知識產權與物權的關系:
知識產權是基於創造性智慧成果和工商業標記而依法產生的權利的總稱。
物權是指權利人在法定的范圍內直接支配一定物並排斥他人干涉的權利。
知識產權和物權的聯系是:
1,兩者都是民事權利中的財產權。知識產權與物權所反映的都是平等的民事主體之間的財產關系,因此它們都具有民事權利的屬性。
2,兩者都是絕對權(或稱對世權)。絕對權是指義務人不特定,權利人無須通過義務人實施一定的積極協助行為即可實現的權利。因此在保護方法上均可適用絕對權保護的請求權制度,比如停止侵害與侵害防止等。
3,兩者都具有法定性。物權與知識產權都是法律所規定的權利,當事人不得自行設立法律未規定的物權或知識產權。
知識產權與物權的區別是:
1,權利客體不同。物權的客體主要是有體物,包括動產與不動產,他物權的客體還可以包括權利。而知識產權的客體是創造性智慧成果和工商業標記。
2,物權一般可以通過事實佔有實現對客體的支配,而知識產權則必須仰仗法律的保障。
3,獨占性和排他性方面,知識產權弱於物權。法律為了平衡知識產權權利人與公眾利益,特別規定了對知識產權的若干限制,而對物權則沒有這種特殊限制。當知識產權與物權沖突時,知識產權須讓位於物權。
4,保護期限不同。物權的保護期限與其自然壽命競合,而知識產權則有明確的保護期,保護期屆滿,權利歸於消滅。
5,價值的規定性不同。物權取決於人的勞動和社會必要勞動時間,知識產權取決於時常的需要和人們對它的利用。
6,物權效力具有優先性和追及性,知識產權不具有。所謂優先性是指在同一物上,當物權與債權並存時,物權優先於債權,當幾個物權並存時,先設立的權利優先於後設立的權利。所謂追及性是指不管物權客體流入何人之手,物權人均可追及到該物並將之取回。
7,保護方法上物權可以採取恢復原狀和返還原物,而知識產權不可以採取這兩種方法。
物權與知識產權都屬於私權,都是民法中的權利——民事權利。我國《民法通則》第五章「民事權利」部分專門用一節規定了「知識產權」,可見知識產權為民事權利的一種。之所以把知識產權歸於民事權利,是由於它所反映和調整的社會關系是平等主體的公民、法人之間的財產關系以及人身關系,因而具備了民事權利的最本質的特徵。知識產權的發生、行使和保護,適用於所有民法的基本原則和幾乎全部民事規范。如果抽掉民事規范和制度,脫離民法的基本原則,知識產權制度就會面目全非,無法生存。同時這也是國際間協調的基礎。世貿組織《與貿易有關的知識產權協議》的「前序」部分要求「全體成員承認知識產權為私權」。這是一條原則性的共識,各成員只有在承認這一條的基礎上,才有協調的可能。物權是自然人、法人直接支配不動產、動產的權利。知識產權是人們對其創造性的智力成果
依法享有的專有權利。物權與知識產權性質的相比較,各有其特殊性,這正是它們各自構成不同民事權利的原因,因而導致它們各自形成了不同類別的民事權利。
一、物權是有形財產權,知識產權是一種無形財產權
物權法是以規范財產歸屬關系和保障財產歸屬秩序為其任務,財產是指有形的動產、不動產,而知識產權最重要的特點就在於它的「無形」性。這一特點把它同一切有形財產及人們就有形財產享有的權利區分開。一台電腦,作為有形財產,其所有權人行使權利如:出售、出租等,標的均是該電腦本身,即該有形物本身。一項專利權,作為無形財產,其所有人行使權利轉讓它時,標的可能是製造某種專利產品的「製造權」,也可能是商標的許可使用權,卻不是專利產品本身和貼有商標的產品本身。
由於無形,使得這種標的所有人之外的使用人,因不慎而侵權的可能性大大高於有形財產的使用人。同時,也使得知識產權權利人有可能「貨許三家」或「一女兩嫁」。一幢房產的所有人,不可能把他的財產權標的同時賣給兩個分別獨立的買主。一項專利權的所有人,則有可能把他的專利權同時賣給兩個(乃至兩個以上)的不同買主。而只要這些買主在市場上不「碰頭」,就可能永遠不知道自己花了「買專利」即轉讓專利的錢,實際得到的只不過是「非獨占許可」。
由於「無形」這一特點,知識產權的取得、持有、性質和范圍以及發生侵權時的處理,都與有形財產有很大的不同,而且知識產權內部的各個部門之間也有所不同,從而都需要有法律的特別規定。
二、物權與知識產權的專有性
物權與知識產權都有專有性。知識產權的專有性專屬權利人所有,這一點與有形財產一樣。在一般情況下,非經權利人許可,其他人都不能利用。不過,在一個國家以內,兩件完全相同的物品雖然可以同時分屬於兩個不同的權利人所有,而互不幹涉。但是兩個完全相同的專利或商標,則不能同時分屬於兩個不同的權利人。如果一個這樣的權利給予了一個人,就不能再給予另外一個人了。如有兩個人分別研製出完全相同的發明創造,在分別申請的情況下,只能由其中一人獲得專利權。專利權人有權排斥另一人將其自己研製出的發明創造許可或轉讓第三者,另一人只剩下「在先使用權」。這是知識產權這種客體的無形性所決定的。知識產權進入公有領域,專有權喪失。
三、物權與知識產權的地域性
地域性一般指在一個主權國內。知識產權一般是由本國政府主管部門按照本國法律授予的,只在本國范圍內有效。這一點與有形財產很不相同。有形財產適用財產取得地法或物之所在地法;知識產權則適用權利登記地法或權利主張地法。一般有形財產,例如隨身所帶的衣服、首飾、甚至汽車等等,即使到了外國也不會發生所有權喪失的問題。但知識產權則不同,本國的知識產權出了國境就無效。因此,如果權利人希望在其他國家享有某些知識產權,則需要依照其他國家的法律向該國提出申請或登記,並且由該國主管部門審查批准,申請人才可獲得某些知識產權。
四、物權與知識產權的時間性
物權與知識產權的時間性。不論什麼知識產權,各國法律都規定了期限。有的權利的期限不允許續展,一旦期滿或權利人於期滿前放棄,權利即告終止。有的權利的期限允許續展,甚至允許無限期續展(如商標),但如果不續展,權利也即終止。至於有形財產,只要客體存在,權利也就存在,法律上並未規定期限。至於客體的價值隨著時間的逝去而有所降低,則是另一問題。所以有形財產所有權的「永恆性」,是以有關財產「標的」的存在為前提的,而知識產權中的所有權,不以有關物的滅失為轉移。
五、知識產權的可復制性
知識產權之所以能成為財產權,是因為這些權利被利用後,能夠體現在一定產品、作品或其他物品的復制活動上。也就是說,這種權利的客體一般可以由一定的有形物去復制。如專利權人,他的專利必須能夠體現在可復制的產品上,才能實現他的權利,也才能判斷他人是否侵權。又如按照圖紙製作產品,按照一定的方法施工、生產,用印刷、復印、製作光碟等方式復制文學藝術作品等等。物質財產不具有這樣的特點。對一個有形物的仿製,實質上是對該有形物的造型,即其設計的復制,本質上仍然是對該造型所傳達出來的信息的復制。
總之,物權與知識產權都屬於民事權利中不同的權利,各自有不同的性質,只有對他們性質進行比較,才能正確認識他們的性質,更好地利用和保護物權與知識產權,使其發揮更大的作用。
知識產權法的定義:
知識產權法是指因調整知識產權的歸屬、行使、管理和保護等活動中產生的社會關系的法律規范的總稱。知識產權法的綜合性和技術性特徵十分明顯,在知識產權法中,既有私法規范,也有公法規范;既有實體法規范,也有程序法規范。但從法律部門的歸屬上講,知識產權法仍屬於民法,是民法的特別法。民法的基本原則、制度和法律規范大多適用於知識產權,並且知識產權法中的公法規范和程序法規范都是為確認和保護知識產權這一私權服務的,不佔主導地位。
物權法的定義:
中華人民共和國物權法是為了維護國家基本經濟制度,維護社會主義市場經濟秩序,明確物的歸屬,發揮物的效用,保護權利人的物權,根據憲法,制定的法規。由第十屆全國人民代表大會第五次會議於2007年(丁亥年)3月16日通過,自2007年10月1日起施行。
物權法的性質是私法:私法性質是基於民法的性質產生的;物權法所調整的基本內容仍是民事主體之間發生的民事法律關系。
物權法是財產法;物權法是強行法;物權法是普通法;物權法是固有法。
基本原則是貫穿一部法律始終的基本精神和基本理念。在中國的立法和學理上,有確定一部法律的基本原則的習慣:物權法定原則;一物一權原則;公示公信原則。
B. 知識產權只能依一定國家的法律產生,又只能在其依法產生的地域內有效對嗎
是的。法律一旦產生是在全國范圍內生效,如果這個國家加入了相關的國際條約,那該條約也在締約國之間生效
C. 知識產權協定的基本原則
您好,《知識產權協定》還規定,成員方應遵守以下基本原則:
(一)國民待遇原則
在知識產權的保護上,一成員對其他成員的國民提供的待遇,不得低於給本國國民的待遇,但《巴黎公約》、《伯爾尼公約》、《羅馬公約》、及《集成電路知識產權公約》另有規定的可以例外。給予表演者、錄音製品製作者和傳播媒體的國民待遇,僅適用於《知識產權協定》所規定的權利。某些司法和行政程序也可以成為國民待遇的例外。
鑒於世貿組織「成員」可以是主權國家的政府,也可以是單獨關稅區政府,《知識產權協定》專門對協定中有關「國民」一詞做了注釋。當世貿組織成員是一個單獨關稅區時,應被認為是指在那裡有住所或有實際和有效的工業或商業營業所的人——自然人或法人。當世貿組織成員是主權國家政府時,「國民」應理解為「符合《巴黎公約》、《伯爾尼公約》、《羅馬公約》、及《集成電路知識產權公約》所列明的保護標准項下的自然人和/或法人,是那些條約成員國和世貿組織所有成員的國民」。因此,《知識產權協定》中的「國民」不僅可以適用於上述公約的成員國,而且一定適用於世貿組織的成員。這樣,世貿組織中的單獨關稅區就可以在不加入上述四個只允許主權國家加入的國際公約的情況下,按照《知識產權協定》國民待遇原則解決其國民的知識產權國際保護問題。這對我國香港、澳門和台灣地區的自然人、法人的知識產權獲得國際保護是非常有利的。
(一) 最惠國待遇原則
在知識產權保護上,一成員提供給第三國的優惠、特權或豁免,應立即、無條件地給予其他成員的國民。但這個原則有許多例外,具體表現在:
1.來自有關司法協助或法律實施的國際協定的優惠等,但這種優惠並非專門針對知識產權保護,而是一般性的優惠。
2.來自《伯爾尼公約》、《羅馬公約》的互惠性保護。
3.《知識產權協定》未規定的表演者、錄音製品製作者和傳播媒體的權利。
4.《知識產權協定》生效前已經有的優惠等。
最惠國待遇原則和國民待遇原則還有一個總的例外,即這兩個原則不適用於世界知識產權組織主持下訂立的、有關取得或維持知識產權的多邊協定中所規定的程序。
(三)權利用盡問題
所謂「權利用盡」是指某一產品所含有知識產權的權利人一旦出售了該產品,就對該產品此後在特定市場的流通失去(用盡)了權利,即他不能控制賣方是否在該市場上再出售該產品。
《知識產權協定》不允許成員國在解決彼此間發生的知識產權爭端時,用該協定中的有關條款來處理知識產權權利用盡的問題。
(四)其他原則
知識產權的保護和行使應有助於促進技術革新、轉讓與傳播,促進技術知識生產者與使用者互利,增進社會、經濟福利和保持權利與義務平衡。
成員可以在制定或修訂國內法律、法規時,採取必要措施,保護公眾健康與營養,維護社會經濟與技術發展等重要領域的公眾利益,成員可採取適當措施,防止知識產權權利持有人濫用知識產權,或對貿易和國際技術轉讓進行不合理的限制。
根據這兩條原則,發展中國家成員可在自身的知識產權立法中或相關法律(如技術引進條例)中對跨國公司在技術轉讓中濫用知識產權的行為,或在國際技術轉讓中採取不公平的競爭手段加以限制,以維護自身的經貿利益。
如能給出詳細信息,則可作出更為周詳的回答。
D. 知識產權法與一般民事權利的區別與聯系
這位同學:
關於你的問題,本人總結為:知識產權與其他(一般)民事權利聯系和區別,其中
民事權利為包括知識產權、財產權(物權和債權)、人身權在內的法律所保護的利益。
知識產權為包括商標、專利、版權(著作權)在內的以獨創構思為核心並附以載體表達的民事權利。
其他(一般)民事權利主要為財產權(物權和債權)、人身權等民事權利。物權是權利人依法對物直接支配和排他的權利,債權是債權人請求特定相對人行為的權利;財產權和人身權分別以財產和人身為內容的權利。
知識產權和其他(一般)民事權利的聯系在於都同屬於民事權利范疇,具備民事權利的基本屬性,即法定性(產生、行使、保護依法律規定)、自由性(根據權利人自己意志行使),以及作為民事權利之間的互相轉換或讓渡,特別是知識產權本身融合了物權、債權、財產權、人身權等其他(一般)民事權利部分或主要特徵於一身。
知識產權和其他(一般)民事權利的區別主要源於知識產權本身的特殊性,即知識產權具有復制性、地域性、時間性。
復制性在於知識產權在載體上重復體現價值特點;地域性源於各個主權國家或地區對其管轄范圍知識產權的特殊規定;時間性源於各個主權國家或地區對其管轄范圍知識產權時間有效性限制。
知識產權與物權區別主要在於物權的佔有、使用、收益、處分更加排他,由物權權利人自己意志行使即可完成,而知識產權需要法律和法定程序的保障才能完成;且二者產生權利沖突時候,知識產權必然要讓渡於物權。
知識產權與債權區別主要在於債權的相對性,而知識產權本身具有法定對世性和排他性。
知識產權本身融合了權利人的財產權、人身權(人格權和身份權),因此單純對比財產權和人身權,知識產權均有區別。
希望能幫助你,同時建議你在考試或規范的答案中再整理為佳。
E. 什麼是擁有自主知識產權
自主知識產權亦稱「自有知識產權」。一般指與非自主知識產權相對內應的,在一國疆域范圍容內由本國公民、企業法人或非法人機構作為知識產權權利主體,對其自主研製、開發、生產的「知識產品」(如計算機軟硬體、網路信息產品等),及獲得許可購買他國或他人專利、專有技術、商標、軟體等所享有的一種專有權利。從其權利特性看,具有主體本土化、權屬域內化、權利集成化、私權公權化的特點。根據世界知識產權組織的分類,分為創造類自主知識產權和標示類知識產權兩類以及反不正當競爭權。
F. 屬人管轄權與知識產權保護求大神幫助
一、屬人管轄權與知識產權保護 知識產權具有嚴格的地域性。根據一國法律創設的專利權、商標權與著作權並不當然在其他主權者領土上被承認為權利。這是主權在知識產權領域最常見的註解。主權原本是一個國家政治學概念。盧梭在《社會契約論》一書中對主權的來源——公意——進行解說後,寫道:「主權既然不外是公意的運用,所以就永遠不能轉讓;並且主權者既然不過是一個集體的生命,所以就只能由他自己來代表自己;權力可以轉移,但是意志卻不可以轉移」。由此,我們將主權的特性之一概括為「主權不可轉讓」。在盧梭的著作里主權是對政府與人民關系的詮釋,是一個相對的概念。在國際法上,主權是一個法律術語,是對並列存在的國家人格的高度抽象。所以,在國際法學者眼裡主權對內是最高的、對外則是獨立的。在一國之內,主權所及之處,沒有較之更高的權威。主權對內、對外的兩個方面中,以對內的向度為我們考察的基礎。對於他國的知識產權在內國是否應當給予保護,需要求助於屬地管轄權。 就此而論,主權不對知識產權的設權行為發生直接的調整與約束作用,是需要藉助知識產權保護權為中介手段的,沿著「主權——管理權——知識產權」而起作用。傳統國際法對主權進行二分結構的劃分,分割為「屬地管轄權」和「屬人管轄權」。需要申明的是,此處的劃分是人為的,是純粹基於理論探索的方便。因為實質上主權是不可以分割的,是一個統一的整體。國家對知識產權的保護,基於屬地管轄權的措施主要表現為知識產權認可制度,比如,對外國人、無國籍人的作品、發明、商標是否予以承認、外國專利許可使用的地域范圍、中國人向外國申請專利的客體限制及審批,等等。屬地管轄權的行使在不違反該管理者所屬國締結或參加的國際知識產權條約與公約義務的時候,其效力是不容置疑的。 二、屬人管轄權與知識產權保護 當論及屬人管轄權的時候,在知識產權國際保護問題上,我們必須思考的問題是:主權者對位於主權者領土之內的和旅居非本國領土的「人」(包括自然人和法人)依憑何種根據確立其隨人所至的管轄權力?盧梭在論述主權權力的界限時寫道:「如果國家,或者說城邦,只不外是一個道德人格,其生命全在於它的成員的結合,並且如果它最主要的關懷就是要保存它自身;那末它就必須有一種普遍的強制性的力量,以便按照最有利於全體的方式來推動並安排各個部分。正如自然賦予了每個人以支配自己各部分肢體的絕對權力一樣,社會公約也賦予了政治體以支配它的各個成員的絕對權力。正是這種權力,當其受到公意指導時,就獲得了主權這個名稱」;「凡是一個公民能為國家所做的任何服務,一經主權者要求,就應該立即去做」。按照盧梭的理解,國家的各個成員有服從主權者管轄的義務,這是主權者對其公民行使屬人管轄權的正當理由。在現代國際法的視野里,屬人管轄權是國家主權對人管轄權力的自然衍生。也就是說,既然一國公民通過國籍的紐帶與其母國發生政治的和法律的聯系,那麼,當位於本土之時,母國對之行使管轄,順理成章。即使居於海外,也不得因地理距離的阻隔,而誤認為主權權力因空間范圍的阻滯而失去效力。對於法人,情形與自然人類似。當一國公司在海外設立子公司或分支機構,屬人管轄權也對之當然發生控制、約束及保護作用。 具體到知識產權國際保護而言,當一國自然人到海外發表著作,或一國的公司在境外設立子公司或分支機構並使用在母國登記注冊的商標或專利,比如中國溫州某打火機公司在歐盟境內設立分廠,其使用在中國注冊的商標的行為仍然要受到中國知識產權法律的管轄,也即屬人管轄。至少,歐盟在考慮是否賦予其商標權效力時,必然要考慮到根據中國商標法創設的「既得權」問題。這也是為國際知識產權條約法規范與國際慣例所肯認的。其理由就在於此等知識產權主體與母國之間的「人身性質的」法律聯系。
採納哦
G. 什麼是自主知識產權
小議「自主知識產權」
博 謇
在各大網站搜索欄里輸入「自主知識產權」這個詞,就會發現與之相關的新聞數以千計,用鋪天蓋地來形容也毫不為過。
中國擁有完全「自主知識產權」的EVD閃亮登場……「自主知識產權」這幾個字還出現在黨的十六大報告中,應該說「自主知識產權」已經成為去年出現頻率最高的詞語之一。
筆者認為,「自主知識產權」並不是嚴格意義上的法律概念,筆者僅就媒體上常見的所謂「自主知識產權」的含義,發表一些管窺之見。
筆者認為,首先像專利這種知識產權,必須是經過法律規定的程序授予權利,才能稱之為擁有知識產權。一家企業剛剛發明了一項新技術,的的確確是自己發明的,而且技術上也絕對先進,能不能稱之為擁有「自主知識產權」呢?不能,因為他們壓根兒就沒有去申請專利,也不可能獲得授權,連知識產權都沒有,又怎麼能談得上是擁有「自主知識產權」呢?
僅有一兩項專利就能概論擁有「自主知識產權」嗎?我們的DVD生產廠家不是沒有自己的專利,而是因為有幾十項核心專利被國外的所謂「6C」、「3C」、「1C」們所掌握,避不開,繞不過去,要想繼續生產,就得交費沒商量,除了接受人家的城下之盟,別無選擇。可見,沒有控制力,仍然談不上「自主知識產權」。我國有一家制葯企業,完全掌握核心專利,並在此基礎上形成了國家試行標准,原先幾乎完全佔領國內市場的國外生產廠家,現在幾乎完全退出了中國市場。今後包括國外廠商在內,要想在中國涉足該產品就必須符合這個標准,而標准背後就是專利,這就是控制力。
有技術,沒有經過一定的法律程序確認,談不上自主知識產權;有自己的知識產權但沒有控制力,也不是自主知識產權;只有擁有核心技術,可以主宰市場,不受制於人,甚至讓別人受制於自己,才是真正的自主知識產權。
H. 知識產權與一般民事權利的區別
這位同學:
關於你的問題,本人總結為:知識產權與其他(一般)民事權利聯系和區別,其中
民事權利為包括知識產權、財產權(物權和債權)、人身權在內的法律所保護的利益。
知識產權為包括商標、專利、版權(著作權)在內的以獨創構思為核心並附以載體表達的民事權利。
其他(一般)民事權利主要為財產權(物權和債權)、人身權等民事權利。物權是權利人依法對物直接支配和排他的權利,債權是債權人請求特定相對人行為的權利;財產權和人身權分別以財產和人身為內容的權利。
知識產權和其他(一般)民事權利的聯系在於都同屬於民事權利范疇,具備民事權利的基本屬性,即法定性(產生、行使、保護依法律規定)、自由性(根據權利人自己意志行使),以及作為民事權利之間的互相轉換或讓渡,特別是知識產權本身融合了物權、債權、財產權、人身權等其他(一般)民事權利部分或主要特徵於一身。
知識產權和其他(一般)民事權利的區別主要源於知識產權本身的特殊性,即知識產權具有復制性、地域性、時間性。
復制性在於知識產權在載體上重復體現價值特點;地域性源於各個主權國家或地區對其管轄范圍知識產權的特殊規定;時間性源於各個主權國家或地區對其管轄范圍知識產權時間有效性限制。
知識產權與物權區別主要在於物權的佔有、使用、收益、處分更加排他,由物權權利人自己意志行使即可完成,而知識產權需要法律和法定程序的保障才能完成;且二者產生權利沖突時候,知識產權必然要讓渡於物權。
知識產權與債權區別主要在於債權的相對性,而知識產權本身具有法定對世性和排他性。
知識產權本身融合了權利人的財產權、人身權(人格權和身份權),因此單純對比財產權和人身權,知識產權均有區別。
希望能幫助你,同時建議你在考試或規范的答案中再整理為佳。
I. 知識產權的對象主要有哪些特點知識產權與所有權有哪些主要區別
提問者,依據知識產權與其他(一般)民事權利聯系和區別,知識產權的對象為包括商標、專利、版權(著作權)在內的以獨創構思為核心並附以載體表達的民事權利。
知識產權和其他(一般)民事權利的區別主要源於知識產權本身的特殊性,即知識產權的對象具有復制性、地域性、時間性:
復制性在於知識產權在載體上重復體現價值特點;
地域性源於各個主權國家或地區對其管轄范圍知識產權的特殊規定;
時間性源於各個主權國家或地區對其管轄范圍知識產權時間有效性限制。
知識產權本身融合了權利人的財產權、人身權(人格權和身份權),因此單純對比財產權和人身權,知識產權均有區別。
知識產權與所有權區別主要在於所有權的佔有、使用、收益、處分更加排他,由所有權權利人自己意志行使即可完成,所有權是絕對權,具有排他性、永久性特點,而知識產權需要法律和法定程序的保障才能完成;且二者產生權利沖突時候,知識產權必然要讓渡於所有權。
J. 專利申請裡面主權和重權寫了一樣的話語會有什麼問題嗎
在先申請中是A和B的組合,申請文件肯定已經公開了A、B。
如果在後再申請A或B的話,會存在新穎性的缺陷,導致申請被駁回。
即便實用新型不經過實質審查有可能會授權,但是也容易被無效掉。
1、專利申請
申請專利首先申請人應向國家知識產權局提交專利申請,在提交專利申請時應提交必要的申請文件,並按規定交納相關的費用。同時專利申請可以採用書面形式或者電子形式。
2、專利局的受理
申請人提交了專利申請後,專利局確定專利申請日,給予申請號,並發出受理通知書。
3.、初步審查
專利局受理申請後,會對專利申請進行初步審查。在初步審查合格之後,自申請日起滿18個月內公布。
4.實質審查
實用新型或者外觀設計專利申請初步審查合格的或者經過補證申請合格的,專利局將專利申請啟動實質性的審查。實質性審查主要是評價專利的新穎性、創造性、實用性等。
如果實質性審查合格的,專利局將對申請的實用新型或者外觀設計專利授予專利權;如果不合格的,申請人應相應的修改申請文件,合格的授予專利權,不合格的駁回專利申請。
5.授予專利權
申請人在接到授予專利權通知書後,需要辦理登記手續。申請人應當在規定的期限內繳納專利登記費、年費和公告印刷費,同時還應當繳納專利證書印花稅。申請人在辦理登記手續後,方可專利權證書。