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專利商標等知識產權共同考慮

發布時間:2021-07-28 09:36:14

❶ 專利、商標怎麼管理呢這個屬於知識產權

1、商標和專利都屬於知識產權范疇;
2、對商標和專利的管理就要根回據企業自身的知識產權保護狀況、答企業的發展狀況及行業特性等方面的因素,來分析企業現在及將來要對知識產權方面的規劃和管理,這樣才能使企業的知識產權轉化為企業巨大的無形資產

商標專利是屬於知識產權領域,也稱為「無形資產」。流程就寫公司開始策劃商標的人是誰,誰設計商標的,設計時間是什麼時候,找到哪家代理機構代理的商標,什麼時候能下受理通知書,什麼時候初審,什麼時候能下證書。這是商標的管理流程。專利的就是,誰負責專利,發明和實用新型專利就是誰在寫專利文案、做CAD圖。

如果想省事可以找代理機構做,外觀專利就是誰在負責拍攝,或者誰在設計,需要的時間是多久,然後找到專利代理機構代理或者自己親自去國家知識產權局或在其官網上上報申請,再跟蹤什麼時候下受理通知書,下證書要什麼時候,發明專利的步驟較為復雜,裡面還有實質審查,一般是請代理機構的,問清楚流程有多少,產生的費用,專利的年費怎麼算,(每年都要交)等等,證書什麼時候下,發明專利的有效期20年,實用新型和外觀專利有效期是10年。

❷ 知識產權戰如何打:商標申請在先 專利再先行

1.商標做多類別保護,以防搶注
商標是企業知識產權保護中最基本的一項工作,也是很重要的一項保護措施。
我國《商標法》實行「申請在先原則」,一般來說,為了防止被搶注,互聯網創業公司與其他行業一樣,需要提前將公司名稱、品牌名、LOGO、APPicon、產品等重要信息注冊為商標,除此之外,域名作為互聯網公司在網路上的重要標識,起著識別、引導、搜索及廣告宣傳的重要作用,因此也是互聯網創業公司必須要注冊的商標種類。
2.對於互聯網創業公司來說,創業早期資金短缺,無法將商標一一進行全類別注冊,因此一些互聯網創業公司往往只注冊涉及核心業務的商標類別,但這是遠遠不夠的。
專利並不認為是其主要競爭力,但考慮到公司的長遠發展,以及越來越嚴峻的專利戰形勢,互聯網創業公司建立一定的專利防護壁壘還是很有必要的。
在技術研發立項之後,互聯網創業公司應實行嚴格的保密制度。在未遞交專利申請之前,切不可早早公開產品信息或相關資料,以免被有心之人搶先登記。
3.著作權登記,以防被侵權
著作權,亦稱版權,是指作者對自己依法創作的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品享有的權利。
著作權自作品創作完成之日起就已經自動產生,不必須依靠登記來取得。但作品著作權登記的意義在於被侵權時能舉證證明公司對該件作品享有著作權,從而獲得著作權法的保護。對於涉及到軟體開發、文學創作、藝術等相關業務,或擁有移動APP的互聯網創業公司來說,提前進行著作權登記是很有必要的。
實際上,知識產權保護除了常見的商標、專利、版權之外,還會涉及到商業秘密、反不正當競爭等諸多方面,互聯網創業公司在提高知識產權保護意識、制定公司知識產權保護規章制度之餘,還可利用《著作權法》、《商標法》、《專利法》、《反不正當競爭法》等對公司實施知識產權立體交叉防護,建立360度無死角知識產權保護網,關注市場,及時維權,從而最大限度地保障自己的合法權益。

❸ 專利和知識產權一樣么

知識產權與專利的區別:知識產權涵蓋了專利權,簡單來講專利權就是知識產權的一種。
首先說知識產權。知識產權是一種無形的財產權,是人類從事智力創造活動後取得一定成果,獲得知識產權法律認可後依法享有的權利。我們常見的知識產權包括專利權、商標專用權、著作權。專利權的產生需要通過專利申請手續,商標權需要辦理注冊商標登記,而著作權是自原創作品完成之日起自動產生,不強制要求辦理著作權登記手續。
知識產權概念的提出具有重大意義,是為了保護人類智力成果,調動人們從事科學技術研究和文學藝術創作的積極性,大層面上促進經濟發展、推進人類文明進程。
而專利知識產權的特性是專有性和獨有性。專利分為發明專利、實用新型專利、外觀設計專利,三種專利在專利權上是平等、一致的。
總的來說,發明創造要取得專利權要滿足兩個條件——實質條件和形式條件。形式條件很好理解,就是辦理專利申請手續,手續完整、費用繳清、申請文件符合相關要求即可。
而實質條件要求比較多,審查要求也無法具體化。申請專利的發明或者實用新型、外觀設計必須同時滿足各自規定的新穎性、創造性、實用性,和其他比如說明書需要對申請專利的技術公開充分等條件。
知識產權專利權都是權利人智力成果的獎勵,不應被他人損害。如果您要保護自己的知識產權,可及時進行專利權申請、版權登記、商標注冊等手續,相關服務信息可咨詢魚爪網,轉讓響應需求。

❹ 第一次將版權、專利、商標等各種知識產權保護融為一體的國際條約

《TRIPS協議》
網路鏈接,你看下

❺ 知識產權按份共有指的是什麼

知識產權共有是指兩個或兩個以上的知識產權人對同一項知識財產共同享有一個知識產權。共有主體稱為共有人,各共有人之間因財產共有形成的權利義務關系,稱為共有關系。知識產權共有的客體稱為共有財產。在知識產權共有關系中,共有財產為知識財產,不是物,在所有權的共有關系中,權利人共有的是物,因此可以稱為「共有物」;而知識產權共有關系中,客體為知識財產,可以簡稱為「共有財產」,但不能稱為「共有物」。
財產的所有形式可分為單獨所有和共有兩種形式。在法國,共有是針對同一財產的同一性質的數個權利的集合。看得出來,共有的定義並沒有將其限定在物權范疇。其實,所有權以外的共有的情況早已引起各國和地區的民法典的廣泛關注,如我國台灣地區「民法」第831條、《德國民法典》第741條等。日本學界認為,知識產權以財產權為主,因此可成立共有。在我國大陸法學界,對知識產權共有也早有論及。江平先生認為,共有是指兩個以上的公民、法人對同一項財產共同享有所有權、使用經營權及知識產權等民事權利。根據具體知識產權的種類,可以將知識產權共有關系分為著作權共有、專利權共有、商標權共有、商業秘密權共有和非物質文化遺產共有。每個共有人對知識產權所享有的控制、復制、收益和處分的權利,不受其他共有人的侵犯。無論是何種共有形式,在共有關系終止時,均需要對知識財產進行估價,並進行價金分割。
知識產權共有的類型
知識產權共有立法也將其分為按份共有和共同共有。例如,在著作權共有上,就分為共同作品和集體作品兩種。這兩種作品,都是一個著作權由數個作者所享有。兩個和兩個以上的作者共同創作,最後構成一個統一的不可分的作品,就是共同作品,著作權歸合作作者共同共有。集體作品也是由兩個以上的作者共同創作,但每個作者成果是可以分開、可以辨別的,按照創作的成果在全部作品中所佔的比例,按份享有著作共有權。我國《著作權法》第13條規定的兩款,正是這樣兩種不同的著作權共有:「兩人以上合作創作的作品,著作權由合作作者共同享有。沒有參加創作的人,不能成為合作作者。」『合作作品可以分割使用的,作者對各自創作的部分可以單獨享有著作權,但行使著作權時不得侵犯合作作品整體的著作權。」這正是著作權的共同共有和按份共有。
在專利權中,如果共有的專利權是不分份額的共同共有,則為共同准共有;如果按照份額享有,則為按份的准共有。不過,共有專利權以共同共有居多。
在商標權中,如果是合夥取得的商標權,即為共同共有的准共有;約定按照份額取得的商標權,則為按份的准共有。
一.知識產權按份共有
(一)知識產權按份共有的概念
按份共有,是指兩個或兩個以上的共有人按照各自的份額分別對共有知識財產分享權利和承擔義務的一種共有關系。例如,甲、乙事先約定了專利權的共有份額,在獲得授權後,甲、乙之間的共有關系為按份共有關系。在知識產權按份共有中,如果各共有人的份額約定不明確,則推定其份額均等。在按份共有中,每個共有人對知識財產享有權利和承擔義務的基礎是份額,份額不同,權利和義務不同。但各個共有人的權利不是局限在自己的份額上,而是涵蓋知識財產的全部。
(二)知識產權按份共有人權利行使
原則上,知識產權共有人行使權利,在不妨害其他共有人權益的基礎上,可以單方決定行使,如自行實施知識產權,但須承擔告知其他共有人的義務;對於關系重大的權利行使則需要共同協商決定。無論是按份共有人還是共同共有人,享有的知識產權均涵蓋知識財產的全部,而不是特定份額。因此,不能將按份共有人的權利行使僅限定在知識財產的某些份額之上。日本學界認為,商標權共有人不是按其所持份額使用商標,原則上可以全面地、自由地使用商標,共有人雖可以通過合同規定每人的所持份,但該所持份只與注冊費繳納、商標權轉讓或許可費分配有關,與商標的使用無關。商標權在取得和轉讓上受到法律的限制。筆者認為,知識產權按份共有人並不能按照份額行使權利,因為所有權利人只擁有一個權利,除了轉讓份額外,權利是不能按照份額來行使的。各共有人在行使共有財產的權利時,特別是處分共有財產時,全體共有人應採取協商方式,尊重所有共有人的意志。但在協商不能達成一致的情況下,例如就知識產權轉讓和設定定限知識產權等重大事項而言,應該按照份額表決,即以份額為票數,表決結果以所佔份額的多少認定,份額多的表決為全體權利人的表決;行使轉讓權和設定定限知識產權等重大事項之外的事項,在不妨礙其他共有人行使的前提下,每個共有人都可以單獨行使,如普通許可。無論是何種方式行使知識產權,行使後所獲得的利益,均應按照約定或者份額進行分配。我國《專利法》第15條規定:「專利申請權或者專利權的共有人對權利的行使有約定的,從其約定。沒有約定的,共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利;許可他人實施該專利的,收取的使用費應當在共有人之間分配。除前款規定的情形外,行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意。」另外,筆者贊同確立權利行使代表人制度,以便節省權利行使的成本,促進權利的實施。
原則上,按份共有人可以轉讓其份額。在同等情況下,其他按份共有人有優先購買的權利。參照《民法通則》第78條的規定,按份共有人轉讓其份額的,「其他共有人在同等條件下,有優先購買的權種」。按份共有人死亡以後,其份額可以作為遺產由繼承人繼承。
二.知識產權共同共有
(一)知識產權共同共有的概念
知識產權共同共有,是指兩個或兩個以上權利人,對特定知識財產不分份額地共同享有一個知識產權。知識產權共同共有,往往依據共同的研發關系而產生。在共同共有中,共有財產不分份額,各共有人平等地享受權利。我國《合同法》第340條規定:合作開發完成的發明創造,除當事人另有約定的以外,申請專利的權利屬於合作開發的當事人共有。此處的「共有」,應為共同共有,而不是按份共有。根據《物權法》第103條的規定,「共有人對共有的不動產或者動產沒有約定為按份共有或者共同共有,或者約定不明確的,除共有人具有家庭關系等外,視為按份共有」。我國《婚姻法》有「夫妻在婚姻關系存續期間所得的知識產權的收益,為夫妻共同財產,歸夫妻共同所有」的規定,但不能以此認定夫妻關系存續期間一方的知識產權,為夫妻共有,共有的客體為「夫妻在婚姻關系存續期間所得的知識產權的收益」,是許可費用和轉讓費用等收益,而不是知識財產。一般情況下,由於知識財產的個人屬性,往往被認為是個人財產,而不是夫妻共同財產。
(二)知識產權共同共有人權利行使
有關重大事項的權利行使,共同共有人應該按照人數進行表決,一人一票,表決結果以多數票為全體權利人的表決結果;行使轉讓權和設定定限知識產權等重大事項之外的事項,在不妨礙其他共有人行使的前提下,每個共有人都可以單獨行使,如普通許可。無論以何種方式行使知識產權,行使後所獲得的利益,均應按照約定進行分配。而在「共有」的行使上,我國《合同法》第340條規定:「當事人一方轉讓其共有的專利申請權的,其他各方享有以同等條件優先受讓的權利。合作開發的當事人一方聲明放棄其共有的專利申請權的,可以由另一方單獨申請或者由其他各方共同申請。申請人取得專利權的,放棄專利申請權的一方可以免費實施該專利。合作開發的當事人一方不同意申請專利的,另一方或者其他各方不得申請專利。」最高人民法院《關於貫徹執行(中華人民共和國民法通則)若干問題的意見(試行)》第89條規定:「共同共有人對共有財產享有共同的權利,承擔共同的義務。在共同共有關系存續期間,部分共有人擅自處分共有財產的,一般認定無效。但第三人善意、有償取得該項財產的,應當維護第三人的合法權益,對其他共有人的損失,由擅自處分共有財產的人賠償。根據法律規定或依據共有人之間的協議,可以由某個共有人代表或代理全體共有人處分共有財產。無權代表或代理的共有人擅自處分共有財產的,如果其他共有人明知而不提出異議,視為其同意。」共同共有關系存續期間,各共有人無權請求分割共有財產,部分共有人擅自劃分份額並分割共有財產的,應認定為無效。共同共有因協議分割(包括權利分割、變價分割和作價分割)、知識財產超過保護期限而消滅。

❻ 如何開發商標注冊、專利申請等知識產權方面的客戶

可以從工商方面入手 注冊公司以後可以推商標 版權 想弄高新技術企業的 可以推專利(當然。。必須得有) 包括以後的LOGO VI 如果可以都做 全套包 看你是深圳的啊 注冊個公司 自己找客戶 慢慢來唄

❼ 知識產權,專利權,著作權,商標權是什麼關系

知識產權包含專利權,著作權,商標權,區別主要是後三者:
1 三者都屬於狹義知識產權的范疇,即都屬於傳統意義上的知識產權.
2 三者的性質相同,即都具有權利本體的私權性和權利客體的非物質性的性質.
3 都具有知識產權的獨占性特徵,即知識產權為權利人所獨占,權利人壟斷這種權利並受到嚴格保護,沒有法律規定或者未經權利人允許,任何人不得使用權利人的知識產品.
4 都具有知識產權的地域性特徵,即三者的權利效力並不是無限,而要受到地域的限制,即具有嚴格的領土性,其效力只限於本國境內.
5 都具有知識產權的時間性特徵,即三者權利僅在法律規定的期限內受到保護,一旦超過有限期限,其權利就自行消失,相關知識產權即成為整個社會的共同財富.
不同點:
1 權利屬性不同.著作權具有人身權和財產權雙重屬性;而專利權和商標權只是一種財產權不具有人身權的屬性.
2 權利授予的機關不同.著作權的取得自作品創作完成時自動取得,不需要向任何機關申請登記即取得著作權;專利權由國家知識產權局授予;商標權由國家商標局授予.
3 保護的條件不同.著作權法保護的作品要求具有獨創性,禁止抄襲和剽竊他人作品;專利權要求授予最先申請人,對申請專利的發明創造要求具有首創性;商標權獲得注冊的前提條件是商標要具有識別性.
4 適用領域不同.著作權法保護的作品適用的領域較廣泛,主要涉及文學、藝術和科學領域.而專利權和商標權主要發生在工農業和商業領域中.
5 權利保護期不同.著作權的財產權和人身權中的發表權的保護期為作者終生加上死亡後50年,期滿該作品進入公有領域;專利權中發明專利的保護期是20年,實用新型和外觀設計的保護期是10年,自申請之日起計算.商標權的保護期為10年,自核准注冊之日起計算,期滿可以續展,續展的次數不受限制.

❽ 商標專利等知識產權方面現在在農業領域是不是起到的作用越來越重要了啊

是啊,隨著對於知識產權方面的重視,不僅是在工業、經濟領域,而且在農業領域也有了越來越重要的作用。
就像最近看到的一則新聞——蟹都農民增收致富 積極發揮地理標志證明商標作用 (文章來源:裕陽知識產權網 www.yuyangip.com )

洪澤湖區域涉及淮安、宿遷兩市管轄,2007年,洪澤局提請縣委、縣政府組織申報「洪澤湖螃蟹」地理標志證明商標,於2011年4月洪澤縣洪澤湖大閘蟹協會成功領回「洪澤湖螃蟹」地理標志證明商標證書。

洪澤素有「中國蟹都」之稱,近年來,洪澤局積極發揮地理標志證明商標作用, 打造「洪澤湖螃蟹」商標,助推「蟹都」農民增收致富。
洪澤湖區域涉及淮安、宿遷兩市管轄,2007年,洪澤局提請縣委、縣政府組織申報「洪澤湖螃蟹」地理標志證明商標,於2011年4月洪澤縣洪澤湖大閘蟹協會成功領回「洪澤湖螃蟹」地理標志證明商標證書。該局還主動指導洪澤縣洪澤湖大閘蟹協會統一規范經營場所的設計標准、洪澤湖螃蟹的包裝圖案和防偽標識,並幫助協會許可的40多戶養殖經營戶規范使用。
為完善產銷網路,發揮地理標志的品牌效應,該局大力推廣以「企業+合作社+農戶+市場」的漁業發展模式,推動龍頭企業「江蘇省農業科技城有限公司」與1000餘戶養殖戶建立了統一收購,統一銷售的合作關系。同時,引導企業進行「蟹超對接」,「洪澤湖螃蟹」成功入駐大潤發、歐尚、樂天瑪特等品牌超市,市場競爭力得到了新的提升。

裕陽名詞解釋——地理標志:世界貿易組織在有關貿易的知識產權協議中,對地理標志的定義為:地理標志是鑒別原產於一成員國領土或該領土的一個地區或一地點的產品的標志,但標志產品的質量、聲譽或其他確定的特性應主要決定於其原產地。因此,地理標志主要用於鑒別某一產品的產地,即是該產品的產地標志。地理標志也是知識產權的一種。

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