① 不受專利權限制英文怎麼寫
不受專利許可權制
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[例句]
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② 什麼是專利許可權制,專利許可權制包括哪些情形
專利權的限制是指專利法規定的,允許第三人在某些特殊情況下可以不經專專利權人屬許可而實施其專利,且其實施行為不構成侵權的一種法律制度
專利許可權制的內容有哪些
在專利法上專利權的限制包括的內容有以下幾點:我國專利法規定的對專利權人的權利限制有以下幾點:
(1)無拒絕權,即專利權人不能拒絕別的社會主義公有制單位利用其專利發明。
(2)對專利發明的先用權。
(3)專為科學研究和實驗使用的有關專利,不視為侵權行為。
(4)在臨時過境的外國運輸工具上,為運輸工具的自身的需要而在其裝置和設備中使用有關專利的,不算侵犯專利權。
(5)強制許可。對於發明和實用新型專利自授予專利權之日起滿三年內,專利權人無正當理由沒有實施或充分實施其發明的,專利局可根據具備實施條件的單位申請,允許該單位不經專利權人同意而實施其發明,取得強制許可的單位仍應向專利權人交付使用費。
(6)國家徵用,發明專利對國民經濟公共利益或者國防建設有重大意義的,可由國家徵用該發明,並給專利權人以合理的補償。
③ 專利權的限制的基本內容
· 在專利法上專利權的限制包括的內容有以下幾點:
我國專利法規定的對專專利權人的權利限制屬有以下幾點:
(1)無拒絕權,即專利權人不能拒絕別的社會主義公有制單位利用其專利發明。
(2)對專利發明的先用權。
(3)專為科學研究和實驗使用的有關專利,不視為侵權行為。
(4)在臨時過境的外國運輸工具上,為運輸工具的自身的需要而在其裝置和設備中使用有關專利的,不算侵犯專利權。
(5)強制許可。對於發明和實用新型專利自授予專利權之日起滿三年內,專利權人無正當理由沒有實施或充分實施其發明的,專利局可根據具備實施條件的單位申請,允許該單位不經專利權人同意而實施其發明,取得強制許可的單位仍應向專利權人交付使用費。
(6)國家徵用,發明專利對國民經濟公共利益或者國防建設有重大意義的,可由國家徵用該發明,並給專利權人以合理的補償。
④ 專利權的限制的種類有哪些
專利的分類 我國對專利法律關系的客體,即專利法保護對象統稱之為發明創造,並在專利法中明確規定:「本法所稱之為發明創造是指發明,實用新型和外觀設計」。 1、發明 專利法所稱的發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。 (1)發明是一項技術方案 所謂技術方案是指發明人利用自然規律為了解決某一個技術問題而提出的解決方案,因此,僅僅是提出課題或解決課題的方向性設想是不夠的,必須提出解決課題的完整的切實可行的方案。技術方案,並非等同於技術,盡管兩者都是利用自然規律,通過創造性的腦力勞動和採用必要的物質條件作出的成果,但它們之間是有區別的。技術更為具體,它是經過實踐證明可以直接應用於產業的成果,而技術方案則達不到這種程度、「技術」當然可以作為發明得到專利保護,但從專利法的要求來說,「技術方案」就已經可以做為發明得到專利保護,就是說,對於申請專利的發明,不一定要求它是已經成熟的,已經達到了實踐程度的「技術」,但一定要求它已構成「技術方案」,已具備成為「技術」的可能,一旦付諸實施,必能解決技術領域中的某個特定問題。 (2)發明是一種新的技術方案 所謂新的技術方案,是指該技術方案是前所未有的,富有首創性的,並且這個前所未有的是以申請日為時間界限的,就是說,在申請日以前,沒有同樣的發明在世界上被人們所公知,在國內被人們所公用。 (3)發明可分為產品發明、方法發明和產品或方法的改進發明 產品發明,是指經過人工製造的各種新產品,包括有一定形狀和結構的物品以及固體、液體、氣體之類的物質。完全在自然狀態下的天然物,未經人工加工製造,就不是專利法規定的產品發明。 所謂方法發明,是指為解決某一技術問題所採用的手段與步驟。方法發明可以是機械方法發明、化學方法發明、生物方法發明。 改進發明是指對已知產品或方法的改進,經過改進改善了已知產品的性能或已知方法的效果,使其獲得新的特性或特徵。 2、實用新型 專利法所稱的實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案,由這個定義可以看出: (1)實用新型專利只保護產品,而產品必須具備兩個要素:第一,它是個物品;第二,它的產生必須經過一定的生產製造過程。 (2)實用新型保護的產品必須是具有確定的形狀、構造,占據一定空間的實體。產品的形狀是指產品具有的、可以從外部觀察到的確定的空間形狀。產品的構造可以是機械構造,也可以是線路構造。機械構造是指構成產品的零部件的相對位置關系、聯接關系和必要的機械配合關系等;線路構造是指構成產品的元器件之間的確定的連接關系、產品的微觀結構特徵。以擺放、堆積等方法獲得的非確定的產品形狀特徵、或者生物的或自然形成的形狀特徵,不能作為實用新型產品的構造和形狀的特徵。 (3)實用新型必須是一種適於實用的技術方案。申請人對產品的形狀、構造或其結合所提出的技術方案必須適於實用,即該產品必須能夠在產業上製造,並且能夠產生積極效果。 (4)實用新型必須是一項新的技術方案。所謂「新的技術方案」是指該技術方案,在申請日以前沒有被公知公用,既沒有在國內外出版物上被公開披露,也沒有相同內容的在先申請公布在中國專利公報上,該產品沒有在國內被公開出售、公開使用。 3、外觀設計 外觀設計也稱工業品外觀設計。我國專利法所稱外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新技術。按照這個定義,外觀設計必須具備下列要素: (1)外觀設計必須與產品有關。也就是說,它必須應用於具體產品之上。 (2)必須是產品形狀、圖案或者色彩與形狀、圖案的設計。形狀是指具有三維空間的產品造形,也就是產品或者部件外表的裝飾性形狀;圖案是指通過各種手段設計出的線條的各種排列或者組合;色彩是指用於圖案上的顏色或其組合,並且該色彩應理解為製造產品所用材料的本色以外的裝飾性顏色。 (3)富有美感。 凡是富有美感的外觀設計必須是肉眼可以直接看到的,因為,肉眼看不到的設計,無法使人產生美感,是否富有美感,應按照消費者的眼光看,認為是美觀的,就可以認為富有美感。 (4)適合工業上應用。 適合工業上應用是對外觀設計的工業實用性方面的要求。即,使用一項外觀設計的產品能夠在工業上大量復制生產,也包括通過手工業大量地復制生產。
⑤ 專利許可權制中的先使用權
在先使用權,也稱先用權,是指權是指在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經做好製造、使用的必要准備,並且在原有范圍內繼續製造、使用的,行為人對於該專利產品或專利方法享有合法的實施權。 在先使用權見於我國專利法第六十三條的規定。
在先使用權的行使顯然會導致在先使用權人與專利權人之間產生利益沖突:如果過多地限制在先使用權,那麼在先使用權人未能得到其應當享受的合法權利,這對在先使用權人來說是不公平的,反之,如果在先使用權人的權利過大或不受限制,將嚴重破壞專利制度,甚至導致專利制度形同虛設。因此法律需要對兩者權利予以平衡,確定在先使用權人行使在先使用權的合理尺度。專利法第六十三條規定將在先使用權人合理行使其在先使用權的范圍限定在「原有范圍」內。
北京市高級人民法院《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》規定:原有范圍,是指專利申請日前所准備的專用生產設備的實際生產產量或者生產能力的范圍。
行使在先使用權應注意的問題包括
(1)在先使用權人所使用的技術應當是通過在先使用權人自己獨立研究的或以合法手段取得的,而不是在專利申請日前通過抄襲、剽竊或其他不正當的方式獲得的。
(2)在先使用權的權利主體僅限於產品製造者。對於使用和銷售者不適用在先使用權。
(3)在先使用權僅限在先使用權人本人行使,不能用來入股或轉讓,但是在先使用權連同企業一並轉讓的除外。
⑥ 專利許可權制的情形及保護范圍
專利權也還是有很多限制的,專利權的限制其實也主要是面對那些不符合規范專不合法的專利發明來說屬的。那麼專利許可權制的情形有哪些?保護范圍又是什麼?專利法專利許可權制是指專利法規定的,允許第三人在某些特殊情況下可以不經專利權人許可而實施其專利,且其實施行為並不構成侵權的一種法律制度。專利許可權制主要包括:(一)不視為侵犯專利權的行為(二)專利實施的強制許可二、專利權的保護范圍發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為准,說明書及附圖可以用於解釋其權利要求。其含義是專利權的保護范圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特徵所確定的范圍為准,也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的范圍。等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為准。外觀設計專利權的保護范圍取決於兩個方面:其一是表示在圖片或者照片中的外觀設計;其二是專利授權時指定的外觀設計使用產品的范圍。確定外觀設計是否相同或近似,應當以同類產品為基礎。
⑦ 專利許可權制的國家計劃許可
根據專利法第14條的規定,對國家利益或者公共利益具有重大意義的國有企回事業單位的發答明專利,國務院有關主管部門和省級人民政府經國務院批准,可以決定在批準的范圍內推廣應用,允許指定的單位實施,由實施單位按照國家規定向專利權人支付使用費。對於中國集體所有制單位和個人的發明專利,參照前述規定辦理。
對於外國專利權人的專利,不適用這種國家計劃許可。