A. 軟體著作權和專利有什麼區別
軟體專利和軟體著作權有什麼區別?
著作權和專利是兩種不同的知識產權形式、區別很多,軟體著作權是在軟體創作完成後產生的,也可以進行軟體著作權登記,以起到類似公證的效力.著作權可以使你在別人對你的軟體盜版時,採取保護措施,制止別人的盜版.
但是,你的競爭對手往往並不是賣盜版的小商小販,他們可能也是軟體開發人員,如果他們研究了你的軟體,理解了你的思路,按照你的思路重新編寫軟體,就完全可以不侵犯你的著作權.例如,採用不同的編程語言編寫,就完全可以迴避你的著作權.但是,無疑,他們偷竊了軟體中最寶貴的東西,就是軟體的構思.總之,軟體著作權無力保護軟體中最核心的東西.
軟體專利就比較權威一些
1、專利必須向專利局提出申請才能獲得,因此必須積極申請.
2、軟體申請描述的是軟體的構思(一定要以技術方案的形式),主要是你的軟體流程圖的內容;採用何種語言以什麼具體的語句實現,專利並不說明;授權以後,他人採用該構思,就可能構成侵權.
因此,軟體專利的保護力度就比軟體著作權的保護力度大的多.
綜合一下就以下四點:
1、軟體版權保護的是內容不被抄襲,軟體專利保護的是方法不被盜用.
2、軟體版權代碼寫完就自然受保護,而軟體專利需要申請並通過審查後才受保護.
3、軟體都受版權保護,但只有有創造性、新穎性、實用性的軟體技術才能申請為專利.
4、在中國申請軟體專利最好能和硬體結合,比如網路版軟體術,可以和客戶端、伺服器端的計算機如何發送指令、如何響應進行結合.
B. 自己已有專利的技術核心可不可以作為改進後的令一份專利申請的技術核心寫在權利要求的特徵里
可以,就像你的核心專利是汽車,你的後續專利是底盤,你的底盤專利在撰寫的過程中肯定要寫到汽車是什麼樣的,在權利要求中的一部分技術特徵為以前披露過的是可以的。
C. 這樣申請是否需要專利權人A同意
什麼是核心專利?什麼是外圍專利?
懸賞分:0 - 解決時間:2007-11-1 21:37
請問「核心專利和外圍專利」的定義是什麼?謝謝!
提問者: bisal - 經理 五級 最佳答案
1、一般的講,核心專利指的是製造某個技術領域的某種產品必須使用的技術所對應的專利,而不能通過一些規避設計手段繞開。
目前,核心專利並沒有統一的定義,更重要的是,判斷一個專利是否是某個技術領域的核心專利是一件非常困難的事情。
另外,核心專利有時候指的是基礎專利。
2、外圍專利簡單意義上說就是相對於基礎專利(核心專利)來說的,其研究改進是基於核心專利來進行的。大量申請圍繞核心技術專利的改進專利,對其形成包圍之勢,這樣一來,雖然外圍專利的擁有者仍然不能直接使用別人的核心專利,仍然會導致侵權的問題(專利法第五十七條),但是,在市場上,核心專利如果具體實施的時候也會碰到這些外圍的「籬笆」,這樣就可以形成「交叉許可」,雙方互相使用對方的專利,而不互相訴訟專利侵權。
3、精於此道的日本企業,他們稱之為「籬笆」專利戰略。六、七十年代,日本企業開始大量出口產品,當時日本企業沒有核心技術和專利。當競爭對手有一個關鍵的、關於某項產品的基本原理的核心專利時,日本企業就會圍繞該核心技術開發出一系列的專利,每一個專利都有不同程度的改進。這些改進專利覆蓋了將該核心技術投入商業應用時可能採用的最佳產品結構。這樣,它們給原技術的所有者對該技術的有效利用造成了困難,然後木樁籬笆專利的所有者就可據此迫使對方同意交叉許可,從而獲得對核心技術的使用權。
雖然一些專家認為,日本人的專利件數意義不大,但另外一種觀點卻認為,即使日本人的專利大多是小項目,但也會限制競爭者,並迫使美國公司把大量的專利技術讓給他們自己,這也是同西方國家交換專利技術時,日本人總是佔便宜的原因。關於數碼相機的例子就是最好的例證。
後來,新興的韓國台灣企業發現了這一秘訣,在上個世紀末,台灣富士康、台灣宏基、韓國三星跟蹤國外企業的核心技術,大量部署外圍專利,也創造了可靠的殺手鐧。
關於專利侵權在專利法第五十七條中規定:未經專利權人許可,實施其專利,即侵犯其專利權,引起糾紛的,由當事人協商解決;不願協商或者協商不成的,專利權人或者利害關系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。
所以,在商品經濟時代,利用技術的更新來佔領市場的制高點是一個好的策略,但是很多發達的國家的企業在很多行業都處於技術壟斷的地位,全球范圍內大量的專利申請保護了先進的技術不能為他人未經允許而使用,從而促進這些發達國家的企業進一步壟斷。
發展中國家的企業無法在核心技術上同這些國際大公司競爭,但是並不意味著所有的門都關閉了。其解決辦法之一就是利用外圍專利這一工具來突圍。採取「農村包圍城市」的方式,通過技術引進掌握國外的先進技術,圍繞該基本專利不斷進行應用性的開發研究,申請眾多的外圍專利,利用這些外圍專利進一步覆蓋該技術領域,構築外圍專利網,從而突破技術壟斷,變被動為主動。
http://www.biopatent.cn/bbs/post/view?bid=2&id=70230&sty=0&tpg=53&ppg=1&age=0
http://www.zhaosheng.com/view/445477.html
回答者:jhckjgs - 經理 五級 10-19 09:27
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D. 我國商標法的核心保護是 A.商標專利權B.注冊商標權C.商標財產權D.製造商標權
原來是個選擇題。我覺得是C
E. 擁有多項發明專利和核心技術,實施後產生了較大的
1、專利指受到專利法保護的發明創造,即專利技術,是受國家認可並在公開的基礎上進行法律保護的專有技術。我國,專利分為發明、實用新型和外觀設計三種類型。
2、知識產權,也稱其為「知識所屬權」,指「權利人對其智力勞動所創作的成果享有的財產權利」。
它有兩類:一類是著作權(也稱為版權、文學產權),另一類是工業產權(也稱為產業產權)。
(一)著作權
著作權又稱版權,是指自然人、法人或者其他組織對文學、藝術和科學作品依法享有的財產權利和精神權利的總稱。主要包括著作權及與著作權有關的鄰接權;通常我們說的知識產權主要是指計算機軟體著作權和作品登記。
(二)工業產權
工業產權則是指工業、商業、農業、林業和其他產業中具有實用經濟意義的一種無形財產權,由此看來「產業產權」的名稱更為貼切。主要包括專利權與商標權。
3、綜上,知識產權是包括專利權的。
F. 發明專利,方法權利要求用功能性的描述,只有核心技術特徵,還缺少其他技術特徵,要比說明書的范圍還大,
權利要求沒有得到說明書的支持,這個是不滿足專利法的要求的,但是也不是沒有修改的回餘地,如您所說,如果其他答技術特徵是公知的技術,應該是可以修改的,但是要以說明書為依據,建議和審查員溝通後修改,或者找一家代理機構幫助修改答復。
G. 專利書的核心技術部分是哪幾個部分,在沒有事授權的情況下,那些東西可以讓轉讓的企業知道,哪些需要保密
提交了就不怕公開了,大膽去交流。專利以申請日為准
H. 專利權的核心是取得專利還是擁有實物
可以不用造出來實物,但需要注源意以下一些相關規定:發明或者實用新型申請的主題必須能夠在產業上製造或者使用,並且能夠產生積極效果。所謂產業,它包括工業、農業、林業、水產業、畜牧業、交通運輸業以及文化體育、生活用品和醫療器械等行業。在產業上能夠製造或者使用的技術方案,是指符合自然規律、具有技術特徵的任何可實施的技術方案。能夠產生積極效果,是指發明或者實用新型專利申請在提出申請之日,其產生的經濟、技術和社會的效果是所屬技術領域的技術人員可以預料到的。這些效果應當是積極的和有益的。審查原則(1)以申請日提交的說明書(包括附圖) 和權利要求書所公開的整體技術內容為依據,而不僅僅局限於權利要求所記載的內容;(2)實用性與所申請的發明或者實用新型是怎樣創造出來的或者是否已經實施無關
I. 有專利權怎樣去推廣,推廣時公不公開核心技術
專利權是最重要的一種知識產權,專利權能夠保護自己的發明成果、防止科研成果流失、獲取壟斷利潤、獲得政府科研項目資金支持、認定高新技術企業、評職稱、評國獎加分等用途.同時,作為一種財產,專利權可以在市場中進行交易,近些年,鄭州大學老師一項專利轉讓獲4500萬元、大學生一項專利獲得120萬元投資、農民工發明一項專利賣了80萬元的新聞不絕於耳,下面小編就從企業、學校、老師、學生、創業者等多個方向談一下專利的用途和重要性.如果需要專利的您請與我們聯系,有現成專利可獲得專利證書,也可以針對您所需要的行業和方向進行專利開發和挖掘.
1.獨占市場
一種產品只要授予專利權,就等於在市場上具有了獨占權.未經專利權人的許可,任何人都不得生產、銷售、許諾銷售、使用、進口該專利產品.因此,專利有很重要的佔領和保護市場的作用.這種作用在關貿總協定中制定了與貿易相關的知識產權保護協定後更加突出了.它把對專利的保護與國際間的貿易相掛鉤,強化了對專利的保護力度.
2.防止他人冒充、模仿
一項技術一旦申請專利,無論這項技術通過發表論文,還是參加學術會議或展示會,或以其它方式的公開,均是在法律保護下的公開,任何人即使通過上述途徑學會或掌握了這項技術,在這項技術被授予專利權後,也不能隨便使用.技術含量高的產品需要專利保護,技術含量低的產品更需要專利保護,因為技術含量低的產品更容易被模仿,企業應予重視.
3.獲得知識產權優勢企業和高新技術企業認定
專利可以使企業成為知識產權優勢企業,全國地方政府都制定了對於知識產權優勢企業的獎勵政策.將符合一定條件的企業評為知識產權試點、示範或優勢企業,在資金、稅收、貸款、科研項目資金發放、土地使用等方面都享受特殊的政策或者照顧.
同時,擁有專利可以評選認定高新技術企業,而且要求必須有專利的企業才可以評選,高新技術企業對稅收進行減免,可以享受15%的優惠稅率,最高可獲500萬元減免.
4.專利技術可以作為商品出售(轉讓)
純技術一旦被授予專利權就變成了工業產權,形成了無形資產,具有了價值.一項純技術不能成為工業產權(技術秘密除外).因此,技術發明只有申請專利,並經專利局審查後,授予專利權,才能變成國際公認的無形資產.
5.獨避免被他人搶先申請專利
雖然專利法規定在專利申請日前應當在國內沒有公開製造、銷售、使用過,但由於事後要取得相應的有效證據相當困難,因此,存在他人將你們已經公開的產品(或技術)拿去申請並獲得有效專利的可能,甚至倒過來追究你們的侵權責任.
6.專利宣傳效果好
在宣傳廣告或產品打上專利標志,消費者認為這種商品更具可靠性、信用性,提高企業的知名度.
7.避免會展上撤下展品的尷尬
在展覽會上,專利權好比是新產品的"出生證",誰擁有該"出生證",誰就擁有了該產品作為專利產品展示的權利.否則,隨時有被責令撤下展示物品的危機,甚至會被取消參展資格(大型會展一般都有知識產權保護的相關規定,如廣交會上就施行《涉嫌侵犯知識產權的投訴及處理辦法》).因此,參展企業對自己研發的新產品應當及時申請專利,對由供貨商完成研發的新產品則建議其申請專利後再組織參展.
當然,除了以上所述的好處,還有專利一般還作為企業上市和企業其他評審中的一項重要指標、科研成果市場化的橋梁作用等等.總之,專利既可用作盾,保護自己的技術和產品;也可用作矛,打擊對手的侵權行為.專利要運用的好的話,專利對企業的作用不可限量.
J. 急求 發明專利權利要求書共兩條權利要求,只是寫兩句簡單核心話,范圍較大,審查員意見說:沒有寫明
這個我同意樓上觀點,您先把您的權利要求書拿過來,這樣才好分析。回我看您的提問,感覺答好像就是您的權利要求書寫的太籠統了。可能就把您的構思寫了進去,這個構思專利法是一定不保護的,您如果保護一個產品,您需要把您的產品的具體結構寫進去,你想要大的保護范圍,那您可以少寫幾個具體結構。如果乾脆不寫特徵,只寫自己的構思,這樣專利很難授權。
如果想不超范圍,那隻能看您說明書到底寫的是否具體了,如果您的說明書就是簡簡單單寫了發明構思,沒寫您想保護的裝置的具體結構,那就沒辦法改了,如果說明書寫了您裝置的具體結構,您可以酌情把說明書內容抄入權利要求書。還有建議您不要把「保護范圍」理解偏了,擴大保護范圍有多種方式,少寫特徵只是一種,您還可以上位概括,選擇概括,功能限定等等。如果您只是一味的簡單的以刪除特徵的方式尋求保護范圍,實際上並不是一個好的辦法。