『壹』 為什麼美國專利局判決朗科專利權全部無效
國家專利和美國抄專襲利的區別:(1)美國在2013年前實行的是先發明制,中國專利體系是採用先申請制;(2)美國專利法存在「寬限期」(graceperiod)允許申請人在首次公開該發明內容的1年之內保留專利申請權,也就是說發明人自己的公開在1年之內不會
『貳』 美國專利權期滿,中國可以自由使用嗎
專利期滿的意思,我理解您是想說,該專利結束15年或20年的保護期,對吧?
如果是這樣,那就意味著該專利權已經失效,該技術為公知技術,不再「專利法」的保護,這樣不僅可以再中國使用,你也可以再美國使用。
『叄』 好萊塢的「專利權之戰」爆發於哪一年。
1909年1月1日
1909年1月1日,美國七家電影製片公司(愛迪生、維他格拉夫、比沃格拉夫、愛賽耐、山力格、劉賓、卡勒姆)兩家法國電影製片公司(百代、梅里愛)聯合組成了電影專利公司,他們從各種電影技術發明者那裡取得了十六種專利權,還從唯一能生產膠片的柯達公司取得了膠片的專買權,還以此為武器,開始了對電影經濟的全面控制;他們要求全美每家影院必須每周必須交納五美元的貢金,發行商每年必去要繳納五千美元的租金,而獨立製片商沒有經過電影專利公司的同意與特許,要拍一部片子幾乎是天方夜譚電影專利公司的強大壓力迫使大多數製片商、發行商和影院老闆紛紛就範,屈服於他們的控制與管轄。
但是不久之後,便爆發了強烈的反抗,後來創立環球影片公司的發行商卡爾·萊默爾與電影專利公司決裂之後,成立了自己的獨立製片公司,並開始攝制影片於電影專利公司抗衡。皮革商與馬戲團丑角初審後來創立了福斯公司的威廉·福斯也建立起自己的獨立製片隊伍,與專利公司對著干。而這兩位人物成為眾多對電影專利公司不滿的「叛軍」領袖
而「叛軍」的反抗主要採取法律訴訟的形式,但是電影專利公司卻企圖通過間諜,破壞等等非法手段來制止對方的業務行動。電影專利公司經理,來自比沃格拉夫地傑勒米亞·肯尼迪組織了一個規模龐大的間諜網,來嚴密監視獨立製片商的活動。通過他的情報網,它能迅速的掌握對方的一切秘密,甚至知道他們吃什麼;也可以了解獨立製片商的業務情況。肯尼迪在紐約百老匯大街52號設立了整整一層樓面的辦事處,作為對獨立製片商全面攻擊的大本營。根據肯尼迪提供的情報,專利公司派出武裝突擊隊,襲擊獨立製片商地拍片商場地,搶走設備,砸壞攝影機。或者沖進各地的電影院,沒收那些沒有領取專利公司上映許可證的影片。為了保衛自己,獨立製片商也雇來武裝警衛,雙方沖突日益激化,槍擊、投彈事件不斷發生。
美國電影史上著名的「專利權之戰」爆發了
獨立製片商在攝制影片方面遇到了不同尋常的困難。為了求得生存,他們的當務之急是:獲得電影膠片,擁有自己的演員和較為安全的拍片場所。
由於專利公司已經跟柯達公司定下合同,規定膠片只可以供給持有專利公司特許證的人,而柯達公司當時又是唯一的電影膠片生產者。因此獨立製片商只能另想辦法。他們買通柯達工廠的職員,從工廠偷出膠片,攔截柯達公司發往國外的膠片。為了獲得這些數量有限的東西,他們付出了高昂的代價。
在爭奪演員方面,獨立製片商也有自己的高招。1910年之前,電影演員還不是一個光彩的職業,沒有演員肯使用真實姓名。他們在社會上受歧視,毫無任何地位可言,而製片公司方面,由於他們害怕演員成名後索取更多的報酬,也很樂意保持電影演員的這種無名狀態。但是,隨著電影的日益流行,看電影成為大眾最普及的一種娛樂,觀眾有了影片中自己喜愛的對象,他們開始迷戀那些在銀幕上經常出現地美麗面孔,他們甚至代替製片廠給他們迷戀的對象起了名字,如葛拉迪斯·史密斯就被稱為「小瑪麗」,因為她在格里菲斯導演的影片中經常以瑪麗的名字出現。而弗洛倫斯·勞倫斯也被稱為「比沃格拉夫女郎」。這些為觀眾迷戀的演員事實上已經成了製片公司的搖錢樹。當時明星制度尚未形成,但是這些在觀眾眼中紅起來的演員很清楚自己的價值。製片公司也知道演員對一部片子的重要性,只是不願說出來罷了。當過時裝店店員的卡爾·萊默爾精明的發現,只要讓一個演員贏得穩固的影迷基礎,便完全可以用提高影片售價或租金的方法來彌補高額的電影開支,於是在電影專利公司對獨立製片商發動進攻之後,萊默爾以出人意料的方式與高額的聘金來吸引演員,挖專利公司的牆角,第一個被他挖來的是被人稱為「比沃格拉夫女郎」的弗洛倫斯·勞倫斯。
『肆』 美國專利的類型有哪幾種國內該如何申請美國專利
美國專利的類型有哪幾種?國內該如何申請美國專利?日前,中美兩國就雙邊經貿磋商發表聯合聲明稱:停打貿易戰,雙方高度重視知識產權保護,同意加強合作。各大媒體評論指出,中國政府一直以來都很重視知識產權保護,其用技術解決社會問題的先進經驗值得向全球推廣。《中美就經貿磋商發表聯合聲明》還透露,中方將推進包括《專利法》在內的相關法律法規修訂工作。全國兩會期間,國家知識產權局副局長何志敏稱,將加大對知識產權侵權的執法力度,正在修訂中的《專利法》,也擬提高對於知識產權侵權的賠償額度。下面我們就來和大家分享一下關於美國專利申請的具體事項,希望能幫到大家!美國專利的類型有哪幾種?美國是巴黎公約的成員國,也是PCT的成員國,所以到美國申請專利可以通過巴黎公約的途徑直接到美國申請專利,也可以通過PCT申請在美國申請專利。 美國專利類型包括發明專利(Utility Patent)、外觀設計專利(Design patent)、植物專利(Plant Patent),不包含實用新型。國內該如何申請美國專利?申請美國專利的各種途徑:1、直接向美國申請專利(需要在中國專利局預先做保密審查,保密審查通過後,即可直接向美國申請專利);2、通過巴黎公約向美國申請專利(優先權只有12個月);3、通過PCT專利合作條約向美國申請專利(優先權可以達到30個月)。美國專利申請所需的材料1、說明書、請求專利部份及圖;2、宣誓書及委託書;3、優先權:如果同一發明(或外觀設計)已向其它巴黎公約國家申請,而要在美國主張原申請日期,則應在第一件國外申請案申請日起(包括台灣)一年之內向美國專利局申請(如是外觀設計,則為半年)。4、新穎性之要求(先發明原則及一年優惠期原則):發明在美國或其它國家已取得專利或已公開於出版刊物,或在美國已公開使用或販售超出一年,該發明即喪失新穎性;反之,若未超出一年,則仍具有申請專利之新穎性。美國專利申請的審批流程(一)美國專利申請審批流程如下:由發明人或其授權之人提交申請 USPTO受理部門接收,確定收到日並給出申請號 由申請部門進行形式審查並確定申請日,完成文件處理和數據採集,同時由權利轉讓部門處理涉及權利轉讓事務 分類 按分類號將申請分配到審查部門進行審查。(二)審查流程主要包括:1、形式審查和檢索;2、實質審查;3、申請人答復;4、再次審查;5、作出最終決定等內容 對決定不服的可向專利申訴和抵觸委員會提出上訴。美國專利申請的審查期限1、一般而言,美國專利一申請案在取得申請日後,大約一年至一年半內會有審查結果。2、若在修改圖式或說明書等時加入新內容,審查委員不接受則可提出部份連續案(CIP)申請,惟應在原案未放棄前提出,其與原案相同內容之部份,申請日與原案同。關於美國專利的類型有哪幾種?國內該如何申請美國專利?這一問題我們就給大家解答到這里了,如果想要申請美國專利,請聯系我們在線客服,或撥打八戒知識產權全國免費服務熱線,我們有著多年專業的知識產權代理經驗,專業的業務團隊和全心全意為顧客服務的理念,能幫助您順利申請。
『伍』 美國是不是可以獲得無敵專利權
也不全是,華為、蘋果公司生產的手機雙方涉及到產品的專利技術達數百種,說專白了就是你中有我我屬中有你的局面,現在美國想一家獨大,華為放棄美國本土市場,轉而投向國內。
中國現在是一個巨大的潛在市場,華為現在獨立研發出許多專利技術,有些技術就連美國人也是望塵莫及的,至於專利的歸屬問題,這個問題很復雜,說到底就是打官司,誰贏了算誰的,不過要在爭議方所在地的司法機構進行判決,有利也有弊,而且官司的時間少則2年,多則5-6年,光前期取證、調查、提取證物、提交司法報告,司法機構開庭等等手續一大堆,不過既然要走法律程序,中國人不怕麻煩,是我的你怎麼樣都拿不走,因為核心在我手裡。
以上純屬個人觀點,僅供參考。
『陸』 在美國,侵犯了專利權會得到怎樣的處罰
337條款是針對抄外國人侵犯美國的知識產權的,對發生在美國境內的專利侵權行為,首先可以向法院申請臨時禁令,以在判決結果出來前防止損失的進一步擴大,在訴訟時原告可以要求侵權人賠償侵權損失、律師費等,並可要求銷毀所有侵權商品,同時,法院可以根據侵權情節向侵權者處以罰款。
具體條文如下:
第二八三條 禁令
數法院對本編中的訴訟案有管轄權時,都可以依照衡平法原則發出禁令,防止法院以認為合理的條件侵害由專利證書取得的任何權利。
第二八四條 損害賠償金
法院在作出有利於請求人的裁決後,應該判給請求人足以補償所受侵害的賠償金,無論如何,不得少於侵害人使用該項發明的合理使用費,以及法院所制定的利息和訴訟費用。
陪審人員沒有決定損害賠償金時,法院應該估定之。不論由陪審人員還是由法院決定,法院都可以將損害賠償金額增加到原決定或估定的數額的三倍。
法院可以接受專家的證詞以協助決定損害賠償金或根據情況應該是合理的使用費。
第二八五條 律師費
在例外情況,法院也可判定價訴人負擔合理的律師費用。
『柒』 美國知識產權戰略的專利戰略
1.美國專利制度是條文法與判例法的混合體
專利制度通過對發明人提供獨占權,使創新產品具有獲得高額利潤的可能。美國專利法屬聯邦法,由國會制定。專利法實施細則和審查指南由專利商標局制定。專利法的規定比較寬泛而涉及具體內容(包括專利保護的范圍)往往在細則中予以規定。專利商標局通常根據美國經濟、科技發展的需要,草擬實施細則並在網際網路上公布,以便征詢公眾、專業律師、代理人的意見,從而確定實施細則的實用性和可操作性。這在較大程度上使美國專利制度具有靈活性和可操作性。
2.強調把專利頒給第一個專利發明人
強調把專利頒給第一個專利發明人,而不是給第一個專利申請人,也就是說即使你專利搶注的時間在先,也不能保證你能得到專利權,充分體現了公平的原則。美國對專利的保護范圍不斷拓寬。例如,目前世界上一些主要國家與地區還在就基因技術能否申請專利進行激烈爭論的情況下,美國已進入了怎樣才能授予專利權的階段,提出對網路商業方法、基因技術給予充分的專利保護。美國專利訴訟費昂貴,但對專利侵權者的處罰力度也非常大。嚴格的法律規定與嚴格的司法制度有效地保護了專利權人的合法權益,也充分體現了專利制度的本質是激勵創新,促進技術進步。
3.強調專利與標準的結合
標准本來屬於技術的標准化領域范疇,但是美國將專利制度與技術標准巧妙地結合在一起,使其利用其技術優勢進而占居知識產權的有力地位。誰掌握了技術標準的制定權,誰就掌握了市場的主動權。因此,美國一些高技術公司常常先把規則性的東西做成國際標准,然後把這種標准性的路徑全部設定成專利進行注冊,最終佔領市場。不僅如此,由於專利與標準的聯系日益密切,發達國家和跨國公司都在力求將專利變為標准以獲取最大的經濟利益,因此,標准化成為專利技術追求的最高形式。而且,發達國家通過控制國際化標准為他國產品的進入設置技術貿易壁壘。
4.將專利與貿易掛鉤
專利貿易在美國的對外貿易中占的比重相當大,而且在阻礙他國商品進入美國市場上發揮了重要作用。專利保護范圍實際上是壟斷市場的問題。現在許多發達國家的公司正在取得專利的優勢地位,給新的公司與研究者的進入造成困難,尤其扼制了發展中國家的技術創新空間。為此,美國大力發展專利貿易,並以此戰略來阻礙他國商品進入美國市場,並為美國商品佔領國外市場提供方便。據美國專利商標局統計,專利轉讓收入一直是IBM公司增長最快的利潤來源之一。2000年IBM的總利潤為81億美元,而專利轉讓就佔了17億美元。越來越多的公司意識到專利已經作為一種商品開始出現在國際貿易市場上。特別是某些發達國家近年來極力推行專利審查的國際化,打破專利審查的地域性限制,由少數幾個國家負責專利審查並授予專利權,其他國家只需承認審查結果即可。這種狀況將極大扼制發展中國家的創新能力,甚至由於過度依賴外國專利技術而對其國家經濟安全構成威脅。
5.採取誰投資誰受益原則
美國允許為遺傳信息和企業軟體申請專利,以前不被專利保護的領域如數學題解法、計算機軟體、密碼和破譯人的遺傳基因等正在陸續成為專利。知識產權管理有助於鼓勵私營企業增加對研究與開發和創新的投入,但負面影響同樣存在。短期看,研究與開發可能被用於社會效益較低的項目,從而降低其生產力影響研發的投資效率;長期看,即使強化知識產權管理不會降低研究與開發的生產力,但過於廣泛的知識產權可能扼殺下一個商業創新潮。例如基因技術專利權基本屬於基礎科學知識專利權,雖然這一知識也許能作為進一步研究的基礎,但是最初專利持有者的權利將阻礙對這一技術的進一步使用。
美國的專利制度強調激勵創新和促進技術進步,認為過度的專利保護會產生壟斷,所以美國在設立保護制度的時候,在立法上就給予了限制。美國憲法第一條第八款就規定「國會有權利通過賦予作者在有限期間內對其作品和發明以專有權利,以此來促進科學和技術的發展。這說明美國憲法在起草時就考慮到了保護知識產權的問題,但其目的不是為保護而保護,而是為了促進科學和技術的發展,而且這種趨勢在知識經濟時代被不斷強化著。對專利的保護也出現了一種現象:一方面知識被侵權的現象比較嚴重,另外一方面壟斷的趨勢越來越快、越來越嚴重,壟斷專利就像壟斷商品一樣。比如微軟公司在那麼短的時間內就形成了壟斷地位,這個現象表明個人利益與社會利益的沖突在知識領域激化了。美國在強調保護知識產權的同時也強調對濫用專利戰略的限制。1998年5月,美國政府將微軟告到了被告席上就是一個範例。美國政府認為:如果一個成功者濫用其權利,國家的法律就應當介入,捍衛公共的、社會的、消費者的利益。
『捌』 美國為什麼要確立知識產權國家戰略
美國是世界上最早建立知識產權法律和制度的國家之一。美國獨立後即在其《憲法》中明文規定發明人、作者的創作成果應當享有知識產權,並於1790年頒布了《專利法》和《版權法》,時間早於絕大多數其他國家。這表明,美國建國之初就把保護知識產權作為其基本國策之一。
值得指出的是,美國在其科技和文化創新能力低於歐洲發達國家的歷史階段,曾在知識產權制度上採取明顯的本國保護主義。例如,美國早期的專利制度拒絕為外國申請人提供與本國申請人同等的待遇,長期拒不參加當時由歐洲國家發起制定的知識產權國際條約,直至1988年才參加了《保護文學藝術作品伯爾尼公約》。
世紀中期之後,隨著美國逐漸成為世界第一強國,其國內知識產權制度也不斷完善。美國一方面注重為權利人提供有效的知識產權保護,如大力促進其版權產業的形成和壯大,將能夠獲得專利保護的范圍擴大到微生物、與計算機程序有關的商業方法等,規定大學和科研機構對利用國家投資完成的發明能夠享有並自主處置專利權等;另一方面,也注重知識產權權利人利益與公眾利益之間的合理平衡。美國是世界上最早建立反壟斷體系並將其用於規制知識產權權利濫用行為的國家,它還通過其最高法院近10年來的一系列重要判決,制止對專利權的保護范圍作出過寬的解釋,以免其他人使用先進技術有隨時「觸雷」的危險。
自上世紀80年代以來,美國在其對外知識產權政策方面一直從維護本國利益出發,進攻性地參與和推動知識產權國際規則的制定和調整。美國在雙邊交往中也不斷強制推行自己的「知識產權價值觀」,與相關國家簽訂雙邊協議,使對方在知識產權保護上比世界貿易組織的《與貿易有關的知識產權協議》更嚴格、要求更高。例如,2005年開始的澳大利亞新一輪知識產權法修訂,就是按照2005年1月的《澳美自由貿易協議》的要求進行的。美國頻頻運用其《綜合貿易法》的「特別301條款」和《關稅法》的「337條款」,對其認為侵犯美國知識產權的國家和企業進行威脅和制裁。美國是對知識產權國際規則的形成和發展影響最大的國家。
『玖』 美國專利制度(授權後階段)與中國專利制度有哪些主要
(1) 專利申請授權後保護程序不同。對於中國專利申請授權後,不論是專利權人發現自己專利存在缺陷,還是他人因該專利阻礙其技術市場化而發起對專利權的挑戰,在中國可以請求無效程序。而在美國卻有三種程序可以選擇:a.專利權人發現專利申請過程中因疏忽導致授權專利難以執行,此時可啟動再頒程序(re-issue);b.挑戰方欲以匿名方式提出專利無效,此時可啟動單方再審程序;c.類似於中國無效程序,由挑戰方和專利權人共同參與的雙方再審程序;(2) 專利的保護期限不完全相同。中國發明專利的法定保護期是固定的,即申請日起20年。而美國最早期的專利期限是自專利授權日起17年,從1995年6月8日起才改為自申請日起20年,且1995年6月8日前提出1995年6月8日後授權的美國專利的保護期是自授權日起17年,或申請日起20年中晚到期的那個為准,而且申請人認為專利局在審查過程中出現了延誤的而導致保護期限縮短,經認定後可以調整專利保護期; (3) 繳納年費期限不同,中國發明專利是授權後每年(按申請日算)繳納年費,美國發明專利是授權後每3.5年(按授權日算)繳納年費。
『拾』 美國的專利,在全世界都有效嘛就是說擁有在美國的專利權,就不用再到其他國家申請專利了,是這樣嘛
不是的。各國都是自管自的,除非你拿一個專利專利到各個國家都申請一遍,這樣就差不多了。