建議:
首先,賦予地方專利管理機關沒收、銷毀侵權產品等手段。
第二,明確專利侵權判定的依據,細化侵權判斷的標准,這樣也有利於加強地區間的執法協調,統一辦案標准,避免地方保護主義。
第三,針對群體侵權、反復侵權行為賦予地方專利管理機關主動查處的職能。該條建議顯然要在第二條建議得到完善的基礎上才能制定得更加合理。目前,已經建立的全國專利行政執法協作機製程序取得了很好的效果,例如四川宜賓絲麗雅集團公司的「一錠雙絲」專利通過這一程序獲得了766萬元的侵權賠償和專利許可實施費,因此,完全可以借鑒這一經驗。如果加上有效的執法手段,則可以大大降低專利權人的維權成本。
以上建議應該作為一個整體加以考慮。同時,還應當特別注意的是,為了保障執法的公正,應考慮規定相應的制約機制。對於未經過實質審查的實用新型和外觀設計專利權,執法機關應當對其專利權穩定性作出適當的評估,例如,要求提供實用新型檢索報告等,以防止專利權人濫用權利。

⑦ 專利制度和自然辯證法的關系

專利制度的經濟效益是該制度存在的主要理論依據。1傳統的專利理論認為,專利制度有利於鼓勵發明創造,促進經濟發展和技術進步。[1]如英國貿易部組織的專利法調查委員會、2美國專利委員會3都曾毫無保留地宣揚專利制度的積極作用。相應地,中國《專利法》自1984年頒布以來已經多次修訂,不斷加強對專利的保護。2000年8月修訂後的《中華人民共和國專利法》第1條規定:「為了保護發明創造的專利權,鼓勵發明創造,有利於發明創造的推廣使用,促進科學技術進步和創新,適應社會主義現代化建議的需要,特製定本法。」但是,這種對專利制度的樂觀肯定可能難為經濟學者所贊同。本文從經濟成本與效益的角度分析專利制度的利弊,指出,專利制度在可能鼓勵發展創造的同時,存在嚴重的局限性。[2]本文旨在分析專利制度潛在積極和消極影響,以期更多的立法者、執法者和學者能夠從成本與效益的角度更全面的評估和衡量專利制度,認識到我國專利法過度保護專利權的局限性。
關於專利制度的成本與效益比,即到底專利制度是促進還是阻礙技術進步與經濟發展,一直是一個爭議不休的話題,至今沒有定論。專利制度的支持者認為,專利制度將產生大量的經濟效益,即專利制度能夠刺激更多的發明創造,[3]從而為社會增加從所未有的新產品或新方法。這種理論認為,發明創造本身是一種社會財富,應鼓勵它的實現。但是,發明創造以及其他知識產權的產生,需要投入大量的人力、物力。同時,發明創造產生公布之後,其他人很容易模仿、抄襲。因此,如果沒有知識產權的保護,其他競爭者將可以以極低的成本進行仿冒。這就會產生一個「搭便車」(free-riding)或者「外在化」的問題,即少數發明者承擔巨大的研究和開發成本,其他競爭者可以幾乎無償地使用和仿冒發明者的科研成果。[4]這種狀況將影響發明者就其發明技術獲取利潤的能力,導致效益的外在化,可能損害個人或企業投入資源從事科研創造的積極性。於是,每個企業從自身利益出發將不願意投入科研基金,而是等待他人投資科研活動獲得成果後,進行仿冒。其結果是,沒有企業願意從事科學創造活動,這樣,最終可能減少發明創造,並由此減少社會財富。然而,市場本身無法解決這種「搭便車」的問題,需要政府的干預。
首先,專利制度的主要作用在於鼓勵企業發明創造的積極性,具體表現為刺激企業增加研發投資(R&D)的積極性。7而,對於政府和非營利機構的科研投入,專利制度的作用可能十分有限。這類科研投資很少受專利制度的影響,因為政府機構和非營利機構進行科研投入時主要考慮國家的經濟和社會發展需要,很少受專利壟斷權的利益驅使。實踐中,許多發明創造是由政府和其他非營利性機構提供的基金研究8產生的,這部分的科研投資一般不受專利制度的影響。如大型跨國制葯公司Bristol Myers Squibb (BMS)生產的治療艾滋病的專利葯品d4T(Stavudine)是由「密執安癌症研究基金會」運用一項國家研究基金取得的成果;這種葯品對艾滋病的治療作用是耶魯大學研究發現並取得專利的。1988年,該校許可BMS公司生產該專利葯品。[9]BMS公司生產的另一種治療艾滋病的專利葯品ddI是美國「國家健康研究所」的發明成果,並以5%的專利使用費許可BMS公司生產。[10]在這些情形下,發明創造受專利制度的影響很小。
第二,即使是私人(個人和公司等商業機構)的發明創造,專利制度並非鼓勵科研投資的唯一途徑。除了專利制度以外,還有許多其他因素(如市場領先地位、保密措施等)可以鼓勵發明創造。換言之,發明創造的產生並不完全依賴於專利制度的刺激作用。例如,英國的一項研究結果顯示:只有少數的發明創造依賴於專利保護,而且專利制度的影響程度因行業的不同而異。例如,專利對復雜的工程技術影響很小,而在化工、制葯等行業則影響較大。這可能是由於復雜的工程技術較容易採用保密措施,因而受專利保護的影響較小;反之,在化工、制葯等行業因專利技術易於被仿冒,技術擁有者難以保密,因而專利保護顯得比較重要。美國學者萊文還指出,保密及市場領先地位對新發明的保護比專利保護更重要。[11]這些研究結果在一定程度上為最近澳大利亞的一項實證研究結果所認同,[12]還得到部分實證證據的支持。例如,瑞典在TRIPS協議出台前並沒有對葯品給予專利保護,但是,該國制葯行業的仍然興旺發達。[13]此外,最近雪瑞爾教授和韋斯巴斯在研究義大利葯品專利的影響之後也發現:自1978年起實施的新法對葯品發明授予專利9增強了企業申請專利的積極性,但是,沒有證據表明葯品專利刺激義大利制葯企業增加R&D投資。[14]這些現象似乎應證了泰勒和席伯頓的研究結果,即:即使沒有專利制度,許多公司的科研活動將照樣進行;[15]即使實行專利保護,並不一定增加企業投資於科研活動的積極性。
其次,專利壟斷權會使消費者承擔過高的壟斷價格。[19]因為專利制度使專利權人能夠壟斷專利產品的產量和市場價格,[20]並人為地提高專利產品的價格,11因此,專利壟斷權可能使消費者承擔過高的價格。專利制度的這一消極作用已為許多研究結果所應證。如治療艾滋病用的「三合一」配方按美國葯廠的價格,每個病人每年需要2000美元;但如果由印度的工廠生產只需500美元,另加 200美元的包裝費。[21]又如,Bristol Myers Squibb(BMS)公司生產的治療艾滋病的葯品d4T在美國的銷售價格為每40毫克4.5美元;而巴西的平海諾(Pinheiro)葯廠可以以30美分的價格銷售同樣的葯品。[22]印度的葯廠(Cipla)可以以每10毫克10美分的價格出售d4T葯丸,其葯價比BMS公司低98%,仍可獲得利潤。[23]又如,加拉索(Glaxo Smith Kline)公司銷售的AZT—一種治療艾滋病的主要專利葯品的價格高達其製造成本的犯倍。[24]最近,一名為「美國家庭」的機構的調查表明:2001年,50種老年人常用的處方葯在美國的價格漲幅是同期通貨膨脹率的3倍;有的葯品(Metoprolol漲幅超過8倍。其中,專利葯品的價格漲幅是非專利葯品的4.15倍(前者漲幅為8.1%,後者為1.8%)。[25]可見,專利制度可能造成人為地提高產品價格,給消費者造成損害或不便。
還有,許多無效的或者低水平專利將給社會增加不必要的成本。因為專利壟斷權實質上是以犧牲競爭者和消費者的利益為代價獎勵發明者,其目的在於鼓勵科學創造和技術創新。然而,實踐中存在大量的無效或低水平專利。這意味著該新技術缺乏必要的創造性或新穎性,並不符合專利保護的條件。從合同的角度看,國家與發明者之間形成雙務合同,國家賦予發明者以壟斷權,發明者提供符合條件的新技術。當專利被宣告無效時,通常意味著發明者在此情況下沒有提供相應的對價,合同另一方——即國家或者社會公眾可能受到損失。維特索斯(Vaitsos)在20世紀70年代的一項研究中指出,大多數美國專利在競爭者對其有效性提起訴訟時,被宣布無效。在1941年至1945年,被上訴法院和高等法院宣告無效的專利佔有關專利有效性糾紛總數的89%。[28]此外,設在美國的一個技術消費者組織主席詹姆士·拉夫(J·Love)指出:[29]美國的專利審查過寬。美國專利局批準的大量專利如果用合理的新穎性和創造性標准進行審查,很可能是無效的。這些專利的所有人如果試圖強制執行其專利權,其專利的有效性將不堪一擊。例如,「艾滋病健康基金會」最近正在美國起訴格拉索公司(Glaxo Smith Kline),要求取消後者對治療艾滋病葯品AZT的專利壟斷權;其訴訟理由之一是AZT的專利無效。因為早在60年代,此葯的功效即為美國一公共研究所發現,而格拉索公司至80年代才申請專利,[30]因此,格拉索公司的申請已失去新穎性。
最後,有關專利糾紛的成本也不可低估。根據加拿大20世紀70年代的一項統計結果,大多數專利糾紛案件需要3年至5年時間才能結案,僅律師費每一案件需20000(簡單案件)或100000加元以上(復雜案件);同時,專家證人費需3000到10000加元。此外,還有法院費用、印刷費用等。[31]在美國,專利糾紛費用近年來達到天文數字。1998年,專利訴訟案件的平均費用為每件各當事方120萬美元;復雜的案件費用更高。例如,一位美國法官在有關AZT葯品專利糾紛案中評述:「從1991年5月14日該專利侵權案件起訴至1993年6月28日開始審理這段期間,法院處理了約541項請求、進行數十次聽證會以及各種調查;法院簽發了88項書面裁定以及無以計數的當庭裁定。因此,法院對案件的事實和雙方當事人的爭議了如指掌……對法院和雙方當事人而言,審理這類案件復雜多端……可以想像,除了法院和陪審員的時間外,各方當事人在案件審理期間每天花費10萬美元。當案件審理進入第四周後,雙方當事人保守地估計,該案的審理還需要6周到8周。」[32]可見,專利制度的存在並非沒有成本。」
由上可見,專利制度可能在產生潛在效益的同時,引起巨額的經濟成本。由於缺乏可靠的實證數據,這一問題至今眾說紛紜,沒有定論。支持專利制度的人認為,專利制度是對發明者適當的保護,通過給予發明者「正常的利潤」及相應的超額利潤補償其承擔的風險、鼓勵發明創造。13但是,許多經濟學家對專利制度的經濟效益持懷疑甚至否定態度。上個世紀50年代,美國參議院「專利分委員會」委託研究的經濟學家就專利制度的經濟得失展開了激烈的爭論。[33]其中,福若斯特樂觀地宣稱,專利對於刺激和鼓勵科學研究和技術創新的積極性十分重要。14但是,維能(Vernon)卻認為,福若斯特的研究所依賴的數據是片面的、帶有偏見的。[34]他懷疑專利制度對科學研究和發明創造的直接影響,並指出:國際大公司之間對專利技術的相互許可行為妨礙了國際貿易,因此,應擴大強制許可的使用。15除了維能之外,頗負盛名的美國約翰霍普金斯大學的馬克路普教授(Machlup)在全面考察各國的專利制度及有關的研究成果後也指出,專利制度利弊兼有、難分高下,具體結果依各國的具體情況而定。專利制度對美國等發達國家可能產生較為明顯的利益,但對於不發達的非工業國家,其弊可能大於利。他總結到:「就我們目前的認識而言,沒有經濟學家有可能肯定地說目前的專利制度給社會帶來凈利益或者是凈損失。至多,他能假設並猜測現實與其假設的一致程度。如果一個人不知道一個制度『總體上』(而不是其中的一部分特徵)的好壞,最安全的『政策』是『聽其自然』:如果原來有此制度,則隨它去;如果原來沒有,也就不需要去建立它。如果我們沒有專利制度,根據我們今天了解的關於專利制度的經濟效果,建立一套專利制度是不負責任的。但是,因為我們長期以來擁有一套專利制度,根據我們現有的知識,建議取消專利制度也是不負責任的。這後者是像美國這樣的國家,而不是實質上的非工業國家。對於非工業國家,專利制度利弊分析將顯示另一種結論。」16
許多其他的經濟學家也得出類似的結論。[35]如英國的經濟學家在比較專利制度與廣泛的強制許可制度之後,總結道:「專利制度的經濟效益稍稍超過在世界范圍內實行的廣泛的,以合理的商業條件支付使用費的強制許可制度。」[36]美國學者彭若斯則指出:「對於專利制度對刺激發明創造和運用新技術的必要性,難以評估而且不可能作充分的測試」。[37]美國學者馬斯庫斯(K·E·Maskus)雖傾向於肯定專利制度的積極作用,但是,他也不得不承認,「從理論上說,加強知識產權保護可能提高也可能阻礙經濟發展,從實證角度而言,經濟學方面的證據分散的甚至矛盾的,部分原因是許多概念難以衡量。[38]此外,還有許多經濟學家認為,專利制度問題重重,因此,應該由其他制度所取代。如經濟學家阿勞(K·J·Arrow)建議以一種「集中決策制度」代替專利制度,這種制度可能包括經費、補貼和獎金等。[39]戴姆茲(H·Demsetz)卻認為,盡管專利制度不是完美的,但並不意味著其他制度更佳。[40]
此可見,專利制度總體上到底是利大於弊還是相反沒有最終的結論。但是,上述分析清楚地表明,專利制度存在固有的消極作用,它會引起巨大的社會成本,因而不作限制的專利權或者過度保護的專利權將對社會構成無法承受的負擔。因此,各國在制定專利法時,應力求實現一種理想的平衡:給予發明創造一定的獨占權,以確保科研和創造的積極性;同時,對專利壟斷權作一定限制,允許社會公眾盡可能廣泛地傳播和使用發明技術。否則,如果這二者失去平衡,都會導致不利的經濟後果。如果對專利保護不夠,則可能損害發明創造的積極性,減少可能產生的社會財富;反之,如果過度地保護專利(如專利期限過長或專利權的范圍過泛或沒有限制),則不僅不能刺激有效的科學創造活動,還可能影響新技術的傳播和使用,妨礙技術進步,造成不必要的社會成本。如伯森和馬斯金最近的研究表明,專利制度在計算機、半導體技術和軟體行業造成技術創新和社會福利的減少,因此,專利保護並非越強越好,而是應達成一種妥善的平衡。[41]因此,幾乎所有國家在賦予專利權人以專利權的同時,都對專利權實行一定的限制,[42]如規定保護專利權的例外、專利保護期限、強制許可制度等。
1.彭若斯(E·T·Penrose)指出,專利制度存在的主要原因是許多國家認為,專利制定能促進新的發明創造和社會財富,其經濟效益超過社會成本。除了經濟理論外,支持專利權的理論還有:第一,自然權利說,即認為專利權是發明創造者對其新發明的一種自然權利。第一,經濟獎勵說,認為發明創造為社會福利作貢獻,社會授予其對發明的獨占權、控制權,作為一種獎勵。第三,勞動所得說,即一個人應該享有其勞動成果。如約翰·洛克主張,人對其創造的成果應享有財產權。因此,發明人對其勞動成果應享有自然的控制和權利。換言之,由於一個人對其身體擁有財產權,因此,應對其勞動成果享有財產權(J·Locke. Second Treatise of Government[M] . chap. 5 )。這也許是對專利制度最具本能性的解釋。第四,主權和隱私權說。如羅納德·多金認為,人的生存需要使用和消耗一些物質,而個人對某此物品擁有主權對於人的尊嚴至關重要,擁有私人財產權使個人獲得自主權、隱私權和安全。因此,法律應賦予個人以知識產權。(E·T ·Penrose. The Economics of The International Patent System[M].The Johns Hopkins Press, 55 , 76 - 79( 1951 ))。這些學說曾遭到美國學者赫汀格的一一駁斥(E·C·Hettinger, Justifying Intellectual Property, Philosophy & Public Affairs, 31(1989).)
Abstract: The current patent laws in various jurisdictions claim that the patent system has the effect to facilitate economic development. However, the views of economists on this matter have been vastly divided. Most commentators are skeptical about the net economic gain of the patent system considering its enormous economic costs. The analytical method from the economics of law shows that the economic benefits of the patent system may well be surpassed by its enormous potential cost. Thus, the patent law should strike a balance between the protection of patent rights and public interest in order to rece the cost of the patent system. Viewed in this light, China' s patent law seems to overemphasize the positive effect of the patent regime and underestimate its negative effect. Thus, the current law needs to be revised in the light of economic efficiency.

信息類別:大學、科研院所

網址: http://www.iprcn.com/new2005/view.asp?idname=1138
參考資料:http://211.88.5.45/inforadar/radar_detail.do?id=249456

⑧ 企業專利維權應該怎樣進行

企業在發展的時候可能會有自己的產品和商品,這時候企業為了維護自己的產品不受到侵害,就會為自己的產品申請專利,這樣才能保護企業的產品不受到損害,當然企業的專利是需要進行維護的。那麼企業專利維權應該怎樣進行?下面就讓知識產權律師為大家詳細的講解吧。企業專利維權應該怎樣進行企業專利維權應該怎樣進行?第一,我們應該把握住專利申請的時間。由於專利具有先申請先得的原則,一般來講,專利申請時間宜早不宜遲,越早取得專利權就會越快贏得商機。所以在產品開發初期就應著手專利申請工作,在試制完成,投放市場以前這段時間為最佳提交申請文件時間。如果投放市場後還要對產品做進一步改良,也就是所謂的第二代、第三代等系列產品,那麼我們可以以原申請為優先權基礎追加新的專利,提出新的權利請求,這時我們仍然享有先申請先得的優勢。有些企業在專利申請上比較低調,唯恐自己的核心技術在專利公布的同時也被同行業所掌握或剽竊,不利於提高自己產品的市場佔有率。這便走進了知識產權保護的誤區。我們一定要相信,市場競爭機制是往公平、公正、公開的方向上發展的,我們專利公布不是給假冒偽劣者以便利,而是更有效的打擊侵權等不公平競爭者。第二,企業要確定申請專利的類型。專利類型分為發明專利、實用新型專利、外觀設計專利三種。發明專利是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型專利是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。外觀設計專利是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。一般人總認為發明比實用新型的科技含量高些,其實發明和實用新型在內容要求上並無本質區別,只不過在審批手續上和專利保護年限上不同罷了。在專利的申請過程中,發明專利需要實質審查,審批時間一般會延長到2到3年,而實用新型專利無需實審,審批時間則會減少到8-10月。專利授權後,發明專利的權利保護年限為20年,而實用新型專利為10年。因此,在專利的實際操作中,企業可視產品的具體性質來確定申請類型。若產品新的科技含量不高(相對已公布的專利),又急於佔領市場,並且預計只能在市場中短期存在(或淘汰或更新),那就以實用新型作為申請類型。否則,產品科技含量較高(相對已公布的專利),想長期佔領市場,或容易在此基礎上推陳出新,那麼該專利就作為發明來申請。對於外觀設計專利,更應有點急功近利的眼光,一般適用於時尚產品的外形保護。第三,企業就要檢索相關專利文獻,仔細分析和比較相關專利,做到知己知彼,從而在撰寫中突出自己專利的新穎性,使自己的專利許可權有的放矢,不至於產生侵權的麻煩。第四,我們要確定企業專利申請的途徑。一是專利由企業自己來申請,即專利文件由企業內部人員撰寫,然後以書面或電子版形式直接遞交當地或國家知識產權局專利局受理;二是企業委託知識產權代理機構(木子專利代理中心)辦理,專利文件由專利代理人撰寫、提交等;三是專利申請由企業和知識產權代理機構合作完成,代理機構起到咨詢、服務的作用,而專利文件則是在代理機構的指導下,由企業內部的專業技術人員撰寫和修改。為保證專利申請工作的順利進行,第一種方式,必須要求做專利工作的企業內部人員有專利申請的經驗,對專利申請的步驟、手續、相關專利文件的格式等比較熟悉,而不至於走彎路,人為加長申請的時間。第二種方式,便突出了因為專業,所以放心的原則。但在尋找專利代理人時,為了提高專利申請的質量並節省專利申請時間,也要注重代理人的專長和自身素質。目前的專利代理人一般分為機械、化工、電子、通信等幾個方向,因此代理人也是專業有專攻,專業中還有特長。第三種方式,突出了強強合作的團隊精神,也是我們極力提倡的。企業和代理機構在專利申請中相輔相成,會起到事半功倍的效果。企業在選擇申請專利途徑時,除了考慮以上問題外,還要考慮自身的經濟實力,因為專利申請還需交納相關費用的專利維權尋求四大對策針對存在的上述種種問題,筆者對廣州市創新主體專利維權提出四項對策。一是要建立和完善自身的專利管理制度。專利管理制度是提高專利保護質量和市場競爭力的重要保障。作為創新主體,企業應以貫標為契機,根據企業知識產權管理的需要,力主實現企業知識產權管理的制度化、標准化、規范化。據了解,近年來,廣州市的創新主體十分重視貫標工作,通過企業貫標,逐步形成了企業規范化、科學化的知識產權管理體系,從而促進了企業自主創新優勢和市場競爭優勢的形成。二是要掌握並運用維權策略。要實施企業知識產權戰略和標准化戰略,從戰略高度管理知識產權。注重把握好司法保護和行政保護兩條主線,為企業知識產權工作保駕護航。司法保護方面,全國三個知識產權法院之一落戶廣州,為廣州打造知識產權保護高地奠定了基礎。近年來,廣州法院的收案量佔到全國的近1/12,許多全國普遍關注、社會影響較大的知識產權案例均來源於廣州法院。目前,廣州知識產權法院推行主審法官、合議庭辦案負責制、司法責任制等審判運行機制改革措施,在技術調查官、專家證人等方面積極探索,司法的權威性和公信力不斷提升。行政保護方面,目前,廣州市已經在知識產權行政執法方面作出了有益的探索,廣交會知識產權保護成為全國樣板,專利行政執法體系已經形成,為本行政區域內的企事業單位提供了維權的便利。三是要不斷提高創新水平。專利維權的根本之策,還是在於不斷提高創新水平。既要在研發前做好專利信息分析,防止侵權和無效研發等潛在風險;又要在研發中注重專利挖掘,做好專利布局;還要提高專利申請質量,並保持法律狀態穩定。近年來,廣州市創新主體紛紛加大專利運營投入,根據實際情況靈活機動地運用專利權利體系和專利攻防策略,通過專利轉化運用實現其經濟價值,從而在專利維權中贏得主動。四是要建設企業知識產權保護文化。創新主體應通過多種形式,提高知識產權保護意識和能力,建立協會聯盟保護等手段,除具有簡便、高效、經濟、靈活等特點外,在處理知識產權糾紛中,還能促進當事人之間互諒互讓和友好合作,為創新主體創造良好的市場競爭環境。目前,廣州市知識產權局已在20多個行業協會和展會建立知識產權工作部和開展建部試點工作,並與廣州海關、黃埔海關攜手推動和指導13家行業協會成立了廣州地區行業協會知識產權邊境保護聯盟,這是知識產權保護綜合治理格局的創新與探索,將有助於提升行業知識產權保護能力和市場競爭力,加大對自主知識產權進出口貿易的支持力度。

閱讀全文

與辦案實用小全書知識產權相關的資料

熱點內容
武漢疫情投訴 瀏覽:149
知識產權合作開發協議doc 瀏覽:932
廣州加里知識產權代理有限公司 瀏覽:65
企業知識產權部門管理辦法 瀏覽:455
消費315投訴 瀏覽:981
馬鞍山鋼城醫院 瀏覽:793
馮超知識產權 瀏覽:384
介紹小發明英語作文 瀏覽:442
版權使用權協議 瀏覽:1000
2018年基本公共衛生服務考核表 瀏覽:884
馬鞍山候車亭 瀏覽:329
學校矛盾糾紛排查領導小組 瀏覽:709
張江管委會知識產權合作協議 瀏覽:635
關於開展公共衛生服務項目相關項目督導的函 瀏覽:941
閨蜜證書高清 瀏覽:11
轉讓房轉讓合同協議 瀏覽:329
矛盾糾紛排查調處工作協調交賬會議紀要 瀏覽:877
雲南基金從業資格證書查詢 瀏覽:313
新知識的搖籃創造力 瀏覽:187
股轉轉讓協議 瀏覽:676