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知识产权包括自用权吗

发布时间:2021-07-16 23:38:34

『壹』 知识产权是自用权吗

因为土地为国有土地
不存在自用

『贰』 为什么说知识产权是一种禁止权

知识产权具有无形性、可复制性的特点,只有以禁止他人使用为前提,所有者才能实现权利。

『叁』 中华人民共和国海关关于〈中华人民共和国知识产权海关保护条例〉的实施办法的第四章 依职权调查处理

第二十一条 海关对进出口货物实施监管,发现进出口货物涉及在海关总署备案的知识产权且进出口商或者制造商使用有关知识产权的情况未在海关总署备案的,可以要求收发货人在规定期限内申报货物的知识产权状况和提交相关证明文件。
收发货人未按照前款规定申报货物知识产权状况、提交相关证明文件或者海关有理由认为货物涉嫌侵犯在海关总署备案的知识产权的,海关应当中止放行货物并书面通知知识产权权利人。
第二十二条 知识产权权利人应当在本办法第二十一条规定的海关书面通知送达之日起3个工作日内按照下列规定予以回复:
(一)认为有关货物侵犯其在海关总署备案的知识产权并要求海关予以扣留的,向海关提出扣留侵权嫌疑货物的书面申请并按照本办法第二十三条或者第二十四条的规定提供担保;
(二)认为有关货物未侵犯其在海关总署备案的知识产权或者不要求海关扣留侵权嫌疑货物的,向海关书面说明理由。
经海关同意,知识产权权利人可以查看有关货物。
第二十三条 知识产权权利人根据本办法第二十二条第一款第(一)项的规定请求海关扣留侵权嫌疑货物的,应当按照以下规定向海关提供担保:
(一)货物价值不足人民币2万元的,提供相当于货物价值的担保;
(二)货物价值为人民币2万至20万元的,提供相当于货物价值50%的担保,但担保金额不得少于人民币2万元;
(三)货物价值超过人民币20万元的,提供人民币10万元的担保。
知识产权权利人根据本办法第二十二条第一款第(一)项的规定请求海关扣留涉嫌侵犯商标专用权货物的,可以依据本办法第二十四条的规定向海关总署提供总担保。
第二十四条 在海关总署备案的商标专用权的知识产权权利人,经海关总署核准可以向海关总署提交银行或者非银行金融机构出具的保函,为其向海关申请商标专用权海关保护措施提供总担保。
总担保的担保金额应当相当于知识产权权利人上一年度向海关申请扣留侵权嫌疑货物后发生的仓储、保管和处置等费用之和;知识产权权利人上一年度未向海关申请扣留侵权嫌疑货物或者仓储、保管和处置等费用不足人民币20万元的,总担保的担保金额为人民币20万元。
自海关总署核准其使用总担保之日至当年12月31日,知识产权权利人根据《条例》第十六条的规定请求海关扣留涉嫌侵犯其已在海关总署备案的商标专用权的进出口货物的,无需另行提供担保,但知识产权权利人未按照《条例》第二十五条的规定支付有关费用或者未按照《条例》第二十九条的规定承担赔偿责任,海关总署向担保人发出履行担保责任通知的除外。
第二十五条 知识产权权利人根据本办法第二十二条第一款第(一)项的规定提出申请并根据本办法第二十三条、第二十四条的规定提供担保的,海关应当扣留侵权嫌疑货物并书面通知知识产权权利人;知识产权权利人未提出申请或者未提供担保的,海关应当放行货物。
第二十六条 海关扣留侵权嫌疑货物的,应当将扣留侵权嫌疑货物的扣留凭单送达收发货人。
经海关同意,收发货人可以查看海关扣留的货物。
第二十七条 海关扣留侵权嫌疑货物后,应当依法对侵权嫌疑货物以及其他有关情况进行调查。收发货人和知识产权权利人应当对海关调查予以配合,如实提供有关情况和证据。
海关对侵权嫌疑货物进行调查,可以请求有关知识产权主管部门提供咨询意见。
知识产权权利人与收发货人就海关扣留的侵权嫌疑货物达成协议,向海关提出书面申请并随附相关协议,要求海关解除扣留侵权嫌疑货物的,海关除认为涉嫌构成犯罪外,可以终止调查。
第二十八条 海关对扣留的侵权嫌疑货物进行调查,不能认定货物是否侵犯有关知识产权的,应当自扣留侵权嫌疑货物之日起30个工作日内书面通知知识产权权利人和收发货人。
海关不能认定货物是否侵犯有关专利权的,收发货人向海关提供相当于货物价值的担保后,可以请求海关放行货物。海关同意放行货物的,按照本办法第二十条第二款和第三款的规定办理。
第二十九条 对海关不能认定有关货物是否侵犯其知识产权的,知识产权权利人可以根据《条例》第二十三条的规定向人民法院申请采取责令停止侵权行为或者财产保全的措施。
海关自扣留侵权嫌疑货物之日起50个工作日内收到人民法院协助扣押有关货物书面通知的,应当予以协助;未收到人民法院协助扣押通知或者知识产权权利人要求海关放行有关货物的,海关应当放行货物。
第三十条 海关作出没收侵权货物决定的,应当将下列已知的情况书面通知知识产权权利人:
(一)侵权货物的名称和数量;
(二)收发货人名称;
(三)侵权货物申报进出口日期、海关扣留日期和处罚决定生效日期;
(四)侵权货物的启运地和指运地;
(五)海关可以提供的其他与侵权货物有关的情况。
人民法院或者知识产权主管部门处理有关当事人之间的侵权纠纷,需要海关协助调取与进出口货物有关的证据的,海关应当予以协助。
第三十一条 海关发现个人携带或者邮寄进出境的物品,涉嫌侵犯《条例》第二条规定的知识产权并超出自用、合理数量的,应当予以扣留,但旅客或者收寄件人向海关声明放弃并经海关同意的除外。
海关对侵权物品进行调查,知识产权权利人应当予以协助。进出境旅客或者进出境邮件的收寄件人认为海关扣留的物品未侵犯有关知识产权或者属于自用的,可以向海关书面说明有关情况并提供相关证据。
第三十二条 进出口货物或者进出境物品经海关调查认定侵犯知识产权,根据《条例》第二十七条第一款和第二十八条的规定应当由海关予以没收,但当事人无法查清的,自海关制发有关公告之日起满3个月后可由海关予以收缴。
进出口侵权行为有犯罪嫌疑的,海关应当依法移送公安机关。

『肆』 演员合同的知识产权归演员自己所有还是归公司 还是归出品方 演员有权利不受限制的自己使用知识产权么

根据《著作权法》
第十五条电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。
电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。
关于该法条没有相关的司法解释,按照文意理解,影视作品的知识产权归制片方所有,主要演员享有两项权利
(1)表明表演者身份的权利
(2)获得报酬的权利
所以演员对影视作品是不享有著作权的。很常见的一个例子,不知道你有没有注意到,去ktv点歌的时候,一部影视作品嗯的演员演唱的主题曲所播放的mv有时并不是该影视作品的画面,那就是因为该演员对该影视作品不享有著作权,所以他无权播放该影视作品的画面。

『伍』 什么是知识产权我国的CRH总是说“拥有自主知识产权”,作何理解!

知识产权的定义 对象与性质?
知识产权也叫"无形产权" 从广义上讲 也就是<<建立世界知识产权组织公约>>中所划的范围(这是一种原则划法,争议颇多,可参照92年东京大会的划法) 从狭义上讲 则包括工业产权和版权两部分 根据我国有关知识产权法律规定 我国的知识产权类型主要包括著作权 商标权和专利权等权利类型
知识产权的对象是"知识" 知识产权的性质包括 1无形 2专有性 3地域性 4时间性 4可复制性 我给出三个知识产权定义的版本,
知识产权定义1.0、2.0、3.0。1.0的版本就是根据《保护工业产权巴黎公约》和《保护文学艺术作品伯尔尼公约》的定义。它把知识产权定义为两个部分,一部分是版权,另外一个部分是工业产权。
所谓版权就是著作权,现在在我们中国在我们国家的法律当中,两个词同时使用,叫版权也叫著作权。我参与过多项知识产权的立法,或者叫著作权或者版权,国内主张这个权利叫版权和著作权的人数差不多,每次讨论的时候,协调一致,所以我们现在民法通则讲著作权(版权)。
我们国家《著作权法》规定,著作权和版权是同一个东西,所以中国的法律叫《中华人民共和国著作权法》,管理著作权的机关叫国家版权局,但是有一点要清楚,版权不是出版权,而是指著作权。工业产权包括发明专利、实用新型、外观设计、商标、服务标志、厂商名称、原产地名称和制止不正当竞争。“巴黎公约”和“伯尔尼公约”定义是传统的定义,同时是基础的定义,它是其他公约采纳并且作为基本原则的定义。
知识产权定义的2.0版本是指成立世界知识产权组织,也就是WIPO所做的定义。这个定义规定知识产权包括文学艺术和科学作品;表演艺术家、录音和广播的演出,这只是指与著作权有关的出版者音像制品的制作者、艺术表演者的权力。第三,在人类一切活动中的发明是指专利。第四,科学发现。
第五,外形设计,工艺品的外观设计。第六,商标服务标记、厂商名称和牌号,这是讲商标和品牌。第七,制止不正当竞争。第八,在工业、科学、文学艺术领域内其他一切来自知识活动的权利。 这个定义的版本是我在科技部工作期间,参与知识产权活动比较喜欢的一个定义,为什么呢?它是涵盖面最广,对知识产权未来的发展留下足够空间的包容性最大的定义。因为它里面有两项是“巴黎公约我”定义里没有的,一是科学发现,尽管到目前为止,在我们国家和世界主要国家立法当中还没有“科学发现法”,但是世界知识产权组织已经给它留好了位置。第二,还有一个大口袋,就是最后一项,在工业、科学、文学艺术领域内,其它一切来自知识活动的权利。
世贸组织的知识产权,每过一段时间要进行一段讨论,要修订,其中修订进去的就是把目前法律当中还没有保护的来自知识的权利补充进去,所以中国同其它国家关于科技合作知识产权的协议当中,有关知识产权的定义一般都注并使用世界知识产权所给的定义。
知识产权定义的3.0版本就是世界贸易组织知识产权协定所做的定义。这个协定的全称叫做关于与贸易油橄的知识产权协定,它是在承认“巴黎公约”和“伯尔尼公约”、世界知识产权组织有关定义的基础上和以前的协议相衔接的从推进经济全球化的角度所做的定义,在这个定义当中包含这些内容:版权和有关权(包括计算机软件)第二是商品商标和服务商标,特别强调对驰名商标给予特别的保护,三是工艺品的外观设计,随着人们物质文化生活水平不断提高,随着生活质量的上升,大家对产品的外形设计,得富有敏感和适合工业应用的产品非常欢迎,所以外观设计也是一个很重要的知识产权。海尔曾经跟我们说过,他每天申请几个专利,其中很大一部分是外观设计专利。
第四,地理标志。第五是发明专利。第六,植物新品种,是指发现野生或者是经过培育开发的植物品种,只“自主知识产权”是我国创造的一个名词,目前已经得到广泛认可和使用,频繁出现在新闻媒体和广告宣传中。一项科技成果的完成,一件新产品的问世,一项新技术的产生,最时髦、最引人注目的提法,已经不再是“填补国内空白”,而是“具有自主知识产权”。这一方面表明,知识产权保护意识在我国日益得到普及、深入;另一方面,也不免使人产生疑问,这些“自主知识产权”是否真的“自主”? 有人认为,只要是我国民事主体作为权利主体的知识产权皆可称为“自主知识产权”,以区别于来自海外的知识产权。这一看法有失偏颇。以我国的民事主体作为权利主体的知识产权,从权利主体的角度来看,可以称为“自有”知识产权,或者称为“自己”的知识产权,但是是否能够称为“自主知识产权”则需另当别论。“自有”与“自主”是两个不同的概念。“自有”的含义是“自己所有”,所强调的是权利是属于“自己”的,至于此项权利的行使是否可以完全独立自主,是否还要受到他人权利的制约和限制,则需要视其他条件而定。“自主”的含义是“自己做主”,即此项权利的行使可以完全独立自主,不应受到他人权利的制约和限制。一般而言,“自主”权利的前提条件应该是“自有”,而“自有”权利未必都是“自主”的。所以,应该将“自有”知识产权与“自主”知识产权加以区分,不能将两者混为一谈。 所谓“自主”知识产权,并不是一个严格的法律概念,一般可以理解为,是指自己创造完成的智力成果,依法取得的、不受他人制约的知识产权。“自主”知识产权应当具备三个必要条件:一是自己所创造的智力劳动成果,应该满足某项知识产权法律保护客体的全部法定条件;二是依法履行了取得该项知识产权的必要法定程序;三是在该项智力劳动成果中,不存在受他人知识产权制约的情况和因素。 在以上三个构成要件中,前两者是构成一般知识产权的必要条件,也就是说,可以构成“自有”知识产权,第三个条件则是“自主”知识产权的特殊构成要件,是区分“自主”知识产权与“自有”知识产权的一个基本条件,不容忽视。 在“自有”知识产权的范围内,因为版权、商业秘密等知识产权是依法定条件自动生成的,因此构成“自主”知识产权相对是比较容易的,大多数“自有”版权、商业秘密可以形成“自主”知识产权。在商业标记(如商标、商号)领域,只要是自己独立设计、注册登记所获得的商业标记权,不是通过从他人处获得的许可使用权,就可以称为是“自有”知识产权,也可以称为是“自主”知识产权。 但是,在专利领域,构成“自主”知识产权则比较困难。以自己开发的一件新产品为例,如果这一新产品是在他人专利的基础上改进、开发而成的,即使可以针对自己的改进、开发成果,申请、取得新的专利,所取得的新的专利也只是改进专利。而改进专利的实施,要受到作为借鉴、改进基础的他人在先专利(包括基本专利和改进专利)的制约和限制,在他人在先专利有效存在的情况下,未经在先专利权利人的许可,实施自己的改进专利,仍然构成对他人在先专利的侵权。这种改进专利的实施并无“自主”可言,只能称为“自有”知识产权,而不能称为“自主知识产权”。如果开发的新产品属于原始创新,针对这一新产品申请、取得的是一项或多项基本专利,即这件新产品专利中所包含的全部技术创新成果都可以由专利权利人自己独立支配、行使,不受他人专利或其他知识产权的制约和限制,才可称为是“自主知识产权”。 一项新技术、一件新产品通常都是在现有技术的基础上创新开发而形成的,因此不可能完全与现有技术无关。 现有技术,大致可以分为两类,一类是处于公有领域、不受或不再受知识产权保护的公有领域技术,另一类是仍处于知识产权保护下的专有领域技术(包括专利、技术秘密等)。 一项新技术、一件新产品所涉及到的现有技术,纯粹是属于公有领域的技术,与专有领域的技术完全无关,也就是根本不涉及到他人的知识产权,这种情况十分罕见。在大多数情况下,一项新技术、一个新产品总要或多或少地涉及到他人专有领域的技术,也就是涉及到他人的知识产权,只是涉及的数量及程度不同而已。 对于前述第三个条件中的不受他人“制约”,应该有个正确的理解,并不是说在一项发明创造中完全不涉及他人的知识产权。所谓不受“制约”,是指该项发明创造的主体部分、关键部分,是由自己开发的或完全属于自有的知识产权保护范围,而涉及到他人知识产权的部分,是非主体的、非关键的,是可以有多种技术替代的,因此实施此项技术有自主权,不会因他人知识产权的制约,使此项发明创造无法实施或难于实施。 我国所研制的EVD,在处理程序的编解码上有所突破,而编解码技术也确实是DVD类机器的核心技术之一,但不能由此就认为EVD是完全具有“自主知识产权”的产品。如果EVD仅在编解码技术上有所突破,并具有了自有的知识产权,但仍需要采用原来DVD的其他专利技术和受他人知识产权保护的关键零部件,就不能说EVD机是完全具有“自主知识产权”的新产品。实际上,它只是在EVD编解码技术上“具有自主知识产权”。 实际上,现在国内所宣传的具有“自主知识产权”的技术或产品大部分是不能“自主”的。将不能“自主”的“知识产权”作为“自主知识产权”进行宣传、利用,实际上是在误导公众。 因此,采取科学的、实事求是的态度来理解、宣传“自主知识产权”十分必要。社会各界在使用“自主知识产权”一词时,应该更加严谨、科学,避免动辄就冠以“自主知识产权”。 提倡自主创新,提倡拥有自主知识产权,关键是要采取科学的态度,努力通过自己的智力劳动投入,取得技术上的突破,获得创造性智力劳动成果;同时,又要有自觉的知识产权意识,创造条件,在自己取得的创造性智力劳动成果的基础上,形成自主的知识产权。要它具有新颖性、特异性、移植性,并且有适当的命名,像专利一样可以富于它品种权,如果我们在座有从事耨也的同志,希望你们关注“植物新品种保护条例”,这个条例从99年到现在已经实施六年了。如果你的发明、你的发现是草本的品种,归农业部如果说母本的归国家林业局管。第七,集成电路不图设计。第八,未公开的信息(商业秘密)。什么商业秘密,包括技术密集和经营秘密,只要这个秘密没有公开过,用法律的话说,法律内容和精确的轮廓不能从公共渠道获得,第二是有价值的有用的,获得了这项技术秘密、经营秘密,能够取得经济利益或者是形成竞争优势。CRH2(其实动车组主要采用的是这种车型,法国不过是拉过来陪衬一下缓解国内粪青与铁道部之间矛盾的,所以现在运营的CRH基本上全是青岛港上岸的CRH2)。CRH2是川崎公司在日本生产组装完毕后装船,运到青岛的四方厂喷吐“CRH”和“和谐号”的车身标记,并修改车身和玻璃上的日文标签(沪杭线试运营的时候只是喷涂了“CRH”的标记,玻璃和车身上的日文标签忘记修改了,结果造成媒体宣传国产,乘客找不到中文标记的尴尬局面)

『陆』 怎样才算侵犯知识产权

判定是否侵犯了知识产权可以看是否主观意识,是否以经营为目的,情节版严重的构成犯罪权,侵犯知识产权罪是指违反知识产权保护法规,未经知识产权所有人许可,非法利用其知识产权,侵犯国家对知识产权的管理秩序和知识产权所有人的合法权益,违法所得数额较大或者情节严重的行为。侵犯知识产权罪包括:假冒注册商标罪、销售假冒注册商标、侵犯知识产权罪的商品罪、非法制造或者销售非法制造注册商标标识罪;侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪;假冒专利罪;侵犯商业秘密罪。知识产权是人类创造性劳动的智力成果,包括专利权 、商标权、著作权等。

『柒』 什么叫自主知识产权

一、概念。自主知识产权亦称“自有知识产权”。一般指与非自主知识产权相对应的,在一国疆域范围内由本国公民、企业法人或非法人机构作为知识产权权利主体,对其自主研制、开发、生产的“知识产品”(如计算机软硬件、网络信息产品等),及获得许可购买他国或他人专利、专有技术、商标、软件等所享有的一种专有权利。从其权利特性看,具有主体本土化、权属域内化、权利集成化、私权公权化的特点。根据世界知识产权组织的分类,分为创造类自主知识产权和标示类知识产权两类以及反不正当竞争权。

二、特征。
1、“自主知识产权”的原始取得性,也就是说主要以自行研发、委托研发、合作研发等原始取得的方式取得。
2、“自主知识产权”要求知识产权人的创造性行为蕴含于知识产品中。创造性包括开拓性的发明创造,也包括在原有技术基础上的改进、组合。
3、“自主知识产权”取得和存在的国家认定性,也就是说需要国家有关机构的权利认定。

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