❶ 匯編權、改編權、復制權 這些都是屬於電子版權范圍內嗎
你說的不是很詳細啊 匯編權 改編權 復制權 這些都是屬於著作權 電子版權並不內是一個法律概容念
從人們使用的習慣來看,應該是指對數字化以後的作品擁有的版權。在著作權法上與此相對應的權利主要是信息網路傳播權 並不包涵 匯編權 改編權~
而匯編權 改變權 是獨立與電子版權之外的
❷ 專利版權的保護范圍
我國《專利法》吸收國外的有益經驗,對發明、實用新型和外觀設計專利權保護范圍,分別作了不同的界定。
一、發明和實用新型專利權的保護范圍
有形財產可以依財產本身本確定其保護范圍,而專利權既然是無形財產權,其保護范圍就不能依專利權的客體本身來確定。我國《專利法》第26條規定,申請人在提出的專利申請文件中,有一份權利要求書說明要求專利保護的范圍。《專利法實施細則》第20條規定,權利要求書應當說明發明或實用新型的技術特徵,清楚並簡要地表述請求保護的范圍。
世界各國對權利要求的理解,有三種不同的原則:第一種是周邊限定原則。按照這一原則,權利要求書是專利的范圍,應當根據權利要求收的文字嚴格地踏實地進行解釋。權利要求書記載的范圍是專利保護的最大限度。在一般情況下,解釋保護范圍要比權利要求書記載的范圍要窄些。美國採用這一原則。第二種是中心限定原則。按照這個原則,權利要求書是專利保護的范圍,但是認為在解釋權利要求時,不應拘泥於權利要求書中的文字記載,而應以權利要求書為中心,全面考慮發明創造的目的、性質以及說明書和圖紙,把中心四周一定范圍的技術也包括在專利權保護范圍以內。德國過去採用這一原則。第三種是折衷原則。這一原則認為,專利權的保護范圍依據權利要求書的內容來確定,說明書和附圖應當用來解釋權利要求。這樣理解權利要求,一方面給專利權人以公正的保護,另一方面又給第三者以合理的確定性。歐洲專利公約及其成員國採用這一原則,我國《專利法》也採用了這個原則。我國《專利法》第59條第1款規定:「發明或者實用新型專利保護范圍以其權利要求的內容為准,說明書及附圖可以用於解釋權利要求。」發明或者實用新型專利保護表明,專利權人對什麼樣的發明創造具有獨占性、排他性的支配權。所以,發明創造專利權的保護范圍必須是客觀的、明確的、特定的。但是,與有形財產權相比,在確定專利發明創造的技術范圍時,會有許多困難,而且,專利申請人為了獲得較多的專利權,往往盡是採用范圍比較寬的表述方法。所以,要確定保護范圍,必須確定根據哪些資料、按照什麼方法解釋並確定專利權的技術范圍。
1.解釋專利權保護范圍的資料
(1)權利要求書。發明或者實用新型專利權的保護范圍,以權利要求書記載的內容為准來確定。因此僅在說明書記載、未在權利要求書中記載的發明創造,不屬於專利發明或者實用新型的技術范圍;相反,如果在說明書中未記載,僅在權利要求書中記載的發明創造,也不屬於專利發明或者實用新型的技術范圍。
(2)說明書和附圖。《專利法》第59條規定:「說明書及附圖可以用於解釋權利要求」。當權利要求書的記載抽象且不明確時,可以用說明書和附圖作為參考資料,以解釋並說明權利要求的內容和范圍,將其保護范圍加以明確和限定。
(3)提出專利申請時的背景技術(公知事實)。用專利申請時的背景技術(現有技術)說明權利要求的范圍,有兩方面的意義:首先,判斷申請專利的發明或者實用新型是否具備專利條件,以「申請日」為時間標准。因此,申請時該專利發明創造與該技術課題的關系,如是技術背景的公知要素,則必須從該專利發明創造的技術范圍中排除該公知要,則必須從該專利發明創造的技術范圍中排除該公知要素。但是,應當指出,是否公知要素,應根據要素與該發明創造的目的,作用的關系來判斷。例如,發明的目的是在保持原冷藏溫度的情況下,延長冷藏時間,為此而在電冰箱(A)中安裝一隻殺菌燈(B),雖然該發明中的A和B是公知要素,但以A加B達到該發明的目的和作用,迄今為止尚未公知,所以,該發明的技術范圍是A加B的結合,是未公知的,因此,該發明創造沒有應予排除的公知要素。其次,專利發明或者實用新型應根據「申請日」以前的背景技術弄清楚,因此,在確定權利要求書中的概念術語時,根據專利申請時該專利發明或者實用新型與該技術課題的關系,如是未知要素,則不屬於上述權利要求書的概念術語。例如,申請專利的發明是密胺生成物質中生產密胺的方法(方法發明),「申請日」以後又弄清楚尿素也可以成密胺生成物質時,那麼,此專利發明――密胺生產物質不包括尿素。
此外,已經公開的專利申請過程中的有關文件(或副本),人要非特別保密,任何人都可以索取、閱覽,了解其內容,明確專利權的保護范圍。因此,像最初申請的說明書,修改意見、駁回通知書、陳述意見書等過程的文件,表達了專利申請人的想法和專利主管機關的看法,也可以作為明確專利權保護范圍的參考資料。
2.按照什麼方法解釋專利權的保護范圍
根據上述解釋資料判斷專利權的保護范圍時,不應當機構地僅僅從字而上解釋專利權的保護范圍,布景馬握住專利申請人請求保護的、內在的專利權保護范圍的技術構思。發明或者實用新型與外觀設計不同,它們的專利權的保護范圍僅及於相同發明或者實用新型,而不及於發明或者實用新型。因此,應當把專利權的保護范圍擴展到這樣的程度:即《專利法》上認為完全相同的東西,應包括在專利權保護范圍以內。解決這一問題的手段,即所謂的「等同論」。「等同論」,就是該技術手段雖然將專利權的范圍的記載事項稍加改變,仍與專利發明或實用新型達到同一目的,產生的「等同論」的情況包括:等同物、等同方法、設計變更、材料改換、迂迴方法和不完全利用等幾種。例如,「權利要求書」的記載是「將硝酸作為洗凈劑」,如果將其換為硫酸時,二者為「等同物」。將方法專利發明構成條件的物質,先氧化之後再還原,等於加上了無用的條件,此即「迂迴方法」。將專利發明創造構成條件中的一部分非本質條件去掉,但仍與專利發明創造達到同一目的,而且並不產生任何新的效果,這便是「不完全利用」。
一般地說,掌握「等同論」應寬嚴適度,在解釋「專利權的保護范圍」時,既要考慮到保護發明人和利益,有利於鼓勵發明人進行發明創造的積極性;又要考慮到法律的穩定性,盡可能地將專利權的保護范圍解釋得更明確一些,使二者取得平衡。
3.不同類型發明創造的保護范圍
發明一般可以分為產品發明和方法發明,方法發明又可以派生出用途發明。實用新型都是產品,因而可以歸入產品發明。每一種發明創造――產品發明、方法發明及用途發明都有各處不同的保護范圍。
(1)產品發明專利的保護。產品發明專利的保護范圍是比較確定的,一般應當包括具有相同特徵、相同結構和相同性能的產品,而不管該產品是用什麼方法製造的。對產品發明專利的保護不應當局限於說明書中所闡明的方法,任何用其他方法製造的相同產品,都以利於侵權。因為說明書中記載的產品製造方法一般僅用來說明該產品的可實施性,而不應用來限制權利要求所記載的產品的權利保護范圍。
還應當指出,產品發明專利權的保護范圍,原則上不受說明書中所說明的用途的限制。《專利法》第11條規定的專利權人對專利產品享有製造、使用、銷售、進口的獨占權,其中的「使用」一詞應作廣義的理解,它包括各種各樣的、人們所能想像到的使用方式,一些在專利申請和審批過程中尚未被人們知曉的用途,也應當包括在其保護范圍以內。不過專利產品中一些出人意料或者效果極其顯著的新用途,如對所屬技術領域的普通專業人員不是顯而易見的,則這咱新用途不應包括在該產品發明專利權的保護范圍以內。
(2)方法發明專利的范圍。方法發明專利(包括製造方法、操作方法等發明專利)的保護范圍,一般應包括具有相同特徵、相同參數和相同作用效果的方法。在方法發明實施過程中所使用的儀器、設備、工具、裝備等,不應限制方法專利的權利保護范圍。
(3)用途發明專利的保護范圍。用途發明可以為專利產品(或方法)的用途發明及非專利產品(或方法)的用途發明。實施前者所取得的用途發明專利時,必須和產品專利的專利權人訂立實施許可合同。因為用途發明是以已知的產品(或方法)為前提,所以,它的專利權保護范圍只能局限於保護權利要求書中直接提到的用途,而說明書只限於作些澄清性的解釋。
二、外觀設計專利權的保護范圍
《專利法》第59條第2款規定:「設計專利的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該設計專利產品為准。」這一規定表明:第一,外觀設計專利權的保護范圍是表示在圖片或者照片中的。任何單位或者個人都不得仿製該設計,否則,應構成侵權。所謂仿製,不僅是指一模一樣的摹仿,而且包括實質上的摹仿,即仿製外觀設計中具有新穎性的部分。在判斷時,要一者進行整體比較,凡外觀設計與取得專利權風言風語有微小的差別,任何人都認為二者相近或者相似,即應當認為前者侵犯了後者的專利權保護至於仿製的設計產品用什麼方法製造出來的,並不重要。第二,在申請外觀設計專利時,一般都要求申請人聲明該外觀設計在哪一類的哪幾種產品上使用,這種專利權應當限於其應用的范圍以內;而在不屬於該設計范圍內的產品上使用相同或者相近似的外觀設計,不構成侵權。
此外,不屬於外觀設計專利權保護范圍的情況還有:①不是為了銷售目的而摹仿一項外觀設計;②將用二維產品的二維平面設計應用於三維產品上,或者相反;③將一頂外觀設計的復製品編在一本著作中。
❸ 商標、專利、版權各自保護的范圍是什麼
隨著我國對知識產權的保護越來越重視,不少企業將知識產權提升到了公司戰略的高度。最為常見的知識產權要數商標、專利和版權了,那麼商標、專利、版權各自保護的范圍是什麼?商標、專利、版權各自保護的是什麼?商標、專利、版權各自保護的范圍是什麼?商標、專利、版權各自保護的范圍是什麼?什麼是商標?商標,簡而言之,是用來區分商品或服務並具有顯著特徵的標志,它是最常見的知識產權類型。什麼是專利?專利是指受法律保護的發明創造,包括發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種類型。什麼版權?版權又稱為著作權,是指文學、藝術、科學作品的作者對其作品享有的權利。商標、專利、版權各自保護的是什麼?舉個例子來說明:人工智慧時代,智能汽車成了各大巨頭爭相研究的領域。假如A公司的研發團隊經過不懈努力,終於成功研製了新一代智能汽車,那麼A公司該如何保護自己的知識產權呢?首先,產品在上市前應該有一個響亮的名字,比如取名為ABC,那麼ABC就可作為這款汽車的商標,一旦ABC商標通過了注冊,那麼在智能汽車領域,未經A公司允許,他人就不可以再使用ABC這個品牌。其次,僅僅不讓他人使用ABC這個名字當然不能全面保護知識產權,比如智能汽車中具有突破性的技術就無法通過申請商標來保護。此時,專利就派上用場了。如果A公司為該項技術申請了專利,競爭對手即便破解了相關技術,也不能擅自用在自己的產品上,這就最大限度地保護了A公司的專利技術不受侵犯。再次,軟體系統對於智能汽車也非常重要,為了防止競爭對手抄襲軟體源代碼等,申請軟體著作權登記也是一種明智的選擇(軟體著作權屬於版權的一種),如果抄襲事件發生,A公司的軟體著作權證書就是強有力的維權證據。商標、專利、版權各自保護的范圍是什麼?不同知識產權保護的領域各不相同:商標保護的重點是商品或服務的標志,而專利保護的重點是具有新穎性的技術,版權保護的重點則是獨創性的作品。從上文的例子也可看出,為了保護智能汽車的名稱、技術和軟體源代碼,A公司分別申請了商標、專利和軟體著作權登記,以此達到全方位保護知識產權的目的。
❹ 著作權保護地域范圍怎樣劃分
著作權保護地域抄范圍怎樣劃分?三、中華人民共和國著作權法實施條例 著作權保護地域范圍怎樣劃分?在法律不斷健全的社會,我的每個人都享有法律保護的權益。那麼同樣的,我們寫出來的作品也享有著作權保護,但是,所在的區域不同享有的法律著作權保護也會有所不同。著作權保護地域范圍怎樣劃分一、著作權保護地域范圍劃分《著作權法》第三條條例中所稱的作品,包括以下列形式創作的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品:1、文字作品;2、口述作品;3、音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品;4、美術、建築作品;5、攝影作品;6、電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品;7、工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品;8、計算機軟體;9、法律、行政法規規定的其他作品。二、著作權的內容1、著作人身權發表權、署名權、修改權、保護作品完整權2、著作財產權復制權、發行權、出租權、展覽權、表演權、放映權、廣播權、信息網路傳播權、攝制權、改編權、翻譯權、其他著作財產權
❺ 2019電子書版權保護有什麼法律規定
信息全球化的今天,傳統閱讀方式已不再是人們閱讀方式的唯一選擇。很多人開始喜歡閱讀電子書,也開始關心電子書的版權問題。那麼對於2019電子書版權保護有什麼法律規定,我們國家有相關法律規定嗎?小編整理了以下內容為您解答疑惑,希望對您有所幫助。2019電子書版權保護有什麼法律規定電子書版權保護,適用的法律依據有《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國著作權法實施細則》《計算機軟體保護條例》《信息網路傳播權保護條例》《著作權集體管理條例》等。著作權被侵權可採取的維權方式1、與侵權者協商,要求其停止損害行為以及賠償;2、申請版權行政管理機關進行調解;3、直接向法院起訴;4、書面合同中有仲裁條款,可申請仲裁機構仲裁。電子書版權保護存在的問題版權,在我國常把其看作是著作權,是知識產權的一種類型,是文學、藝術、科學作品的作者依法對其作品所享有的一種權利。對版權進行保護的目的是為了鼓勵智力創新以促進社會的發展。同樣,在電子書版權問題上,如果對此保護不力,那麼不僅使得版權所有人無法在電子書的傳播過程中受益,而且由於網路的快速傳播性,也會最終損害版權所有人從實體圖書出版業中所獲得的版權收益。這些損害的長期存在將嚴重挫傷作者的創作積極性,不利於社會文化的發展。因此,我國也應順應時代的潮流和現實的需要,及時制定相應的法律、法規,以保護電子書版權。隨著網路時代的到來,電子書的出現是一種必然,也隨之會出現一些新的權利。同紙質書的出版發行一樣,電子書要想在網路上傳播,傳播者應當遵循法律規范,事先一定要獲得電子書版權所有人的許可。電子書的網路傳播,是將紙質作品數字化並上傳至網路或者就是將本身就是數字化的作品上傳至網路,但鑒於網路技術的兩面性,對電子書版權的侵犯也是在這一過程中發生的。在現實生活中,對電子書版權的侵犯主要表現為通過網路的上傳、下載等。電子書是一種數字化作品,其內容是通過網路這一平台呈現給讀者的。而網路是開放的,開放的同時也就意味著權利易受侵犯。現實中,通過付費或者不付費,讀者或者網民很輕易的就能從網路上下載到電子書,並利用電子書的易復制性和易傳播性將其再次上傳到網路。通過這種無限制地復制和傳播,電子書版權所有人的權利受到了侵犯,而侵權人為侵權所付出的代價或者成本卻微小的可以忽略不計。另一方面,在我國還未全面實行網路實名制的情況下,侵權主體實難確定,這也為版權權利人的維權帶來了困難
❻ 軟體著作權保護的范圍有哪些
軟體著作權保護的范圍有哪些呢?
一、軟體著作權保護對象
計算機軟體,無論是系統軟體還是應用軟體均受法規保護。一項軟體包括計算機程序及其相關文檔。計算機程序指代碼化指令序列,或者可被自動轉換成代碼化指令序列的符號化指令序列或者符號化語句序列。無論是程序的目標代碼還是源代碼均受法規保護。計算機文檔則是指用自然語言或者形式化語言所編寫的文字資料和圖表,用來描述程序的內容、組成、設計、功能規格、開發情況、測試結果及使用方法,如程序設計說明書、流程圖、用戶手冊等 。軟體受保護的必要條件是:必須由開發者獨立開發,並已固定在某種有形物體(如磁帶、膠片等)上。著作權法規所保護的是作品中構思的表現,至於作品中的構思本身則不是該法規的保護對象,對軟體的著作權保護不能擴大到開發軟體所用的思想、概念、發現、原理、演算法、處理過程和運行方法。
軟體著作權保護的范圍有哪些
二、軟體著作權保護范圍
1、計算機程序:是指為了得到某種結果而可以以計算機等具有信息處理能力的裝置執行的代碼化指令序列,或者可以被自動轉換成代碼化指令序列的符號化指令序列或者符號化語句序列。同一計算機程序的源程序和目標程序為同一作品。
2、文檔:是用來描述程序的內容、組成、設計、功能規定、開發情況、測試結果及使用方法的文字資料和圖表。如程序設計說明書、流程圖、用戶手冊等。
3、計算機軟體:對軟體享有著作權的自然人、法人或者其他組織。
4、計算機軟體著作權的保護不延及開發軟體所用的思想、處理過程、操作方法或者數學概念等。
三、軟體著作權保護方式
為促進我國軟體產業發展,增強我國信息產業的創新能力和競爭能力,國家著作權行政管理部門鼓勵軟體登記,並對登記的軟體予以重點保護。計算機軟體著作權登記證書是軟體著作權有效或登記申請文件所述事實的初步證明。
我國借鑒國際先進管理經驗,實行計算機軟體著作權登記制度。
1.軟體著作權登記申請人通過登記,通過登記機構的定期公告,可以向社會宣傳自己的產品。
2.在發生軟體著作權爭議時,軟體著作權登記證書是主張軟體權利的有力武器,同時是向人民法院提起訴訟,請求司法保護的前提。
3.在進行軟體版權貿易時,軟體著作權登記證書作為權利證明,有利於交易的順利完成。同時,國家權威部門的認證將使您的軟體作品價值倍增。
4.合法的在我國境內經營或者銷售該軟體產品,並可以出版發行。
5.申請人可享受產業政策所規定的有關鼓勵政策。
❼ 網路著作權保護的范圍有哪些
網路著作權,也稱版權,是基於文學,藝術和科學作品而產生的法律賦予公民和其他組織等民事主體的一種特殊的民事權利。我國對於網路著作權的保護也有一定的范圍,網路著作權保護的范圍有如下十種:網路著作權1、文字作品:文字作品是指以語言文字的形式,或其他相當於語言文字的符號來表達作者感情、思想的作品。2、口述作品:口述作品是指以口頭語言創作的、未以任何物質載體固定的作品,如演說、授課、法庭辯論、祝詞、佈道等。3、音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品。4、美術、建築作品:美術作品,是指繪畫、書法、雕塑等以線條、色彩或其他方式構成的有審美意義的平面或其他方式構成的平面或者立體的造型藝術作品。5、攝影作品:攝影作品,是指藉助於攝影器材,通過合理利用光學、化學原理,將客觀物體形象再現於感光材料上的一種藝術作品。6、電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品:電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品是指攝制在一定記錄介質上,由一系列的伴音或無伴音的畫面組成,並藉助於適當的裝置放映、播放的作品。7、工程設計、產品設計圖紙、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品:圖形作品,是指為施工、生產繪制的工程設計圖、產品設計圖,以及反映地理現象、說明事物原理或者結構的地圖、示意圖等作品。8、計算機軟體:計算機軟體是指計算機程序和有關文檔。計算機程序是指為了得到某種結果而由計算機執行的一組代碼化指令,或者可以被自動轉化為代碼化指令的一組符號化指令或符號化語句。9、法律、行政法規規定的其他作品:這是一條彈性條款。隨著科技、文化事業的發展,將來還可能出現一些新的作品形式。這一規定可以使法律在相當長的時間內保持一定的穩定性與靈活性。10、民間文學藝術作品:民間文學藝術作品范圍非常廣泛,如故事、傳說、寓言、編年史、神話、敘事詩、舞蹈、音樂、造型藝術、建築藝術等都屬此類。民間文學藝術的特點是世代相傳,往往沒有固定化的有形載體,也往往沒有明確的作者,其保護辦法根據著作權法的授權,由國務院另行制定。
❽ 著作權保護范圍包括哪些
著作權保護,是法律賦予著作權利人一種權利,著作權的保護可以讓權利人在其創作的作品在合理的時間內能夠獲得回饋,能獲得專一性的價值賦予,通過法律保護,讓更多的人有意願,有激情去從事著作創新,豐富知識產權,下面來看看著作權保護范圍包括哪些。著作權保護范圍包括哪些一、著作權保護的主體1、公民;創作作品的公民是作者,作者可依法成為著作權的主體2、法人;由法人主持,代表法人意志進行創作,並由法人單位承擔責任的作品,法人視為作者3、非法人單位由非法人單位主持;代表非法人單位意志進行創作並由非法人單位承擔責任的作品,非法人單位視為作者4、外國人;外國人的作品首先在中國境內發表的,依法享有著作權5、國家;(1)國家接受已故作家遺贈作品著作權;(2)古籍作品無作者或作者不明確;(3)國家將某些作品收歸國有;(4)法人或非法人單位變更或終止後,其作品的使用權和獲得報酬權在保護期內,無承受其權利義務的法人或非法人單位的。特殊情況下,合作作品、編輯作品、職務作品、委託作品、演繹作品、電影作品和類似攝制電影的方法創作的作品則需依法確定著作權人。二、著作權保護的客體1、文字作品。文字作品是指以語言文字的形式,或其他相當於語言文字的符號來表達作者感情、思想的作品。2、口述作品。口述作品是指以口頭語言創作的、未以任何物質載體固定的作品,如演說、授課、法庭辯論、祝詞、佈道等。3、音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品。4、美術、建築作品。美術作品,是指繪畫、書法、雕塑等以線條、色彩或其他方式構成的有審美意義的平面或其他方式構成的平面或者立體的造型藝術作品。5、攝影作品。攝影作品,是指藉助於攝影器材,通過合理利用光學、化學原理,將客觀物體形象再現於感光材料上的一種藝術作品。6、電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品。電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品是指攝制在一定記錄介質上,由一系列的伴音或無伴音的畫面組成,並藉助於適當的裝置放映、播放的作品。7、工程設計、產品設計圖紙、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品。圖形作品,是指為施工、生產繪制的工程設計圖、產品設計圖,以及反映地理現象、說明事物原理或者結構的地圖、示意圖等作品。8、計算機軟體。計算機軟體是指計算機程序和有關文檔。計算機程序是指為了得到某種結果而由計算機執行的一組代碼化指令,或者可以被自動轉化為代碼化指令的一組符號化指令或符號化語句。9、法律、行政法規規定的其他作品。這是一條彈性條款。隨著科技、文化事業的發展,將來還可能出現一些新的作品形式。這一規定可以使法律在相當長的時間內保持一定的穩定性與靈活性。10、民間文學藝術作品。民間文學藝術作品范圍非常廣泛,如故事、傳說、寓言、編年史、神話、敘事詩、舞蹈、音樂、造型藝術、建築藝術等都屬此類。著作權保護是維系知識產權不斷發展,創新、拓展的重要法律保護,也是為哪些辛辛苦苦進行創作的主體們獲得認可、獲得收益的,防止濫用、侵犯的重要方式。
❾ 傳統版權和數字版權保護的范圍有區別嗎
傳統版權從作品來看,傳統著作權法對作品的規定是「著作權法所稱作品,指文專學、藝術和科學領域內,具有獨創屬性並能以某種有形形式復制的智力創作成果。」
數字版權(電子版權)並不是法律概念,從人們使用的習慣來看,應該是指對數字化以後的作品擁有的版權。在著作權法上與此相對應的權利主要是信息網路傳播權。因為以數字形式固定的作品主要通過信息網路進行傳播。(但嚴格說,數字化後的作品也可以不通過網路進行傳播,比如通過光碟的出售。這里對應的權利是發行權)