Ⅰ 知识产权有什么发展历史吗
知识产权制度在世界上有着悠久的历史。尤其是各类知识产权中的专利、商标和版权的立法时间最早。其历史发展大体上可以分为五个阶段:
1.萌芽阶段(13世纪至14世纪)
这一阶段出现了由封建王室赐予工匠或商人的类似于专利的垄断特权,它为后来知识产权制度的形成打下了基础。
2.初创和普遍建立阶段(15世纪至19世纪末)
在这个阶段,世界上第一部专利法、版权法和商标法相继诞生,如威尼斯共和国的《专利法》(1474年)、英国的《垄断法》(1623年)、英国的《版权法》(1710年)、法国的《商标法》(1857年)等。19世纪末绝大多数西方资本主义国家都建立了自己的知识产权制度(主要指专利制度、商标制度、版权制度) 。
3.进一步发展阶段(19世纪末至20世纪末)
知识产权制度在这一阶段的进一步发展主要表现在两个方面:
纵向发展:即西方资本主义国家的知识产权制度在原有基础上通过不断修订变得更加完善、科学, 尤其是随着国际知识产权制度(如1883年的《巴黎公约》和1886年的《伯尔尼公约》)的建立,各国知识产权制度呈现从“各自为政”、“ 各行其是”到逐步国际化、现代化的特点。在此背景下,各国又签订了数量更多的知识产权国际条约(其数量达数十个之多),使得知识产权保护对象逐步增多,知识产权的种类也有所增加。至1970年世界知识产权组织(WIPO)成立时,各国的知识产权制度已登上了一个新的台阶。
横向发展:即知识产权法律制度在资本主义国家外的更多国家得到实行。20世纪后期,社会主义国家开始重视知识产权保护制度。前苏联和东欧国家也都制定了自己的专利法、商标法、版权法等。此外,第二次世界大战结束后广大已经取得独立的发展中国家为了发展民族经济也都实行了专利等知识产权制度。20世纪80年代起,我国也开始制定知识产权立法,加入了世界知识产权制度国家的行列。当然,在许多方面社会主义国家及发展中国家与资本主义国家的知识产权制度存在着一定的差异,如前苏联和大多数东欧国家实行发明人证书制度和专利制度混合的发明保护制度(即所谓的“双轨制”),规定取得发明人证书后,发明权归国家所有,发明人只取得一定奖励,不能拒绝国家批准的其他人使用该发明。又如部分独立的发展中国家实行“ 输入专利”(Patent of Impor tation)和“确认专利”(Patent of Confirmation)等制度,由于这类专利是在外国(原宗主国)有效专利的基础上授予的,本国专利局一经登记即可确认并获得。这种专利制度带有很大的依赖性,实际上并没有建立本国完全独立的专利制度。
知识产权制度的产生与发展
知识产权制度发源于欧洲,专利法最先问世,英国1623年的《垄断法规》(The Statute of Monopolies)是近代专利保护制度的起点。继英国之后,美国于1790年、法国于1791 年、荷兰于1817年、德国于1877年、日本于1885年先后颁布了本国的专利法。虽然1618年的英国首先处理了商标侵权纠纷,但最早的商标成文法应当被认为是法国1809年的《备案商标保护法令》。1875年法国又颁布了确立全面注册商标护制度的商标权法。以后,英国于1862年、美国于1870年、德国于1874年先后颁布了注册商标法。世界上第一部成文的版权法当推英国于1710年颁布的《保护已印刷成册之图书法》,被称为《安娜女王法》。法国在18世纪末颁布了《表演权法》和《作者权法》,使与出版印刷更为密切相联的的专有权逐步成为对作者专有权的保护。以后的大陆法系国家,也都沿用法国作者权法的概念和思路。日本在 1875年和1887年先后颁布了两个《版权条例》,于1898年颁布过《版权法》。1899年日本参加了《保护文学艺术作品伯尔尼公约》,当年在过去版权立法的基础上颁布了《著作权法》。反不正当竞争的概念来源于 19世纪50年代的法国,而世界上第一部反不正当竞争法一说为1890年美国的《谢尔曼法》,一说为1896年德国制定的《不正当竞争防止法》。但美国是最早产生现代意义上竞争法的国家,其立法包括反垄断和反不正当竞争两个方面,除大量判例外,还有《谢尔曼法》、《联邦贸易委员会法》、《克莱顿法》和《鲁宾逊-帕特曼法》。英国现代竞争立法相对较晚,但以案例法著称的英国反不正当竞争的规范可以追溯到15世纪,较全面地反不正当竞争法则完成20世纪的中叶,较有代表性的法律有《限制性贸易管理法》、《转售价格法》、《公平交易法》等。1905年德国对《不正当竞争防止法》重新进行了制定,并多次进行了修改。 1957年又颁布了《反对限制竞争法》,使德国的反不正当竞争法体系更加完善,为德国的经济高速发展起到重要作用。日本步德国的后尘,又在二战后受美国的影响,其反不正当竞争立法主要有1933年的《反不正当竞争防止法》,该法以后经过多次修改,1993年曾作了较全面的修改。在此法中具体界定了12种不正当竞争行为,加强了对不正当竞争行为的除法力度,除高额罚款外,还有刑事制裁。
知识产权国际公约、条约的制定对各国知识产权制度的建立和完善起到重要推动作用,同时这些国际公约本身就又是知识产权法律制度的重要组成部分,也使知识产权制度逐步在世界范围设立和扩展开来。几部主要的知识产权国际公约的订立及其不断修改、发展史代表了国际知识产权制度的发展和历史。当今世界,对知识产权国际公约的重视程度几乎已经超过了对知识产权内国法的重视,如果内国法不适合国际公约对知识产权的最低保护标准,还要不断修改内国法。几个主要的知识产权国际公约特别是世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》,几乎把全球的国家和特殊经济区动员起来,知识产权法律制度越来越趋于国际化了。因此,把握知识产权国际公约就如同掌握了知识产权制度的标准和发展的趋向。研究知识产权制度不能不将几个主要的相关国际公约作为研究的重要课题。真正界定知识产权保护范围并称得上完整意义上的知识产权国际条约的,当属《建立世界知识产权组织公约》和《与贸易有关的知识产权协议》。它们覆盖了工业产权和版权等广范的知识产权范围。除此之外,一个世纪以来,在工业产权领域共有15 个国际公约,主要有《保护工业产权巴黎公约》、《商标国际注册马德里协定》、《专利合作条约》等。在版权领域共有10个公约,主要有《保护文学艺术作品伯尔尼公约》、《世界版权公约》、《保护表演者、录音制品著作者与广播组织公约》等。此外还有《科学发现的国际登记条约》、《保护奥林匹克会徽条约》和《集成电路知识产权条约》。在知识产权的国际保护领域,还有一些地区性公约起着独特的作用,如《专利申请形式要求欧洲公约》、《欧洲专利权授予公约》等。在美国等世界发达国家的推动下,知识产权国际公约不断发展变化,保护范围越来越广,保护水平越来越高,保护标准及违反公约的争端处理机制越来越具体、有效。我国正在加入世界贸易组织过程中,《与贸易有关的知识产权协议》(Trips)成为对我国知识产权立法和执法最有影响力的知识产权国际条约。我国的知识产权法律和执法机制以及知识产权事业正是在我国改革开放、不断融入经济全球化的过程中发展壮大起来的,是在逐步承诺履行知识产权国际公约的过程中成熟和完善起来的。甚至回溯到晚清时期的知识产权制度,也不无国际商贸和保护“夷人权利”的烙印。
关于我国的知识产权制度产生和发展有几种说法,突出代表是“二十年说”和“百年左右说”两种。“二十年说”主要从改革开放以来我国专利法、商标法等知识产权法律的制定和我国政府奉行保护知识产权的政策,建立行政和司法保护两种机制的事实出发,认为现代的知识产权制度产生于二十年间, “二十年前,中国在知识产权制度方面,几乎是一片空白”。 “百年左右说”主要从鸦片战争以来我国陆续出现近代工业,并与他国有了较多的接触,于1882年清光绪皇帝批准我国第一件“专利”和第一套专利“法规”起,直到国民政府颁布的专利等“法规”,以及知识产权法律在海峡两岸间的发展,“仅是百年左右的历史而已”。应当说,我国现代化的知识产权法律制度是在改革开放的二十年间建立起来的,这是包括国际知识产权界在内的有目共睹的事实。但说到我国知识产权制度的历史沿革、研究我国知识产权制度的源,不能不追溯到我国近现代史的百年左右的史册,甚至要研究常被人们忌讳提到国民政府和国民党在台湾政权知识产权制度。知史可鉴今,今天改革开放和即将进入世贸组织的知识产权的设立,或许可以从我国晚清知识产权保护是从对洋人商标权保护起始中找到一丝丝的轨迹。
反观中国专利发展史,早在两千多年以前,公元857-841年的西周厉王时代就有“谋欲专利之事”,《国语》有“匹夫专利,尤谓之盗,王而行之,其归鲜矣”的记载。1859年太平天国时期的领导者提出了专利制度的建议,甚至提出发明专利与小发明之分,保护期不同,“器小者赏五年,大者赏十年,益民多者年数加多”。但我国专利保护落实于专利法规之涵义却仅是百年左右的历史而已,加上民国以来国间动荡分裂,使两岸中国人的专利制度相较于美、法、西班牙先后颁布专利法等,起跑较晚且实施中断,这或许就是“四大发明”起源于中国但却未在中国继续发展的主因。我国第一部专利法的雏形应为清“戊戌变法”中光绪皇帝颁布的《振兴工艺给奖章程》,后被废除,“惟专利制度仍在各省扎根”。民国第一部专利法的雏形为1911年12月12日由工商部颁布的《奖励工艺品暂行章程》,该章程已揭示了“先申请原则”、“权利转让”、“法律责任”等重要理念。1932年颁布的《奖励工业技术暂行条例》以及其实施细则、《奖励工业技术审查委员会规则》等构成了比较完整的体系,也为现行国民党政府专利法框架的基础。1944年5月4日国民党政府经“立法院”第四届第206次会议通过了我国历史上第一部称为“专利法”的法律。以后虽经多次修改,但都改动不大,唯台湾当局于1994年为配合其产业发展及重返世界贸易组织作了大幅度的修改。
在北宋时期,山东济南“刘家功夫针铺”就使用了“白兔儿商标”,但谈到商标制度则也晚于西方国家,至晚清时,注册商标的保护始至对外国商标的保护,清政府的第一部商标法是英人於1904年起草的。而在此时我国台湾却被日本占领,实施了50年的日本商标法。1923年北京政府颁布了44条的商标法,同年又颁布37条的实施细则,这是我国第一部付诸实施的商标法。1925年国民政府成立后对商标法几经修改,除1930年重新颁布商标法外,并无大的改进,直至蒋介石集团迁往台湾。以后为因应台湾岛内工商业的发展,近年来又为“入世”,在有关商标专用权、注册、争议、侵权刑事责任与罚则等方面多有改动
知识产权的历史沿革
随着科学技术和产业革命的进步,对知识产品的占有、使用会带来极大的经济收益已逐渐成为人们的共识。然而,技术的转移、公开势必会使原先的发明创造者丧失竞争优势,这就需要建立一种机制,以确保既能维持新技术发明人的技术优势,又能满足社会对该技术的需要,防止技术垄断。于是,知识产权制度中的专利制度率先应运而生。18世纪60年代在英国开始的产业革命,是专利制度产生的催化剂。以后,在西方国家又产生了著作权制度和商标权制度。迄今为止,经过数百年的洗礼,知识产权制度已成为国际上通行的保护智力成果和工商业信誉的法律制度。
知识产权“IntellectualProperty”中的“Property”可以从不同角度理解,1980年《牛津法律大辞典》解释为“财产权,财产”。严格地讲,这个术语用来指财产所有权,法律规范规定物的所有权转移的情形便是如此。在作为财产所有权的意义上,财产所有权既可以存在于有形财产中,也可以存在于无形财产中。从古罗马法财产限于有形物到无形财产概念的出现,反映了随着社会的变迁,人们对财产、财产权认识水平的提高,也为包容知识产权奠定了思想基础。
从总体上讲,知识产权作为一种新型的财产形态,是商品经济和科学技术发展到一定阶段的产物。商品经济的发展,不仅使知识产品创造人对其知识产品的权利意识增强,而且为知识产品的市场流通开辟了广阔的道路。科学技术的发展则为知识产品的利用及价值实现提供了必要条件。也就是说,知识产权是社会生产力发展到一定阶段后,才在法律中作为一种财产权出现的。
19世纪中后期,各国逐渐认识到知识产权在促进本国经济、文化的发展和科学技术进步方面的重要作用,纷纷通过知识产权立法保护知识产权。这堪称知识产权制度上的又一次飞跃。从19世纪末开始,有关知识产权的国际多边公约、地区公约或双边协定纷纷出台,其中1883年签订的巴黎公约和1886年签订的伯尔尼公约成为知识产权领域国际保护制度的基本法律框架。知识产权保护从此呈现国际化的特点,而且知识产权保护和协调的国际化趋势愈来愈明显。特别是进入20世纪70年代以来,随着各国在经济、科学、技术、文化领域交流与合作的不断扩大,知识产权的国际化又迈上了一个新台阶。
知识产权保护从19世纪末进入国际保护阶段,这次飞跃一直延续至今,它使具有严格地域性的知识产权可以通过一定途径获得他国保护而具有国际性。可以说,现代知识产权保护就是以成立知识产权国际保护组织和缔结大量国际知识产权公约为特点的。
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Ⅱ 西方音乐的传承与发展是怎样的
16世纪末、17世纪初诞生于意大利的佛罗伦萨。由巴迪宫廷的卡梅拉塔会社(camerata,意为俱乐部或小集团)成员巴迪、温琴佐.伽利莱伊以及佛罗伦萨学者梅在经过大量的对古希腊悲剧研究的基础之上诞生的。
西方音乐史教学的具体内容主要包括三方面:
第一,西方音乐的历史发展与沿革。如西方音乐内容与形式的演变史,西方音乐理论及各种音乐体裁的起源和发展过程;主要作曲家、演奏家的艺术生涯、作品风格特征及其影响;
第二,西方社会政治、经济、文化的历史对西方音乐发展的影响,从音乐这一独特视角反映西方文明的历史进程及其人文精神的特征。
第三,音乐的表现手法与音乐审美方法。如音乐欣赏的基本知识,音乐的构成要素及各种理论、流派等,
Ⅲ 中西方文明沿革的历史轨迹,到底是什么让两个种族有如此多的不同
不是“两个种族”,至多是“两个文明”而已。所谓的“中华民族”也只是一个人为的政治概念,而不是实际的“种族”而已,比如“朝鲜族”在朝鲜和韩国就不属于“中华民族”了。“西方”更是如此了。
我长期以来一直认为是两大文明所处的地理环境导致了发展道路的差异:中华文明长期盘踞在丰饶富庶的黄河流域,由此发展出来的农耕定居方式,使其更有实力抵抗外族在武力上和文化上的入侵,可是长期的农耕使得封建集权制得到了巩固,“大一统”思路根深蒂固;而西欧则缺乏这样的自然条件,因此战争不断,但是反过来战争促进了科技和商贸的发展,促进了民族融合度和包容性的提高,这些间接导致了民主制度和自由思想的发展蔓延。
Ⅳ 西方音乐史的发展,分为那几个时期,以前个个时期的代表作
16世纪末、17世纪初诞生于意大利的佛罗伦萨。由巴迪宫廷的卡梅拉塔会社(camerata,意为俱乐部或小集团)成员巴迪、温琴佐.伽利莱伊以及佛罗伦萨学者梅在经过大量的对古希腊悲剧研究的基础之上诞生的。 西方音乐史教学的具体内容主要包括三方面: 第一,西方音乐的历史发展与沿革。如西方音乐内容与形式的演变史,西方音乐理论及各种音乐体裁的起源和发展过程;主要作曲家、演奏家的艺术生涯、作品风格特征及其影响; 第二,西方社会政治、经济、文化的历史对西方音乐发展的影响,从音乐这一独特视角反映西方文明的历史进程及其人文精神的特征。 第三,音乐的表现手法与音乐审美方法。如音乐欣赏的基本知识,音乐的构成要素及各种理论、流派等, 而发展经历的时期入下:西方音乐历史及音乐体裁的发展主要经历了以下几个阶段:一、西方音乐的起源可以追溯到古代的美索不达米亚平原。起源时期的音乐,主要用于神庙祭祀、节日庆典,带有明显的宗教色彩。苏美尔人、埃及人、希伯来人和古希腊人推动了音乐的发展。二、中世纪的前期和盛期这一时期主要是单音音乐时期,大致从公元600~1300年。三、“新艺术”时期公元1300~1450年,是中世纪向文艺复兴过渡的阶段。四、文艺复兴时期1450~1600年,文艺复兴的中心在意大利,但音乐中心却在法国的勃艮第地区和佛兰德。这一时期德国、英格兰音乐的兴起,罗马教堂音乐的改革和威尼斯乐派的活跃使这个时期的音乐成就不逊于其他的艺术。五、巴洛克时期1600~1750年,从蒙泰威尔弟开始,到巴赫和亨德尔结束。巴洛克时代在西方音乐史乃至整个艺术史上都是一个十分重要的时代。巴洛克音乐气度高贵、情调感人,内容比文艺复兴时期更丰富 、更具戏剧性。欧洲音乐的许多重要体裁都在这一阶段初步形成,如歌剧、组曲、奏鸣曲、协奏曲、清唱 剧、康塔塔(大型声乐套曲)等都已具备了经典形式。音乐巨人巴赫、亨德尔则把巴洛克音乐推向了高潮。六、古典主义时期以恢复希腊、罗马的古典风格为目的,主要放眼于追求客观美的古典主义音乐,在维也纳形成了气候,海顿、莫扎特、贝多芬三位音乐家的杰出之作让音乐史为之一振。这一时期成为器乐的 黄金时代,钢琴曲、小提琴协奏曲的创作层出不穷,奏鸣曲式的确立被认为是这一时期成就的代表。七、浪漫主义时期浪漫主义乐派是人类艺术史上的一大“宝库”。这一时期不但盛产伟大的音乐家,而且音乐体裁空前广泛,出现了诸如无词歌、夜曲、艺术歌曲、叙事曲、交响诗等新颖、别致的形式。这 种更注重音乐内容的音乐流派,使一些非音乐因素成为音乐的主宰。浪漫主义音乐经过门德尔松、舒曼、肖邦和威尔弟等人的完善,在柴可夫斯基、李斯特和瓦格纳的时代达到了巅峰。八、新音乐这是20世纪音乐的统称。和其他艺术一样,音乐开始出现多种流派百花齐放的局面。音乐创作的保守与创新两派在音乐文化发达的德国、俄国、英国、美国等地相互竞争,这在一定程度上促进了音乐的繁荣。但在50年代后,随着电子音乐和计算机等的高新技术的出现,音乐家们都希望在音乐新一代的音乐语言、节奏的发展上找到共同点,重塑作曲家角色及音乐艺术的本质。
Ⅳ 著作权与版权有哪些相同点及不同点
导读:本文为您提供著作权制度发展的历史沿革以及“著作权”和“版权”在我国的起源,并对从“版权”到“著作权”反映著作权立法的转变相关问题进行详细解读,欢迎浏览。苏州律师将为大家介绍“著作权”和“版权”怎么是一回事,“著作权”是作者基于其创作的作品而享有的权利,而“版权”是出版社享有的相关权利。对于“著作权”和“版权”这样的看法我觉得非常的奇怪,那么是不是有人还有另外的看法呢?如果您遇到知识产权方面的问题可以进行免费法律咨询。 一、著作权制度发展的历史沿革 著作权法是随印刷技术的推广而出现的,所以早期法律更多保护的是出版商的利益。15世纪末,威尼斯共和国授予出版商为期5年的印刷出版专有权,这被认为是西方第一个由政府颁发的保护翻印权( right)的特许令。后来,罗马教皇、法国、英国都先后为出版商颁发过禁止他人随便翻印其书籍的特许令。随着印刷技术的普及,出版商的印刷出版特权在政府的法令下盛极一时,而作者的权利完全处于被漠视的境地。 德国宗教改革领袖马丁?路德对出版商无偿占有作者的精神创作成果提出抗议,是欧洲第一个要求享有“作者权”的人。他揭露出版商盗用他的手稿,指责出版商的行为与拦路抢劫的强盗一样。英国资产阶级革命以后,要求保护作者权的呼声越来越高,认为作者创作作品要花费时间和劳动,作品也应当像其他劳动成果一样获得应有的报酬。与此同时,出版商也感到特许的弊害,要求通过一部长期有效的成文法以保护他们的翻印专有权,在这样的历史背景的推动下,1709,英国通过了世界上第一部著作权法——《安娜法》,这部法律从主要保护出版商转为主要保护作者,这是著作权制度发展的飞跃。《安娜法》的立足点是在维护作者的经济权利,保护的重点仍然是翻印权( right),只是首肯作者也享有翻印权( right)。《安娜法》对英美法系国家产生重大影响。 法国资产阶级革命提出了“天赋人权”的口号,这些都反映在随后颁布的法律中,1793年法国颁布了《作者权法》,这部法律强调作者个人的权利,这部法律提出,版权法所保护的不仅是作者的经济权利,而且是作者的精神权利。同时,从理论上把作者的精神权利放在首要的位置。这部法律后来成为许多大陆法系国家的样板。大陆法系国家的著作权制度都沿用了法国的“著作人的权利”(即著作权)概念。
Ⅵ 公司的沿革与作用概括
从公司的历史沿革看公司制度的作用和价值
英国伦敦的大钟是英国的象征,然而它最初的出现是向人们传递一种崭新的时间的信念----标准时。很早以前,各地的时钟是根据太阳的运行而调整的,人们日出而作日落而息。但是,铁路公司的出现,挑战了这个自然法则。由于铁路线的蔓延,各地的时间不一样,导致火车运行错乱不堪,使得幅员广阔的美国对标准时的要求更加迫切。1883年11月18日,美国统一铁路时刻表诞生,从此,上帝的时间被改用人类的指针来度量,而改变这一切的,不是宗教,不是政治,甚至不是科学本身家,而是一个叫做公司的组织。
当然,被公司改变的不仅仅是时间。公司无处不在,它的存在像呼吸一样自然。今天我们生活的世界,从有形到无形的种种成就,纷纷写下公司之名。公司是一种组织,一种制度,一种文化,它是一种生存方式,也是一种生活方式,在不同的国家,它呈现出不同的面貌,引领着各具特色的发展道路。公司曾经改变了欧洲,改变了美国,现在也改变着中国,近代,任何一个忽视公司发展的组织或者国家都已经逐渐凋落,只有借公司推动市场的生产力,解放个人的创造力,国家才能登上世界舞台的中心。是否拥有一个强大的公司已经成为关乎一个国家经济实力的问题。
那么,公司是如何产生和发展起来的?他在历史上扮演着怎样的角色?
一般认为,公司起源于中世纪的欧洲。但是实际上公司的起源可以追溯到更远的年代。大量史实表明,公司萌芽于古罗马。古罗马是靠战争发迹的,战争使罗马疆域扩大,也使商人大发其财。但是战争以及维持辽阔疆域却耗资巨大,于是政府与商人相互勾结,签订合同。某些大商人联合起来为政府解决部分财政问题,政府则允许他们组成一定的商人组织,承包某些过去由政府控制的贸易及工程,甚至收税职能。例如罗马帝国时期,出现了类似股份公司那样的组织。但是,随着日尔曼人的入侵和罗马帝国的灭亡,商业衰落,城市废弃,破坏了公司赖以存在的基础,最初出现的那种类似公司的团体在欧洲长达几百年的时期里并未得以延续。直至10世纪以后,贸易才同城市一齐重现繁荣。中世纪初期,在城市和贸易发展的刺激下,公司这一组织形式重新萌生起来。城市发展了,政府的军事开支和行政费用均需大量资金的支持。于是商人们便以替政府筹款为条件取得成立公司的特许权,获取厚利。如果说罗马帝国时期出现的公司组织或类似于公司的组织是公司史的源头的话,那么到了欧洲中世纪,公司组织或类似于公司的组织就已经成为事实了。不过,这些原始公司缺乏公司法了规范,形式上具有多样性,组织上的合伙性与不稳定性,数量和规模的局限性,责任的无限性等特征。
15到17世纪由欧洲通往印度新航路的发现、新大陆的发现、第一次环球航行的成功以及其他航海探险活动,这些被总称为地理大发现的活动一点点的勾勒出了世界的全貌,扩展了整个世界市场的空间。欧洲各国及其商人们为了寻求物质资料,开始进行殖民扩张,公司率先出发了。17、18世纪,英国爆发了资产阶级革命,法国爆发了轰轰烈烈的大革命,在英属北美殖民地建立了新兴的美国,封建主义的基础受到冲击,资产阶级革命的时代来临。欧洲大陆的主要封建国家也陆续进行改革,客观上推动了资本主义的发展。殖民的扩张和掠夺,资本主义经济的发展以及对物质资料和财富的大量需求,各国及其商人们通过建立一种组织性强的经济实体进行竞争和寻求最大化利益,至
此,近代公司得以产生和发展起来。近代公司形成了初步的法律规定,转向股份集资经营为主导,危险责任为主体,特许公司为特色。需要注意的是,从17世纪初到19世纪的整整两个多世纪中,欧洲各国的特许公司垄断着海外贸易,金钱与权力的结合逐渐走向巅峰。但随着市场的不断扩大和小工厂主的成长,伴随着第一次工业革命的兴起,在英国自由贸易最终取代了国家垄断。在此期间,英法都曾出现盲目的公司热和股市泡沫,为此,股份有限公司制度经过百余年才得到法律的确认。
18世纪末,由于资本主义制度的正式确立并逐步发展,有限责任制的确立和不断完善以及公司立法的日益完善,现代公司开始发展起来。进入19世纪,法人制度得以确立,公司制度特别是股份有限公司开始了全面发展时期。而有限公司实际上到了1892年才在德国出现,有趣的是,有限公司并非产生于社会经济实践,而是由法学家、经济学家和立法部门联合设计并于1892年以《有限责任公司法》推出了这一形态。19世纪中叶以后,现代公司制企业成为世界各国公司的主要形式。20世纪初,公司已经普遍流行,并在实力上成为占统治地位的企业组织形式。这期间,法人股东的出现,使得母子公司形式得到发展,一些大公司借此形成了跨地区、跨国家的公司体系。
任何事物都具有两面性,公司也不例外,在促进经济快速发展的同时,也会带来负面影响。公司创造财富、提供就业、带动经济增长;公司推动创造发明、产生新的社会文化;公司改变社会秩序、影响制度建设。但同时,公司也放大了人类的贪欲,带来权力失衡和贫富悬殊。曾经有人说过:“越是强大的力气,越是需要约束。公司是个危险的家伙。”
公司带来了人类历史上最快速的经济增长,不过,由于资本的扩张促进了工业化的进程和城市化的发展,各国也面临着一系列社会问题:贫富差距、劳资矛盾、贪欲膨胀、欺诈横行等等。这是时代转型所必须经历的痛苦,虽然这并非由公司造成,但是却无法掩饰公司的罪过------它们因公司而被加剧和放大。累积的问题在20世纪30年代爆发,危机以美国纽约股票价格狂跌开始,很快波及全美国,并迅速席卷整个资本主义世界。这次危机震撼了整个资本主义世界,被称为“三十年代的大危机”。于是,以这次大危机为转折点,特别是第二次世界大战以后,国家垄断资本主义获得了重大的发展。战后,在国家垄断资本主义占统治地位的条件下,又爆发了两次全球性的经济危机------
1973~1975年的危机和1980~1982年的危机,这两次危机都是在“停滞膨胀”的背景下发生的。离我们最近的2008年,雷曼兄弟申请破产保护、美林“委身”美银、AIG告急等一系列突如其来的“变故”使得世界各国都为美国金融危机而震惊。华尔街对金融衍生产品的“滥用”和对次贷危机的估计不足终酿苦果。此次金融危机迅速引发多米诺骨牌效应,世界各国特别是发展中国家经济基础遭到重创,堪比1929罗斯福执政时期的经济大崩溃。经济危机给整个经济市场和民众带来了灾难性的伤害:失业人数迅速增加;贫困加剧,人们食不果腹;引发通货膨胀使物价上涨;国际关系趋于恶化;由于经济全球化,危机波及全世界,后果不堪设想。这些席卷了整个西方世界的经济危机,给公司的发展带来了一次又一次的深刻教训,也由此而改变了人们对市场经济的认知。
现今社会,一些跨国的全球性的大公司主宰者世界经济的发展,他们往往为了获得高额利润,通过相互协议或联合,对一个或几个部门商品的生产、销售和价格进行操纵和控制,这样,就损害了其他中小企业和民众的利益,不利于市场经济的发展,是我们所不能容的。在资本主义经济里,垄断指少
数资本主义大企业,为了获得高额利润,通过相互协议或联合,对一个或几个部门商品的生产、销售和价格进行操纵和控制。垄断者在市场上,能够随意调节价格与产量。公司作为公司垄断的主体,不能推卸其责任。垄断破坏了人类进步与生存的竞争机制,导致有效投资不足,滋生腐败毒瘤,必须加以制止。
自诞生起,公司从未改变向外的姿势,天灾或是战火,政治鸿沟或是文化差异,都不能阻挡它与生俱来的冲动。20世纪90年代开始,经济全球化进程不断加速,跨国公司无疑是最重要的推手。公司自身的样态和理念也在随之改变:资源全球配置,互联网带来空前的商业民主。这一切的一切,都给公司的发展带来了新的机会,也会带来新的问题。面对已经被公司改变的地球和地球上所有公司的未来,我们喜忧参半,又满怀憧憬。但无论是福还是祸,公司的重要性不言而喻,我们身边一切的一切,都离不开公司。
只要市场依然还在远方,公司就能调动起自我校正的能力,在不同文化不同民族之间,公司早于政府建立起沟通的渠道,即使政治力量将世界一分为二时时,公司也一直在无孔不入的寻找着商机。我们期待着公司给我们新一翻的惊喜,而不只是“惊”。
摘自网络网友,谢谢。
Ⅶ 国际贸易法的历史沿革
国际贸易法关系,原属涉外民法关系。其基础是国际间的经济交往。随着国际经济交往的发展,国际贸易法关系日益发展。至12世纪前后,在欧洲的海上贸易中出现了专门调整国际贸易法关系的习惯,是国际贸易法的雏形。以后由于冲突法(见国际私法)的形成,国际贸易法关系在长时期中主要根据冲突规范(见抵触规则),适用一般国家的民法或商法处理。进入20世纪以后,国际贸易法关系日益频繁,用冲突规范引用某一国法调整的办法,已不能适应其发展,于是直接规定这种关系双方当事人权利与义务关系的习惯进一步发展。以此为基础,出现了专门调整这种关系的条约和对习惯的统一解释。1926年在国际联盟的支持下,在罗马设立了国际统一私法研究所,它是一个政府间的国际组织,其主要任务是制定统一的国际贸易法。这些都推动了国际贸易法的形成与发展。
第二次世界大战后,由于生产力的提高,商品的生产、流通及消费过程的国际化进一步增长,国际贸易法关系的数量与复杂性也随之发展和增加,为适应这种关系的发展,出现了许多直接调整它的双边的、区域性的及世界性的实体法性质的条约,加强了对国际贸易惯例的运用,为国际贸易法形成为一个独立的法律部门提供了条件。1962年9月在联合国教科文组织的资助下,由国际法律科学协会主持,在伦敦召开了会议,专门就国际贸易法问题进行了讨论,这次会议为国际贸易法形成为一个独立法律部门奠定了理论基础。1966年第21届联合国大会上通过了加强国际贸易法的决议,决定成立一个大会下属的机构,定名为“联合国国际贸易法委员会”,任务为通过推动制定公约、惯例及商业条款法典化的办法,来协调和统一国际贸易法。从此国际贸易法的制定进入了一个新的阶段。联合国国际贸易法委员会的成立是国际贸易法已经形成为一个独立法律部门的标志。

Ⅷ 西方大型声乐曲的历史沿革及对后世器乐、音乐的影响。800字以上。发到邮箱 [email protected] 原创
你这个问题不太好回答,因为你没有界定什么是“大型声乐作品”。究竟是指人多呢,还是指作品篇幅长?究竟是世俗声乐作品还是宗教性声乐作品呢?你这些都不界定就很难告诉你具体的沿革。如果不能谈沿革,自然也就谈不上影响。我的观点是:大型声乐作品这个概念根本就不存在。因为实际上很难划边界线。
还有那么多字数,我就给你说一下,大致上,艺术音乐史上,声乐作品的沿革。西方音乐的发展,基本上是两条偶尔交错的线索。一是宗教音乐,二是世俗音乐。宗教音乐包括广义上的“宗教性音乐”和狭义上的宗教仪式音乐。世俗音乐则包含宫廷、乡村、音乐会用音乐以及其他我们熟知的音乐。声乐实际上也可以这样划分门类。
我们知道从文艺复兴到启蒙运动及至浪漫主义,欧洲基本处于一个去宗教化的过程。音乐上也是如此,在这个阶段之前,宗教音乐占据主导地位。所以从古罗马后期到文艺复兴这段时间,宗教音乐是西方音乐的核心,这个核心的核心是声乐音乐。有两方面的原因,一是基督教强调人与神之间的关系,人声赞美上帝被看做一种义务或者修行,所以,特别强调歌唱在宗教中的作用。二是因为那个时期,乐器发展并不好,没有足够多的乐器可以用。两个原因都导致了声乐音乐处于核心地位的结果。
宗教仪式音乐中,我们用礼拜仪式的名称来给音乐作品起名字。当时最完整的套曲形式的“弥撒”。实际上是包括了“慈悲经”、“荣耀经”、“信经”、“圣哉经”和“羔羊经”等多种经文配乐的套曲。最早的弥撒也只是单声部的,10-12世纪前后逐渐发展成四声部的规模。除了“弥撒”以外,是一些诗歌祈祷文配乐。这个部分很混乱,因为教派多,采用的宗教节日不一样,诗歌也不一样,会有很不同的内容。譬如东正教有克里索斯通连祷,天主教有圣母晚祷等等,唱词音乐都很不一样。但总的来说,西方,尤其是罗马教会管辖地区,多声部合唱占据绝对的主导地位。
这种多声部合唱方式,实际上是巩固了西方音乐的基础——复调音乐的创作形态。多个声部演唱不同的旋律但产生总体上和谐的效果。尽管和谐这个概念在历史上不断变化,但此后的西方音乐的宗旨是按照这个思路发展下去的。
这个时期的世俗声乐作品主要是一些叙事性的歌曲和类似曲艺音乐的形式。中世纪到文艺复兴初期也是欧洲著名的骑士时代。骑士歌曲,或者叫游吟诗人歌曲是世俗声乐作品的精华。这类作品有的非常简单,一个人抱着琴就能唱。但也有一些相当复杂,甚至可以用来排演大型戏剧故事。另外,欧洲早期的戏剧一律都是伴有歌唱的,这为后来的歌剧奠定了基础。
文艺复兴中后期,宗教改革对声乐音乐产生了巨大的影响。特别是新教里的路德宗,对音乐有很不一样的见解。按照马丁·路德的说法,复调音乐过于复杂实际上脱离了赞美上帝的初衷。他倡导的众赞歌模式是以柱状和声为主,否定横向旋律的做法。换句话说,路德宗的众赞歌基本都是各个声部整齐进行。虽然旋律各不同,但基本都是一对一的模式,和罗马教会天主教仪式中的花唱旋律等等做法完全不同。这确保了平民参与咏唱的权力,但也降低了音乐的艺术性。
这个流派在欧洲中北部影响深远,特别是德语地区,许多作曲家接受这种信仰,并在实践中将艺术性音乐和简单的众赞歌结合在一起。德语地区盛行的康塔塔基本上就是这个思路的产物。众赞歌的另一个潜在影响是逐渐将复调作为音乐创作核心的地位给动摇了。接下去的年代里,和声概念的确立以及一套创作规则的形成,使得西方音乐结束了复调音乐为主的时代,进入主调音乐(粗浅地说就是旋律加伴奏)的创作模式。
这个时期,歌剧诞生了。也许这是唯一可以确认的“大型声乐体裁”,早期歌剧以吟诵调为主,后来演化成宣叙调。但不论怎么说,由于需要表演故事,歌词就变得特别重要。因此歌剧中绝大多数时间是一个人唱,器乐加以伴奏。重唱这种形式直到歌剧进入相当发达的阶段才逐渐被作曲家重视。这一点也可以说是对主调音乐兴起产生关键影响的因素。
巴洛克时期,欧洲音乐达到极度丰富的状态。宗教声乐作品来说,南方的意大利、西班牙依然坚持天主教的复调音乐形态,仍以弥撒为主。北方的尼德兰和德语地区逐渐变成康塔塔占统治地位,众赞歌模式为主。法国的宗教音乐比较复杂,可以说居于意大利和德国风格以外,自成一体。
到了巴洛克后期进入古典主义时期的时候,宗教性声乐作品和世俗性声乐作品产生了一些交集。譬如说巴赫和亨德尔都创作过世俗体裁的康塔塔。用学院合唱团(实际上就是教会合唱团的同一个班底,只是在不同的工作日期有不同的演出)在教堂以外的地方演出。另外,歌剧在宗教场所找到了”清唱剧“这个模式,产生了巨大的影响。总而言之,这个时期是复调音乐让位给主调音乐;声乐让位给器乐;严肃的宗教仪式音乐让位给娱乐性的世俗音乐的转折点。
古典主义时期,宗教性声乐作品已经被当做古董看待。作曲家创作这类音乐通常只有两种目的。一是受雇于教会,不得已而为之,譬如莫扎特的早期弥撒曲;二是为某种特殊场合或特别意义进行创作,譬如莫扎特的《安魂曲》。世俗性声乐作品,特别是歌剧已经进入黄金年代。作为一种综合性艺术形态,作曲家在歌剧里的主导作用更大,而且得以施展的空间也更广阔。
这个时期,像莫扎特这样作曲家,实际上是把他们在器乐领域里的成果反过来运用在声乐当中。譬如莫扎特多次用奏鸣曲式写作咏叹调,用音乐推动了戏剧情节的发展。重唱的作用也是在他的身上得到真正的发挥。莫扎特对重唱的运用就像他在室内乐中对不同的乐器的运用一样,通过音乐赋予某个声部以性格,然后通过对冲突矛盾的调节达到最佳的效果。
古典主义以后,基本上都是器乐占据统治地位的时期。浪漫主义时期除歌剧以外,最主要的声乐体裁应该是歌曲。这种形态比较适合浪漫主义的自我意识的抒发,因此被绝大多数作曲家喜爱。小巧但丰富,变化迅捷这些特点都是从歌曲逐渐传导向器乐音乐的。
法国大革命以后,群众歌曲实际上是一个很独特的门类,但研究文献相当缺少,目前没法说得很透彻。
浪漫主义的后期,器乐与声乐有一次融合,主要是贝多芬《第九交响曲》产生影响的余波,在马勒和其他一些晚期浪漫主义作曲家身上产生效果。除了马勒写过一些带人声交响曲被明确写了交响曲的标题以外,很多作品都没有具体的体裁名称。国内一般翻译作交响合唱。这个模式后来被集权国家拿走,因为宣传性歌曲用这种模式非常有效果。
二十世纪初,开始搞先锋音乐的时候,曾经有作曲家试图借用语音语调来瓦解已有的调式音乐体系的架构。勋伯格的声乐作品继承了自穆索尔斯基以来很小众的创作模式,语言和旋律完全融合在一起。这种模式也被他用在了自己的器乐作品里。
至于说二十世纪以后,你也知道,混乱了,我们今天真的看不太清楚。
Ⅸ 中国对外经济贸易出版社的历史沿革
1980年,原对外经济贸易部国际贸易研究所与原北京对外贸易学院联合成立对外贸易出版社,在原北京对外贸易学院设立第二发行组。对外贸易出版社第二发行组就是本社最早的前身。1983年6月经原对外经济贸易部和国家出版局批准,成立对外贸易教育出版社,1994年对外贸易教育出版社更名为对外经济贸易大学出版社。2010年对外经济贸易大学出版社改制为北京对外经济贸易大学出版社有限责任公司。

Ⅹ 我国公司法的沿革历程
我国《公司法》颁布于1993年12月29日,距今已近10年。由于我国公司实践起步较晚、市场发展创新迅猛等多方原因,《公司法》虽然有230条之多,但条文存在着原则性强、可操作性差、法律漏洞多等诸多不足,在很大程度上制约了企业和经济的发展。
3月份召开的十届全国人大一次会议议案统计显示:建议修改公司法、证券法的呼声高涨,约有10件。若按每件议案至少有30位代表联名的最低要求,提出议案的代表应在400人以上。用友软件董事长王文京的一份议案就有近百位代表联名。
今年两会期间,北京用友集团董事长王文京等三十多名人大代表共同向全国人民代表大会提交了一份建议修改公司法的议案,这样的议案已提了很多次了,因为一些关键的问题争议未果,公司法一直没有修改。
是什么促使这些代表,还有一些专家学者们如此强烈地要求修改公司法?
王文京等代表在议案中指出:我国现行《公司法》的颁布及其后的小量修改对完善我国公司制企业的治理,促进市场经济发展发挥了重要、积极的作用。但随着我国经济和企业的发展变化,现行《公司法》中的一些规定已经明显不能适应公司和经济发展的需要,甚至制约了发展。如:其中的实收资本金制度制约了公司期权制度的建立;对外累计投资额不得超过本公司净资产的百分之五十的规定,限制了公司的投资和控股公司的发展;公司股票回购的规定限定的范围太窄,影响了公司的股权管理等。对此,企业界、法律界和理论界都有较多意见和建议。
据介绍,对公司法的修改已经列入了九届全国人大的立法调研计划,但未完成修改。建议在十届全国人大把对公司法的修改尽早列入立法计划,尽快完成修改。这份议案提出的立法建议是修改现行的实收资本金制度,促进公司期权等制度的建立;放宽公司对外投资的限制,鼓励公司投资,并促进控股公司的发展;扩大公司回购股票的范围,以利企业对股权的战略性管理。该议案共有30多位代表签名。主要是企业界、教育界和党政部门的代表。
北京市中济律师事务所房德权律师给记者介绍了两个案例。甲公司与乙公司有贸易往来,甲公司欠乙公司货款20万元人民币,事隔一年之后,甲公司在多次催要未果的情况下向法院提起诉讼,结果乙公司己于半年前被吊销营业执照,法院不予受理。法院驳回不无道理,但是如果股东利用公司专门从事违法行为,或者设立公司是为了不法目的,于此情形,仍一味维护公司的独立和股东的有限责任,这与法律创制公司的宗旨背道而驰。债权人的合法权益将得不到保护。
吊销营业执照已成为公司的股东合法逃避债务的有效方式,由于法律未规定公司被吊销营业执照后应承担的民事责任,法律也没有授予法院对公司吊销执照的实质审查权,致使实践中发生的以吊销之名行逃债之实的纠纷很难处理,也使公司债权人的债权受到了严重侵害。特别是由于我国现行法律没有被吊销营业执照的公司的股东在一定时期内不得重新设立公司进行经营的规定,致使被吊销执照的股东异地办照的情况普遍存在,这种现象的存在,不但使债权人的利益不能得到保护,而且在一定程度上也损害了社会经济利益。
另外一个案例也说明按照现行的公司法,引起无法解决的矛盾。李某为一有限责任公司的股东,2001年元月因一起交通事故不治身亡。其与前妻离婚后只有一子李某某在外省读大学。李某某得知其父死亡的消息后,向人民法院起诉要求继承其父在有限责任公司中的财产,因李某某在外地求学,不愿参与公司经营,遂请求人民法院判令将李某的股份转让给其它的股东,转让现金归自己所有。
李某在有限责任公司的股份能否被其子继承并取得股东身份?关于股份继承的性质的界定,我国现行《公司法》未做规定。而我国《公司法》规定禁止股东在公司登记后抽回出资,这样如果其他股东不愿意购买死亡股东的股份,继承人既不能取得股东身份,又不能得到其应继承的财产,在法律上不能很好的保护继承人的合法权益。
这两个案例只是公司法诉讼遇到难题的冰山一角。
上海浩华律师事务所合秋人杨宝春律师接受中国经济时报记者采访时说,《公司法》颁布施行已近10年,期间已曾作修订,但是它毕竟是建立市场经济初期颁布的,与现实经济生活已经有很多脱节的地方。最高院对于重要法律都有全面的司法解释,而对于《公司法》这样一部重要法律,却至今没有全面的司法解释。
杨宝春向本报记者介绍,我国实行实收资本制,并对出资方式作严格的限制,其主要目的之一就是保护债权人的利益。然而,公司法对出资限制太多,特别是对无形资产出资限制较多。而一些公司名为公司,实为合伙,或者公司资产与家庭财产界限不清,如果其出资人也承担有限责任则损害了债权人的利益。我国只有普通股,没有优先股,不能适应现实需要,我国对公司回购或持有本公司股票做出了严格限制,对企业建立激励机制以及吸收风险投资不利。而对小股东权益保护不够和小股东滥用诉权,也成了一对矛盾。
新公司法从我国实际出发,借鉴国际经验,使我国公司法的制度得到完善,进一步适应市场经济体制的要求,将有效提升我国公司的竞争力,促进我国经济与世界经济的健康发展。
第一,新公司法进一步增强了公司制度,鼓励、推动公司设立、公司发展。主要在6个方面进行了完善,降低了公司的注册数额、扩大了出资财产的范围、只规定货币出资比例最高可为公司注册资本的70%、放开了公司对外投资的限制、保留了股份有限公司的设定方式、确定了只有一个自然人股东或者法人股东的一人公司的合法地位。
第二,新公司法对贯穿公司理念,改善公司结构,提高公司的运行效率,做了修改完善,并且明确规定公司企业法人有独立的法人财产,享有法人财产权,公司以其财产对公司债务承担责任,公司股东在公司运营中扮演重大角色,以及在解散、清算后收回公司财产权。二是由公司章程确定公司的法定代表人,公司法定代表人依照公司章程的规定可以由董事长或者经理担任。三是公司章程约定的效率优先,例如有限责任公司的股东可以约定按照股东分取权利,可以通过公司章程的约定决定合法继承人是否继受股东的资格。四是股东大会有表决权的每个股东都可以拥有权利。五是新公司法强化了对董事长权利的制约,细化了股东会的权力。六是规定上市公司设独立董事,具体办法由国务院规定。七是强化公司董事、监事、其他高层管理人员对公司的义务。董事、监事、管理人员违反法律,或者行政章程规定的形式应承担赔偿责任。八是,公司董事执行公司决策的行为如果是违反法律或者章程的,股东可以向人民法院提起诉讼,有效保护股东利益。
第三,新公司法进一步健全了公司股东和相关当事人合法权益的保护机制,保护投资,维护公平的社会经济秩序。新公司法借鉴国外的通行法律规定,赋予中小股东查阅公司账簿的权利。二是公司连续五年盈利而不分配红利,股东对公司的合并、分立、转让主要财产以及不解散公司的决定持反对意见的情况下,股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权。三是公司经营管理如果发生困难,股东利益受到重大损失,通过其它途径不能解决,出现公司僵局难以进行经营的,有10%的股东就可以起诉到人民法院。