⑴ 雜技作品可以申請版權登記嗎需要什麼條件
每年的春節聯歡晚會或者是說在一些大型的晚會活動中,我們經常會看到一些令人驚艷的雜技作品。前段時間有一位客戶咨詢知夫子客服,雜技作品可以申請版權登記嗎?需要什麼條件?今天小編就整理了一些信息為大家解答:雜技作品可以申請版權登記哪些作品算是雜技藝術作品?雜技藝術作品是指雜技、魔術、馬戲等通過形體動作和技巧表現的作品。雜技作品可以申請版權登記嗎?雜技作品是可以申請版權登記的,作者、其他著作權或是其代理人可向中國版權保護中心著作權登記部提交登記申請材料並繳納相應費用後,經登記機構受理、審查,對符合登記要求,申請材料齊備的發放著作權登記證書。申請雜技作品版權登記有什麼條件?作品登記申請者應當是作者、其他享有著作權的公民、法人或者非法人單位和專有權所有人及其代理人。
⑵ 中華人民共和國法律對著作權有什麼規定嗎
著作權的客體是作品,但並非作品中的任何要素都受到著作權法的保護.
著作權法保護思想的表達而不保護思想本身。
若被訴侵權作品與權利人的作品構成實質性相似,應當是表達構成實質性相似。
什麼是表達?
表達不僅指文字、色彩、線條等符號的最終形式,當作品的內容被用於體現作者的思想、情感時,內容也屬於受著作權法保護的表達,但創意、素材或公有領域的信息、創作形式、必要場景和唯一或有限表達則被排除在著作權法的保護范圍之外。
劇本和小說均屬於文學作品,文學作品中思想與表達界限的劃分較為復雜。文學作品的表達既不能僅僅局限為對白台詞、修辭造句,也不能將文學作品中的主題、題材、普通人物關系認定為著作權法保護的表達。
文學作品的表達,不僅表現為文字性的表達,也包括文字所表述的故事內容,但人物設置及其相互的關系,以及由具體事件的發生、發展和先後順序等構成的情節,只有具體到一定程度,即文學作品的情節選擇、結構安排、情節推進設計反映出作者獨特的選擇、判斷、取捨,才能成為著作權法保護的表達。
案例-瓊瑤《梅花烙》與於正《宮鎖連城》的判決
瓊瑤方面,上訴時概括了於正抄襲的21個主要情節。最終法院判決確認了其中的9個主要情節,存在實質性相似,並認定劇本《宮鎖連城》作品涉案情節與原告作品劇本《梅花烙》及小說《梅花烙》的整體情節具有創作來源關系,構成對劇本《梅花烙》及小說《梅花烙》改編的事實。用通俗的話來說,抄襲情況屬實,於正方面需向瓊瑤方面賠償500萬並公開道歉。
情節1——偷龍轉鳳,是法院認定為抄襲的情節之一。讓我們以此為例,來探索著作權法中思想和表達的界限。
(1)偷龍轉鳳,如果該情節概括到了「偷龍轉鳳」這一標題時,屬於思想
(2)如果該情節概括到了「福晉無子,側房施壓,為保住地位偷龍轉鳳」,仍然屬於思想
★(3)但對於原審判決所認定的包含時間、地點、人物、事件起因、經過、結果等細節的情節,則可以成為著作權法保護的表達,且不屬於唯一或有限表達以及公知領域的素材。
陳喆(瓊瑤本名)對於情節1中的設計足夠具體,可以認定為著作權法保護的表達,具體是福晉連生三女無子,王爺納側福晉地位受到威脅後,計劃偷龍轉鳳,生產當日又產一女,計劃實施,棄女肩頭帶有印記,成為日後相認的憑據,該情節設計實現了男女主人公身份的調換,為男女主人公長大後的相識進行了鋪墊,同時該情節也是整個故事情節發展脈絡的起因,上述細節的設計已經體現了獨創性的選擇、安排。
(4)雖然與余征抽象概括的第4、5層級相比,原審判決中對於情節的認定未概括某些細節,如如眉挑釁映月、將軍親臨佛堂施壓等,但並未影響該情節屬於表達的判斷。
什麼是公知素材?
在法院判決中,有3個情節被判為公知素材,相關情節安排不具有獨創性,不在著作權保護范圍內。分別為情節6「棄女失神,養親勸慰」、情節14「納妾」、情節17「福晉詢問棄女過往,誓要保護女兒」。
對於其他作者來說,也有啟發意義,值得探索一二。這些情節內容來看,基本基於社會現實、歷史風俗和人之常情。沒有獨創的表達,不在著作權保護范圍內。
上訴成功的重要關鍵
a.人物關系對比圖
b. 相似情節比對表
c.情節排布與推演過程(如果基本排布及推演過程一致,部分情節順序差異如果不引起作品涉案情節內在邏輯和情節推演的根本變化,則仍然是實質相似的)
d.不尋常的細節設計同一性 (原被告作品均提及福晉此前連生三女,但後續並未對該三女的命運做出後續安排和交代。)
e. 受眾對兩個作品相似性的感知 (在案件中,某網站的觀眾調查也被法院列作參考。有極高比例的觀眾認為宮鎖連城與梅花烙高度相似。)
這些都是在侵權認定中衡量的關鍵因素,作者們在維權時可以充分利用。
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中國版權保護中心提出DCI(Digital Copyright Identifier)體系,是面向互聯網的數字版權公共服務創新體系。創作者可快速獲得數字版權唯一標識即即DCI碼、DCI標和數字作品版權登記證書。從而促進維護版權交易的安全,維護著作權人的合法權益。
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⑶ 什麼是著作權
著作權亦稱版權,是指作者對其創作的文學、藝術和科學技術作品所享有的專有權利。著作權是公民、法人依法享有的一種民事權利,屬於無形財產權。
著作權法中的人身權不同於民法概念上的人身權。這種權利是與作者人身密不可分的。中國的著作權法規定,法人或非法人單位可以成為著作權的主體,這自然也就承認法人或非法人單位可以享有人身權。但這個問題在世界各國的版權法中存有很大的不同。
大多數保護作者人身權的國家,在版權法中規定只有自然人才能成為作者,也就是只有自然人才能享有人身權。因為人身權是作者人格的一種反映,而承認法人有意志則是近些年的事情。

(3)民間雜耍有著作權嗎擴展閱讀:
國內最早由來
中文最早使用「著作權」一詞,始於中國第一部的著作權法律《大清著作權律》。清政府解釋為:「有法律不稱為版權律而名之曰著作權律者,蓋版權多於特許,且所保護者在出版,而不及於出版物創作人;又多指書籍圖畫,而不是以賅刻模型等美術物,故自以著作權名之適當也。」
此後中國著作權法律都沿用這個稱呼。如今華人社會通常還是使用版權一詞,不過大陸地區及台灣地區對於著作相關權利的正式稱呼均已不再使用版權。
在中華人民共和國境內,凡是中國公民,法人或者非法人單位的作品,不論是否發表都享有著作權;外國人的作品首先在中國境內發表的,也依著作權法享有著作權;外國人在中國境外發表的作品,根據其所屬國與中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約享有著作權。
⑷ 體育競賽表演能不能成為著作權保護的客體
著作權保護的客體有
一、文字作品
文字作品是指以語言文字的形式,或其他相當於語言文字的符號來表達作者感情、思想的作品。
二、口述作品
口述作品是指以口頭語言創作的、未以任何物質載體固定的作品,如演說、授課、法庭辯論、祝詞、佈道等。
三、音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品
1、音樂作品
音樂作品,這是指能夠演唱或演奏以旋律節奏、合聲進行組合,以樂譜或歌詞表達作者思想的作品,如民歌、通俗歌曲、流行歌曲、交響曲、弦樂曲、爵士樂、吹打樂等。
2、戲劇、曲藝作品
戲劇作品不是指一台演出的完整的戲,而是指演出這台戲的劇本。伯爾尼公約也將戲劇作品定為劇本。
3、舞蹈作品
舞蹈作品指的是舞蹈的動作設計及程序的編排,它可以用文字或其他方式來記載。
4、雜技藝術作品
依《著作權法實施條例》的規定,雜技藝術作品,是指雜技、魔術、馬戲等通過形體動作和技巧表現的作品,具體表現為車技、蹬技、手技、頂技、走索、空中飛人、民間雜耍等表現形式。
四、美術、建築作品
美術作品,是指繪畫、書法、雕塑等以線條、色彩或其他方式構成的有審美意義的平面或其他方式構成的平面或者立體的造型藝術作品。
五、攝影作品
攝影作品,是指藉助於攝影器材,通過合理利用光學、化學原理,將客觀物體形象再現於感光材料上的一種藝術作品。
六、電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品
電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品是指攝制在一定記錄介質上,由一系列的伴音或無伴音的畫面組成,並藉助於適當的裝置放映、播放的作品。
七、工程設計、產品設計圖紙、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品
圖形作品,是指為施工、生產繪制的工程設計圖、產品設計圖,以及反映地理現象、說明事物原理或者結構的地圖、示意圖等作品。
八、計算機軟體
計算機軟體是指計算機程序和有關文檔。計算機程序是指為了得到某種結果而由計算機執行的一組代碼化指令,或者可以被自動轉化為代碼化指令的一組符號化指令或符號化語句。
九、法律、行政法規規定的其他作品
這是一條彈性條款。隨著科技、文化事業的發展,將來還可能出現一些新的作品形式。這一規定可以使法律在相當長的時間內保持一定的穩定性與靈活性。
十、 民間文學藝術作品
民間文學藝術作品范圍非常廣泛,如故事、傳說、寓言、編年史、神話、敘事詩、舞蹈、音樂、造型藝術、建築藝術等都屬此類。民間文學藝術的特點是世代相傳,往往沒有固定化的有形載體,也往往沒有明確的作者, 其保護辦法根據著作權法的授權,由國務院另行制定。
在我國,鄰接權主要是指出版者的權利、表演者的權利、錄像製品製作者的權利、錄音製作者的權利、電視台對其製作的非作品的電視節目的權利、廣播電台的權利。
⑸ 民間藝人的作品需要申請專利嗎
首先釐清一點
專利權和著作權是兩個不同的概念,看你的問題,好像認為二者都屬於知識產權的范疇,所以二者就沒有什麼區別。這個看法是錯誤的。
《中華人民共和國專利法》由中華人民共和國第六屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議於1984年3月12日通過, 自1985年4月1日起施行。
這里有一個關於專利法的講座,是李哲彬律師的,給你看一下就明白了
一、專利權及其主體
專利權,是指申請人就其發明創造向國家專利行政部門提出專利申請,經依法審查合格後,被授予的在一定期限內對該發明創造享有的專有權利。
專利權主體是專利權人,根據專利法的規定,專利權人分為兩種:一種是作為我國全民所有制單位或集體所有制單位或我國公民個人的"專利權人";另一種是中國境內的外商獨資企業、中外合資、中外合作企業或這些企業中個人的"專利權人",以及作為境外外國企業或個人的"專利權人"。
二、專利權的客體
(一)發明
發明是專利法的主要保護對象。根據《專利法實施細則》第2條規定,發明是指對產品、方法或者其改進所提出的技術方案。一項發明要取得專利權,必須符合專利法所規定的條件, 即:作為具體的技術方案,該發明應屬於可以授予專利權的范圍;必須具有新穎性、創造性和實用性;該發明不得違反法律和社會公共利益。
(二)實用新型
1、 實用新型俗稱"小發明",它是對產品的形狀、構造或者其組合所提出的新的技術方案。它具有以下特徵:
(1)實用新型產品必須具有實用性,能夠在工業上應用,其一旦付諸實施,能取得某種技術的、經濟的或者社會的效果;
(2)實用新型必須是針對具有一定的形狀、構造或者其結合的產品,且僅限於具有立體造型、構造並能移動的固體產品。因此,無確定形狀的產品如氣態產品、液態產品以及粉末狀、糊狀、顆粒狀的固態產品等應當排除在外。
2、 實用新型與發明的不同之處在於:
(1)實用新型的創造性一般要低於發明。專利法規定,發明應具有突出實質性特點和顯著的進步,實用新型應具有實質性特點和進步;
(2)實用新型只限於對產品的形狀、構造或者其結合所作出的發明,方法不屬於實用新型的范圍;
(3)專利法雖然規定了實用新型應當具備的條件,但又規定對實用新型專利只進行形式審查而不進行實質審查,只要經形式審查合格即可授予實用新型專利權,至於其是否符合專利條件,一般是在專利侵權訴訟中解決;
(4)實用新型的專利保護期限要短於發明。
(三)外觀設計
外觀設計是指對產品的形狀、圖案、色彩或者它們的結合所作出的富有美感的並適於工業上應用的新設計。外觀設計具有以下特徵:
(1)承載外觀設計的產品必須具有相對的獨立性;
(2)外觀設計必須是與獨立的具體的產品合為一體的新設計;
(3)外觀設計必須能夠適於工業上應用;
(4)外觀設計必須富有美感;
(5)外觀設計可是立體的,也可是平面的。
(四)不授予專利權的對象
專利法不適用的對象包括:
(1)科學發現、科學原理;
(2)智力活動的規則和方法;
(3)疾病的診斷和治療方法;
(4)動物和植物品種,包括天然生長和人工培養的動、植物品種;
(5)用原子核變換方法獲得的物質。另外,我國專利法第5條規定,對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不授予專利權。
三、獲得專利權的實質要件
(一)發明、實用新型獲得專利權的實質要件
一項發明或者實用新型獲得專利權的實質要件即新穎性、創造性和實用性。
1、 新穎性
根據專利法的規定,新穎性是指在申請日以前沒有同樣的發明或實用新型在國內外出版物公開發表過,在國內公開使用過或以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或實用新型由他人向國家專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。但申請專利的發明或實用新型在申請日以前6個月內,有下列情況之一的,不喪失新穎性:
(1)在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;
(2)在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的;
(3)他人未經申請人同意而泄露其內容的。
2、創造性
創造性,是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。
衡量發明創造性有兩個不可或缺的因素:即突出的實質性特點和顯著進步。突出的實質性特點是指發明與現有技術相比在本質上有突出的區別,具有明顯不同的技術特徵;顯著的進步是指發明與最接進的現有技術相比具有長足的進步。
實用新型的創造性標准與發明不同,除了其創造性要求低於發明外,專利法規定對實用新型專利申請不進行實質審查,所以對實用新型創造性的評定,只有在對實用新型專利權提出無效宣告請求時才可能涉及到。
3、實用性
(1)實用性是指發明或者實用新型能夠製造或者使用,並且能夠產生積極的效果。也就是說,一項發明或者實用新型要獲得專利權,必須能夠在工業實踐中反復再現地應用,且能產生積極的效果。申請專利的發明或者實用新型是一種產品的,該產品必須能夠在產業上製造;申請專利的發明是一種方法的,該方法就必須能夠在產業上使用。申請專利的發明或者實用新?quot;能夠產生積極的效果",是指發明與現有技術相比,可以得到新的、更高的效益。
(2)以下幾種情況不具有實用性:
A、申請專利的發明或者實用新型不具有再現性。再現性,是指申請專利發明或者實用新型所屬技術領域的技術人員,能夠根據專利申請文件所公開的技術內容,重復實施專利申請中所採用的技術方案;
B、申請專利的技術方案違背自然規律;
C、利用獨一無二的自然條件完成的技術方案;
D、申請專利的發明或者實用新型缺乏技術手段;
E、申請專利的技術方案不能產生積極效果,即實施這樣的技術方案可能造成環境污染,能源或者資源的嚴重浪費、損害人體健康等,不具有實用性。
(二)外觀設計獲得專利權的實質要件
外觀設計獲得專利權的實質要件為:新穎性和美觀性。新穎性指申請專利的外觀設計與其申請日以前已經在國內外出版物上公開發表的外觀設計不相同和不相近似;與其申請日前已在國內公開使用過的外觀設計不相同或者不相近似。美觀性指外觀設計被使用在產品上時能使人產生一種美感。
四、專利申請權
(一)專利申請權
專利申請權,是指公民、法人或者其他組織依據法律規定或者合同約定享有的就發明創造向國家專利行政部門提出專利申請的權利。
1、專利申請權的確定
一項發明創造的專利申請權歸誰所有,分為以下兩種情形:
(1)由法律直接規定
專利法第6條規定:職務發明創造的專利申請權屬於該單位,非職務發明創造的專利申請權屬於完成該發明創造的發明人或者設計人。
職務發明創造,是指發明人或者設計人為執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造。執行本單位任務所完成的職務發明創造是指:A、在本職工作中作出的發明創造;B、履行本單位交付的本職工作之外的任務而作出的發明創造;C、退職、退休或者調動工作一年內所作出的與其在原單位承擔的本職工作或原單位交付的任務有關的發明創造。 本單位物質條件,是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。
非職務發明創造,是指發明人或者設計人利用自己時間、資金、設備等物質技術條件完成的發明創造。
(2)依合同約定的情形
專利法第6條第3款規定,利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造,單位與發明人或者設計人訂有合同,對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的,從其約定。
專利法第8條規定,兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委託所完成的發明創造,當事人雙方可以就專利申請權的歸屬在合同中約定。如果當事人雙方在合同中沒有約定或者約定不明確,專利申請權屬於完成或者共同完成的單位或者個人。
2、專利申請權的轉讓
根據專利法規定,專利申請權可以轉讓。專利申請權轉讓的結果為專利申請人喪失專利申請權,而受讓人獲得相應的專利申請權。專利申請權的轉讓既可發生在專利申請人提出專利申請以前,也可發生在提出專利申請後、授予專利權以前。
轉讓專利申請權的,當事人應當訂立書面合同。受讓人就此向國務院專利行政部門提出專利申請的,除了提交法律規定的專利申請文件外,還應當提交雙方簽名或蓋章並經公證機關公證的專利申請權轉讓合同。另外,專利申請權轉讓應向國務院專利行政部門登記,由國務院專利行政部門予以公告。專利申請權的轉讓自登記之日起生效。
轉讓專利申請權應注意:若專利申請人為兩個或者兩個以上的人,專利申請權的轉讓必須經全體權利人同意;如轉讓人為中國單位或者個人,受讓人為外國人,專利申請權的轉讓還應當經國務院有關主管部門批准。
(二)專利申請的基本原則
1、單一性原則
單一性原則又稱「一申請一發明」原則,是指一份專利申請文件只能就一項發明創造提出專利申請。
值得注意的是,雖然專利申請的單一性原則不允許在一份專利申請中就兩項或者兩項以上的發明創造提出專利申請,但是卻允許就「屬於一個總的構思」或者「有聯系的」、「有關的」或者「相互依賴的」技術方案提出專利申請。就外觀設計而言,允許在一份申請中就 "用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的"兩件以上的外觀設計提出專利申請。所謂同一類別的產品,是指產品屬於分類表中同一個類;成套出售或使用,是指各產品的設計或構思相同,並且習慣上是同時出售,同時使用。
《專利法實施細則》第35條對專利申請的 "單一性"作了進一步的規定,即「依照專利法第31條第1款的規定,可以作為一件專利申請提出的屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型,應當在技術上相互關聯,包含一個或多個相同或相應的特定技術特徵。其中特定技術特徵是指每一項發明或者實用新型作為整體考慮,對現有技術作出貢獻的技術特徵。」
《專利法實施細則》第35條第2款規定,下列各項可以在一件發明專利申請中作為屬於一個總的發明構思的多項發明:
(1)不能包括在一項權利要求內的兩項以上產品或方法的同類獨立權利要求;
(2)產品和專用於製造該產品的方法的獨立權利要求;
(3)產品和該產品用途的獨立權利要求;
(4)產品、專用於製造該產品的方法和該產品的用途的獨立權利要求;
(5)產品和專用於製造該產品的方法和為實施該方法而專門設計的設備的獨立權利要求;
(6)方法和為實施該方法而專門設計的設備的獨立權利要求。
2、書面原則
專利法實施細則第3條規定:「專利法和本細則規定的各種手續,應當以書面形式辦理。」此處的書面形式即書面原則,這一原則是指在專利申請的過程中,專利申請人及其代理人在辦理各種手續時都應當採用書面形式。
3、先申請原則
先申請原則,是指兩個或者兩個以上的人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先提出專利申請的人。
(三)專利申請人
1、專利申請人的概念
專利申請人,是指對某項發明創造依法律規定或者合同約定享有專利申請權的公民、法人或者其他組織。
外國人要在我國申請專利,必須符合下列條件:
(1)在中國有經常居所或者營業場所;
(2)在中國沒有居所或者營業場所的,應當依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,按我國專利法規定辦理申請手續。
2、專利申請人的權利
專利申請人依法提出的專利申請被國家專利行政部門受理後,即享有下列權利:
(1)有權依據其申請要求優先權;
(2)就其後由他人以同樣的發明創造向國家專利行政部門提出的專利申請而言,該申請人取得了在先申請人的地位;
(3)申請專利的發明將得到臨時保護。專利法第13條規定: "發明專利申請公布後,申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用"。該申請若沒有被授予專利權,這種臨時保護也就不復存在;
(4)在專利申請被批准為專利、被駁回、被撤回或者被視為撤回以前,專利申請人可以轉讓其專利申請權;
(5)在專利申請的審查過程中,專利申請人還享有撤回權、修改權、修改請求權、實質審查請求權以及放棄權等項權利。
(四)專利申請文件
1、發明或者實用新型專利申請文件
發明或者實用新型專利申請人應當向國家專利行政部門提交以下申請文件:
(1)請求書
它包括發明或者實用新型的名稱,發明人或者設計人的姓名,申請人的姓名或者名稱、地址、國籍等。請求書應當使用由專利行政部門規定的表格,並且只能用中文填寫。
(2)說明書
說明書的內容包括發明或者實用新型的名稱和所屬的技術領域,與發明或實用新型相關的背景技術,發明或實用新型所要解決的技術問題或者發明的目的、技術方案及其實施例,與已有技術相比所具有的有益效果或進步和附圖等。發明或實用新型專利申請人藉助說明書對發明或者實用新型的技術內容進行具體說明。因此,說明書要按照規定的要求填寫,應當對發明或實用新型的技術方案作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為准。
(3)說明書摘要
摘要是對說明書公開內容的簡明文摘,它僅是一種技術情報,不具有法律效力。其內容不屬於發明或者實用新型原始公開的內容,不能作為以後修改說明書或者權利要求書的根據,也不能用來解釋專利權的保護范圍。
(4)權利要求書
權利要求書記載發明或實用新型所必須的技術特徵,清楚並簡要地表述請求專利保護的范圍。權利要求書中的權利要求可以分為「獨立權利要求」和「從屬權利要求」。前者是從整體上反映發明或實用新型的技術方案,記載為達到發明或實用新型的發明目的的必要技術特徵;後者是用以要求保護的附加技術特徵,對引用的權利要求作進一步的限定。權利要求書是用以確定專利保護范圍的書面文件。所以它是判斷他人是否侵犯專利權的根據,直接具有法律效力。
2、外觀設計專利申請文件
申請人就外觀設計向國務院專利行政部門提出專利申請的,應當提交請求書以及該外觀設計的圖片或者照片等文件,並且寫明使用該外觀設計的產品及其所屬的類別,必要時還應當寫明對外觀設計的簡要說明。
就立體外觀設計產品而言,應當提交正投影六面視圖和立體圖或者照片;就平面觀設計產品而言,應當提交該產品的兩面視圖。
(五)專利申請日
1、專利申請日的概念
專利申請日,也稱關鍵日,它是國務院專利行政部門或者由其指定的專利申請受理代辦處收到完整專利申請文件的日期。
確定專利申請日時應當注意以下問題:
(1)如果專利申請文件是通過郵局郵寄的,則以寄出的郵戳日為申請日;
(2)專利申請人享有優先權的,以優先權日為申請日。
2、優先權制度
專利申請人就其發明創造第一次提出專利申請後,在法定期限內又就相同主題的發明創造提出專利申請的,法律規定其在後申請以第一次申請的日期作為其申請日。專利申請人依法享有的這種權力就是優先權。優先權最早是由巴黎公約所確立的,稱為外國優先權,其後又將其適用於國內,產生了國內優先權制度,故優先權可分為外國優先權和本國優先權。
(1)本國優先權
專利法第29條第2款規定,申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內,又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優先權,這種在國內的申請優先權即本國優先權。
專利法實施細則第33第2款規定,在先申請和要求優先權的在後申請應當符合下列規定:
A、在先申請只能是發明或者實用新型專利申請,且不屬於分案申請;
B、在先申請沒有要求過外國優先權或者本國優先權;
C、對於在先申請,專利局尚未發出授予專利的通知;
D、要求優先權的後一申請是在先申請的申請日起12個月內提出的。
申請人要求本國優先權的,應當在向專利行政部門提出專利申請的同時提出要求優先權的聲明。未按時提出聲明的,視為未要求優先權。
(2)外國優先權
外國優先權,是指申請人就其發明創造第一次在某國提出專利申請後,在法定期限內,就相同主題的發明創造向另一國提出專利申請的,依照有關國家法律的規定而享有的優先權。專利法第29條規定,申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內,或者自外觀設計第一次提出專利申請之日起6個月內,又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約, 或者依照相互承認優先權的原則,可以享有優先權。
在一國享有優先權的發明與另一國首次申請的最終結果無關,只要該首次申請在有關國家中獲得了確定的申請日,就可作為要求外國優先權的基礎。
專利法第30條規定,申請人要求外國優先權的,應當在向中國專利行政部門提交專利申請的時候提出書面聲明。此外,專利法還要求申請人在提出專利申請之日起的3個月內提交第一次專利申請文件的副本。 該副本應由受理該申請的外國專利局製作並予以證明。
根據專利法實施細則第34條的規定,如果要求外國優先權的申請人在中國沒有經常居所或者營業場所,必要時,國務院專利行政部門可以要求其提供下列文件:
1、國籍證明;
2、申請人是企業或者其他組織的,其營業場所或者總部所在地的證明文件;
3、外國人、外國企業及其他組織的所屬國承認中國公民和單位可以按照該國國民的同等條件,在該國享有專利權、優先權和其他與專利有關的權利的證明。
申請人要求優先權後,可以撤回優先權要求。申請要求多項優先權的,可以撤回全部優先權要求,也可以撤回其中的一項或者幾項優先權要求。
(六)專利申請的審查與批准
1、發明專利申請的審批
(1)初步審查
初步審查是指國家專利行政部門受理發明專利申請後,對其是否符合專利法及其實施細則規定的形式要求以及是否存在明顯的實質性缺陷進行審查。
形式審查主要審查申請人提交的申請文件是否齊備,是否使用了規定的格式,文件撰寫是否符合規定的形式等。實質性缺陷的審查,主要是審查專利申請的內容是否明顯不符合專利法的有關規定。這一部分雖然涉及專利申請的實質內容,但並不對其新穎性、創造性和實用性進行評價。
(2)早期公開
早期公開,又稱公布專利申請。專利法第34條規定,國務院專利行政部門收到發明專利申請後,經初步審查認為符合本法要求的,自申請日起滿18個月,即行公布。專利行政部門可以根據申請人的請求早日公布其申請。
(3)實質審查
實質審查是國務院專利行政部門對發明專利申請是否符合授予專利權的實質性條件即發明的新穎性、創造性和實用性等依法進行的審查。
對發明專利申請進行實質審查的主要內容有:
A、申請專利的發明是否違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益;
B、申請專利的發明是否符合發明的定義;
C、申請文件是否符合單一性原則;
D、要求優先權的,優先權是否成立;
E、申請專利的發明是否具有新穎性、創造性和實用性;
F、申請人是否具備合格的資格,是否為最先申請人;
G、說明書、權利要求書是否符合法律規定;
H、如果申請人對申請文件的進行了修改,是否超過了原說明書和權利要求書記載的范圍。
申請不符合有關規定的,國務院專利行政部門通知申請人在指定的期限內陳述意見或者對其申請進行修改。申請人在接到通知後,無正當理由逾期不答復的,該申請被視為撤回。
發明專利申請經申請人陳述意見或者進行修改後,國務院專利行政部門仍然認為不符合規定的,則將作出駁回該發明專利申請的決定。
發明專利經實質審查沒有發現駁回理由的,由國務院專利行政部門作出授予專利權的決定,發給發明專利證書,同時予以登記和公告。發明專利權自公告之日起生效。
應當注意,實質審查程序通常是由專利申請人提出實質審查請求啟動的。自申請日起三年內,專利申請人可隨時提出實質審查請求,無正當理由逾期不提出請求的,其申請被視作撤回。國家專利行政部門認為必要的,也可自行對發明專利申請進行實質審查。
2、實用新型或者外觀設計專利申請的審批
A. 專利法規定對實用新型和外觀設計專利申請只進行初步審查,並不經過實質審查階段。
(1)對實用新型專利申請的初步審查包括:申請的發明是否明顯違背單一性原則;實用新型專利申請的主題是否為對產品的形狀、構造及其結合所提出的並適於應用的新的技術方案; 實用新型的內容是否明顯違反國家法律、社會公德或者妨害社會公共利益;申請專利的實用新型是否明顯屬於專利法第25條規定的不授予專利權的對象;申請人是外國人的,是否明顯沒有資格提出專利申請以及是否沒有委託國家指定的涉外代理機構代辦申請的。
專利行政部門應當將審查意見通知申請人,要求其在指定的期限內陳述意見或者補正;申請人期滿未答復的,其申請被視為撤回。申請人陳述意見或者補正後,仍然不符合有關規定的,應當予以駁回。
(2)對外觀設計專利申請的初步審查包括:是否明顯屬於專利法第5條規定不能授予專利權的對象,即是否明顯違反國家法律、社會公德或者妨害社會公共利益;申請的外觀設計是否明顯違背單一性原則;是否為對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所作出的富有美感並適於工業上應用的新設計;申請文件是否齊備,這些文件是否符合專利法以及專利法實施細則有關規定的要求;申請人是外國人的,是否明顯沒有資格提出專利申請以及是否沒委託國家指定的涉外代理機構代辦申請等。
實用新型或外觀設計專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的,由國務院專利行政部門作出授予實用新型專利權或外觀設計專利權的決定,發給相應的專利證書,同時予以登記和公告。實用新型專利權和外觀設計專利權自公告之日起生效。
B. 發明、實用新型和外觀設計專利的申請人對國務院專利行政部門駁回其申請的決定不服的,可以自收到駁回通知之日起3個月內,向專利復審委員會提出復審請求。 專利復審委員會復審後,作出決定,並通知申請人。專利申請人對專利復委員會作出的復審決定不服的,可以自收到通知之日起3個月內向人民法院起訴.
五、專利權的內容
(一)專利權人的權利
1、獨占實施權
獨占實施權包括兩方面:
(1)專利權人自己實施其專利的權利,即專利權人對其專利產品依法享有的進行製造、使用、銷售、允許銷售的專有權利,或者專利權人對其專利方法依法享有的專有使用權以及對依照該專利方法直接獲得的產品的專有使用權和銷售權;
(2)專利權人禁止他人實施其專利的特權。除專利法另有規定的以外,發明和實用新型專利權人有權禁止任何單位或者個人未經其許可實施其專利,即為生產經營目的製造、使用、銷售、允許銷售、進口其專利產品, 或者使用其專利方法以及使用、銷售、允許銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品;外觀設計專利權人有權禁止任何單位或者個人未經其許可實施其專利,即為生產經營目的製造、銷售、進口其外觀設計專利產品。
2、 轉讓權
是指專利權人將其獲得的專利所有權轉讓給他人的權利。轉讓專利權的,當事人應當訂立書面合同,並向國務院專利行政部門登記,由國務院專利行政部門予以公告。專利權的轉讓自登記之日起生效。中國單位或者個人向外國人轉讓專利權的,必須經國務院有關主管部門批准。
3、 許可實施權
許可實施權是指專利權人通過實施許可合同的方式,許可他人實施其專利並收取專利使用費的權利。
4、 標記權
標記權即專利權人有權自行決定是否在其專利產品或者該產品的包裝上標明專利標記和專利號。
5、 請求保護權
請求保護權是專利權人認為其專利權受到侵犯時,有權向人民法院起訴或請求專利管理部門處理以保護其專利權的權利。保護專利權是專利制度的核心,他人未經專利權人許可而實施其專利,侵犯專利權並引起糾紛的,專利權人可以直接向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。
6、 放棄權
專利權人可以在專利權保護期限屆滿前的任何時候,以書面形式聲明或以不繳納年費的方式自動放棄其專利權。專利法規定:「專利權人以書面聲明放棄其專利權的」,專利權在期限屆滿前終止。專利權人提出放棄專利權聲明後,一經國務院專利行政部門登記和公告,其專利權即可終止。
放棄專利權時需要注意:A、在專利權由兩個以上單位或個人共有時,必須經全體專利權人同意才能放棄;B、專利權人在已經與他人簽訂了專利實施許可合同許可他人實施其專利的情況下,放棄專利權時應當事先得到被許可人的同意,並且還要根據合同的約定,賠償被許可人由此造成的損失,否則專利權人不得隨意放棄專利權。
7、 質押權
根據擔保法,專利權人還享有將其專利權中的財產權進行出質的權利。
(二)專利權人的義務
依據專利法和相關國際條約的規定,專利權人應履行
⑹ 雜技創意和道具存在版權么有必要麼
你好,裕陽知識產權為您回答:
雜技創意和道具存在版權。
雜技作品:雜技藝術作品是指雜技、魔術、馬戲等通過形體動作和技巧表現的作品,可以
申請版權
但是,創意必須能夠有具體的表現形式。
道具有圖案的話可以申請圖案版權
⑺ 民間傳統文化是否應受著作權法的保護
傳統文化,這個還沒有明文規定。在著作權中是不被保護的,但是,如果演奏、表演等現代人去實現傳統文化之後,做成視頻,CD等。會被保護的。保護實行者。
⑻ 著作權保護范圍包括哪些
著作權保護,是法律賦予著作權利人一種權利,著作權的保護可以讓權利人在其創作的作品在合理的時間內能夠獲得回饋,能獲得專一性的價值賦予,通過法律保護,讓更多的人有意願,有激情去從事著作創新,豐富知識產權,下面來看看著作權保護范圍包括哪些。著作權保護范圍包括哪些一、著作權保護的主體1、公民;創作作品的公民是作者,作者可依法成為著作權的主體2、法人;由法人主持,代表法人意志進行創作,並由法人單位承擔責任的作品,法人視為作者3、非法人單位由非法人單位主持;代表非法人單位意志進行創作並由非法人單位承擔責任的作品,非法人單位視為作者4、外國人;外國人的作品首先在中國境內發表的,依法享有著作權5、國家;(1)國家接受已故作家遺贈作品著作權;(2)古籍作品無作者或作者不明確;(3)國家將某些作品收歸國有;(4)法人或非法人單位變更或終止後,其作品的使用權和獲得報酬權在保護期內,無承受其權利義務的法人或非法人單位的。特殊情況下,合作作品、編輯作品、職務作品、委託作品、演繹作品、電影作品和類似攝制電影的方法創作的作品則需依法確定著作權人。二、著作權保護的客體1、文字作品。文字作品是指以語言文字的形式,或其他相當於語言文字的符號來表達作者感情、思想的作品。2、口述作品。口述作品是指以口頭語言創作的、未以任何物質載體固定的作品,如演說、授課、法庭辯論、祝詞、佈道等。3、音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品。4、美術、建築作品。美術作品,是指繪畫、書法、雕塑等以線條、色彩或其他方式構成的有審美意義的平面或其他方式構成的平面或者立體的造型藝術作品。5、攝影作品。攝影作品,是指藉助於攝影器材,通過合理利用光學、化學原理,將客觀物體形象再現於感光材料上的一種藝術作品。6、電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品。電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品是指攝制在一定記錄介質上,由一系列的伴音或無伴音的畫面組成,並藉助於適當的裝置放映、播放的作品。7、工程設計、產品設計圖紙、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品。圖形作品,是指為施工、生產繪制的工程設計圖、產品設計圖,以及反映地理現象、說明事物原理或者結構的地圖、示意圖等作品。8、計算機軟體。計算機軟體是指計算機程序和有關文檔。計算機程序是指為了得到某種結果而由計算機執行的一組代碼化指令,或者可以被自動轉化為代碼化指令的一組符號化指令或符號化語句。9、法律、行政法規規定的其他作品。這是一條彈性條款。隨著科技、文化事業的發展,將來還可能出現一些新的作品形式。這一規定可以使法律在相當長的時間內保持一定的穩定性與靈活性。10、民間文學藝術作品。民間文學藝術作品范圍非常廣泛,如故事、傳說、寓言、編年史、神話、敘事詩、舞蹈、音樂、造型藝術、建築藝術等都屬此類。著作權保護是維系知識產權不斷發展,創新、拓展的重要法律保護,也是為哪些辛辛苦苦進行創作的主體們獲得認可、獲得收益的,防止濫用、侵犯的重要方式。
⑼ 如何評價「全國首例雜技作品著作權糾紛案開庭」
此外,涉嫌侵權的演出主體為吳橋縣桑園鎮張碩雜技團,屬於個體工商戶,在騰訊視頻對涉案作品進行了傳播推廣,擴大侵權范圍。騰訊公司作為侵權視頻的載體,應有審查視頻的責任,但沒有盡到義務刪除侵權視頻,應承擔連帶責任。
原告代理人表示,「被告看到了該作品的商業價值和利益並惡意使用,已經嚴重侵犯了原告作品的著作權及商業利益和傳播藝術價值,造成一定的商譽和經濟損失。」據此,訴至北京西城法院,請求判令三被告停止侵權,在指定媒體公開道歉並賠償侵權損害賠償金10萬元。
被告:「原告作品非原創 我方有權表演」
庭審中,被告騰訊公司認為原告主張保護的權利基礎難以確定,不同意其全部訴訟請求。
「我公司為網路服務提供者,未對上傳者提供的涉案視頻做任何修改、刪減,根據答辯人後台記錄顯示,涉案視頻已被及時刪除。」騰訊公司代理人稱,公司不知道也沒有合理的理由應當知道涉案視頻侵權,同時也未從上傳者提供的涉案視頻中,直接獲得經濟利益。
被告許昌市建安區廣播電視中心表示,電視節目錄制過程經過吳橋縣桑園鎮張碩雜技團的合法授權,涉案節目與原告的節目有一定的相似,對此不知情,沒有過錯,不應承擔賠償責任。
吳橋縣桑園鎮張碩雜技團認為,原告的節目不是原創作品,是中國傳統的雜技節目,自己有權利表演。「原告的作品系抄襲自別人的作品,張某是抖空竹技藝的傳承人,不存在侵權,更不存在抄襲原告節目的事實。」
「空竹技術是民間技藝、民間文化,雜技有27種,只要是雜技,在表達上都有相似的成分。空竹為民間技藝,不應因版權登記來限制民間藝人的演出,否則不利於民間技藝的傳承和發展。」被告席中,張某補充道,該雜技團在2003年就開始從事抖空竹雜技表演,涉案節目內容由自己創作,參考自滄州某雜技節目。
對於被告的辯護,原告出示《俏花旦-集體空竹》節目的原創材料,「俏花旦」的商標注冊證,證明原告擁有《俏花旦-集體空竹》作品全部版權,以及「俏花旦」作品的商標權。
原告表示,起訴是針對《俏花旦-集體空竹》節目,而非針對空竹雜技藝術本身。「一個完整的節目作品涵蓋音樂、服飾、道具、動作編排等各種因素的集合。我方起訴被告的理由是被告的行為侵犯了原告該作品節目著作權,而不是我方主張享有空竹雜技藝術類型的權利壟斷。」
⑽ 民間故事有版權嗎
版權不保抄護思想,其保襲護的是思想的表達形式,即具有創造性的作品。同時這種作品的版權保護具有一定的期限,過了保護期就不在保護之列。你在網上看見的肯定不是民間故事(思想)本身,而是民間故事作品,因為如果這種民間故事不通過一定的載體表達出來,你是看不見的,只有形成了作品你才能讓你客觀感知到。因此,使用這些作品,是否存在版權問題,你可以直接查詢一下這些作品是否還在保護期內就基本上明白了。