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河北商标版权专利

发布时间:2020-12-09 14:58:40

① 商标,版权,专利怎么区分

您好,知识产权是一个很宽泛的概念,商标、专利、版权都属于知识产权,是属于无形资产的范畴的。
商标是一个企业的标识,是一个产品的标识,就像一个人的名字和长相,是独特的。如果你要运营一款产品,你要给它一个好听的名字,识别度高的LOGO,比如:苹果手机。苹果手机的LOGO和IPONE,都是 申请了商标保护的。
版权是对一个人的独创性的设计进行保护的,版权分为美术作品、文章等的著作权和软件计算机著作权。还拿苹果来举例,它的LOGO,就可以申请版权,因为它有独创性的设计。版权和商标是可以同时申请的,一个主要是为了用于产品宣传和保护,一个是为了保护独创性的设计,侧重点不同。
专利是对一种新型技术方案的发明进行保护的,分为发明、实用新型和外观三种。
(1)什么是发明专利
发明专利是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案,主要体现新颖性、创造性和实用性。取得专利的发明又分为产品发明(如机器、仪器设备、用具)和方法发明(制造方法)两大类。
(2)什么是实用新型
实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,授予实用新型专利不需经过实质审查,手续比较简便,费用较低,因此,关于日用品、机械、电器等方面的有形产品的小发明,比较适用于申请实用新型专利。
(3)什么是外观专利
外观专利是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计专利的保护对象,是产品的装饰性或艺术性外表设计,这种设计可以是平面图案,也可以是立体造型,更常见的是这二者的结合,授予外观设计专利的主要条件是新颖性。

② 什么是知识产权

知识产权是指由人脑的创造性天赋所产生的法律权利的总称。知识产权对推动国家的经济繁荣起着重要作用,并且可以鼓励富有创造力的个人与社会分享他们的聪明才智。就像动产和不动产权利保护个人对有形财产(比如土地和汽车)的所有权权益一样;知识产权保护的是个人对无形财产的所有权权益,比如发明创意、百老汇歌舞剧的乐谱、产品名称和徽标等等。如果法律中没有对这些权利的强制规定,社会就难以繁荣进步。在这篇文章中,您会了解到什么是知识产权,以及其各种具体形式之间存在的差异。
大多数人会由知识产权联想到专利、商标和著作权。这三种权利是知识产权的核心内容,它们奖励并保护市场中各种商品和服务的发明者、作者、所有者和销售者的创造性工作。虽然这些权利所依据的基础法律原则有所不同,但它们之间也有一些共同的准则。 授予专利、商标或者著作权保护,需要在发明者或作者的权益与整个社会的权益之间把握好微妙的平衡关系。这种平衡与规划法中的平衡做法非常相似。规划法中的平衡措施是:通过限制土地所有者对土地的使用以获得更大的社会利益,进而保护土地所有者对土地的所有权权益和专有使用权。这种平衡措施的例子还包括公用地役权和渠权。 例如,某人开发出能够挽救生命的药品,对这样重大的发明授予专利权,也代表了一种类似的平衡措施。然而,允许社会免费使用专利药品,这对药品发明者是否公平?为获取药品的更大利益而不允许社会使用自己发明的药品,这对社会又是否公平?知识产权法的作用就是调合这些看似矛盾的利益冲突。 此外,知识产权还有助于培养具有竞争力的市场。它通过在一段时期内保护发明者的创新所带来的收益,从而鼓励其公开自己的发明,进而达到促进市场竞争力的目的。公开创新技术可以使他人在已有的发明基础上进行创造改进,从而促进技术水平的持续发展。如果没有知识产权保护带来的利益,市场就难以像现在这样有效运转。想象一下,如果每个竞争者都不能在他人工作成果的基础上进行加工改进,而必须不断从零开始,那世界将会变成怎样! 最后一点,知识产权具有地域性,其授予条件和执行均由每个辖区的法律来管理。例如,美国专利只能依据美国的法律来授予和执行。只有依据加拿大的法律,商标才能在加拿大得到注册和执行;只有依据中国的法律,著作权才能在中国得到注册和执行。尽管人们希望能够有所统一,但各国在如何保护知识产权方面上还是各有不同。在这些差异中,关于如何获取知识产权方面的差异占据多数,而关于各国所授予的实体权利的差异则占少数。 “专利”和“商标”这两个词往往被互相替换使用。我们经常听到专利用于保护徽标,商标用于保护发明,或正好相反。尽管专利和商标所保护的对象可能是同一产品,但这两个词的含义以及所代表的知识产权形式还是有很大区别的。事实上,这两个词很少能互相替换使用,因为它们所保护的基本权利实质上相差很大。 什么是专利?概括来讲,专利用来保护与产品设计或过程设计有关的知识产权。如美国专利由美国专利商标局颁发,并且只能在美国境内得到有效执行,而在美国境外则无效。 专利赋予专利所有者一种“专有权”,禁止他人制造、使用、销售或许诺销售该专利中所声明的产品或产品的制造过程。有一点很值得注意,对于专利所有者来说,专利并不会赋予所有者利用其专利发明来谋取利益的权利。专利所有者只拥有阻止他人这样做的专有权。 换句话说,仅仅获得一项产品的专利并不意味着您可以实际利用这项产品来谋取利益。在您之前的某个专利所有者可能会行使其专利赋予他的“专有权”来阻止您这样做。这是一个重要的区别,下面我们用一个例子来详细解释。假设您的专利发明是一把椅子,有四条腿、一个底座、一个靠背和一副弧形弯脚——这是一把摇椅。在专利保护下,您拥有阻止他人制造、使用、销售或许诺销售这种专利摇椅的专有权。让我们来做个假设,如果您所设计的摇椅上的弧形弯脚很独特,并受以前的某个专利保护,那么这个弧形弯脚的专利所有人就拥有阻止其他人(包括您)使用该弧形弯脚的专有权。在您的摇椅上使用该专利弧形弯脚就会构成对该专利的侵害。 所以,尽管您获得了摇椅的专利,但在您未获得弧形弯脚专利所有者的许可前,仍然不能实际制造、使用、销售或许诺销售这种摇椅。弧形弯脚的专利所有者并非必须向您提供授权,只要他愿意,就能一直阻止您的摇椅进入市场。当然还有更明智的做法,弧形弯脚的专利所有者可以通过收取一定授权费用向您提供授权,从而分享到您的成功。 专利的有效期为20年,自该专利的申请之日起计算。 什么是商标?在美国,商标注册和专利一样,也是由美国专利商标局颁发的。专利通过赋予专利所有者的专有权(用于禁止他人制造、使用、销售或许诺销售专利产品)来防止他人未经许可复制产品,而商标则用于在产品的消费者中标识或突出产品。因此,商标与禁止产品复制毫无关系。那是专利所起的作用。 美国专利商标局对商标的定义是:生产者、经营者为使自已的商品与他人的商品相区别并标示商品来源而使用或者打算使用的文字、名称、符号、图形以及上述要素的组合。简而言之,商标就是品牌的名称。 同商标密切相关的有服务商标、集体商标和证明商标。就像商标区分产品来源一样,服务商标用于区分服务的来源。集体商标是指团体或组织所使用的商标或服务商标。证明商标是商标拥有者以外的其他人所用的一种标志,用以证明使用者的商品或服务的质量、精度或其他品质。 什么是著作权? 著作权对思想表达提供保护。与专利不同,专利保护创意本身,而著作权只保护对创意的表达。在前面讨论的例子中,专利保护的是四条腿椅子的创意,而通过图画、照片和语言进行的有关该创意的表达,则可由著作权来保护。 作品必须是作者原创的,才有资格获取著作权保护。要确定一件作品是否为作者原创,它必须符合以下两个条件: 该作品必须由作者独立完成,而非抄袭其他作品而来 必须具有一定程度上的创新。 如果作品不符合上面两个条件,它就不能算作原创作品,也就没有资格获得著作权保护。不过,即使作品中包含一些非原创元素,它仍然可以获得著作权保护。例如,如果作者以一种原创方式重新编排了非原创的元素,这种编纂工作仍会被视为原创,因而就有资格获取著作权保护。裂变客网知识产权运营
根据作品创作的时间,著作权保护的期限自作品问世之日起,至作者死后70年终止。 有关更多信息,请查看下一页上的链接。河北裂变客科技成果孵化器有限公司

③ 知识产权扫盲:商标,专利,版权到底有什么区别

知识产权的内容: (一)专利权 1、专利权的定义:专利权是依法授予发明创造者或单位对发明创造成果独占、使用、处分的权利。2、专利权的主体:有权提出专利申请和专利权,并承担相应的义务的人,包括自然人和法人。3、专利权的客体:发明、实用新型、外观设计4、专利权人的权利:独占实施权、许可实施权、转让权、放弃权、标记权。5、专利权人的义务:实施专利的义务、缴纳年费的义务。 (二)商标权 1、商标权的定义:商标,是为了帮助人们区别不同的商品而专门有人设计、有意识地置于商品表面或其包装物上的一种标记。商标权是指商标使用人依法对所使用的商标享有的专用权利。2、商标权的主体:申请并取得商标权的法人或自然人。3、商标权的客体:经过国家商标局核准注册受商标法保护的商标,即注册商标,包括商品商标和服务商标。4、商标权人的权利:使用权、禁止权、转让权、许可使用权。5、商标权人的义务:保证使用商标的商品质量、负有缴纳规定的各项费用的义务。 (三)著作权 1、著作权的定义:著作权,也称版权,是公民、法人或非法人单位按照法律享有的对自己文学、艺术、自然科学、工程技术等作品的专有权。2、著作权的主体:指著作权所有者,即著作权人。包括作者、继承著作权的人、法人或非法人单位、国家。3、著作权的客体:指受著作权保护的各种作品。可以享受著作权保护的作品,涉及文学、艺术和科学作品,它是由作者创作并以某种形式固定下来能够复制的智力成果。4、著作权的权利:人身权和财产权。人身权包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。财产权包括使用权、获得报酬权。

④ 商标,版权和专利有何不同

积特知识产权:商标,版权和专利有何不同?
商标不同于版权版,专利或地理权标志。版权保护原创的艺术或文学作品;专利保护发明,而地理标志则用于识别具有一定特征的产品,这些特征源于确定的领土。 专利保护新发明,发现和设计,而版权保护原创作品,如绘画,计算机程序,雕塑和建筑设计。商标根本不保护创造或发明。实际上,商标所有人无需任何创造性或创新性的投入就可以获取。例如,当公众自发地将“可口可乐”简称为“可乐”时,新术语成为产品的来源标识,因此自动成为商标。

⑤ 商标、专利、版权各自保护的范围是什么

随着我国对知识产权的保护越来越重视,不少企业将知识产权提升到了公司战略的高度。最为常见的知识产权要数商标、专利和版权了,那么商标、专利、版权各自保护的范围是什么?商标、专利、版权各自保护的是什么?商标、专利、版权各自保护的范围是什么?商标、专利、版权各自保护的范围是什么?什么是商标?商标,简而言之,是用来区分商品或服务并具有显著特征的标志,它是最常见的知识产权类型。什么是专利?专利是指受法律保护的发明创造,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。什么版权?版权又称为著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利。商标、专利、版权各自保护的是什么?举个例子来说明:人工智能时代,智能汽车成了各大巨头争相研究的领域。假如A公司的研发团队经过不懈努力,终于成功研制了新一代智能汽车,那么A公司该如何保护自己的知识产权呢?首先,产品在上市前应该有一个响亮的名字,比如取名为ABC,那么ABC就可作为这款汽车的商标,一旦ABC商标通过了注册,那么在智能汽车领域,未经A公司允许,他人就不可以再使用ABC这个品牌。其次,仅仅不让他人使用ABC这个名字当然不能全面保护知识产权,比如智能汽车中具有突破性的技术就无法通过申请商标来保护。此时,专利就派上用场了。如果A公司为该项技术申请了专利,竞争对手即便破解了相关技术,也不能擅自用在自己的产品上,这就最大限度地保护了A公司的专利技术不受侵犯。再次,软件系统对于智能汽车也非常重要,为了防止竞争对手抄袭软件源代码等,申请软件著作权登记也是一种明智的选择(软件著作权属于版权的一种),如果抄袭事件发生,A公司的软件著作权证书就是强有力的维权证据。商标、专利、版权各自保护的范围是什么?不同知识产权保护的领域各不相同:商标保护的重点是商品或服务的标志,而专利保护的重点是具有新颖性的技术,版权保护的重点则是独创性的作品。从上文的例子也可看出,为了保护智能汽车的名称、技术和软件源代码,A公司分别申请了商标、专利和软件著作权登记,以此达到全方位保护知识产权的目的。

⑥ 专利权,版权以及商标的举例说明

关于专利权,举一抄个例子。DVD,现在所有的DVD生产厂商都是购买的DVD专利权人的专利授权,才能生产DVD,而且一台DVD利润中有很大一部分被专利权人获得。
版权,郭敬明案件的《梦里花落知多少》就被判决抄袭,他这本书收入的一半变为原来的人所有。同样有花儿乐队《嘻唰唰》抄袭,该歌曲的收入的一半也归原著作权人所有。
商标,比如可口可乐公司的商标,曾经有这么一句话,哪怕可口可乐公司倒闭,这个商标的价值也能让他重新再次发展起来。

⑦ 商标,版权和专利有什么区别吗

积特知识产权:商标,版权和专利有什么区别吗?
商标不同于版权,专利或地理标志。版权保护原创的艺术或文学作品;专利保护发明,而地理标志则用于识别具有一定特征的商品,这些商品具有一定的来源。 专利保护新的发明,发现和设计,而版权保护原创的原创作品,例如绘画,计算机程序,雕塑和建筑设计。商标根本不保护创造或发明。实际上,商标所有人无需任何创造性或创新性的投入就可以获取。例如,当公众自发地将“可口可乐”简称为“可口可乐”时,新术语成为产品的来源标识,因此自动成为商标。

⑧ 专利权,版权以及商标的举例说明

关于专利权,举一个例子。DVD,现在所有的DVD生产厂商都是购买的DVD专利权人的专利授回权,才能生产DVD,而答且一台DVD利润中有很大一部分被专利权人获得。

版权,郭敬明案件的《梦里花落知多少》就被判决抄袭,他这本书收入的一半变为原来的人所有。同样有花儿乐队《嘻唰唰》抄袭,该歌曲的收入的一半也归原著作权人所有。

商标,比如可口可乐公司的商标,曾经有这么一句话,哪怕可口可乐公司倒闭,这个商标的价值也能让他重新再次发展起来。

⑨ 商标 专利 版权之间的区别和联系是怎样的

联系:
1 三者都属于狭义知识产权的范畴,即都属于传统意义上的知识产权。
2 三者的性质相同,即都具有权利本体的私权性和权利客体的非物质性的性质。
3 都具有知识产权的独占性特征,即知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种权利并受到严格保护,没有法律规定或者未经权利人允许,任何人不得使用权利人的知识产品。
4 都具有知识产权的地域性特征,即三者的权利效力并不是无限,而要受到地域的限制,即具有严格的领土性,其效力只限于本国境内。
5 都具有知识产权的时间性特征,即三者权利仅在法律规定的期限内受到保护,一旦超过有限期限,其权利就自行消失,相关知识产权即成为整个社会的共同财富。

区别:
1 权利属性不同。著作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性。
2 权利授予的机关不同。著作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得著作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予。
3 保护的条件不同。著作权法保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性。
4 适用领域不同。著作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域。而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中。
5 权利保护期不同。著作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制。

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