『壹』 公司如何對知識產權、技術秘密和商業秘密的保護措施
對任何一家企業,專利都是少數,商業秘密是多數,一個企業可能沒有專利,但絕對會有商業秘密。 對於商業秘密的保護,首先應識別商業秘密資產,並進行重要度分類,例如分成:絕密、機密、秘密或或者是1級、2級、3級。分類的目的是找出最需要保護的商業秘密,使保護程度與商業秘密的重要度相吻合,平衡保護成本與保護效果。 然後,對識別出來並分類的商業秘密,識別和分析其面臨的泄密風險。識別和分析泄密風險的目的是採取有的放矢的保護措施。 最後,根據商業秘密的泄密風險,選擇並實施適當的保護措施,消除或降低泄密風險,達到保護商業秘密的目的。 商業秘密的保護措施很多,例如物理保護措施、網路保護措施、加密保護措施、人員保密措施、組織保密措施、流程保密措施、監控保密措施等等,企業應根據商業秘密的重要度和面臨的風險,選用適當的保密措施,避免出現保護不足或保護過度的情況。參見:商密衛士—中國商業秘密保護網
『貳』 軟體企業 如何保護知識產權
長期下去,我公司的生存和發展都要受到影響。請問,我公司如何才能保護所擁有的知識產權? 答:從目前我國軟體企業的情況看,因軟體的權利歸屬不清、人才外流、管理不善而導致軟體知識產權泄密和流失的問題比較嚴重,軟體的研發及經營活動中不規范的問題比較突出。我認為,企業保護知識產權可以進行以下幾個方面的工作: 一、建立知識產權管理制度,有效地控制和管理企業有關知識產權保護方面的資料,並設置企業的知識產權管理機構,參與到軟體立項、開發、銷售及售後服務的每一環節,不要等遇到法律糾紛才讓法務人員參與問題的解決。管理中要特別注意: (1)明確軟體知識產權歸屬問題,是歸企業還是製作、設計、開發人員所有; (2)提前做好軟體技術秘密的認定、保密措施; (3)企業的軟體科技或者產品構成專利法律要件的,應當盡早辦理申請專利權登記事宜; (4)軟體產品進入市場之前,已經冠以商品專用標志或者服務標志的,要盡快完成商標或者服務標志的登記注冊,保護軟體產品的商標專用權; (5)軟體產品進入市場之前先行申請軟體著作權登記,以防被人搶先登記,造成合法權益遭受損害。 二、重點建立以下各項合同規范: (1)勞動關系合同。軟體企業要與企業職工、外聘人員之間建立合法的勞動關系,並應就企業的商業秘密(技術秘密和經營秘密)的保密事宜進行約定,以預防企業技術人員流動時造成的技術流失和技術泄密等問題。 (2)軟體開發合同。軟體企業與外單位合作開發、委託外單位開發軟體時,應建立軟體權利歸屬關系等事宜的協議,可按照有關規定簽訂軟體開發合同,約定軟體開發各方面尚未開發的軟體享有的權利與義務的關系,以及軟體技術成果開發完成後的權利歸屬關系和經濟利益關系等。如果軟體開發方在合作中發現了合同的缺陷,應及早對合同進行補充、完善。 (3)軟體許可使用(或者轉讓)合同。軟體企業在經營本企業的軟體產品時,應當建立許可證(或是轉讓合同)制度,用軟體許可合同(授權書)或者轉讓合同的方式,來明確規定軟體使用權的許可(轉讓)方式、條件、范圍、時間等事宜,避免因合同條款的約定不清楚、不明確而導致合同雙方發生扯皮等不愉快的事情,或者因合同條款無法界定而引發軟體侵權糾紛。 總之,在保護軟體知識產權方面,軟體企業既要進行有效管理,充分利用我國現有的法律手段,在市場競爭中取得主動;同時,也應自覺依法辦事,尊重他人知識產權,合法使用他人軟體。
『叄』 軟體企業要如何保護知識產權
一、知識產權是一種無形的產權,是企業的重要財富,保護軟體知識產權應當作為現代企業制度的一項基本內容
1.建立企業的知識產權管理制度
一個軟體企業,往往會面臨軟體知識產權的權利歸屬、軟體人才的管理、軟體技術的保密以及軟體成果的有效利用等一系列的問題,這些問題的解決不可能僅僅依靠企業的某些領導的行政干預,依靠企業自身的管理制度才是解決問題是一種有效的途徑。從目前我國軟體企業的情況看,因軟體的權利歸屬不清、人才外流、管理不善面導致軟體知識產權泄密和流失的問題比較嚴重,軟體的研發及經營活動中不規范的問題比較突出。國外的實踐證明,企業自身的知識產權管理制度是企業生存與發展非常重要的管理手段,企業知識產權管理制度,不僅應當形成激勵機制,還應當建立明確的約束機制,並將可能發生的問題防患於未然。通過制度管理,有效地控制和管理企業有關知識產權保護方面的資料,掌握主動權,以確保企業在技術發展處於不敗的地位。
2.設置企業的知識產權管理機構
考察外國的高新技術企業的機構時,不難發現許多企業特別設置了知識產權部門,參與到軟體立項、開發、銷售及售後服務的每一環節,並為對外事務提供法律保障;企業不由一名主要負責人專門負責企業知識產權的事務,以杜絕在管理中出現的缺陷或者將缺陷降到最低的限度。相反,我國有的企業往往是遇到法律糾紛人員參與問題的解決。由於專業知識上的差距以及時間上的限制,問題涉及范圍大、問題的積累較多,增加了解決問題的復雜性,進而給企業帶來麻煩。
二、軟體企業應增強知識產權保護意識並充分了解法律適用
不可否認,計算機技術和軟體技術的發展所引發的法律問題是傳統產業從未遇到過的,並向現行法律體系提出了挑戰。目前國際社會已形成以《著作權法》保護為主,《著作權法》(包括《計算機軟體保護條例》)、《專利法》、《商標法》、《反不正當競爭法》《合同法》實施交叉和重疊保護(如:源程序及設計文檔作為軟體的表現形式用著作權法保護,同時作為技術秘密又受《反不正當競爭法》的保護)為輔的趨勢。由於軟體具有技術含量高的特點,使得對軟體法律保護成為一種綜合性的保護,對於我國企業來說,切忌對僅依靠某項法律或法規解決軟體的所有知識產權問題抱有幻想。根據多年來我對計算機軟體法律保護問題的研究,在保護企業軟體成果知識產權方面提出以下幾點簡單、實用的途徑供大家參考:
1.首先應當明確軟體知識產權歸屬問題,是歸企業還是製作、設計、開發人員所有;
2.軟體技術秘密的認定、保密措施問題。企業對自己的軟體產品或成果中的技術秘密,就當主動採取保密措施,否則無法認定為技術秘密,一旦發生企業「技術秘密」被泄露的情況,很難依法追究泄密行為人的法律責任;
3.專利的保護問題。企業的軟體科技或者產品構成專利法律要件的,應當盡早辦理申請專利權登記事宜,千萬不要因企業自身的延誤,造成企業軟體成果?quot;新穎性「的喪失,而失去申請專利的時機;
4.軟體產品進入市場之前的商標權和商業信息的保護問題。企業的軟體產品已經冠以商品專用標識或者服務標識,要盡快完成商標或者服務標識的登記注冊,保護軟體產品的商標專用權;
5.最重要的一點是企業的軟體產品進入市場之前就進行申請軟體著作權登記。要防範被人搶先登記,給自己權益保護帶來麻煩。在申請軟體著作登記時特別要注意以下幾點:一是要靈活運用三種交存鑒別材料的手段;二是將企業?quot;自有信息(僅自己掌握的信息)「加入到鑒別材料中;三是在軟體鑒別材料中加入版權標識,即:Copyright,首次發表日期,權利人,如」(c),1994.9,王三「,以起到公示的作用;四是切莫等到軟體達到某種技術水平後再進行登記,軟體著作權登記只要求軟體的獨創性,並不以軟體的技術水平作為著作權是否有效的條件。
三、軟體企業應當學會按照經濟合同規范調整各種關系
軟體企業需要按照經濟合同規范各種經濟活動,明確權利與義務的關系。建立企業內部以及企業與外部的各種經濟約束機制屬當務之急。從目前存在的比較突出的問題來看,軟體企業應重點建立以下各項合同規范:
1.勞動關系合同。軟體企業與企業職工、外聘人員之間應建立合法的勞動關系,以及應就企業的商業秘密(技術秘密和經營秘密)的保密事宜進行約定,建立勞動利益關系合同以及保守企業商業秘密的協議。一些目前不宜馬上實行勞動合同的單位,也通過建立或者健全本單位的有關規章制度的方式進行過渡,以鼓勵企業員工的創造性勞動,明確企業開發過程中產生的軟體技術成果歸屬關系,以預防企業技術人員流動時造成的技術流失和技術泄密等軟體企業非常「苦惱」的問題。
2.軟體開發合同。軟體企業與外單位合作開發、委託外單位開發軟體時,應建立軟體權利歸屬關系等事宜的協議,可按照有關規定簽訂軟體開發合同,約定軟體開發各方面尚未開發的軟體享有的權利與義務的關系,以及軟體技術成果開發完成後的權利歸屬關系和經濟利益關系等。如果軟體開發方在合作中發現了合同的缺陷,應及早對合同進行補充。
3.軟體許可使用(或者轉讓)合同。軟體企業在經營本企業的軟體產品時,應當建立「許可證」(或是轉讓合同)制度,用軟體許可合同(授權書)或者轉讓合同的方式,來明確規定軟體使用權的許可(轉讓)方式、條件、范圍、時間等事宜,避免因合同條款的約定不清楚、不明確而導致當事人之間發?quot;扯皮「等不愉快的事情,或者因合同條款無法界定而引發的軟體侵權糾紛。
四、軟體企業應尊重他人的知識產權,積極保護自己的合法權益
軟體企業都知道,正版的軟體既可以保證有效的技術支持和服務,又能避免計算機病毒的侵擾。將他人擁有知識產權的軟體復制(拷貝)並向他人提供是一種商業性的使用行為。即便從事這種活動的人並沒有獲得經濟收益,但在客觀上影響了正版軟體的銷售量,軟體權利人無法得到應有的報酬和必要的經濟利益,也構成了侵犯軟體權利人的合法權益的行為。
在知識產權糾紛訴訟問題上,有的軟體企業往往採取「兩個極端」的態度。一是在軟體侵權糾紛事發前,不聽勸告,不尊重他人的合法權益,任意使用他人的軟體;二是一旦他人提起侵權訴訟後,又不知所措,要麼將對方指控內容全部承受下來,對方提出的賠償要求一概承擔下來,可謂「不戰而退」。這兩種態度明顯是不正確的。正確的態度當是,一旦發生糾紛訴訟,應當正視現實,認真對待。一方面弄清對方是否有權提起訴訟,切勿打了多月的官司,才發現對方根本無權訴訟他人侵犯軟體版權;另一方面,檢查自己的行為是否真正構成侵權,自己是否就當成為被告,應當依法承擔何種責任。
總之,在保護軟體知識產權方面,軟體企業要充分利用我國現有的法律手段,在市場競爭中取得主動;同時,軟體企業應當自覺依法辦事,尊重他人的知識產權,合法使用他人的軟體。
『肆』 公司如何對知識產權、技術秘密和商業秘密的保護措施
對任何一家企業,專利都是少數,商業秘密是多數,一個企業可能沒有專利,但絕對會版有商業秘密。 對於商權業秘密的保護,首先應識別商業秘密資產,並進行重要度分類,例如分成:絕密、機密、秘密或或者是1級、2級、3級。分類的目的是找出最需要保護的商業秘密,使保護程度與商業秘密的重要度相吻合,平衡保護成本與保護效果。 然後,對識別出來並分類的商業秘密,識別和分析其面臨的泄密風險。識別和分析泄密風險的目的是採取有的放矢的保護措施。 最後,根據商業秘密的泄密風險,選擇並實施適當的保護措施,消除或降低泄密風險,達到保護商業秘密的目的。 商業秘密的保護措施很多,例如物理保護措施、網路保護措施、加密保護措施、人員保密措施、組織保密措施、流程保密措施、監控保密措施等等,企業應根據商業秘密的重要度和面臨的風險,選用適當的保密措施,避免出現保護不足或保護過度的情況。參見:商密衛士—中國商業秘密保護網
『伍』 專利 。 專有技術,商標權,國際技術貿易,這幾個詞怎麼解釋國際知識產權與技術貿易上考試的題!!!!
1.法法網 http://www.fafawang.com/ 進去之後注冊(免費) 然後在網頁最上方找題庫 什麼題都有
2.在網路文庫回里搜索「國答際知識產權 題」有很多
3.名詞解釋網路完全可以勝任。專利 。 專有技術,商標權,國際技術貿易
『陸』 中外合資企業外方能否用專利使用權和專有技術出資,可以的話是否需要經過知識產權局
1、當然可以。
2、如果不是在中國享有的專利權,肯定不需要經過知識產權局。
如果是在中國享有的專利權,可以到知識產權局備案。
如果只是專有技術出資,也不需要經過知識產權局。
『柒』 專利制度和商業秘密對技術保護的區別有何不同
第一,兩者的保護范圍不同。專利的客體只能是完整的、能夠在產業中應用的技術方案,對於未完成的技術方案或者失敗的技術方案,不能申請專利,但這些都屬於商業秘密的范疇。第二,兩者的實質要件不同。專利的實質要件要求很高,而技術信息要獲得商業秘密的保護,只要它符合秘密性、保密性和價值性就可以了,這種要求相對來說比專利的要求低。第三,兩者受保護的成本不同。1.兩者的經濟成本不同。專利是由當事人申請並經國家授權才獲得的權利,當事人需要繳納專利申請費和專利維持年費,而商業秘密無需向國家繳納任何費用。2.在時間成本上,專利申請需要經過相當長的時間,而商業秘密則不需要花費很長的時間。3.在技術成本上,專利人必須公開其技術,而且達到所屬領域的技術人員能夠實現為准,而商業秘密權利人不公開其技術。第四,兩者受保護的力度不同。1.專利保護是一種強保護,專利人就其發明創造享有排他性的製造、使用、銷售、許諾銷售和進口的權利,而不論他人是模仿或獨立開發了相同的發明創造;商業秘密則是一種弱保護,權利人只能禁止他人違背保密義務或以其他不正當手段獲得、披露和使用有關的商業秘密信息。而不能禁止他人通過合法渠道取得和使用有關的秘密信息。2.商業秘密權和專利權收到侵害時,權利人的取證責任不同,專利的保護范圍是確定的,而商業秘密則需要由權利人自己舉證。3.兩者的保護期限是不同:專利的保護是有期限限制的,而商業秘密權沒有時間限制,只要該信息仍然具備商業秘密的實質要件,都可以作為商業秘密而受到保護。
『捌』 專有技術和專利技術的區別
專有技術和專利技術有保密性、時效性、地域性、權利取得方式、法律保護上的區別。
一、保密性
專有技術是保密的技術;專利技術是公開的技術 。
二、時效性
專有技術在保密狀態下可以沒有期限;專利技術有法定期限 。
三、地域性
專有技術沒有地域限制;專利技術在批准授權的地域內受保護 。
四、權利取得方式
專有技術是事實上的佔有;專利技術需要通過法律途徑獲得 。
五、法律保護
專有技術受相關法律的保護;專利技術受專利法的保護。
專有技術是指企業對某一產品所具有的獨特新穎的設計、造型、配方、結構、工藝等,不需在專利機關登記注冊,但它和專利權相似,也具有壟斷商品生產和銷售性質,只是不受法律保護的知識產權,同時也沒有明確的期限性,但可有效地使用,並可有償的傳授和轉讓。
專利技術,顧名思義,是指被處於有效期內的專利所保護的技術。根據我國專利法對專利的分類,主要是包括發明專利和實用新型專利所保護的技術。外觀設計專利因為保護的是新設計,而非技術,所以,嚴格意義上說,應稱為專利設計,而不是專利技術。
但是,大家通常所說的,有寬泛外延的專利技術一詞是把發明專利、實用新型專利和外觀設計專利都包括在內的。

《中華人民共和國反不正當競爭法》
第四章法律責任
第二十五條
違反本法第十條規定侵犯商業秘密的(包括專有技術),監督檢查部門應當責令停止違法行為,可根據情節處以一萬元以上二十萬元以下的罰款。
《中華人民共和國專利法》
第一章總則
第二條
本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。 發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。 實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。 外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。
『玖』 技術秘密與專利有什麼區別求解答
技術秘密和專利主要從概念、構成條件、有效期限、權利和法律保護、費用和風險六個方面來區別。
一、概念的區別
技術秘密:技術秘密是商業秘密的一種,是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性並經權利人採取保密措施的技術信息和經營信息。其中的技術信息是指技術秘訣、工藝流程、設計圖紙、技術數據、化學配方、製造方法、技術資料、技術情報等技術科學方面的專有知識,也就是技術秘密所保護的對象。
專利:《專利法實施細則》第二條規定,專利法所稱發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案;實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。發明與實用新型應具備新穎性、創造性和實用性,同時還應符合專利法及實施細則其它條款的規定。
二、構成條件的區別
技術秘密:技術秘密要求不為公眾所知悉(即秘密性)、能帶來經濟效益、實用性並採取保密措施(即保密性),其中採取保密措施是保證不為公眾所知悉的重要保證,也可以說採取保密措施屬於不為公眾所知悉的范疇。
專利:授予專利權的發明和實用新型則應當具備新穎性、創造性和實用性。
三、有效期限的區別
技術秘密:技術秘密的保護期是以其保密狀態的存續期間為准,只要嚴守秘密,並且不被新技術所取代,其保護期間是無限的。
專利:專利的專有使用權有法定的保護期,我國《專利法》第四十二條規定:發明專利權的期限為二十年,實用新型專利權的期限為十年,均自申請日起計算,期滿之後,專利權將會自行消滅,相應的技術進入公有領域,任何人均可任意使用。
四、權利和法律保護
技術秘密:技術秘密持有人的權利主要體現在阻止他人以不正當方法使用其技術秘密,如竊取他人技術秘密,違反保密條款向他人透露技術秘密等。技術秘密持有人無權制止他人通過正當途徑發現或者獲取技術秘密的行為。
依據《合同法》第四十三條的規定,當事人在訂立合同過程中知悉的商業秘密,無論合同是否成立,不得泄露或者不正當地使用。泄露或者不正當地使用該商業秘密給對方造成損失的,應當承擔損害賠償責任。
專利:專利權人對專利技術享有排他的獨占權,專利權人有權許可他人實施專利,並收取使用費,有權轉讓其專利權。
《專利法》第十一條規定,發明和實用新型專利權被授予後,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。
五、費用的區別
技術秘密:技術秘密的保護費用主要取決於具體情況,對屬於技術秘密的文件來說,在文件顯眼處標明「技術秘密」等字樣,鎖進櫃子就足夠了,對於技術設備或工藝流程,配備保安人員就可以了。對於相關的技術人員在勞動合同中約定負有保密責任,並給與技術開發或發明人適當的獎勵或報酬。
專利:申請專利的過程較長,不一定所有的專利都能夠授權,並且需要交納申請費、實質審查費和各種附加費用,授權之後每年要交年費,加起來不是一個小數目,相比來說要比技術秘密所花的費用高。
六、風險的區別
技術秘密:技術秘密權利人由於粗心大意而泄漏秘密、或由於其他人的獨立發現而公諸於眾,都可以使技術秘密不復存在。
專利:對於技術秘密來講必須採取積極的措施才能保證技術秘密的存續,而專利只要客觀上滿足條件,就可以在有限的期間內享有權利,相對來說,技術秘密權利人所承擔的風險更大一些。
『拾』 請問知識產權,非專利技術攤銷多少年
知識產權,非專利技術可以歸為無形資產的則需要攤銷,無形資產的有效期限按下列原則確定:
(1) 法律法規、合同或者企業申請書分別規定有法定有效期限和受益年限的,按照法定的有效期限與合同或者企業申請書規定的受益年限孰短的原則確定;
(2) 法律、法規未規定有效期限,企業合同或企業申請書中規定了受譽年限的,按照合同或企業申請書規定的受譽年限確定;
(3) 法律法規、合同或企業申請書均未規定法定有效期和受益年限的,按照不少於10年的期限確定。

(10)知識產權的技術秘密擴展閱讀:
企業攤銷無形資產,應當自無形資產可供使用時起,至不再作為無形資產確認時止。
企業選擇的無形資產攤銷方法,應當反映與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式。無法可靠確定預期實現方式的,應當採用直線法攤銷。
無形資產的攤銷金額一般應當計入當期損益(管理費用、其他業務成本等)。某項無形資產所包含的經濟利益通過所生產的產品或其他資產實現的,其攤銷金額應當計入相關資產的成本。
企業至少應當於每年年度終了,對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計不同的,應當改變攤銷期限和攤銷方法。
對有確切使用年限的無形資產,如專利權、專有技術等採用加速攤銷法中的年數總和法進行攤銷。對於沒有確切年限的非專利技術,可以不作攤銷,為了對這一類無形資產進行價值補償,可以建立「無形資產信息系統」規范無形資產管理與衡量無形資產價值。
對無限壽命的無形資產,如外購商譽,則不應當攤銷。外購商譽能在多方面起作用,難以分清其在各方面作用的權重,對於這類無形資產應採用定期評估的方法,定期調整帳面價值。