『壹』 谁能说清楚专利和软件著作权的区别
一、取得保护的方式不同
著作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受著作权保护,而商标权则不同,凡与已注册的同类或类似商品的商标相同或类似的商品标志,依照各国商标法往往不能取得专用权。而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。
二、权利客体范畴不同
著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利;商标权保护注册商标。著作权客体较专利权、商标权广泛得多。
三、权利的内容不同
著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权、商标权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。
四、权利的排他性不同
只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。相比之下,专利权、商标权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。未经商标权人的许可,他人不得在同一商品或者类似的商品上使用与注册商标相同、相似的商标。
五、权利受保护的期限不同
著作权中的财产权的保护期限一般为作者有生之年加死后50年:发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年,注册商标的有效期为10年,期满可续展10年,续展的次数不限。
『贰』 发明、实用新型、外观专利权和著作权都无权了、怎么办
《专利法》第四十二条规定:发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。《著作权法》第二十一条第二款规定:法人或者其他组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者其他组织享有的职务作品,其发表权、本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利的保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日,但作品自创作完成后五十年内未发表的,本法不再保护。请认真核实权利的有效性,如果有效期都过了,这些知识产品就进入公知领域,即这些技术和知识已属于公共知识范畴,不能再由个别单位垄断。
纵横法律网-海南惠海律师事务所-陶虹律师
『叁』 发明、实用新型与软著的区别是什么
你好,发明专利和实用新型专利的根本区别 发明 专利法所称发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
(1)发明是一项新的技术方案 技术方案是指运用自然规律解决人类生产、生活中某一特定技术问题的具体构思,是利用自然规律、自然力使之产生一定效果的方案。技术方案一般由若干技术特征组成。例如产品技术方案的技术特征可以是零件、部件、材料、器具、设备、装置的形状、结构、成分、尺寸等等;方法技术方案的技术特征可以是工艺、步骤、过程,所涉及的时间、温度、压力以及所采用的设备和工具等等。各个技术特征之间的相互关系也是技术特征。
(2)发明分为产品发明和方法发明两大类型 产品发明包括所有由人创造出来的物品做出的发明。 方法发明包括所有利用自然规律的方法,又可以分为制造方法和操作使用方法两种类型,例如对加工方法、制造方法、测试方法或产品使用方法等所做出的发明。 专利法保护的发明也可以是对现有产品或方法的改进。绝大多数发明都是对 现有技术的改进,例如对某些技术特征进行新的组合,对某些技
术特征进行新的选择等,只要这些组合或选择产生了新的技术效果,就是可以获得专利保护的发明。 实用新型 专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。 实用新型与发明的相同之处在于,实用新型也必须是一种技术方案,而不能 是抽象的概念或者理论表述。实用新型与发明的不同之处在于,第一,实用新型只限于具有一定形状的产品,不能是一种方法,例如生产方法、试验方法、处理方法和应用方法等,也不能是没有固定形状的产品,如药品、化学物质、水泥等;
第二,对实用新型的创造性要求不太高,而实用性较强。 《专利法实施细则》第二条规定:“专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”它是指通过发明人的构思,利用自然规律创造出的针对各种技术问题的新的解决方案。
《专利法实施细则》第二条还规定:“专利法所称的实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”,也就是说,实用新型专利是对机器、设备、装置、用具或器件的形状、构造或其结合提出新的方案,并且该新的方案能够在工业上制造出具有实用价值或实际用途的产品。 实用新型专利同发明专利相比,
一是实用新型与形状有关,保护范围窄;
二是发明具备“突出的实质性特点和显著的进步”的条件,而实用新型只需“实质性特点和显著的进步”的条件。实用新型的创造性水平要求比发明低,因此,有人把实用新型专利称为“小发明”专利,把取得专利的实用新型称为“小专利”。《专利法》对实用新型的专利申请规定了比发明专利简化的审批程序。在收费方面,申请实用新型专利应缴纳的各种费用比申请发明专利应缴纳的各种费用低,实用新型专利的保护期限比发明专利的保护期限短。
一、取得保护的方式不同
著作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受著作权保护,而商标权则不同,凡与已注册的同类或类似商品的商标相同或类似的商品标志,依照各国商标法往往不能取得专用权。而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。
二、权利客体范畴不同
著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利;商标权保护注册商标。著作权客体较专利权、商标权广泛得多。
三、权利的内容不同
著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权、商标权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。
四、权利的排他性不同
只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。相比之下,专利权、商标权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。未经商标权人的许可,他人不得在同一商品或者类似的商品上使用与注册商标相同、相似的商标。
五、权利受保护的期限不同
著作权中的财产权的保护期限一般为作者有生之年加死后50年:发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年,注册商标的有效期为10年,期满可续展10年,续展的次数不限,希望能帮助到你望采纳
『肆』 著作权和专利权有何区别
两者区别主要体现在保护对象、保护条件、产生程序和适用领域不同。
『伍』 获得著作权,发明专利,实用新型和外观专利一项;急
其中的一项
『陆』 著作权和专利的区别是什么
著作权和专利的区别:保护的对象不同、保护的条件和要求不同、权利客体范畴不同、权利的内容不同、权利的排他性不同、权利受保护的期限不同。
1、保护的对象不同。著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
2、保护的条件和要求不同。由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
3、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。著作权客体较专利权广泛的多。
4、权利的内容不同:著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。
5、权利的排他性不同:我国《著作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。相比之下,专利权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。
6、权利受保护的期限不同:著作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,著作权中的财产权的保护期限较长,公民的著作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。
(6)实用新型与著作权扩展阅读:
采取何种措施保护专利权
1、认真实施专利权保护的法律法规、我国已颁布了许多保护专利权的法律法规、部门规章,以及一些相关的司法解释,如《专利法》、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》等,不折不扣地贯彻实施专利权保护的各种法律法规,行政执法部门和司法机关要加大对专利侵权行为的惩处力度,使侵权人畏惧法律,侵权行为才能有效地受到遏制,体现出法律法规对专利权保护的作用。
2、增强专利权法律保护的意识、加大专利权保护的国内和国际法律法规的普及和宣传力度。使专利权人该熟知与其专利权相关的法律法规,提高专利权人自我保护的认识,落实从申请到授权各个阶段的保护措施。
3、鼓励专利申请、国家应当出台一系列鼓励科研人员积极申请专利的措施,让专利尽快转化成生产力,造福于民,尤其要注重到国外去申请专利,以更好地保护专利权。
4、建立完善的专利转让机制、我国目前还未建立一个完善的保障专利转让的机制,专业的专利评估人员和推广机构也较少,出现了“研究专利难,转让专利更难”的现象。因此,建立一个完善的保障专利转让的机制,加快专利转让人才的培养,造就一批既有专利评估知识、又懂专利推广技巧、并能维护专利权人利益的高素质人才势在必行。
5、加强专利权海关保护的力度、在我国进出口贸易中,许多是专利产品,其中有些是专利侵权产品,专利侵权行为既有来自国内也有来自国外。因此,为了保护专利权人和消费者的合法权益以及提高我国产品的国际声誉,应该对海关、专利管理机关加大人、财、物的投入,严把国门,杜绝专利侵权产品进出国境。
『柒』 软件著作权和专利有什么区别
软件专利和软件着作权有什么区别?
着作权和专利是两种不同的知识产权形式、区别很多,软件着作权是在软件创作完成后产生的,也可以进行软件着作权登记,以起到类似公证的效力.着作权可以使你在别人对你的软件盗版时,采取保护措施,制止别人的盗版.
但是,你的竞争对手往往并不是卖盗版的小商小贩,他们可能也是软件开发人员,如果他们研究了你的软件,理解了你的思路,按照你的思路重新编写软件,就完全可以不侵犯你的着作权.例如,采用不同的编程语言编写,就完全可以回避你的着作权.但是,无疑,他们偷窃了软件中最宝贵的东西,就是软件的构思.总之,软件着作权无力保护软件中最核心的东西.
软件专利就比较权威一些
1、专利必须向专利局提出申请才能获得,因此必须积极申请.
2、软件申请描述的是软件的构思(一定要以技术方案的形式),主要是你的软件流程图的内容;采用何种语言以什么具体的语句实现,专利并不说明;授权以后,他人采用该构思,就可能构成侵权.
因此,软件专利的保护力度就比软件着作权的保护力度大的多.
综合一下就以下四点:
1、软件版权保护的是内容不被抄袭,软件专利保护的是方法不被盗用.
2、软件版权代码写完就自然受保护,而软件专利需要申请并通过审查后才受保护.
3、软件都受版权保护,但只有有创造性、新颖性、实用性的软件技术才能申请为专利.
4、在中国申请软件专利最好能和硬件结合,比如网络版软件术,可以和客户端、服务器端的计算机如何发送指令、如何响应进行结合.
『捌』 “5项实用新型专利、软件著作权”是指什么意思
实用新型专利和软件著作权,都是包含在知识产权里;
那么什么样的专利可以申请发明?什么样的专利可以申请实用新型?
其实发明是对产品、方法或者改进所提出的技术方案,实用新型是对产品的形状、构造或者其结合所提出实用的新的技术方案,发明的保护客体可以是产品或方法,实用新型的保护客体是产品形状,构造,即方法工艺类的技术、配方之类的只能申请发明专利无法申请实用新型,产品结构类技术可以申请实用新型也可申请发明专利,但发明相对于实用新型的创造性要求更高。
著作权与专利和商标最大的不同在于专利、商标需要提出审批经过审批之后获得权利,而著作权是自动产生,从这个作品完成那一刻起即拥有相关权利
『玖』 著作权和专利权的区别是什么
第一,保护的对象不同。著作权保护的是供人们欣赏、学习和阅读的作品,如小回说等;商标权答保护的是用于区别不同生产经营者和不同商品的商品和服务标记,如海尔等商标。第二,保护的条件和要求不同。《著作权法》可以保护两部主题相同的作品,只要这些作品具有独创性。但《商标法》不会保护在同一种或同一类商品上的两个相同的商标。第三,权利产生方式不同。著作权通常自动产生,不必经过任何登记或审查程序;商标则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。