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⑵ 中国知识产权法现状及前景
「摘要」在经济、政治、科技等因素的交互影响和综合作用下,知识产权法因应时代之变迁,在其权利客体、权利归属、权利内容、权利限制、制度融合、国际合作等方面上,开始呈现出一些令人瞩目的发展态势,比如知识产权的客体逐渐远离传统的创造性或识别性特征,知识产权法激励创造者的目标逐渐转向激励投资者,知识产权法在整体上有向无形财产法演进的趋势,各国在知识产权法全球趋同进程中的自主选择性严重削弱等等。
「关键词」知识产权法 现代发展
借助经济、政治、科技等多种因素的交互影响和综合作用,专利法、商标法、著作权法等知识产权法渐次诞生,茁壮成长,遂形成今日之规模。知识经济、信息社会的时代背景,互联网络、生物技术的科技浪潮,必将推动知识产权法因应形势之需求,继续向前发展。本文旨在从零散的法律改革中,自不同的角度,梳理出知识产权法的发展脉络,以揭示知识产权法的发展态势。
一、知识产权法在权利客体上的发展
知识产权法之初始,仅以专利法、商标法、著作权法为其主干。历经岁月变迁,知识产权法的保护对象(权利客体)日益延伸,渐成无形财产保护的主要法律表现。譬如商标法,早期仅保护商品商标,其后扩及服务商标,现在又延及地理标志和证明标记,似有将商业标识一网打尽的趋势。随着知识产权法的发展,知识产权的客体虽日益丰富,但也日益背离其传统意义上的范围和特征。
知识产权客体(即知识产品)的范围传统上可以分为两类:一是创造性的知识产品,比如专利技术、文艺作品等;一是识别性的知识产品,比如商标、商号等。因此,知识产权的客体在传统上要么具有创造性,要么具有识别性,并非只要是具有无形性或非物质性特点的财产,就都能在知识产权的保护框架中找到位置。但近年来的知识产权立法,开始缓慢的动摇知识产品传统上应具有的创造性或识别性特征。
如果留意著作权客体的悄然变化,即可感受到背离传统的趋势。早期著作权法在保护范围上主要限于文学艺术作品,后来扩及到工程设计图、产品设计图、示意图等图形作品和模型作品,显然这些作品逐渐的远离了文学艺术作品的内涵。至于保护计算机软件,更是与文学艺术作品毫不相干。为此,中山信弘曾经指出:“著作物的范围正在由纯粹的艺术型或者学术性向着实用型、机能性方面扩展。” 可见,著作权法之客体范围已然发生重大变革,但无论如何,这些客体尚能保持独创性的特征,只是独创性的程度逐渐弱化了。
但是最近,甚至连独创性的特征都抛弃了。1996年通过的《欧盟数据库指令》,确立了一种新的知识产权“数据库特殊权利”,赋予数据库制作者以“摘录权”和“再利用权”,意在阻止他人擅自使用数据库的全部或实质部分的内容。从此,在内容选择和结构编排上没有独创性的数据库,也可以得到这种新型知识产权的保护。而在传统上,数据库只有在选择和编排上满足独创性的要求,才可按汇编作品给予著作权保护。知识产品的创造性特征,由此受到了严峻的挑战。
在商标法上,识别性的特征也日益弱化。证明商标的保护是一个典型的例证。证明商标是用以证明商品或服务原产地、原料、制造方法、质量、精确度,或者其他特定品质的标记。在证明原产地时,证明商标尚能体现出些许识别性,但这种识别性是对商品的来源地区的识别,而不像一般商标那样,是对商品的来源厂商的识别。可见,原产地证明商标已改变了识别性的内涵。至于仅仅是对商品或服务的质量、产地等特定品质起证明作用的证明商标,基本上没有任何来源识别的功能。因此,证明商标动摇了商标权客体传统上的识别性特征。
知识产权客体的类似变化,在其他领域仍然存在。比如集成电路布图设计创造性比专利法上的创造性要求低得多。商业秘密中的一些,比如经营秘密,可能只是一些客户名单或进货渠道,既与创造性无关,也与识别性无涉,但也能得到知识产权法的礼遇。
此外,科学技术的迅猛发展还触动了知识产权法在权利客体中的一些固有原则和观念。比如生物技术的兴起使发现与发明的界限变得模糊,“专利只能授予发明,不能授予发现”的传统观念遭到了挑战。算法、治疗法不受专利保护的说法也有人质疑。 因此,传统上被排除在知识产权保护之外的一些内容,可能也会逐渐聚集到知识产权的保护伞下。
二、知识产权法在权利归属上的发展
知识产权法的目的之一在于激励知识创新,知识产权因此归属于创造者,实属当然。1791年法国专利法前言宣称:“任何新的想法,其实现或者开发可以变为对社会有用的,主要应属于构思出这种想法的人。如果认为工业发明不是发明人的财产,从实质上来说,那是违反人权的。” 而著作权归属作为自然人的作者,更是天经地义。法国和德国等坚持“作者权法”传统的国家,曾坚持认为作者是作品的主人,作品只能是作者的财产。 知识产权归属于知识产品的创造者,甚具伦理上的正当性,因而甚至被当作一种人权。
但是随着知识产品的商业化生产,知识产权归属于创造者的原则,渐渐让位于保护投资者的需要。对于发明的专利权,是属于发明人还是属于其雇主(投资者)?在法律上最早回答的是1897年奥匈帝国的专利法,该法承认发明人对其发明有权获得专利权的原则可以有例外,即在合同或者服务章程中另有规定的,专利权可以不归属于发明人。 后来各国陆续作出类似的规定,比如法国知识产权法典规定,雇员在执行包含发明任务的雇佣合同过程中作出的发明,或者从事明确委托给他的研究、设计任务作出的发明,除合同另有利于雇员的规定外,都属于雇主所有。我国《专利法》第6条也有类似的规定。在著作权法上同样如此,美国从实用主义出发,为保护投资于创作的产业者利益,其雇佣作品制度直接规定雇主为作者。我国《著作权法》第11条第2款之规定与其几乎类似,而第16条第2款则规定了职务作品的经济权利由作者的受雇单位享有。知识产品的真正创造者在被剥夺了获得知识产权的权利后,只能从其雇主(投资者)那里获得工资、奖励等报酬。
知识产权法在权利归属上的发展,与知识产品生产方式的转变密切相关。一方面,随着技术成果的广泛应用,文化事业的繁荣昌盛,知识产品的商业价值日益凸现,因而知识产品的商业投资也日益增多。另一方面,单靠个人自身的创造性发挥,已难以适应社会对知识产品的巨大需求。因此,从事知识产品生产的企业应运而生。投资者开办企业,雇佣职员,有组织的从事技术开发、作品创作。知识产品的现代生产方式,逐渐从个性创造向投资创造转变。在知识产品的生产中,创造者的人格及个性成分渐少,而经济投资的成分渐多。由于投资者对知识产品的生产,发挥了组织作用,注入了巨额资金,承担着高度风险,因此法律将知识产权的归属从创造者手中移交给投资者,有其经济上的合理性,否则会减少知识产品生产上的投资,而在现代社会,如果不在巨额资金保障下从事有组织的生产,许多发明、软件、电影等知识产品将难以面世。
从激励创造者转而激励投资者,似乎成了知识产权法的一个方向。法律通过激励投资者,促进知识产品的商业生产;而投资者通过支付报酬,激励其雇员从事知识产品的创造。因此,随着知识产品生产的日益商业化,知识产权将越来越多的聚集在投资者在手中。欧盟对于数据库保护的立法发展,更是鲜明的表现出保护投资者的趋势,因为对非独创性的数据库提供特殊权利保护,目的在于保护数据库制作者收回投资和赢得利润,几乎没有激励创新的直接功能。
三、知识产权法在权利内容上的发展
在经济、政治和科技的推动下,知识产权的权利类型日益丰富,一面通过颁布新法,增加权利种类,比如集成电路布图设计专有权;一面通过调整旧法,增加新的权项。比如专利法上增加了许诺销售权;著作权法上增加了信息网络传播权、禁止规避技术保护措施权等。同时,知识产权的权利内涵也日益拓展。比如商标权的保护范围扩及域名之上,禁止在域名上恶意使用他人的注册商标,尤其是著名的商标;作品的复制权也延及到将作品数字化的权利。下面兹从两个方面观察知识产权法在权利内容上的发展趋势。
从具体的知识产权法上看,商标权、著作权等各种知识产权类型开始从板块保护模式发展到网络保护模式,其表现主要集中在权利冲突的解决上。由于知识产权客体在某些方面具有共同性,因而知识产品往往可以成为多种知识产权的客体。比如“lawking”可以用作商标、商号、域名等多种商业标识;一幅图案可以同时作为著作权、商标权、外观设计专利权之客体。既然如此,当同一知识产品上存在多个知识产权,而权利人又并不一致时,权利冲突就不可避免,这就需要知识产权法通过诚实信用、保护在先权利、禁止权利滥用等原则加以协调。由此,著作权人有权制止他人在商标上使用其图形作品,尽管在商标上利用作品只是彰显商标的识别性,与著作权法上的一般侵权行为有天渊之别。而商标权的保护,不仅在商号领域继续得到巩固,而且已经扩张到域名之上。商标权人不仅有权禁止他人在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,而且有权阻止他人不当的使用与其注册商标相同的商号或域名。可见,各种知识产权的保护范围,不再局限于自身原有的保护空间,而是扩张到了其他权利的保护空间。商标权、著作权等知识产权在各自相对独立的板块保护模式的基础上,逐渐发生权利交叉,形成了相互牵连、相互影响的网络保护模式。
从整体的知识产权法来看,知识产权的触角越伸越远,逐渐背离了其原有的范围,有向无形财产法渗透的趋势。前已述及,知识产权的客体要么具有创造性,要么具有识别性,而这些特征逐渐被扬弃。知识产权法在保护投资回报和维护公平竞争的目标下,开始延伸到数据库、证明商标等创造性和识别性极弱的客体上。某种程度上,知识产权似乎渐渐的泛化到无形的财产之上,而不论其是否有创造性或者识别性。纵览知识产权现有的保护范围,与知识产权法诞生之初相比,可谓面目全非,除了无形性之外,几乎难以抽象出其共同特征。长此以往,知识产权法也许面临着自我解构的困境,当知识产权法客体的创造性或识别性越来越淡化,知识产权法或许就真正成了规范“无形财产”,而非“智力成果、商业标识”的法律,从而对称于规范有形财产之物权法,并肩而立,相互呼应。
四、知识产权法在权利限制上的发展
由于知识产品上往往蕴含着巨大的社会利益,所以知识产权法在其发展历程中,似乎从来没有忘记给予社会公众以适当的照顾。无论时代如何变迁,知识产权法始终以在权利人与社会公众之间保持恰当的利益平衡为其使命,这在知识产权的权利限制上,体现得较为明显。在尊重和保护知识产权权利人的同时,为了增进社会公益,知识产权法对于知识产权设有一些限制,除了依赖诚实信用、禁止权利滥用和公序良俗等基本原则,还设计了一些操作性较强的具体制度,著作权合理使用、专利强制许可即其典型。近年来,令人关注的是在知识产权权利行使限制上的新进展。
知识产权作为完整意义上的私权,其行使本应遵循权利人之意愿。但知识产权关涉社会利益甚巨,为防止权利人垄断其权利,不适当的侵害或减损社会利益,法律不得已强行干涉权利人的意愿自由,在一定条件下,准许第三人在支付适当报酬的情形下,可以不经其许可即能利用其知识产品,从而增进社会利益。当今之世,知识产权已成人们追逐之新宠,企业竞争之手段。权利人以知识产权为武器,处处划界圈地,正如陶鑫良教授所言,仿佛一举手就触到知识产权的高压线,一抬足就陷进专利权的地雷阵。同时,知识产权种类和内涵的日益拓展,更是加剧了权利人与社会公众的利益矛盾。为此,重新调整知识产权的权利限制(尤其是在权利行使上)显得更为迫切,更为必要。
随着知识产权尤其是专利权保护的日益强化,负面影响也如影形随,比如专利权与社会伦理道德、公共健康、人权等已产生碰撞和冲突。2001年底,在卡塔尔多哈召开的WTO第四届部长级会议上,与会代表就TRIPS协议与公共健康问题进行了三天的谈判,最终达成了《关于TRIPS协议与公共健康的多哈宣言》,明确了WTO成员政府采取措施维护公共健康的主权权利,尤其是明确了TRIPS协议中可以用于保护公共健康对抗知识产权专有权利的弹性条款。 以使得深受爱滋病、结核病等公共健康危机困扰的国家(主要是发展中国家),有权颁布医药专利实施的强制许可。
北欧国家近年来兴起的“延伸性著作权集体管理”,已经超越了对著作权行使的传统限制。通常情况下,集体管理组织仅能管理会员(即向其授权的著作权人)的作品。但在北欧国家,集体管理组织在法律特别规定的范围内也能管理非会员的作品,此即为“延伸性集体管理”或曰“扩展性集体管理”。例如就“影印复制权”而言,集体管理组织可以授权影印复制机构有权复制不在该集体管理组织管理下的特定种类的作品。 由于集体管理组织的会员数目是有限的,使用人需要的作品可能不在其管理之列,而使用人又几无可能去逐个取得权利人之许可,因此延伸性集体管理的目的在于为使用人取得授权许可提供方便。法律为促进作品的广泛传播,专为使用人设计了延伸性集体管理制度,极大的限制了著作权之行使,因为此时的著作权人已丧失了对作品的许可自由。
在作品的网络传播上,有学者更是主张直接适用法定许可的规定, 无须取得著作权人的授权,只是必须支付适当的报酬,甚至连集体管理组织这个中介都跳过了,《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定也支持此点。 此时的著作权似乎已弱化成一种纯粹的报酬请求权。可见,在知识产权(尤其是对其权利行使)的限制上,知识产权法有向社会公众倾斜的态势,目的在于促进知识产品的推广使用。
五、知识产权法在制度整合上的发展
知识产权法的制度变迁一般是围绕专利法、商标法和著作权法的调整或修正而展开。但随着时代的发展,此种仅局限于自身范围的调整或修正,已不能满足形势的需要。比如各国的立法实践表明,计算机软件的保护处于传统著作权法与专利法的交接地带上。因此,各自相对独立发展的知识产权法需要相互沟通,相互融合,以适应日益复杂的知识产权保护形势。
集成电路布图设计的保护即深刻的表现出了著作权法与专利法的综合和交叉。著作权法或专利法的基本原理,在解决布图设计的保护上往往捉襟见肘。比如,若采用著作权法,由于布图设计更新换代较快,著作权法过长的保护期不利于集成电路产业的发展;若采用专利法,由于集成电路技术的发展主要表现在光刻线条的不断减小和集成规模的不断提高,故难以达到专利法所要求的创造性高度。因此,各国纷纷采用专门立法的保护方式,既可以借鉴著作权法的经验,也可以吸取专利法的惯例,同时又适合集成电路布图设计保护的需要。《欧盟数据库指令》对数据库的法律保护,可以说是著作权法与竞争法的融合。数据库制作者享有的“数据库特殊权利”,其实正是反不正当竞争法此前对数据库的保护内容。
可见,单独的专利法、著作权法等知识产权法,面对新出现的保护对象,往往无能为力,或者勉为其难;因而需要整合各种知识产权法的优势,设计出新的知识产权制度。或者以一种制度为主,参酌其他制度之优势;或者兼取各法之所长,揉为一体。于是,著作权与工业产权,特别是与专利权的界限,不再泾渭分明,而开始模糊不清。
1992年颁布的《法国知识产权法典》,在知识产权制度设计上开创了具有历史意义的新纪元。自此,知识产权法的整体性融合,亦即知识产权法的法典化趋势,开始在全球蔓延。《菲律宾知识产权法典》迅速跟进,成为世界上第二部知识产权法典。相比于具体制度的交叉融合,知识产权法的法典化在制度整合上,更有其独特的意义所在:一方面,知识产权法的立法层次将因此提高,其制定程序也会更加严格,利益斟酌将更加客观理性,有助于提高立法的质量,限制行政权力的恣意。而且法律的效力越高,越有利于权利的保护。另一方面,如果将知识产权法律规范置于统一的法典中通盘考虑,必将最大限度的避免部门的局限性与部门的利益化倾向,而且有利于消除知识产权之间的权利冲突,形成内在和谐的规范体系,进而加强知识产权制度的科学化。
六、知识产权法在国际合作上的发展
1873年,奥地利邀请各国参加国际博览会,但各国都拒绝参加,其原因在于担心展览的技术得不到保护。正是以此为动机,知识产权的国际合作开始酝酿,最终在1883年诞生了《保护工业产权巴黎公约》,成为知识产权法国际合作成果的典范。在知识产权法100多年来的国际合作中,作为其成果体现的国际条约不断涌现,日渐细密,其保护范围不断扩大,保护水平也不断提高。目前向全球开放的知识产权国际条约将近30个,几乎涉及知识产权各个领域,包括发明、实用新型、集成电路布图设计、植物新品种、商业秘密、商标、商号、原产地名称、作品、印刷字体、科学发现、奥林匹克会徽等。
近年来,知识产权在国际贸易上的重要性日益增加,知识产权法的国际合作因此得到进一步强化。除了知识产权的保护范围、保护水平继续通过国际条约进行协调外,最令人瞩目的是,知识产权法的国际合作,尤其是在国际条约的加入上,从自主性渐渐走向了强制性。本来,主权国家是否加入某一国际条约拥有自主选择的权利。但是,随着世界贸易组织(WTO)介入知识产权领域,知识产权与国际贸易相勾连,使得各国在知识产权法的国际合作上的自主性严重削弱。因为一旦加入WTO,就必须无任何保留的全部接受包括《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)在内的一揽子协议,而值此经济全球化的时代,加入WTO几乎是必须的选择。
以TRIPS协议为标志,知识产权法的国际合作进入了新的历史时期,加速了各国知识产权法的全球趋同化进程。集成电路布图设计的保护即其著例。1989年缔结的《集成电路知识产权条约》仅有一个国家签署,因而生效本是遥遥无期。但《与贸易有关的知识产权协议》第35条规定:“全体成员同意,依照《集成电路知识产权条约》第2条至第7条(其中第6条第3款除外)、第12条及第16条第3款,为集成电路布图设计提供保护。”并未生效的《集成电路知识产权条约》因此竟在WTO框架下的100多个国家得到了实际的执行。无论此前对集成电路布图设计不予保护的国家,还是对其保护水平较低的国家,都得按照TRIPS协议的最低要求保护集成电路布图设计。由此可见,TRIPS协议加速了各国在知识产权保护范围、保护水平上趋向一致的进程。
由于知识产权法全球趋同的结果是提高了各国的知识产权保护水平,对于发达国家,其知识产权更能得到有力的保护;但对于发展中国家,因其知识产权上的弱势状态,经济利益必将受到严重损害。尤其是限制了发展中国家试图通过降低知识产权保护水平去追求促进本国经济利益的努力。所以,在国际条约的修改和制定中,发达国家总是试图将自己的法律制度反映在国际条约中,而且因其经济强权的压力,往往得以成功。随着国际条约在知识产权保护范围上的不断扩大,保护水平上的不断提高,各成员国的立法空间就相应的受到挤压,比如TRIPS协议把触角伸进了知识产权国内执法程序,包括民事、行政、刑事程序以及临时措施和边境措施等,而在过去这一领域被视为国内立法问题。所以有学者认为:“全球化和知识产权力量,与其说是在削弱国内法的效力和强制力,毋宁说是在通过另一种或更为基本的方式上对国家主权构成了挑战。” 因此,对于知识产权法在国际合作上的新进展,应当保持足够的警惕。
从上面简单的梳理中,可以发现知识产权法在各个方面都缓慢的发生着变迁。观察知识产权法的现代发展趋势,一方面,旨在根据情势变迁,妥善安排知识产权法的制度设计,以适应社会发展之需要;另一方面,旨在及时发现利益失衡、危害公益之迹象,进而竭力在权利人与社会公众、发达国家与发展中国家之间,平和利益冲突,维持利益平衡。
⑶ 论述知识产权法的地位
引言
对于法学教学、法学研究人员来讲,一门法律学科的性质和地位,是需要首先弄清楚的问题,知识产权法学也是如此。目前国内法学理论界、司法界均承认知识产权为民事权利,同时世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》中也已明确知识产权的民事权利性质。与知识产权的性质密切联系的是知识产权的地位,即知识产权应归属何种法律部门,在此问题上学者们存有争议,较为流行的观点认为知识产权属于民商法部门,或者属于民法部门。但笔者以为这个问题还没有彻底搞清楚,有探讨之必要,尤其是在诸多国家纷纷实施“国家知识产权战略”的大背景下,探讨此问题,意义更为重要。
一、国内学者对知识产权法地位的几种观点
目前国内学者关于知识产权性质的认识是一致的,认为知识产权是私权,是民事权利的一种,但在知识产权的地位,即知识产权应归属何种法律部门上,存在一定争议,较有代表性的观点主要有:
(一)国际公法。此观点的代表人物是郑成思教授,郑教授认为,国际间的多边公约及双边条约对整个知识产权法律制度有重大影响。国际公法已成为知识产权法的主要渊源,因此知识产权应属于国际公法领域。 1
(二)民商法。此观点的代表人物为吴汉东教授,吴教授认为,知识产权制度应属司法领域,但其保护制度多设行政处罚及刑事制裁的规范,具有公法与私法结合的特点,实为保护私权之民事特别法。 2 这也是国内绝大部分学者的观点。
(三)单独法律部门。此种观点代表人物为张平副教授,张教授认为知识产权在民法、刑法、行政法、国际公法等各个法律部门中都有所反映,归类很勉强,应为独立的法律部门。 3 张教授的观点与笔者的观点不谋而合,惜张教授的观点未受到充分重视,且理由有待进一步加强。
另有学者持知识产权应归属于经济法、行政法、科技法等观点。
还有的学者企图回避该问题,“至于把知识产权置于何种法律中,是在经济法中,还是在民法中,或者在行政法中,甚至在国际经济法、经济法中,使用民事的、刑事的或者国际法的手段来解决知识产权问题,都无关紧要”。 4 笔者以为此种观点是不足取的,学术上的观点存有争议,那就说明在某些问题上还存有模糊地带,有待进一步澄清。
笔者以为,知识产权归属于国际公法、民商法的观点仅抓住了问题的一个方面,或者过分突出了问题的某个方面,而知识产权归属于单独法律部门的观点缺乏足够理由,难以服众,这也许就是张平副教授早在90年代初即已经提出知识产权应成为独立法律部门的观点而未受到应有重视的原因。
依据法律部门划分的标准和原则,笔者以为知识产权法学应当脱离现行附属法律地位,成为一独立的法律部门,发挥其应有的作用。知识产权制度的重要意义正如美国前总统林肯所言在于“给天才之火添加利益之油”。 1 知识产权制度在促进人的解放,加速生产力的发展,增强国家竞争力的伟大实践表明,这项制度本身就是一项杰出的发明创造。 2
二、划分法律部门的原则和标准
法律部门这一概念,在有的法学著作和教材中被称为“部门法”,它是指根据一定的原则和标准,按照法律调整社会关系的不同和不同方法所划分的同类法律规范的总和; 3 部门法又称法律部门,是指一个国家根据一定的原则和标准划分的本国同类法律规范的总称。 4
法律部门或称部门法是法律体系的基本组成部分,也是法律分类的一种形式。
知识产权制度共同的法律特征就是客体的非物质性。在信息时代的今天,科学技术日新月异,而传统知识光辉灿烂,人类创造性的智力成果应接不暇,知识产权法学是否可以进而应该成为一独立法律部门呢?
(一)划分部门法的原则
对于法律部门划分的原则,仁者见仁,智者见智,从不同角度可对法律部门划分原则做出不同的概括。
张文显教授认为法律部门的划分,应坚持三原则:整体性原则,均衡原则,以现行法律为主,兼顾即将制定的法律原则。 5
沈宗灵教授认为法律部门的划分,应该有六个原则:合目的性原则;从实际出发原则;适当平衡原则;相对稳定原则;重点论原则;辩证法展原则; 6
笔者以为,之所以划分法律部门,一个重要目的就是便于人们了解和掌握本国的现行法律,随着社会的进一步发展,科学技术的进一步提高,人们势必创造出也来越多的精神产品,换言之,知识产权的调整对象越来越宽,同时也就需要越来越多的规范进行调整。当然,我们还要注意到各个法律部门之间适当比例之保持,具体的法律部门所包含的法律、法规不要太多,也不要太少。知识产权领域的现行法律、法规已经很多,知识产权摆脱附属地位从而实现部门化,符合社会发展潮流,也避免了法律体系结构的频繁变动。同时我们要拿出发展的眼光看待问题。
据此笔者主张法律部门的划分应坚持以下几个原则:目的性原则;实事求是原则;适当平衡原则;稳定性原则;发展原则;
(二)划分部门法的标准
在明确了划分法律部门所应该坚持的原则之后,我们就需要谈到划分法律部门的原则了。较为普遍的看法是,以法律调整对象为主要标准、以法律调整方法为次要(辅助性的)标准划分法律部门。 7 张文显教授、沈宗灵教授也持此观点。
知识产权调整的对象为知识产品,即人们在科学、技术、文化等知识形态领域中所创造的精神产品。 8 知识产权对象的自然属性是非物质的“智力成果”,社会属性是“产品”,是财产,对象的内涵应显示其两方面属性。
正如前所提到的,知识产权制度调整对象(保护范围)势必越来越宽广,除了传统的著作权、专利权、商标权外,国际公约、各国立法或判例已将知识产权的保护对象扩大到:计算机程序、数据库、地理标志、集成电路布图、未披露信息,商号或商业名称、载有节目的卫星信号、商品化权的对象、特许经营、域名等。总体来讲,知识产权的调整对象呈现出扩大趋势,随着技术和社会经济的发展而发展。据此,澳大利亚学者彭道顿1984年提出了信息产权的概念。我国学者对此也有响应。 1
知识产权制度确实广泛涉及许多领域,在科技、经济、文化、艺术活动中发挥重要作用,但不能因此将知识产权肢解为几部分归到不同的法律部门中去。知识产权有自己的特殊性质和基本原则,有特定的调整对象,它作为一个整体概念已被各国所接收。在联合国下属的机构中,有专门管理知识产权问题的世界知识产权组织,在各个具体的知识产权部门中都较早地建立国际公约,各国有一批专门从事知识产权的法律人才和研究教育机构,有一套比较成熟的知识产权保护体系。知识产权的地位如何,不完全取决于在法理上是否划归某类或构成独立分支,重要的是取决于在现实生活中的实际地位,也就是其重要程度。知识产权保护制度目前已经成为发展一个国家的经济、科技、文化等事业的重要法律制度。 2
话已至此,笔者不得不提及当前世界发达国家实施的“国家知识产权战略”。
随着知识经济的发展和国际知识产权保护之加强,知识产权战略已经日益成为各国政府促进社会发展、增强国际竞争力的重要战略手段。美国从20世纪80年代以来成功实施了知识产权战略,使美国扩大了技术创新和经济竞争优势,同时促进了TRIPS协议的达成,使全球知识产权制度进入了强保护时代。日本是世界上实施知识产权战略最为成功的国家,也是从知识产权战略中崛起的国家,促成日本知识产权立国策略的主要动力来自两方面:一是日本对本国工业核心竞争力下降的忧虑;二是现代经济社会对智力创造活动合理机制的需求。 3 笔者以为,日本自然资源相对贫乏,人口众多也是促使日本实施国家知识产权战略的原因之一。为此,日本不仅成立了知识产权战略会议(2002年3月),提出了知识产权立国论,还制定了《知识产权战略大纲》(2002年7月),国会通过了《知识产权基本法》(2002年11月),另外成立了由首相小泉任部长的知识产权战略本部(2003年3月),进而推出了《知识产权战略推进计划》。
我国要实现从经济大国向经济强国、从粗放型经济向集约型经济的转变,同样离不开国家知识产权战略的制定与实施。
“战略”一词源于军事学,毛泽东同志在《中国革命战争的战略问题》中讲到:“战略问题是研究战争全局的规律性的东西”。我国《辞海》对“战略”一词是这样界定的:战略是重大的、带全局性的或决定全局的谋划。 4 陈美章教授认为战略是一种谋划,是分层次的,战略具有系统结构,陈教授还对知识产权战略进行了界定:有效利用知识产权保护制度,为充分维护自身的合法权益,获得和保持竞争优势并遏制竞争对手,谋求最佳的经济利益而进行的全局性谋划和采取的重要策略和手段。知识产权战略可分三个不同层次:国家知识产权战略、行业知识产权战略和企业的知识产权战略。 5
刚才谈到的是法律部门划分的主要标准:法律调整的对象,现在谈一谈法律部门划分的次要(辅助性的)标准:法律调整的方式。
法律调整的方法,一般是指法律规范调整社会关系的手段和方式,如确定权利、义务的方式,法律化的经济手段、行政手段,法律制裁等。社会生活的多样性,也决定了法律调整方法的多样性……,当人们无法完全以作为法律调整对象的社会关系来划分法律部门时,就可以依据法律调整方法来划分。如刑法部门,主要就是依其独一无二的法律调整方法—刑罚—而确立独立法律部门地位的。 1
纵观知识产权的调整方法,其调整方法综合性,或者说多种手段相结合,包括民事调节、行政调节、甚至刑事调节,但它最基本的规范不是强制性的,而是采取以鼓励、协调和促进智力创造活动,确认、保护、应用与传播智力成果为宗旨的调整方法。 2
一言以蔽之,从知识产权法的调整对象和调整方法上看,知识产权法可以作为一个独立的法律部门而存在。
另外,笔者不得不指出的是我国改革开放以来,我国知识产权制度得到了长足的发展,在短短的二十年的时间里,我国筑起一道保护知识产权的长城,形成了一套完整的立法、执法、司法体系。在加强知识产权立法,完备法律规范的同时,我国进行了保护知识产权的组织建设,设立了国务院知识产权领导小组,建立了相应的知识产权行政领导机关,完善了知识产权保护的司法组织。相关的知识产权行政、司法组织系统的建设,为我国的知识产权法制建设提供了体制上的保证。
值得欣喜的是国家已经注意到知识产权制度的重要性,并已经就率先将专利工作上升为国家战略提上了议事日程, 3 并于2004年6月7—8日在京专门召开了“国家知识产权战略座谈会”,几十名法律学家、经济学家、政府官员济济一堂,为“国家知识产权战略”献计献策。
最后,需要指出的是,在我国的高等教育当中,国家教育部已将知识产权法学已经与民法学、刑法学、经济法学等部门法学并列,成为法学本科生14门核心课程之一,从这一点上,也突显了知识产权法这门课程的重要性。
结语
目前,知识产权法学的附属地位,既不符合法律部门分类的原则和标准,更与知识产权制度在国家、社会中的地位格格不入,在21世纪的今天,在国外各国纷纷诉诸实施“国家知识产权战略”的大背景下,我们必须重新审视此问题。知识产权法学的部门化,是与时俱进的理性定位,并非刻意拔高,我们只不过是去做我们应该做的事情,还知识产权法学以应有的地位和尊严。法是利益之器,保障着人类庸常的幸福,但它的平庸眼光丝毫不影响人类对高贵的向往。
⑷ 知识产权体系覆盖组织架构图(图中标注申请组织总人数)
您好!来
知识产权体系覆盖组织架构自图可以根据申报认证的架构按实际情况作图,用word简单画一下也是可以的。
图中标注申请组织总人数,是指企业交社保的总人数。体系覆盖人数是指知识产权管理体系落实覆盖的人数,一般占企业总人数8成左右为宜,不要少于总人数的2/3。
以上回答供您参考,希望可以帮到您,欢迎您为我们点赞及关注我们,谢谢。
⑸ 知识产权法律知识(请高手进来解答)
(一)
著作权是指著作权法所确认的文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种形式复制的作品的作者或其他著作权人,在法定期限内对其作品所享有的权利。此项权利具有排他性,除法律另有规定外,非经作者或其他著作权人的授权许可或让与或按继承法规定的方式取得,他人均无权行使,否则属于侵犯著作权的行为。
(二)
专利权是指依法批准的发明人或其权利受让人对其发明成果在一定年限内享有的独占权或专用权。专利权是一种专有权,一旦超过法律规定的保护期限,就不再受法律保护。专利三性,分别是 新颖性、创造性和实用性。
(三)
商标权是商标专用权的简称,是指商标注册人依法支配其注册商标并禁止他人侵害的权利,包括商标注册人对其注册商标的排他使用权、收益权、处分权、续展权和禁止他人侵害的权利。商标权是一种无形资产,具有经济价值,可以用于抵债,即依法转让。
(四)
商业秘密的特点:
一、秘密性
商业秘密必须是不为公众知悉的信息,这是商业秘密的本质特征。不为公众所知悉不是指不为一切人所知悉,而是指不为权利人以及相关人员以外的其他人知悉。比如企业内部接触商业秘密的员工、合作企业等知悉商业秘密,不代表该商业秘密为公众知悉。
二、价值性
商业秘密能给权利人带来经济上的利益,包括现实的经济利益以及潜在的经济利益。商业秘密的价值性通常是权利人在市场竞争中优势地位的保障,一旦发生侵权,必然导致权利人的利益受损。
三、信息性
商业秘密的信息性是指它是商业活动中的技术信息或经营信息。
四、保密性
保密性是商业秘密所具有的本质属性。权利人必须采取合理的保密措施,保障商业秘密不被公众知悉。
五、实用性
商业秘密必须是能够在经营中运用的,具有现实的或潜在的使用价值,客观上具有具体性和确定性的方案或信息。体现为:配方、图样、程序、方法、技术、编辑物、工序、设计等。商业秘密必须能够运用到一定行业,没有实用性的经营信息和技术信息,不能称之为商业秘密。抽象的概念、原理、原则,如不能转化为具体的可以操作的方案,是不能获得法律保护的。
(五)
物权与知识产权的区别有以下几点:
1,权利的对象或者标的不同。物权的对象是动产和不动产以及其他实实在在存在的物理上的“物”。知识产权的对象则是不含物质实体的思想或者情感的表现形式,是客观存在,是非物理的虚拟的“物”。
2,物权与知识产权虽然同为绝对权利,但是在独占性、专有性和排他性上,知识产权显然要弱于物权。物权人对物的占有、使用、收益和处分行为,只要不侵害他人的利益,不危及社会公众和国家的利益,不违反公认的社会公序良俗,其为这些行为的权利是绝对的和排他的。其他人无权为与物权人相同的行为,法律也没有任何具体明确限制物权人权利的制度。知识产权人——主要是创造性智力成果的权利人对其智力成果的占有、使用、收益和处分行为,除了要考虑和遵循与物权人行使物权的相同约束条件之外,法律还明确规定了对知识产权的限制制度,主要是“合理使用”、“法定许可使用”和“强制许可使用”等制度。也就是说,法律赋予物权人的权利,权利人以外的人是不可以形式的。但是,知识产权却不是这样。法律原本赋予创造性智力成果权利人的权利,其他人却可以依据同样是法律规定的“合理使用”、“法定许可使用”和“强制许可使用”制度的支持,行使依法原本属于知识产权人的权利。换而言之,法律把某种权利同时赋予权利人和权利人以外的人。这种情况在物权法中是没有的。
3,物权往往可以通过事实占有实现,知识产权则须仰仗法律的保障。物权的对象通常是有形体的物质实体,物质是特定的,通常可以被权利人实际占有和控制。物权人占有和使用其标的物时,则在事实上有效地排除了其他人同时占有和使用其标的物的可能。但是,知识产权的对象只是一种结构和形式,一旦被设计出来,并不依赖于特定的载体存在,只要被公开,则很难被权利人实际控制占有。也就是说,作为一种表现形式,只要找到得以支撑其存在的载体,就可以再现,从而在理论上具有无限的再现性的特点。所以,知识产权的独占性和排他性不同于物权。这也是知识产权极易受到侵害的原因。
4,当知识产权于物权发生冲突时,知识产权通常要让位给物权。在一实体物上可以并存着物权与知识产权,但是,附着于特定物质载体之上的知识产权,同它所附着的载体之物权,也是可以分离的。在这种物权和著作权分别属于不同的主体的情况下,如果著作权人行使权利,要以接触或者使用作品原件为前提,这势必和物权发生冲突。当二者不能就此达成一致时,著作权会因物权的对抗而无法实现。
5,知识产权的期限不同于物权的期限。知识产权在法律上明确规定一定的期限,期限届满,权利归于消灭。物权则无此法律规定,物权的期限与物的自然寿命竞合。
知识产权作为一种财产,其价值无论是质的规定性还是量的规定性,都不同于物权。物,作为劳动产品,其价值的质的规定性取决于人的劳动,量的规定性则取决于社会必要劳动时间:物也受到市场供求关系的影响,但终究不是无价的,它不能用相对价值的原则来表现价值和衡量价值量。我们也不能为任何创造性智力成果确定社会必要劳动时间。知识产权作为一项菜场,其价值是通过人们对其对象,既结构和形式的利用而表现出来的。人们对它的任何利用,都需要借助一定的物质载体来实现。我们正是从二者的关系中,找到知识产权的价值和价值量的。也就是说,知识产权价值的质的的规定性是通过其载体价值的折射而转化出来的。知识产权的价值量,则取决于其对象被社会利用的程度和范围。由于创造性智力成果和工商业标记可以无限地复制自己,它可以通过大量地出卖自己获得财产收益。如果需要,这种收益可以在相同的或者不同的地方反复多次获得。使用的结果非但不会造成财产的减少,反而会增加。这和物权也有很大的区别。
(六)
《驰名商标认定和管理暂行规定》第十一条规定,判定是否可能对驰名商标注册人权益构成损害时,应当考虑该商标的独创性以及驰名程度法。商因此,驰名商标的独创性以及驰名程度决定了它的受保护范围时:
1、对独创性较强的商标,其保护范围应当较宽,可以扩大到较多的类别甚至是全部的类别;对独创性较弱的商标,其保护范围应较窄,可以只集中在与其使用商品相关的类别法。
2、对驰名程度高的商标,其保护范围应较宽,可以扩大到所有类别;对驰名程度低的商标,其保护范围应窄于驰名程度高的商标法。
3、对使用在生活资料类商品上的驰名商标,其保护范围应较宽;对使用在生产资料类商品上的商标,其保护范围在一般情况下应窄于使用在生活资料类商品上的商标法。
4、在已认定的驰名商标中,有些是由几部分组成的,甚至包括几个商标,对他们的保护应根据各部分显著性的强弱、知名度的大小来确定范围法。商其确定范围的原则同上法。
5、对于那些自身显著性较弱的驰名商标,在保护时应充分考虑到其由于使用而产生的显著性,特别是某些特定的字体已经在使用中产生了很强的显著性法。商因此,绝不允许他人使用与该驰名商标相同的字体法。
6、判定商标的近似程度时应考虑到所判定的商标指定的商品与驰名商标核定商品的关系法。商对于在类似或相关商品上申请注册的,判定是否近似时应从严掌握;对于在非类似商品上申请注册的,判定是否近似的标准应从宽掌握法。
⑹ 结构设计是不是知识产权
个人理解结构设计应当属于知识产权。
首先介绍一下知识产权专。知识产权主要包括属著作权、专利、商标等。
其中,
著作权也称版权,是指作者及其他权利人对文学、艺术和科学作品享有的人身权和财产权的总称。
专利具有以下三种:
发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
商标是商品的生产者、经营者在其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品上或者服务的提供者在其提供的服务上采用的,用于区别商品或服务来源的,由文字、图形、字母、数字、三维标志、声音、颜色组合,或上述要素的组合,具有显著特征的标志,是现代经济的产物。
若所述“结构设计”是偏工业生产方面的,通过结构设计能够实现一定功能或达到某种技术效果,可以考虑申请发明或实用新型专利。若所述“结构设计”是带来美感的,可以考虑申请外观设计专利,以及进行著作权登记。若能够带来显著特征并便于识别,可以申请商标。
⑺ 有关知识产权法的题
1.世界知识产权日是每年的( )。
A.3月15日;B.4月26日;C.5月8日;D.3月12日
2.世界知识产权组织的英文简称是( )。
A.WCT;B.WIPO;C.WPPT;D.WTO
3.下面哪项不属于知识产权( )
A.著作权;B.专利权;C.房屋所有权;D.商标权
4.狭义的知识产权一般包括( )。
A.商标权、专利权和工业产权;B.商标权、著作权和邻接权;C.商标权、专利权和著作权;D.商标权、著作权和商业秘密权
5.关于知识产权法的地位,下列表述中正确的是( )。
A.知识产权法属于民法的范畴;B.知识产权法属于行政法的范畴;C.知识产权法属于刑法的范畴;D.知识产权法属于经济法的范畴
6.下列哪个国家率先提出“知识产权战略立国”。( )
A.美国;B.日本;C.英国;D.法国
7.以下诸选项中不属于TRIPS(《与贸易有关的知识产权协议》)所确定的知识产权范围的是( )。
A.集成电路布图设计权;B.地理标志权;C.无形财产权;D.商业秘密权
8.《伯尔尼公约》保护的对象是( )。
A.发明专利;B.文学艺术作品;C.植物新品种;D.商标
9.下列我国已经参加的知识产权国际公约中,保护范围最广、保护水平最高、保护力度最大、制约力最强的是( )。
A.世界知识产权组织公约;B.保护工业产权巴黎公约;C.与贸易有关的知识产权协议;D.伯尔尼公约
10.甲为摄影家乙充当模特,双方未对照片的发表和使用作出约定。后乙将甲的裸体照片以人体艺术照的形式出版发行,致使甲受到亲朋好友的指责。对此,下列哪一种说法是正确的。( )
A.乙发表照片侵犯了甲的隐私权;B.乙发表照片已取得甲的默示同意,不构成侵权;C.甲是照片的合作作者,乙发表照片应向其支付报酬;D.乙是照片的著作权人,出版发行该照片是合法行使著作权的行为
11.著作权领域作品的可复制性,意思是( )。
A.作品必须以有形物质载体固定;B.作品能够以印刷方式印制;C.作品能够被人们感知并再现出来;D.排斥口述作品
12.下列哪一项属于著作人身权的内容。( )
A.发行权;B.发表权;C.出租权;D.复制权
13.著作权产生的时间是( )。
A.作品发表之日;B.作品登记之日; C.作品创作完成之日;D.作品公开之日
14.小明7岁,有绘画天赋,其画作十分受人喜爱,并屡次获奖,则小明对其画作( )。
A.享有著作权,因为绘画是合法行为,不论作者有无民事权利;B.享有著作权,因为绘画是一种事实行为,并不需要作者享有民事行为能力;C.不享有著作权,因为绘画是一种民事法律行为,要求作者具有相应的民事行为能力;D.不享有著作权,因为绘画是合法行为,要求作者具有民事权利能力
15.根据著作权法规定,公民创作的散文作品的保护期是( )。
A.作者终生加死亡后50年;B.作者终生加死亡后70年;C.作者终生;D.作者终生加死亡后25年
16.1999年,公民甲创作了《知识产权法教程》。2001年1月5日,甲因病去世,那么,我国著作权法对该作品的署名权的保护期为( )。
A.不受限制;B.2050年12月31日;C.2051年1月6日;D.2050年1月6日
17.在我国?熏著作权与版权的关系是( )。
A.版权是著作权中的一项权利;B.著作权是作者的权利,版权是出版者的权利;C.著作权与版权是同义语;D.已经发表称为著作权,没有发表的称为版权
18.某咖啡馆在营业场所未经许可也未支付费用就将作曲家张某的音乐作品作为背景音乐,该咖啡馆的这一行为侵犯了张某音乐作品著作权中的( )。
A.表演权;B.广播权;C.放映权;D.发行权
19.甲为撰写学术论文而引用他人资料,下列说法正确的是( )。
A.可以引用他人未发表的作品;B.应向原作者支付合理报酬;C.只能限于介绍、评论或为了说明某问题而引用作品;D.只要不构成自己论文的主要部分,可全文引用他人发表的资料
20.甲网站与乙唱片公司签订录音制品的信息网络传播权许可使用合同,按约定支付报酬后,即开展了网上原版音乐下载业务。对甲网站的行为应如何定性。( )
A.是合法使用行为;B.构成侵权行为,因为该行为应取得著作权人的许可,而不是取得录音制作者的许可;C.构成侵权行为,因为该行为还须取得著作权人、表演者的许可并支付报酬;D.构成侵权行为,因为该行为虽然无须取得著作权人的许可,但必须取得表演者的许可
21.书法家李某的书法在拍卖会上以高价卖给孙某,依我国著作权法的规定,孙某享有该书法作品的( )。
A.著作权;B.著作权和所有权;C.所有权和展览权;D.所有权、展览权和修改权
22.我国著作权法中,与财产权保护期相同的人身权是( )。
A.发表权;B.署名权;C.修改权;D.保护作品完整权
23.演绎作品著作权由( )享有。
A.原作品的作者;B.演绎作者;C.国家;D.原作品的著作权人
24.著作权法规定的出租权适用于以下所列的哪一类作品。( )
A.音乐作品;B.美术作品;C.电视剧;D.文字作品
25.依我国著作权法规定,下列各项中不适用于著作权法保护的是( )。
A.时事新闻;B.《知识产权法学》一书;C.新闻评论;D.《焦点访谈》节目
26.某电视演员因一儿童电视剧而出名,某公司未经该演员许可将印有其表演形象的宣传海报大量用于玩具、书包、文具等儿童产品的包装和装潢上。对该公司的行为应如何定性。( )
A.侵犯了制片者的发表权;B.侵犯了该演员的表演者权;C.侵犯了该演员的肖像权;D.侵犯了该演员的复制权
27.某歌厅购买了若干正版卡拉OK光盘后,未经任何人的许可,直接将该光盘用于其经营活动。对该歌厅的行为应如何定性。( )
A.合法使用;B.合理使用;C.法定许可使用;D.侵权行为
28.根据我国著作权法的规定,影片《满城尽带黄金甲》的著作权属于( )。
A.剧本作者;B.导演;C.编剧;D.制片人
29.甲为写论文在图书馆复印了两篇论文,根据我国著作权法,甲的行为属于( )。
A.侵权行为;B.法定许可;C.合理使用;D.强制许可
30.甲、乙共同创作完成一部小说,甲主张发表,乙不同意。后乙死亡,有一继承人丙,后甲将该小说发表,下列说法哪一个是错误的。( )
A.乙生前不同意发表该小说,则丙无权发表;B.发表该小说署名可以为甲、乙和丙;C.该小说的使用权保护期应截止于甲死亡后第50年的12月31日;D.甲不能剥夺乙的署名权
31.在我国,计算机软件著作权登记的性质是( )。
A.必须登记;B.是取得著作权的途径;C.登记才能得到特殊保护;D.不影响著作权的取得
32.甲买了一张正版软件,根据相关法律,他不能进行下列哪个活动。( )
A.把软件装入自己的计算机;B.借给同事复制、使用;C.为防止软件损坏而做备份;D.为了适应自己的计算机配置而对软件做必要的修改
33.世界上最早建立专利制度的国家是( )。
A.英国;B.法国;C.威尼斯共和国;D.美国
34.以下哪些说法是正确的。( )
A.发明创造一经完成就自动享有专利权;B.发明创造须经审查并授权后才能获得保护;C.发明创造向专利局申请并公告后即可获得专利权;D.发明创造向专利局登记后即可获得专利权
35.专利权应向下列哪个机构提出申请。( )
A.国家知识产权局;B.国家版权局;C.国家工商行政管理总局;D.最高人民法院
36.甲拥有一项节能灯的发明专利,乙对其加以改进后获得重大技术进步,并申请获得一项新的发明专利,但乙的专利技术实施依赖于甲的专利实施,双方就专利实施问题未能达成协议,在这种情形下,下列表述中正确的是( )。
A.甲可以申请实施乙专利的强制许可;B.乙可以申请实施甲专利的强制许可;C.乙在取得实施强制许可后,无须向甲支付使用费;D.乙实施自己新的发明专利无需取得甲的许可
37.下列选项中,可能被授予专利权的是( ) 。
A.新的水稻品种的育种方法;B.一种飞行棋的游戏规则;C.速算新方法;D.小麦新品种
38.我国在发明专利审查中采取的是( )。
A.形式审查制;B.实质审查制;C.不审查制;D.准则审查制
39.国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合专利法要求的,自申请日起满( ),即行公布。
A.12个月;B.16个月;C.18个月;D.24个月
40.我国专利法规定,实用新型专利申请的优先权期限是( )。
A.3个月;B. 6个月;C.12个月;D.18个月
41.以下对象中可以获得外观设计专利权的是( )。
A.一种新型饮料;B.饮料的包装盒;C.饮料的制造方法;D.饮料的配方
42.根据专利法的规定,申请外观设计专利的,应当提交( )以及图片或者照片等文件。
A.请求书;B.权利要求书;C.说明书;D.摘要
43.依照我国专利法,下列不属于授予发明专利权的实质性条件的是( )。
A.新颖性; B.显著性;C.实用性;D.创造性
44.依照我国民事诉讼法的规定,下列措施不属于专利诉讼中可以采取的财产保全措施的是( )。
A.查封;B.扣押;C.责令提供担保;D.冻结
45.下列行为不属于许诺销售的是( )。
A.甲公司在其电视广告上为某一专利产品做广告;B.乙公司在其商店橱窗中陈列某一专利产品;C.丙公司在一个国际商品展销会上展出某一专利产品;D.丁公司在其零售商店柜台中放置某一专利产品,供顾客挑选
46.发明专利申请自申请日起( )内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查。
A.3年;B.2年;C.1年;D.18个月
47.某中学生制作了一项小发明,他应该在( )申请专利。
A.18岁以后;B.小发明制作完成时;C.学校同意以后;D.16岁以后
48.根据我国专利法规定,下列属于专利权人法定义务的是( )。
A.缴纳专利年费;B.禁止他人实施专利;C.许可实施已获专利的发明创造;D.放弃专利权
49.国务院专利行政部门邮寄的各种文件,自文件发出之日起满( ),推定为当事人收到文件之日。
A.15日;B.30日;C.60日;D.20日
50.中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的,由国务院对外经济贸易主管部门会同国务院( )批准。
A.高新技术部门;B.科学技术行政部门;C.专利行政部门;D.工商部门
51.专利管理机关处理专利纠纷,在查明事实、分清责任的基础上依法进行调解,调解不成的,应做出处理。当事人对处理不服的,可以依法向( )提起诉讼。
A.上级专利管理机关;B.专利复审委员会;C.人民法院;D.国家知识产权局
52.专利权人应当自被授予专利权的( )开始缴纳年费。
A.当年;B.第二年;C.第三年;D.第四年
53.专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效之日起( )内向国务院专利行政部门备案。
A.1个月;B.2个月;C.3个月;D.1年
54.我国专利法明确规定,对实用新型和外观设计专利申请进行( )。
A.实质审查;B. 形式审查和实质审查;C. 形式审查;D.形式审查或实质审查
55.专利申请人向国家知识产权局专利局提交的专利请求书,应当用( )填写。
A.中文;B.英文;C.中文或英文;D.中文和英文
56.侵犯专利权的诉讼时效为( ),自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。
A.2年;B.1年;C.半年;D.3年
57.甲并不知晓乙的专利,在下述哪些情况下可以认为甲侵犯了乙的专利权。( )
A.甲制造和销售的产品结构与乙的专利产品结构不同,但是功能相同;B.甲制造和销售的产品按照行业标准与乙的专利产品属于同一型号;C.甲制造和销售的产品落入乙的专利权利要求书所限定的保护范围;D.甲制造和销售的产品名称与乙的专利申请文件中所述实用新型相同
58.专利权人甲在其制造、销售的专利产品上未标注专利标记和专利号,乙仿制甲的上述专利产品并在市场上销售。甲发现乙的行为后( )。
A.无权请求专利管理机关处理,因为甲在其专利产品上未做专利标记;B.可以请求专利管理机关处理,因为甲在其专利产品上未做专利标记不影响其行使权利;C.可以请求乙所在地的基层人民法院审理;D.可以请求甲所在地的基层人民法院审理
59.美国人甲于1993年5月4日就其发明向美国专利商标局提出专利申请,又于1994年2月3日就同样主题的发明向中国国家知识产权局申请专利。1996年12月被中国国家知识产权局授予专利权。甲的该专利权终止的时间是( )。
A.2008年5月5日;B.2009年2月4日;C.2013年5月5日;D.2014年2月4日
60.甲公司职工乙退休一年后作出了一项与其在原单位承担的本职工作有关的发明,则乙的发明应属于( )。
A.职务发明;B.非职务发明;C.协作发明;D.委托发明
61.依照我国专利法的规定,外观设计专利的保护范围应当根据什么确定。( )
A.外观设计产品的说明书;B.当事人申请外观设计专利时提交的图片或照片中的产品的外观设计;C.外观设计的实物模型或样品;D.外观设计产品的说明书加图片或照片
62.发明专利权人甲在公告授予专利权之日起8个月后,发现乙公司制造并出售的专利产品与其发明专利相同,于是便向法院起诉,控告乙公司侵权。此时,乙公司可以采用的措施是( )。
A.请求专利局撤销甲的专利权;B.请求专利复审委员会撤销甲的专利权;C.请求专利复审委员会宣告甲的专利权无效;D.请求有管辖权的法院宣告甲的专利权无效
63.依照专利法规定,在专利权无效宣告程序中,专利复审委员会( )。
A.对发明专利权作出的决定是终局性的;B.对实用新型和外观设计专利权作出的决定是终局性的;C.对三种专利权作出的决定均是终局性的;D.对三种专利权作出的决定均是非终局性的
64.使用专利标记在我国是专利权人的一种( )。
A.权利;B.义务;C.既是权利也是义务;D.谈不上权利和义务
65.依照国家知识产权局审查指南的规定,在判断外观设计相同或相近似时,实质上应当以( )作为判断主体。
A.普通消费者;B.所属技术领域的普通技术人员;C.专业设计人员;D.有关方面的专家
66.当事人对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权有效的决定不服的,可以( )。
A.自收到通知之日起15天内向法院提起民事诉讼;B.自收到通知之日起15天内向法院提起行政诉讼;C.自收到通知之日起3个月内向法院提起行政诉讼;D.自收到通知之日起15天内向专利复审委员会申请复议
67.依照我国专利法规定,发明专利最长保护期限是20年,该期限自下列选项中何者为起算日。( )
A. 优先权日;B.申请日;C. 专利权公告之日;D. 专利权授权之日
68.根据我国专利法规定,外观设计专利权的保护期限为( )。
A.5年;B.10年;C.15年;D.25年
69.根据我国专利法规定,下列哪项行为不构成侵权。( )
A.张某为了供家人欣赏,未经专利权人许可制造了一件其外观设计专利产品;B.某食品店为了招揽顾客,利用《专利公报》上公开的方法生产食品 ;C.某商场未经专利权人许可制造了一件专利产品,摆在橱窗之中展示;D.某企业实施了一项中国专利,该专利还有10天即有效期届满
70.甲、乙两人经过3年时间的合作研发,共同完成了一项发明。现在甲就该项发明的专利申请权向你咨询,请问甲的下列判断中,哪一项是错误的。( )
A.如果甲不同意申请专利,乙可以自行申请;B.如果甲放弃其专利申请权,乙可以单独申请,但取得专利后,甲有免费使用的权利;C.如果甲准备转让其专利申请权,乙在同等条件下有优先受让的权利;D.如果甲准备转让其专利申请权,应签订书面合同
71.如果出现了专利纠纷,当事人想核查一项专利权是否有效,采用下列哪种方式的结果是准确的。( )
A.到中国专利文献馆查阅专利公报;B.利用国家知识产权局网站中的数据库检索该专利的相关信息;C.请求国家知识产权局出具该专利法律状态的登记簿副本;D.查看专利权人的专利证书
72.依照我国专利法的规定,下列哪些行为,如果未经中国专利权人许可,构成侵犯中国专利权的行为。( )
A.甲从泰国携带专利产品入境,供家里消费使用;B.将在中国合法购买的专利产品出口到其他国家和地区;C.在大学里为改进专利技术方案,制造了数个专利产品试验品;D.为方便他人组装专利产品,从国外进口、销售专利产品的零部件
73.甲是一项发明专利的专利权人,家住河北石家庄,他对专利复审委员会宣告其发明专利权无效决定不服,准备向人民法院起诉,他应向以下哪个人民法院起诉。( )
A.河北省石家庄市中级人民法院;B.河北省高级人民法院;C.无效请求人住所地中级人民法院;D.专利复审委员会所在地中级人民法院
74.甲于2002年获得了一项炊具的外观设计专利,但未有产品投放市场,乙得知后便于2004年在其生产销售的酒具上标印了甲的专利号,乙的行为( )。
A.侵犯了甲的专利权;B.构成了假冒他人专利;C.构成了冒充专利;D.既构成假冒他人专利,也构成冒充专利
75.羊毛衫上使用的纯羊毛标志属于( )。
A.证明商标;B.防御商标;C.联合商标;D. 销售商标
76.注册商标的保护期限是几年。( )
A.10年;B.20年;C.5年;D.8年
77.甲于1999年8月25日就其商标“高峰”申请注册使用在第25类的靴、鞋等商品上,乙于1999年12月5日就其商标“高峰”申请注册使用在第25类的拖鞋上。根据我国商标法规定,决定甲、乙取得注册商标专用权应依据的原则是( )。
A.自愿注册原则;B.注册原则;C.先申请原则;D.先使用原则
78.我国商标法规定注册商标的有效期为( )。
A.10年;B.15年;C.20年;D.25年
79.下列选项中,正确的是( )。
A.我国商标法不允许商品使用未注册商标 ;B.我国商标法不允许未使用商标的商品在市场上销售;C.我国商标法不允许在人用药品上使用注册商标;D.我国商标法规定某些商品必须使用注册商标才能在市场上销售
80.以下诸选项中,不符合商标法规定的是( )。
A.“美利坚”牌电视机;B.“联盟”牌手表;C.“多彩”牌手机;D.“强国”牌牙膏
81.根据我国商标法规定,办理续展的申请时间只能是( )。
A.期满前6个月内;B.期满前后各6个月内;C.期满后6个月内;D.期满前后各12个月内
82.注册商标连续( )停止使用的,国务院商标行政管理机关可以撤销其注册商标。
A.6个月;B.1年;C.2年;D.3年
83.甲厂经乙厂许可,在某省独占使用乙厂的注册商标。后发现当地的丙厂也使用了该商标。经查,丙厂是经过外省对同一商标享有独占使用权的丁厂的违法许可而使用该商标的。甲厂的下列请求哪一个不能成立。( )
A.请求乙厂承担违约责任;B.请求丁厂承担侵权责任;C.请求丙厂承担侵权责任;D.请求丙、丁厂连带承担侵权责任
84.甲公司新近注册了一件中国商标,乙认为该商标违反商标法规定的商标禁用条款,依我国商标法规定请求有关机构撤销甲公司的该注册商标。这个机构是( )。
A.商标局;B.商标评审委员会;C.地方工商行政管理部门;D.人民法院
85.中国驰名商标可由( )认定。
A.国家知识产权局;B.商标评审委员会 C.中华商标协会;D.国家版权局
86.侵犯商标权的赔偿数额应当根据侵权人因侵权所获利益或者被侵权人因被侵权所受损失来计算。上述两种情形难以确定的,由法院根据侵权行为的情节判决最高可以给予被侵权人的法定赔偿额是( )。
A.10万元;B.30万元;C.50万元;D.100万元
87.根据我国商标法,商标注册人有权在商品或包装上注明的注册标记是( )。
A.TM;B.“P”或“注”加圈;C.“R”或“注”加圈;D.“P”或“C”加圈
88.对于初步审定的商标,任何人均可以提出异议。提出异议的期限及受理机构是自国家工商行政管理总局商标局作出初步审定公告之日起( )。
A.1个月内向商标局提出;B.3个月内向商标局提出;C.6个月内向商标评审委员会提出;D.12个月内向商标评审委员会提出
89.商业秘密是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人( )的技术信息和经营信息。
A.采取保密措施;B.提出专利申请;C.进行版权登记;D.向国家工商行政管理总局申报核准
90.《中华人民共和国植物新品种保护条例》开始生效的日期是( )。
A.1993年6月1日;B.1997年10月1日;C.1999年3月1日;D.2001年10月1日
91.植物新品种,是指经过人工培育的或者对发现的野生植物加以开发,具备新颖性、( )、一致性和稳定性并有适当命名的植物品种。
A.独创性;B.时间性;C.特异性;D.可复制性
92.某育种专家培养出水稻新品种,该植物新品种的知识产权保护方式为( )。
A.专利保护;B.植物新品种权保护;C.技术秘密保护;D.商业秘密保护
93.下列选项,属于原产地名称的是( )。
A.皮尔·卡丹西装;B.法国制造;C.百事可乐;D.香槟酒
94.某杂志社的期刊名称设计新颖,具有独特的含义,并且产生了广泛而良好的社会声誉,特咨询某律师其名称可以获得哪些法律保护。就该问题,该律师的下列哪种回答既符合法律规定又能最大限度地保护当事人的利益。( )
A.著作权法、商标法、反不正当竞争法;B.著作权法、商标法;C.著作权法、反不正当竞争法;D.商标法、反不正当竞争法
95.根据我国1999年公布的企业名称登记管理规定,企业名称的构成是( )。
A.行政区划名称、所属行业、组织形式;B.国家名称、字号、所属行业、组织形式;C.主管机关名称、字号、所属行业、组织形式;D.行政区划名称、字号、所属行业、组织形式
96.集成电路布图设计专有权的保护期限是( )。
A.10年;B.20年;C.30年;D.15年
97.我国反垄断法于何时开始生效。( )
A.2007年8月30日;B.2008年8月1日;C.2009年1月1日;D.2009年5月1日
98.我国负责组织、协调、指导反垄断工作的机构是( )。
A.国家知识产权局;B.国家工商行政管理总局;C.科技部;D.国务院反垄断委员会
99.下列说法正确的是( )。
A.我国海关知识产权保护只针对出口环节;B.我国海关知识保护只针对进口环节;C.我国海关知识产权保护针对进出口环节;D.我国不实施海关知识产权保护
100.下列不属于不正当竞争行为的是( )。
A.擅自使用知名商品特有的名称、包装、装璜,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装璜,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品;B.擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品;C.在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志,伪造产地,对商品质量作引人误解的虚假表示;D.未经他人许可实施他人专利的
⑻ 知识产权案例
知识产权,也称其为“知识所属权”,指“权利人对其智力劳动所创作的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利”,一般只在有限时间内有效。各种智力创造比如发明、外观设计、文学和艺术作品,以及在商业中使用的标志、名称、图像,都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。据斯坦福大学法学院的Mark Lemley教授,广泛使用该术语“知识产权”是一个在1967年世界知识产权组织成立后出现的。
知识产权是关于人类在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利。随着科技的发展,为了更好保护产权人的利益,知识产权制度应运而生并不断完善。如今侵犯专利权、著作权、商标权等侵犯知识产权的行为越来越多。17世纪上半叶产生了近代专利制度;一百年后产生了“专利说明书”制度;又过了一百多年后,从法院在处理侵权纠纷时的需要开始,才产生了“权利要求书”制度。在二十一世纪,知识产权与人类的生活息息相关,到处充满了知识产权,在商业竞争上我们可以看出它的重要作用。
发明专利、商标以及工业品外观设计等方面组成工业产权。工业产权包括专利、商标、服务标志、厂商名称、原产地名称,以及植物新品种权和集成电路布图设计专有权等。
2017年4月24日,最高法首次发布《中国知识产权司法保护纲要》。2018年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》等重要文件。