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海存志合知識產權

發布時間:2021-04-21 19:59:16

㈠ 涉外商標證據收集的幾個問題

一、商標的選擇
商標是用來區分來源於某一企業或個體商戶的產品或服務的專用標記。由此可見,商標的最基本作用就是能夠起到區分作用,避免消費者的混淆誤認。因此企業在設計、選擇、注冊商標時必須把該要素放在首要地位,同時結合特殊的設計、企業文化、消費者的感受等辦理商標注冊。總而言之,商標必須具有顯著性。
然而,在辦理涉外商標注冊時,企業一般會走入如下誤區:
(1)將企業英文名稱中各詞首字母的縮寫或太簡單的英文字母組合作為公司的商標。
通常縮寫後的商標一般都是3個左右的字母組合,整體上沒有任何涵義。雖然世界上大部分國家允許這種商標的注冊申請,但由於這種商標整體上很難呼叫,消費者很難對其產生深刻印象,而且很容易與其他包含這幾個字母的在先商標產生權利沖突,導致商標被駁回或遭到在先權利人提異議等。此外,有些國家不接受簡單字母組成商標的注冊,如俄羅斯不接受3個及3個以下字母商標注冊,除非該商標中各字母有特殊的設計,具有相當的顯著性。
(2)申請注冊純中文商標
有人認為,到海外市場注冊申請純中文商標是為了使國內市場與國際市場同軌運行。筆者認為,上述觀點無可厚非。但是對於這樣的想法必須基於海外消費者的心理感受之上,企業必須慎重選擇。
總體而言,中文在大部分外國人眼中只是一種圖形符號。許多企業在辦理涉外商標注冊申請時,不管當地消費者是否認識中文,簡單生硬地將國內注冊的純中文商標拿到國外辦理,這樣不僅讓國外消費者很難接受,而且不利於企業迅速開拓並佔領國外市場。同時,一些國家不接受純中文商標的注冊,如越南、亞美尼亞等。在代理實踐中,這兩個國家明確表示不接受純中文商標的注冊。另外,純中文商標在一些國家被官方駁回的風險很大。因為審查員不理解商標的含義。
如果企業打算到海外市場注冊中文商標,筆者認為,中文商標最好加上相應的英文、拼音、圖形等其他顯著性要素作為組合商標一起注冊。
(3)申請注冊純漢語拼音商標
同中文商標一樣,到海外市場辦理申請注冊純漢語拼音組成的商標占很大一部分。外國消費者雖然認識由純拼音組成的商標,但由於漢語拼音同英文的發音習慣和呼叫方式有很大差別,因此,國外消費者很難對其產生深刻的印象,導致企業無法迅速開拓並佔領海外市場。
(4)申請注冊同各國的禁忌相沖突的商標
由於文化和語言的差異,各國都有一些本國的禁忌。因此,企業在辦理涉外商標注冊時必須了解目標市場的語言習慣和禁忌狀況。比如,澳大利亞忌諱用兔子作為商標;印度等阿拉伯國家禁用豬的圖形作商標;英國人忌諱人像作為商品的裝潢;北非一些國家忌諱用狗作為商標等。
另外,有一些禁忌是由於語言差異產生的。如國內某著名的汽車品牌CHANA,其在西班牙語里代表女性的下身,帶有這樣商標的產品出口到西班牙語國家會造成不良影響。
(5)注冊同國外比較知名的公司商標相近似的商標
在實踐中,筆者發現有些企業在辦理涉外商標注冊時所採用的商標與國外一些比較知名的公司擁有的商標十分近似。這將導致申請人商標在申請階段被駁回、公告階段被提異議、注冊後被提撤銷等,不利於企業迅速在國外獲得商標專用權。產生這種的情況的主要原因是因為這些知名的公司早在世界各國和地區獲得了商標專用權,得到了法律的保護,他們擁有一整套完善的商標保護和監測制度,並且十分重視商標專用權的保護;經過長期的使用和經營,許多知名商標在當事國獲得了相當於馳名商標的保護。實踐中有如下案例:同戴姆勒公司「■」商標近似、同索尼公司「SONY」商標近似、同SUN Microsystems Inc.公司「■」商標相沖突。上述沖突商標基本上在全球受到了這些跨國公司的圍追堵截。不僅給企業帶來了比較大的額外經濟支出,同時也拖延了企業產品進入目標市場的時間。雖然最後通過刪除沖突商品、異議答辯、駁回復審、上訴、全球和解等手段在大部分國家獲得了注冊,但代價很大。
因此,筆者建議,中國企業在辦理涉外商標注冊時,應當首先了解同行業中比較知名的跨國企業所擁有的商標狀況,盡量避免同這些商標相近似,造成不必要的損失。企業有多種途徑獲知這些在先商標的狀況,如通過網路查詢、各種雜志刊物報道、各國商標局資料庫查詢等手段。但如果企業在中國已經注冊了同其他同行業跨國公司相近的商標並且在國內相當知名,而且到國外也必須使用該商標,筆者認為企業也無需太多憂慮,只要通過綜合使用上述各種手段和途徑,相信在目標市場國獲得商標專用權的把握性還是比較大的。
2.商品或服務項目的選擇
在辦理涉外商標申請注冊時,企業必須根據公司經營的方向、產品種類和性質、出口的貨物清單等確定需要到國外申請保護的商品或服務項目。商品或服務選擇的范圍、個數的多少、是否規范等不僅直接影響到商標注冊申請支出費用的高低、受保護范圍的大小,而且影響到官方是否可以接受、企業商標權利是否可能遭到侵害等。下面主要就這方面的問題進行陳述。
(1)商品或服務類別的選擇
對於商品或服務的劃分,目前大多數國家或地區商標注冊採用的是《商標注冊用商品和服務國際分類表》(即尼斯分類。截至2006年1月,尼斯協定的成員國有78個國家,非成員國採用尼斯分類的有68個國家和4個組織),唯一的區別是各國或地區採用的版本不盡相同,目前最新的是第九版,該分類表基本上涵蓋了世界上所有的商品和服務項目。
對於大部分國家的商標申請,企業應當主要根據該分類表來決定申請注冊商品或服務的項目。同時,對於那些尚未採用尼斯分類表的國家或地區來說,企業可以參照該分類表進行選擇,一般也是可以接受的。但對於一些極少數國家來說,他們採用的是與尼斯分類表完全不同的商品和服務分類方式,因此這些國家必須單獨進行選擇商品或服務項目。如獅子山、巴哈馬、多米尼克等國家採用的是1938年英國舊分類表,不包含服務項目。
對於生產企業來說,一般來說申請保護商品項目即可。但隨著中國品牌在世界各國的影響力逐漸增強,出現了很多搶注中國企業商標的情況,搶注者通常是在相近類別或與商品相關的服務類別上進行搶注。如企業生產的是第12類上的「汽車」等商品,搶注者會在相應的「車輛保養和修理;車輛服務站;車輛進出口」等服務項目上進行搶注。
因此,對於一些相對比較知名的中國企業來說,應當在相類似的商品或服務項目上同時注冊,構築一道堅固的商標防禦體系,防止他人搶先注冊,維護企業的商標權益。
(2)商品或服務項目個數的選擇
商品或服務項目個數的選擇直接影響到企業商標保護的范圍,因此具有相當重要的作用。企業必須根據出口清單、主營產品狀況、目的國家的狀況進行產品的選擇,但商品或項目個數的選擇有很大的奧妙。
對於那些可以接受全類商品或服務項目注冊的國家來說,企業最好選擇進行全類注冊,這樣不僅可以擴大保護范圍,而且可以防禦在後申請的相同商標但包含不同商品的注冊,保護企業的商標專用權。接受全類注冊的國家有很多,大部分位於歐洲、中東地區和非洲地區,如奧地利、挪威、阿根廷、黎巴嫩等。
對於限制商品或服務項目個數的國家來說,企業應當根據實際情況來選擇商品或服務項目的個數,如果超出規定的范圍,企業必須支付額外的費用。如泰國限定在10項以內、安哥拉限定在5項以內、印度限制在10項以內、越南限制在6項以內等。
對於那些對商品或服務項目個數沒有限制的國家和地區來說,是不是選擇的個數越多越好呢?答案是肯定的,但前提條件是這樣不會產生額外的費用。如很多國家在通過官方實質審查後,會在當地主流報紙或刊物上對商標的所有信息進行公告一次或幾次不等,如果客戶選擇的商品或服務項目過多,造成的結果是占據報紙或刊物的版面篇幅很大,產生的公告費用是相當驚人的。而且在一些非英語國家,尤其是發達國家,如果選擇的商品或服務項目過多,會造成國外律師的工作量成倍增加(主要是翻譯商品或服務項目的時間延長、律師審核商品或服務的時間延長),而這些國家的律師通常是按時間收費的,律師費用也就大幅增加。因此,筆者建議企業在選擇商品或服務項目個數時,應量力而行,不要貪多。
總的來說,企業應把握的原則是:對於可以接受全類注冊的國家和地區,應盡量全類注冊;有商品或服務項目個數限制的國家和地區,企業應根據實際情況進行選擇;對於沒有商品或服務項目個數限制的國家或地區,我們建議企業選擇最多不超過20項,一般以10項上下為宜。
(3)特殊國家和地區商品或服務項目的選擇
企業除了應當根據尼斯分類表進行商品或服務項目選擇以外,還必須注意一些特殊的國家和地區的規定,他們有獨特的商品或服務劃分方式。如伊拉克、葉門擁有自己的本國分類;前面提到的如獅子山、巴哈馬、多米尼克等國家採用的是1938年英國舊分類表,不包含服務項目。而一些發達國家對商品或服務雖然大致同尼斯分類近似,但都有其特殊的規定,主要有美國、韓國、日本、新加坡、加拿大等,這些國家對商品和服務的描述規定極為嚴格,對於比較寬泛的商品或服務項目是不接受的,實踐中有很多商標在這些國家就是因為商品或服務項目過於寬泛而收到了官方下發的審查意見書,導致企業獲得商標專用權的周期延長、產生額外費用等。完全避免這種情況的產生是不可能的,主要原因是這些國家的審查員對商標的審查具有很大的自由裁量權,同時這些國家對商品和服務項目的劃分沒有十分統一的規定,只是有一定的歷史參考依據而已。但只要把握一些規則,在相當程度上還是可以避免官方因為商品或服務不規范而下發審查意見。如25類上的商品「服裝」,該商品在上述幾個國家都是不被接受的,但如果將其細化成「襯衫;西服;婚紗」等商品則是可以接受的。因此在這些國家選擇商品或服務項目的首要原則是進行細化。
(4)中國特有商品或服務項目的申報
由於各國生產方式和生活方式的差異,導致每個國家都有一些本國獨具特色的商品或服務。如中國特有的商品「月餅;黃酒」等;特有的服務項目「典當;茶館」等。對於這些中國特有的商品或服務項目,外國消費者不了解其性質和用途,因此一些國家是不接受其注冊的。但對於一些發展中國家和不發達國家來說,其商品審查制度比較寬泛,只要申請人能夠將商品或服務項目解釋清楚,官方也是可以接受的。對於那種嚴格根據尼斯分類的國家和地區,不接受這些特有商品或服務項目注冊的,企業可以選擇那些涵蓋范圍比較寬泛的規范商品或服務項目進行注冊保護,如果不能找到更大范圍而又無法保證能夠獲得注冊的商品或服務項目,建議客戶將其刪除以避免官方下發審查意見,產生不必要的額外費用。
3、申請人英文名稱和地址的選擇
辦理涉外商標注冊時,申請人必須提供申請人的英文名稱和地址信息。以何種名義和地址辦理商標注冊申請,對於申請人來說具有重要意義。下面主要從申請人英文名稱和地址兩方面進行論述。
(1)申請人英文名稱的選擇
企業辦理涉外商標注冊申請時,最好使用與已經在對外貿易中採用的企業英文名稱一致。這樣不僅保證了企業權利的統一,而且有利於企業在原來基礎上進一步迅速開拓海外市場。如果企業在以前的生產經營活動中只是貼牌生產(OEM)或尚未在外貿中使用任何固定的英文名稱,筆者建議企業應當慎重選擇相應的英文翻譯。
在中國,企業名稱應當由行政區劃、字型大小、行業、組織形式依次組成,法律、行政法規和規章另有規定的除外。企業名稱中的字型大小應當由兩個以上的字組成。這是否就意味著企業在選擇英文名稱時也必須根據上述規定逐一進行對應翻譯呢?筆者認為,這是不必要的。在進軍海外市場時,企業就應當把自己當作一個跨國性的企業來經營。因此,如果在辦理涉外商標注冊時還帶有行政區劃的名字是沒有太大必要的,這樣不僅讓外國消費者很難對企業有快速的辨別和認識,而且對企業在以後擴張中起到阻礙作用。因此,筆者認為,企業在選擇英文名稱時一般包含3個要素即可,即字型大小、行業和組織形式,這是國際上很多跨國公司的通常做法,也被世界各國所接受。
另外,企業在選定了英文名稱之後就不要輕易進行變更,除非公司的字型大小或組織方式等發生重大改變。因為英文名稱一旦發生了任何微小變化,權利人就必須到各國商標主管機構分別辦理商標變更手續。這樣不僅會產生額外費用,而且會使消費者對商標和企業之間的聯系發生中斷。實踐中有個別企業就公司的行業英文名稱進行了多次變更,筆者認為這是不可取的。
對於國內一些規模比較大的集團公司來說,是以集團的名義還是下屬子公司的名義進行商標申請注冊,筆者認為,應當把握的原則是「誰使用就以誰的名義注冊」。這樣不僅保證了使用者與所有者的權利統一,而且使消費者能夠將商標與使用者產生直接聯想,有利於迅速提高商標的影響力。如果集團公司和下屬子公司都在使用同一商標,筆者認為,最好以集團公司的名義進行申請,這是因為集團公司可以從全局角度出發對商標的使用和管理做出統一的規定,有利於擴大商標的使用范圍和頻率,而且集團公司存續周期比較長,有利於商標權利人的長期穩定,而子公司只限於某一領域,商標使用的范圍有限,不利於提高商標的知名度。同時,子公司存續周期短,容易發生破產、改制等影響商標權利人的狀況。
(2)申請人英文地址的選擇
同英文名稱一樣,選擇恰當的英文地址辦理涉外商標注冊對企業來說很重要。首先,英文地址應當規范,符合英語的表達方法,而不是生硬地將漢語中的地址直接翻譯成英語。其次,英文地址不宜過長,很多企業根據中文地址逐字逐句地將其翻譯成英文,結果是地址非常長。而在有些國家是不接受太長的英文地址的,如美國採用電子提交,地址欄中只能容納一定的字元數,超出的字元將可能造成亂碼或順序顛倒等情況。因此,筆者建議,企業在選擇英文地址時一般以不超過15個英文單詞為宜,可以將一些通用字元刪除,如將「Street」、「Town」、「City」和「Province」等刪除,以便節省相應的空間。最後,英文地址不宜太細,因為一旦地址發生微小的變更,企業就必須到各國辦理商標地址變更手續以保持商標權利人的信息更新,這樣也會產生額外的費用。
4、目的國家的選擇
企業必須盡快確定需要辦理涉外商標注冊的國家清單,這不僅關繫到企業商標是否能盡快在各國獲得商標專用權,還關繫到是否可以防止第三方惡意搶注。通常企業可以根據以下幾方面進行決斷:
(1)對已經有產品出口的國家,企業應盡早辦理商標注冊。
(2)對尚未有產品出口的國家,企業應當未雨綢繆,提前在潛在市場和重點市場進行商標注冊,防止他人搶先注冊,導致產品無法進入該市場而喪失市場份額。
(3)對容易出現搶注現象的國家和地區應提高警惕,盡早注冊,尤其對那些在國內非常知名的商標而言極為重要。目前實踐中最容易出現搶注的國家和地區主要有:日本、韓國、印尼、菲律賓、德國、智利、秘魯、委內瑞拉等。
(4)對於市場不太成熟或暫不打算進入的國家,企業可以等到以後進行注冊,即分批註冊。
5、申請方式的選擇
(1)巧用優先權
辦理涉外商標注冊時,企業應當把握注冊時機,盡早注冊。同時可以利用優先權的優勢,將涉外商標的申請時間提前,這是很多企業很容易忽視的。根據《保護工業產權巴黎公約》第4條的規定,巴黎公約某一成員國申請人,在任一成員國遞交同一商標申請的首次申請日起的6個月內,可以在該成員國要求優先權。如一企業在中國於2008年1月1日提交了商標申請,其到泰國提交申請的日期是2008年5月1日,如果在提交申請時企業要求優先權,則在泰國的申請日可以提前到同國內一致的2008年1月1日。優先權的使用有利於企業及早在目的國獲得商標專用權,還可以為防止商標遭到惡意搶注提供充足時間。因此,企業必須重視並利用好優先權,更快、更好地在國外獲得商標專用權。
(2)區分對待採用「注冊在先」和「使用在先」的國家
對於大陸法系的國家和世界上大部分的國家和地區而言,他們都採用「注冊在先」的原則獲取商標權利,即誰先獲得注冊誰就獲得商標的專用權。因此企業如果想要到這些國家辦理商標注冊申請,就必須及早注冊,採用各種手段盡快獲得商標專用權。
對於美國、英國、澳大利亞、加拿大等英美法系的少數國家和地區而言,他們採用的是「使用在先」原則,即誰最先在市場中對商標進行使用,誰就有權主張對商標的專用權。企業如果想要在這些國家獲得商標專用權,就必須盡早將商標在這些國家投入使用並同時辦理商標注冊手續。在這些國家,企業應十分重視對商標使用證據的收集、保存和歸類。商標的使用證據包括帶有商標的銷售合同、出口清單、提單、發票、廣告宣傳材料、包裝等。如果發生商標搶注、侵權、異議、撤銷等有害於企業商標權的狀況,企業可以基於這些寶貴的使用證據以保護自己的商標權。
(3)通過不同途徑進行涉外商標注冊
目前,企業可以通過3種途徑辦理涉外商標申請:逐一國家申請;通過馬德里國際注冊體系辦理;通過區域組織進行辦理。每種途徑都有利弊,因此,企業要充分考慮各種途徑的優勢,並慎重做出選擇。下面就簡要對這方面做出說明。
顧名思義,逐一國家申請指的是商標申請人委託各國的知識產權律師事務所直接到官方辦理商標注冊申請。由於具有目的性強、獨立性強、可操作性強和穩定性強等特點,單獨指定申請被很多企業所採納,如單獨指定絕大部分國家並不需要以國內注冊或申請為基礎,同時注冊後效力是比較穩定的。但由於各國商標法規定不盡相同,商標注冊制度有很大差別,獲得商標專用權的時間長短相差很大,文件要求不一致,律師收費和官方收費的巨額差異,各國官方語言和貨幣的差異等,企業對選擇逐一國家申請的方式格外慎重。
通過馬德里國際注冊體系辦理涉外商標注冊申請,企業可以基於國內申請或注冊通過世界知識產權組織的國際局向馬德里協定書和議定書成員國提出申請,申請人遞交一份申請就可以有選擇的指定所有成員國(中國除外)。此種途徑由於具有省時、省力、省錢等特點,受到了企業的普遍歡迎,成為企業辦理涉外商標注冊的一種重要途徑。然而,此種途徑包含國家范圍有限,需要以國內申請或注冊為基礎,注冊效力不是很穩定,沒有單獨的注冊證書等原因成為企業選擇此種途徑的阻礙。
通過區域組織也能有效的辦理商標注冊申請。目前,世界上有3個比較大的涉及商標注冊的區域性組織,即歐共體(OHIM,截至目前共27個成員國)、非洲知識產權組織(OAPI,主要是前法國的殖民地或領地,共16個成員國)、非洲工業產權組織(ARIPO,主要是前英國的殖民地或領地,共16個成員國),目前選擇最多也是最重要的組織是歐共體商標注冊和非洲知識產權組織商標注冊。企業提交一份申請,如果通過審查即可獲得所有成員國的保護,因此,通過區域組織辦理商標注冊申請對企業具有很強的吸引力。
三、總結
以上主要論述了企業在辦理涉外商標申請前必須注意的幾個方面。企業只有充分了解並運用這些信息才能最大限度地節省費用、最大程度地保護商標權利、以最短的時間和最順利的方式獲得商標專用權。筆者希望中國企業在推進商標戰略時少走些彎路,順利地將中國品牌推向世界並不斷提升品牌價值。企業在辦理涉外商標注冊時,應當與代理組織充分溝通並了解相關情況,使企業的商標使用、注冊和管理合理、有序、充分地得到保障。

㈡ 關於《網易雲閱讀開放平台注冊協議》中的一些產權與版權疑問

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縱橫法律網-海南惠海律師事務所-陶虹律師

㈢ 作為教師談一談知識產權與市場競爭的關系

知識產權與市場競爭的關系:

隨著知識和信息日益成為財富並推動社會經濟的迅猛發展,知識產權法作為保護人類智力成果的重要法律手段,討論其如何完成保護智力勞動成果重任的問題應是一個極有意義的話題。知識產權在本質上是一種特定主體所專有的財產權。在知識產權沒有作為法定權利保護之前,其自身價值及所創造的價值完全處於個體保護的狀態或者是完全公共性的狀態,這顯然不利於技術的創新和人類社會的進步。自1624年世界第一部近代意義上的《專利法》在英國頒布到1967年《世界知識產權組織公約》第一次將「知識產權」確定為一個明確的法定權利經歷了將近300多年的時間,而在這三百多年裡人類社會卻發生了日新月異的變化。這無不說明了知識產權在國家法律上的認可對社會的巨大正面效應,它使對知識的保護上升到國家意志的高度,取得國家地域范圍內的專有性、排他性的權利和價值財富上的獨占收益權。

一、競爭法與知識產權法的法理分析

知識產權法第一次用法律的形式將有限的知識產品配置給了權利人,還可通過轉讓、許可使用等市場方式進行再分配或者再配置,維護了權利人的利益。但對於假冒他人注冊商標、擅自使用他人企業名稱、偽造產地、侵犯商業秘密等侵犯知識產權的典型的不正當競爭行為,知識產權法只能從保護權利人專用權角度出發禁止侵權,而對保護權利主體的競爭優勢、維護正常的市場交易秩序則顯得力不從心。競爭法就責無旁貸地擔負起規制侵犯知識產權的不正當競爭行為的重任。

競爭法在我國現行法律體系的劃分中,屬於經濟法中市場規製法的重要組成部分。競爭法包括《反不正當競爭法》、《反壟斷法》、《對外貿易法》等法律及法規。競爭法制定的直接目的是為了給微觀市場經濟主體營造一個公平有序的市場經濟秩序,實現公平競爭;其深層次上的目的是為了保障廣大消費者的合法權益,使整個國民經濟能夠持續、快速健康發展。從中也可以看出競爭法是建立在社會本位價值觀念基礎上,維護社會公共利益的法,同《知識產權法》保護個體利益的個體權利本位法的立法目的是不同的。但是這不能說競爭法與知識產權法是矛盾的,而只表明二者保護的側重點不同。競爭法中的《反不正當競爭法》是基於社會整體利益出發,處於維護市場經濟秩序的目的,站在權利人的立場上保護知識產權人的利益,其最終目的是為了創造良好的競爭秩序,而競爭法中的《反壟斷法》則是站在更廣泛的市場經營者和消費者的立場上對知識產權人濫用權利行為的規制,也是為了營造一個良好的競爭秩序,實現公平競爭。所以說無論是從知識產權的制度內保護,還是從競爭法外部保護來看都能體現了殊途同歸的效果。

侵犯知識產權的不正當競爭行為不是一種單純的民事侵權行為,在構成知識產權侵權的同時,又是出於競爭目的、侵害競爭對手的行為。競爭法從競爭角度對知識產權進行保護是其任務之一。由於知識產品是有限的,屬稀缺資源,它與商業經濟的需求之間存在矛盾,知識產權的專屬性與自由利用知識產品之間也存在矛盾,這要求立法在不同的利益之間保持一種謹慎合理的張力。既要維護權利的專有性,防止他人的無端侵害,以維護社會不斷創造知識產品的動力源泉,又必須給予社會公眾使用知識產品的合理空間。為此,大多數國家知識產權立法都在確權的同時,規定了構成侵權的具體情形。顯然,知識產權法僅從靜態的角度勾畫權利的框架和保護范圍,忽略了權利運行的諸多相關因素,未顧及權利受蝕的多樣性。比如某知名商標被非商標注冊人用於完全不同種類的產品,雖然該商標的使用者通常並不與商標注冊人競爭,但這一行為卻是與競爭相關的。一方面,不法使用人不負責任地濫用;會影響商標的信譽,出現廠商混淆和淡化,導致商標注冊人資產價值和競爭優勢的下降;另一方面,不法使用人不公正地獲得了優於未使用該知名商標的競爭對手的優勢,利用這一優勢提高了競爭力,使對手處於不利地位。根據我國商標法,此種行為並未侵犯注冊商標的專用權,商標法對其鞭長莫及。而反不正當競爭法則能以反淡化為由,禁止此種侵蝕他人知名商標的行為。競爭法就是為克服知識產權法在權利救濟上的缺陷作為一種補充性保護機制出現的,目的在於當知識產權法不能有效地提供保護的情況下,能夠構築權利維護的第二道防線,提供一種補救性救濟保護。有學者形象地形容,競爭法是對既有知識產權法管不著的地方「兜底」,知識產權法好比是海面上的「冰山」,而競爭法則是「托著冰山的海水」。正如世界知識產權組織(WIPO)《關於反不正當競爭示範條款》第1條第2款規定的:「適用第1至6條應不依賴於,並應補充⋯⋯及其它知識產權主題的立法規定」,說明依知識產權專門法對專利、工業設計、商標等提供法律保護並不妨礙第1條的適用。

知識產權從其被確權那天起就已經和市場競爭有著千絲萬縷的聯系,只是這種聯系在經濟全球化的背景下更加突出了。這種「突出」一方面表現在對知識產權在市場競爭中的地位和要求被保護的地位突出了,例如對知識產權的保護不僅僅有《知識產權法》的保護,也有競爭法中的《反不正當競爭法》、《對外貿易法》的保護,以及《刑法》的專章保護。這些權利保護的法律制度中有的是直接保護,有的是寬口保護,而有的是深度保護,這也無不體現了國家法律對知識產權的重視。這種「突出」的另一方面表現在知識產權作為私權利的保護與整個市場經濟秩序整體的維護之間的矛盾更加突出了。在某些情況下知識產權享有者利用自己所享有的法定壟斷地位實施了排除或限制競爭的行為,擾亂市場經濟秩序,損害其他競爭對手和廣大消費者的利益,我們將這種行為稱作知識產權的濫用行為。這也就是說一方面,知識產權法重在保護私權,競爭法重在保護公共利益,各有側重,不能混淆,另一方面,也可以看出,在知識產權享有者的個人利益保護與整個社會的公共利益保護這座天平上如何找好平衡點的問題。而我們國家主要通過競爭法中的《反壟斷法》去實現對知識產權濫用行為的規制和保護的利益平衡問題。

競爭法中的主要法律制度即《反不正當競爭法》第12條、15條,《反壟斷法》第55條,《對外貿易法》第27條、30條,都對知識產權的保護和規製做出了具體的規定,下面我們將通過具體的法律制度來闡述被保護和規制的知識產權。

我國的知識產權法主要是由《商標法》、《專利法》和《著作權法》三部特別法構成,其中《商標法》對假冒注冊商標的行為明確界定為侵犯知識產權的行為,《商標法》第52條共列舉了五種侵犯商標專用權的行為;同時各國法律也都將假冒他人注冊商標行為列為不正當競爭行為的首位。我國《反不正當競爭法》第5條第一款也明確將假冒他人注冊商標的行為作為不正當競爭的表現形式;另外《商標法》第24條通過賦予商標權人的優先權來遏制他人的惡意搶注的不正當競爭行為;現代社會一個美術作品在取得著作權的同時,取得外觀設計專利權,取得商標專有權並最終轉化為商業產品,投入市場帶來效益。所以被侵權的可能性和利用其進行不正當競爭的可能性也就加大,所以在三部知識產權特別法對其進行保護的同時,《反不正當競爭法》也對利用侵犯著作權、專利權的手段進行不正當競爭的行為給予規制,給予權利人以保護。如果說商標法、專利法、著作權法是以保護私權利為首要目的,從權利內部對知識產權給予保護的話,《反不正當競爭法》就是從公共利益、市場經濟秩序維護的角度,對權利人存在的的外部空間給予保護。正如著名學者孔祥俊所說的如果三部知識產權的特別法是露在海面上的冰山的話,那麼《反不正當競爭法》就是它們存在的海洋。這也無不說明了知識產權法的「宰保護」和反不正當競爭法的「寬保護」的結合,實現最終的一致目的。

另外還要說的是對於知識產權的單行法的保護,除了《知識產權法》和《反不正當競爭法》之外,還有《刑法》的以最終追究刑事責任為責任後果的保護手段,這種保護手段更加說明了國家對於知識產權保護的嚴密性和多層次性。正如知識產權學家鄭成思所說,不管對於權利的保護寫在何種法律制度中,只要是將權利給予完善的整體的保護就達到了立法的目的。

二、反不正當競爭法對知識產權的彌補性保護

應該說三部知識產權法作為知識產權保護的單行法,已經起到了很好的權利救濟作用,但是我們也應看到知識產權自身所設計的社會關系的復雜性用一部法律調整也是不現實的,即使有朝一日知識產權制定法典也不能解決一切問題。這是法律規范性,確定性所不可避免地帶來的靈活性缺失的弊端。這就需要其他法律制度的補充,特別是在三部法律都存在規定的不善的情況下更是需要競爭法等法律去發揮保護權利人的作用。這里一方面需要知識產權法律制度自身的完善,就像Windows操作系統完成後也要需要不斷地「補丁」一樣,也需要知識產權自身沒有修正情形下其他法律制度的「補位」。這也讓《反不正當競爭法》的存在使權利人的權利得到及時的救濟。具體表現在:

《商標法》只保護注冊商標的權利人的利益,而未注冊商標的權利人的利益受到侵害時則無法通過該法得到救濟,此時被侵權人就可以依據《反不正當競爭法》對侵權人的不正當競爭行為提起訴訟;《專利法》所保護的也只是經過申請通過國家專利局審核通過的專利,而對商業秘密,以及未申請專利的核心技術的由於知識產權保護的法定刑而被排除在外。對這部門權利的侵犯也只能依據《反不正當競爭法》來實現;另外對知名商品的外包裝,裝潢未申請專利的也只能尋求《競爭法》的保護。這也充分證明了《反不正當競爭法》的補充保護功能在發揮作用。

三、反壟斷法對知識產權的規制

知識產權作為重要的私法上的權利也可是說是法律賦予的合法的壟斷權,即在特定的時間,特定的地域內享有因智力成果所帶來的人身權和財產權價值。這種壟斷權是以未來權利期限屆滿向社會無償公開使用為代價的,所以說知識產權的這種壟斷是法定的權利之內的壟斷。以世界上的第一部近代意義上的專利權法又稱作《壟斷法》為例就可以說明這一問題。但同時基於重要的私法原則禁止權利濫用原則所主張的,任何權利的行駛都是又邊界的,只有權利受到合理的必要的限制才能讓整個社會的權利的行駛和諧,有序。

知識產權法本身就對知識產權的行駛給予了一定的限制,比如說專利法上的強制許可,著作權上的合理使用,三大知識產權的權利的有期限性,有地域性都是權利內部的限制。但是不能否認的是知識產權人還存在著其他的知識產權濫用行為,這也不是單單一部知識產權法就能解決的問題。2008年8月《中華人民共和國反壟斷法》的出台對市場經濟中濫用知識產許可權制、排斥競爭的行為也納入了其規制的范圍,是知識產權濫用行為有了明確的法律規定。這位經營者的維權提供了確切的法律依據。同時《反壟斷法》也明確規定該法具有域外效力,對跨國公司、企業利用知識產權領域的壟斷地位排除或限制競爭行為具有約束力。

因為在我國現行的市場經濟條件下,在特定行業中處於壟斷地位的大都是跨國公司、大企業、大集團,例如微軟、思科,他們在中國市場上通過採用拒絕許可、搭售、價格歧視,企業並購等方式排除或限制競爭,維持其壟斷地位,攫取大量的利潤,損害我國的民族經濟,損害消費者的合法權利。這些在新的《反壟斷法》實施後都要得到規制。可口可樂收購匯源果汁就受到了國家反壟斷覺得審查,因為一旦收購成功可口可樂就會取得在果汁領域的先進生產技術和商標使用權,就會影響到整個飲品市場的格局,影響到其他經營者的利益,以致最後消費者的利益。所以包括微軟公司一旦有人對其提起訴訟,就會受到國家商務部反壟斷局的審查,在審查中關鍵的部門就是對知識產權是否被濫用的審查。

所以界定一個企業是否利用知識產權排除或限制競爭,關鍵是要審核其是否濫用知識產權,這將是今後知識產權領域反壟斷訴訟的重點。

㈣ 急!!!要寫有關知識產權的實習報告

公司法務助理的實習報告,組合以上一些模式,自行修改組合,希望分給我。。上面幾樓的是其他網站找的,很容易就找到,相信你也找過,這個是我自己在他們基礎上修改的,相信和你要求!

以下XX為你的實習公司
首先,我想向所有為我的實習提供幫助和指導的XX的工作人員及我的老師致謝,感謝你們為我的順利實習所作的幫助和努力。
通過實習,我在我的專業領域獲得了實際的工作經驗,鞏固並檢驗了自己四年來本科學習的知識水平。實習期間,我協助健全XX法律事務管理制度,持續改進完善;協助XX知識產權業務中涉及法務方面的內容,提出法律建議,並協調做好申報工作和糾紛處理;負責聯絡、協調律師事務所和相關方,配合處理XX重大法律事務、為XX重大決策提供法律意見,維護XX合法權益;收集、整理、公布與XX有關的法律法規及相關信息等等。在此期間,我進一步學習了相關法律知識,對法律的重要性有了更深的理解,同時注意在此過程中將自己所學理論與實習實踐有機結合起來。實習結束時,我的工作得到了實習單位充分的肯定和較高的評價。

實習期間,XX法律事務工作在上級ZZ集團的指導和XX領導的關心和支持下,圍繞XX的中心工作,全面貫徹企業改革的會議精神,從企業依法治理、合同管理、糾紛處理、法律風險源分析預防等方面做了一定的工作,現將有關情況總結如下:
一、實習期間的主要工作:
(一)參與、協助了「依法治企」的工作。積極調動各種資源,深入開展依法治理工作按照XX普法指導意見和上級ZZ集團普法規劃及依法治理實施方案的文件精神,結合XX的實際情況,XX深入開展了依法治理工作,充分調動XX內外各種資源,力求使XX在法治范圍內做到規范運作,努力達到依法治企的目的。
1、分層次做好全員普法工作,加強領導幹部、經營管理人員及基層員工法律知識的學習,提高運用法律管理的意識和能力。對於領導幹部著重做好法律意識的加強以及法律風險的防範與控制工作,而對於具體崗位人員則偏重於專業法律知識的輔導,以法律理論知識結合上級集團下發的典型案例評析、糾紛案件分析等資料及時組織學習,如對JJ部組織相關人員對合同法、知識產權法、公司法的學習;針對目前在XX某些崗位出現了一些與職務相關的犯罪的苗頭,對業務部及駐外辦事處關鍵崗位進行了以刑法為主的普法教育,對貪污、挪用公款、職務侵佔及侵犯商業秘密等罪名進行了著重講解,以預防此類犯罪的發生;在今年新《公司法》正式實施後,XX即組織有關的人員進行了公司法的學習。同時,XX還決定在新員工入社教育增加三個小時的法律教育時間,以增強新員工的法律意識。全員普法工作的開展,使XX上下逐漸培養起自覺學法守法用法的意識,一方面使全體員工能以法律為武器維護XX和自身的權益,推動了XX各項經營管理工作的健康發展,另一方面也使XX領導對XX法律工作更加重視,有力的推動了法律工作的開展。
2、積極配合XX其它部門,做好法律保障工作。由於目前XX法律事務尚未實行集中管理,在各部門在經營管理過程中,有時候就需要法律部門的積極配合。實習期間以來,XX法律部門配合業務部門、人事部門、紀檢監察部門等進行了各種法律事務方面的咨詢,提供了XX所需要的文書資料,在XX對外事務中發揮了不可替代的作用,為雜志社的規范運作提供了法律保障。
3、在事關XX發展的重大事務中,法律工作也起到了至關重要的作用。一是在網路建設工作中,今年XX的網建任務比較繁重,但是XX並沒有因此而放鬆網路建設的質量。一方面XX加強了對相關工作人員的法律知識的學習,對網路建設中常用的法律進行了強化,以提高他們在網建工作中處理法律事務的能力,另一方面XX一直以來就聘請了執業律師作為法律顧問,對XX的網路建設相關合同嚴格審查,確保合同符合法律的規定。二是在XX大宗物資采購實行招標時有法律工作人員的參與,對投標人進行審查,以確保招標程序合法有效。
(二)夯實基礎,加大了合同管理力度。
合同管理是企業法律事務的基礎工作,根據上級ZZ集團合同管理辦法,XX相應制定並不斷完善了管理辦法和制度,加大了合同管理力度。按照目前XX合同是以各部門自行管理為主的實際情況,XX法律部門嚴格按照上級ZZ集團的規定,建立了合同的簽約授權、合同專用章、合同招標、合同文檔管理等項制度,進一步優化了工作流程和崗位職責,使合同管理更具可操作性。在年初以來,在合同管理工作上所做的改進主要有:
1、夯實基礎,對合同基礎資料、合同專用章的管理得到加強。建立合同管理台帳,實行分類、分期管理;建立合同動態統計分析制度,定期分析合同履行情況,及時發現合同管理和雜志社經營管理中存在的問題,提出改進意見和建議;XX合同專用章由XX辦公室刻制、啟用, 合同專用章由辦公室專人負責保管、使用,合同的簽訂要嚴格執行「三項審查」制度,用章必須要有主管領導的簽字。
2、狠抓制度的落實,避免有令不行的情況。在ZZ集團的指導下,XX建立了比較符合現狀的管理制度,但是制度如果得不到落實,那就會使現在這種合同分散管理的情況完全得不到制約。XX明確,各類合同須經審查和批准,未經審查和批準的合同,辦公室不予蓋章,財務部門不予結算付款,合同的訂立、審查、結算等必須按規定執行。
3、除了各種經濟合同之外,把員工保密協議合同、勞動合同等也納入到XX合同管理工作的范圍之內,使合同管理更加恰當的為XX服務。
(三)消除陳年舊賬,搞好糾紛處理工作。
XX以往經濟糾紛較多,今年以來XX積極妥善的處理了部分歷年轉接的糾紛,挽回了XX的損失。對於新出的不正當競爭案也的得到了處理。
(加個按例,可以修改樓上多位的。。怎麼改自己想)
(四)法律風險源分析工作。
我們學習了XX領導在策劃工作會議上有關XX法律風險防範與控制的專題發言,結合南方市場的實際情況,對XX法律風險源進行了認真的分析,主要存在於這幾個方面:
1、業務網路開發方面所形成的法律風險,主要是所有權欺詐、土地權益以及相關手續的風險;
2、經營、廣告等合同簽訂與履行中的風險,主要是資金回收難形成流動資金不足的風險;
3、日常經營管理中的法律風險,如在知識產權管理、職務管理、人事管理等違反法律強制性規范所引發的糾紛等。
二、通過實習,我鞏固並檢驗了自己四年來本科學習的知識水平,就目前XX法律工作中存在的主要問題,大膽的提出以下幾點:
(一)法律工作參與XX管理的深度和廣度都不夠。
作為在法治國家中的一個現代企業來講,法律工作的重要性是不言而喻的,在XX的中心工作中,可以說隨時隨地都要與法律打交道,特別是在知識產權和版權中體現得非常明顯。但是按照XX目前法律工作開展的情況來看,法律工作范圍僅僅局限於在合同管理、糾紛處理及少數事務性工作;從深度來看,也僅僅是做一些簡單的程序性工作,很難從實質上起到維護XX權益的目的。
(二)法律工作人員的數量和質量還需加強。
今年XX業務網路的增加,抽調了法律工作人員參加,由於時間和精力實在有限,在很大程度上影響了法律工作的深入開展。另外一方面XX法律工作人員尚未取得法律資格證書,實際工作經驗還顯不足,對於工作也有一定的影響。
三、經過實習,我對今後XX法律工作提幾點思路及建議:
(一)強化法治意識,加大法律工作的力度。
XX領導十分支持法律事務工作,在今後的工作中,要加大法律工作的力度,通過深入開展普法活動,使全體員工逐漸培養起自覺學法守法用法的意識。法律事務工作要更積極地參與到XX的日常經營管理活動中,配合各部門、各下屬單位在合同簽訂與履行、投資項目等工作中嚴格把好法律關,完善工作的各個環節和流程,使法律工作能從實質上維護XX的合法權益。
(二)通過各種手段提高法律工作人員的綜合素質。
通過自學、參與培訓及交流等手段,提高法律工作人員的綜合素質特別是實際經驗方面的能力,取得法律資格證書,這樣才能搞好的維護XX的權益。建議上級集團能多組織相關的培訓和交流,學習先進單位的做法和經驗,並進行交流推廣,以其之長,補己之短。
XX的法律工作在上級集團的指導下,相對以前有了很大的進步,但是離XX的目標還相差甚遠。在上級集團的關心和XX領導的支持下,XX將繼續按照上級集團的要求,克服困難,夯實基礎,使XX的法律工作進一步加強,發揮其應有的作用。
在實習過程中還在公司運營、管理、其它具體操作等方面也讓我學到了很多東西。在實習期間里,我基本上掌握了公司法律制度完善、合同管理、糾紛處理、法律風險源分析預防等工作具體操作細節;在實踐鞏固了一些司法文書如合同文書、保密協議等的書寫;進一步鞏固了一些具體的法律知識,和強化了自己的法律意識。
這次實習是我大學生活中不可缺少的重要經歷,其收獲和意義可見一斑。雖然不是在法院等機構實習,但我也學到了法院里學不到的東西。但是由於實習前簽定了實習保密協議,對XX的一些涉及商業機密的法律案例要求完全保密或不能詳細闡述,文中個別案例也是XX領導特批後納入實習報告的。通過實習,我將自己所學的知識應用於實際的工作中。理論和實際是不可分的,在實踐中我的知識得到了鞏固,解決問題的能力也受到了鍛煉;本次實習開闊了我的視野,使我對法律在現實中的運作有所了解,也對專業用語有了進一步的掌握;此外,我還結交了許多律師、法律顧問及多個行業的朋友,我們在一起相互交流,相互促進,從他們身上我學到很多為人處世的方法,這些都是在書上學不到的。在整個實習過程中,作為一個AA學院的學生,我竭力成為一名AA學院文化的使者,向社會各界的朋友們介紹AA學院,使他們走近AA學院,了解AA學院。最後,我想藉此機會,再一次向為我的實習提供幫助和指導的XX的工作人員及我的老師,在實習過程中幫助我的朋友、我的同學致以衷心的感謝!

㈤ 知識產權保護在我國有關法律都有哪些

與知識產權保護相關的法律規定有哪些?
知識產權保護依照現行法律法規,對侵犯知識產權的行為進行制止和打擊。
具體體現為:阻止和打擊假冒偽劣產品,阻止和打擊商標侵權、專利侵權,阻止和打擊著作權侵權、版權侵權等。
作為電子文檔類知識產權的保護,包括文檔、設計圖紙、圖像、音頻和視頻等等。
僅僅依靠上述行政手段是非常不完善、不系統的。
為廣大用戶保護自己的知識產權提供了強有力的工具。
1、監控常用的應用軟體
常用的如MS Offices、PDF、AutoCAD、等辦公設計應用軟體;用戶只需在IPPS環境內添加所要監控的程序,就可以按習慣的應用程序使用方式完成設計、瀏覽文件信息。信息文件的加解密操作對於使用者來說是透明的。
2、自動加解密技術
動態加解密即IPPS環境內,用戶寫文件時系統會自動加密並存儲為密文;讀文件時系統自動解密文件以明文的形式打開;中間的加解密過程是由讀、寫的I/O操作驅動,對於使用者來說是完全透明的;避免了由於主動加密而可能引發的一系列安全隱患(如:作者忘記了加密信息文件,或者作者本身就是一個不安全因素)。
3、防止文件信息泄漏
用戶端硬碟保存的都是密文,通過USB盤拷貝、網路傳輸到外部等泄露出去的任何重要信息文檔都為密文,只有在IPPS環境中才能看到明文.同時禁止拷屏、列印、透明安全環境內外之間的復制、粘貼、拷貝、導入、導出、內部通信等操作,嚴防用戶端的主動信息泄露。對於非法流傳到外部的文件,由於外部PC 機沒有授權登錄認證,無法獲得加解密策略的內容,無法獲得加密密鑰,也就根本無法打開已被加密文件。防止所有文件通過人為或外圍設備信息泄漏
4、事故追查和取證
專門日誌審計管理軟體詳細記錄了所有用戶、任意時間、指定應用操作(讀、寫、刪除、改等)的詳細信息;並自動生成各類報表,方便日誌查閱和集中管理以及事後審計和追究泄密責任;有聲音、郵件等多種報警機制供用戶選擇。

㈥ 山東核電設備製造有限公司以集資房的名義套騙職工錢款——這是真的嗎

房子不好。
地皮不是公司的,是九方物業的。
產權的辦理需要時間。高層與地方政府的交流肯定會成功,只是時間問題。
至於房價最終價格2500以下 ,就算是海陽鳳城的標准,至於福利,不要奢求了。
一個不按照國家法律規定發放工資的公司,你能奢望多少福利待遇,普通員工不要把自己當人,做一個機器就行了,如果幸運,可以休息下加加油,就欣慰的可以哭一下了哦~

㈦ 中國自主知識產權的汽車有哪些

自主品牌有很多,比較著名的、在市場上佔有了一定份額的主要包括奇瑞、吉版利、華晨以及新殺出的「權黑馬」比亞迪等,其代表車型有奇瑞A5、吉利自由艦、華晨駿捷、比亞迪F3。作為自主品牌的代表,奇瑞的銷售量連續3年以70%~80%的速度增長。
天津一汽的表現也一直不錯,夏利品牌轎車銷量一直不錯,天津一汽另一自主品牌產品威志也已經上市,銷售情況不錯。
華晨的品牌轎車包括駿捷和尊馳。
吉利尤其以自由艦的表現最為突出。
比亞迪F3更像一匹「黑馬」成功殺進經濟型轎車行列。今年,比亞迪憑借單一車型F3榮膺全國第一季度「產量增幅,銷量增幅,以及單品車型銷量冠軍」三冠王的稱號。比亞迪F3從上市至目前為止,在全國突破60000輛。 繼奇瑞瑞虎、吉利金剛的陸續上市,自主品牌又有幾款新車型即將推出,如吉利遠景、比亞迪F6等。
此外一汽奔騰、海馬福美來2代都算自主品牌。

㈧ 法學(民商法方向)和法學(知識產權法方向)有什麼區別

法學(民商法方向)和法學(知識產權法方向)的區別:

(1)兩種立法的價值趨向不同

民商法立法的目的在於依法保護公民、法人和其它組織的民事權益,正確調整民事法律關系。立法的立腳點在於充分維護公民、法人和其它組織的合法的個人利益,而不是側重於國家和社會的公共利益。

知識產權法來說,立法的目的則在於維護和實現整個社會或者全人類的公共利益,為了達到此目的,必須依法確認和保護知識產權權利人的權利和利益。

(2)法律內容存的差別

民商法主要是實體法,而知識產權法中除了關於權利的實體性規定以外,還同時有大量的程序性規定,可以說是實體法和程序法的結合。

知識產權法中的大部分規定都是強制性規定,任何人,包括權利人在內,都必須無條件的遵守和執行。

(3)責任的產生方式不同

知識產權法和民商法中對責任的不同規定,實質上是兩種法律中的權利不同屬性的反映。

民商法把承擔責任的方式緊緊地限定在民事責任的范圍中是合適的。

對於知識產權法來說,由於知識產權並不是簡單的私權,反映在承擔責任的方式上肯定應該存在差別,這樣是合理的,也反映著兩種法律的差別。

(4)承擔的責任不同

商法比較偏經濟方面,有很強的技術性(會涉及較多經濟學內容)。

知識產權法專業畢業的學生能在律師事務所、專利事務所、商標事務所等從事商標代理、專利代理等專門知識產權事務,同時也能在公、檢、法等部門從事專門的知識產權司法審判及其他法律事務。

㈨ 我想注冊一個創業雜志的商標,望知識分子幫我起個好聽的名字

一、中國馳名商標能得到國內法律保護 馳名商標是一種無形財富,誰擁有了馳名商標,誰就等於掌握了點金術。 為了切實保護馳名商標權利人的利益,根據《與貿易有關的知識產權協議》和《保護工業產權巴黎公約》的規定,結合我國的實際情況,我國在《商標法》本次修改時,增加了對馳名商標的保護。 認定中國馳名商標,其目的在於解決商標權利沖突,保護馳名商標人的合法權益。經過認定以後,中國商標商標就可以享有《中華人民共和國商標法》規定的馳名商標的各項權利。 馳名商標被確認後,可以得到大於普通商標的保護。認定馳名商標是解決商標侵權糾紛中的一種法律保護手段,它採用的是被動保護的原則。已獲得馳名商標的產品如果遇到侵權糾紛,可將馳名商標作為受過保護的記錄,提交給國家工商總局商標局進行仲裁。 《中華人民共和國商標法》第13條規定:就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標,容易導致混淆的,不予注冊並禁止使用。 就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊並禁止使用。 《中華人民共和國商標法》第41條第2款規定:被惡意注冊的馳名商標所有人在請求商標評審委員會裁定撤銷使其蒙受損失的注冊商標時,不受本款中的五年的時間限制。 國家工商總局《馳名商標認定和保護規定》第13條規定:當事人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記,可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的,可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記,企業名稱登記主管機關應當依照《企業名稱登記管理規定》處理。 國家工商總局《馳名商標認定和保護規定》第14條規定:各級工商行政管理部門應當對馳名商標加強保護,對涉嫌假冒商標犯罪的案件,應當及時向有關部門移送。 《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第2條規定:依據商標法第十三條第一款的規定,復制、摹仿、翻譯他人未在中國注冊的馳名商標或其主要部分,在相同或者類似商品上作為商標使用,容易導致混淆的,應當承擔停止侵害的民事法律責任。 這幾條法規條文的意思是說: 1、被認定為中國馳名商標的商標,除了依法享有商標注冊所產生的商標專用權外,還有權禁止其他人在一定范圍的非類似商標上注冊或使用其馳名商標。 2、在具有較強顯著性和較高知名度的情況下,被認定為中國馳名商標的商標有權禁止其他人將其作為企業名稱的一部分使用。 3、在侵權認定時,如果原告是馳名商標所有人,則行政執法或司法機關判定被告與其商標近似的可能性就很大。 4、隨著互聯網的蓬勃發展,對馳名商標的保護已延伸到了這個虛擬空間中。也就是說,馳名商標的權力已經擴張到了網路領域,即絕對禁止他人惡意搶注馳名商標的域名權和注冊、使用與他人馳名商標相同或近似的域名。 具體的講,申請馳名商標對於商標的保護具有如下好處: 1、對抗惡意搶注; 2、對抗不同商品的相同(似)商標影響; 3、對於近似商標的認定更容易; 4、在立案調查假冒商標犯罪案件時,不受立案金額的限制; 5、防止其他公司以馳名商標為公司名稱注冊; 6、在電子商務中避免域名注冊問題。 三、中國馳名商標能得到國外法律保護 1883年簽訂的《保護工業權巴黎公約》、《與貿易有關的知識產權協議》都對馳名商標的特殊保護作了行之有效的具體規定。 《保護工業產權巴黎公約》第6條之2第1款規定,一個商標如構成對經注冊國或使用國主管機關認為是屬於一個享有本公約保護的人所有,用於相同或者類似商品上已在該國馳名的商標的偽造、模仿或翻譯,易於造成混淆,本同盟成員國都要按其本國法律允許的職權,或應有關當事人的請求,拒絕或取消注冊,並禁止使用,這些規定也適用於主要部分系偽造或模仿另一馳名商標易於造成混淆的商標。 世界貿易組織《與貿易有關的知識產權協議》第16條第3款規定,巴黎公約1967年文本第6條之2原則上適用於與注冊商標所標示的商品或者服務不類似的商品或者服務,只要一旦在不類似的商品或者服務上使用該商標,即會暗示該商品或者服務與注冊商標所有人存在某種聯系,從而使注冊商標所有人的利益可能因此受損。 我國是《保護工業產權巴黎公約》成員國,並已經加入世界貿易組織,履行《保護工業產權巴黎公約》和《與貿易有關的知識產權協議》的規定,保護成員國在我國已注冊或者未注冊的馳名商標是我國應盡的義務。 超越地域范圍的壟斷權,這是指馳名商標的獨占權,它不是一般法律意義的商標專用權,而是超越本國范圍,在世界各國(至少是近200個巴黎公約成員國)都得保護的壟斷權。也就是說,當某項商標在注冊國或使用國的商標主管機關已認定為馳名商標時,如果另一商標構成對該馳名商標的仿造,且用於相同或類似的商品上,則應拒絕或取消其注冊,並禁止使用。 這些規定,也適用於主要部分系偽造、仿冒或模仿另一馳名商標易於造成混淆的商標。這可以稱之為「相對保護主義」,現已為大陸法系各個國家所採用。不少英美法系的國家採用的是「絕對保護主義」,即馳名商標所有人,不僅有權禁止其他任何人在同類或類似商品上使用其馳名商標,而且也有權在其他一切商品上禁止使用其馳名商標。 隨著我國加入世貿組織和國際間知識產權保護合作的進展,中國馳名商標的認定,也被其他國家的商標主管機關和司法機關認可,使中國馳名商標在解決國際間商標權利糾紛過程中起到了重要的作用。 四、中國馳名商標是企業形象的代表 中國馳名商標是一個企業、一個城市、甚至一個地區的經濟名片。 馳名商標不單純是一種智力成果,而且還是企業文化的象徵,它是企業光輝形象的代表。實踐證明,商標知名度越高,其含金量愈高,馳名商標不僅可使指定商品的身價倍增,而且還可以使企業的其他產品受益,提高企業對外部的吸引力,進而使企業的整體價值倍增。 馳名商標的擁有量是衡量一個地區經濟發達程度的標尺,誰擁有馳名商標多就意味著誰擁有了滾滾財源。像我國廣東、浙江、山東、江蘇、福建等幾個沿海省份,由於經濟發達,他們擁有的中國馳名商標數量也是排名在全國前列的。 在市場競爭日益激烈的今天,馳名商標所起的作用與日俱增。對消費者而言,馳名商標意味著優良的商品品質和較高的企業信譽;對馳名商標所有人而言,馳名商標是寶貴財富,意味著廣泛的市場佔有率和超常的創業能力。在現代社會,消費者對商品的需求已不僅僅注重質量、外觀等,而且講究品位、時尚,代表著一定的身份和地位。因此,在科技日益發達、知識信息不斷膨脹、生活水平不斷提高的今天,商標本身蘊藏著巨大的無形資產,是企業不可或缺的寶貴財富。 一個馳名商標可以向購買者傳遞大量的有關它所代表的商品或服務的信息:優良的質量、質量的長期穩定性、對購買者消費習慣的適應程度及心理享受的滿足程度等等。這些經過市場長期考驗的信息既簡化了購買者的購買行為,也簡化了銷售者的銷售行為。換句話說,購買者在購買時無須逐一地去了解上述各種信息,而只須認准該商標即可,這就是建立在信任基礎上的所謂「認牌購貨」;銷售者也無須不厭其詳地去宣傳上述信息,而只須在銷售過程中通過廣告等傳播媒介重復自己的商標即可。 因此可以說,馳名商標已經成為連續購買者與銷售者的穩定的紐帶。

㈩ 新疆哪幾個律所比較好去年考過司法考試,在讀研究生,在北京不能掛,想回來找個律所實習並拿到律師證~

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