❶ 在美国注册商标被某公司异议怎么办
美国的商标近似混淆判断从两个方面:商标近似及商品/服务类似。
一、商标近似:
字母元素,外观,发音,含义,整体商业印象等方面近似,即可判断为商标的近似。
二、商品/服务类似:
这方面的话,美国专利商标局有点不一样。商品/服务不一定是相同,关联度高才被判定为容易使消费者混淆。
商品有可能在同一个销售场所进行销售,也可判断为会类似,使消费者对商品来源产生混淆;商品和服务存在关联,也可以判断为类似,如29类的食品与43类的餐饮服务。
美国专利商标局已经将你的商标进入公告阶段,撇去商品/服务方面,两者商标仅包含了相同部分BCCU。因此从官方角度,以及个人角度来看,这两个商标不算太近似。
但是对于一些知识产权保护观念比较强的公司来说,只要你的商标包含了与他相同的要素,他都有可能提出异议。例如:宝马公司曾以X3为他的重要的汽车型号为由,对一家做汽车链条的公司DH-X3发出警告,表示要提出无效请求。所以异议/无效不单单从商标近似程度考虑,异议人往往会将该商标的价值,以及是否会对自己商标造成淡化等多方面考虑。
美国异议程序:
美国异议遵循联邦民事诉讼规则,类似于法院程序,程序繁琐,包括下面几个阶段:
异议人提出异议----异议答辩-----披露会,证据开示----审前证据披露----陈述----裁定。
双方在此过程中,互相质询,交换证据证词,陈述双方观点。整个程序往往需要花费2-4年时间,而且一旦程序开始,任何一方未经对方同意不得单方面退出,否则即判定为败诉。所以往往很多异议/无效的案件,都是双方在整个程序中就进行和解了。
是不是要进行答辩和下面的程序,要从多方面进行考量:比如商标的价值;商业价值(是否已经大量投入使用,撤换是否方便以及撤换商标造成的影响);商标使用时间的长短;异议人的诉讼历史(其知识产权保护力度);以及此前的诉讼是否存在过类似的情况等等。
如果进行答辩的话,需要根据对方的异议理由,陈述自己的观点,着手准备相关使用证据,回答对方的质询,准备自己的质询文件。这些都要根据实际情况进行调整,现在也不好回答。
目前需要做的:
建议先看看两者商标的商品/服务类似情况,调查下对方公司的背景以及该商标的投放使用程度,可以进行和解谈判。
❷ 美国的著名商标侵权案有哪些
知识产权,广义而言包括版权即著作权、专利即技术发明、商标、商业秘密和知名权等,其中前三类受到相当全面的保护。今天,我们介绍两个有关商标专属权的案例。
一个例子是,世界摔角协会为什么会更名为世界摔角娱乐。
首先澄清一下:摔角不同于摔跤。摔跤是竞技体育,是奥运比赛项目。而职业摔角则具有极大的娱乐性,拿薪水的选手以强烈刺激感官的方式,伴随着挑逗性的言语,按照基本上预先设定的结果进行打斗。这种摔角竞技表演的代表,就是世界摔角娱乐(World Wrestling Entertainment,WWE)。
WWE的前身是泰坦体育,其创始人之一是今天WWE主要持股人文斯·麦克马洪的父亲杰斯·麦克马洪。在那个时代,美国的摔角竞技可以说是处于“春秋战国”的时代,三十来个摔角表演公司各有自己的地盘,在电视开始普及之后,它们也仍然依照旧规,在各自地区的地方电视台进行转播。
文斯和其夫人琳达接手之后,打破地域传统,将他们主持的摔角表演通过全国性的电视网进行直播,几经波折,最终战胜群雄,不但成为美国式摔角表演的霸主,而且走向了世界。它的总部仍然设在康涅狄格州的斯坦福德,但是在纽约、洛杉矶、伦敦、墨西哥城、孟买、上海、新加坡、迪拜、慕尼黑和东京均设有办事处。
文斯和琳达执掌泰坦体育之后,在1982年收购了Capitol Wrestling Corporation及其控股的世界摔角联盟(World Wrestling Federation),并于1998年更名为世界摔角联盟有限公司。1999年再改名为世界摔角联盟娱乐有限公司,最终于2002年去掉“联盟”一词,成为今天的世界摔角娱乐(World Wrestling Entertainment),而且从2011年起,公司用WWE作为自己的商标。
这一系列的名称变化,都源于与历史悠久的世界自然基金会在冠名权上的纠纷。世界自然基金会(World Wide Fund for Nature)成立于1961年,开始时叫做世界野生生物基金会,1986年改为现名。世界摔角联盟与世界自然基金会都用WWF作为自己的商标,于是世界自然基金会就其商标权起诉世界摔角联盟。1994年,双方达成和解协议,泰坦同意停用WWF作为推广摔角时的书面用词,在电视广播中特别是有字幕的时候,也尽量少用这一简称。自然基金会也就不反对世界摔角联盟使用其英文的全名World Wrestling Federation。
但是在2000年,世界自然基金会再次提起诉讼,因为世界摔角联盟仍然在许多场合使用了WWF这一商标,特别是用在它的纪念品和其他商业产品上面。
英国专利法庭裁决世界摔角联盟败诉,所以世界摔角联盟才在2002年最终改名为世界摔角娱乐,简称为WWE,网站域名也随之改变。除了历史上的录影,不能再使用WWF三个字母作为标识。
还有一个著名的商标侵权案件,就是阿迪达斯起诉玮伦鞋业。
阿迪达斯是一家知名的鞋业公司,它的三条纹标识从1952年就开始使用,后来注册成为驰名的商标。玮伦鞋业也是一家老牌公司,成立于1956年,但是它模仿阿迪达斯,使用两条或四条条纹作为自己产品的标记。两家公司曾经达成协议,玮伦放弃使用它的条纹标识。但是在2001年,玮伦再次在它的产品上加上条纹,这次阿迪达斯把玮伦告上法庭。
经过多年的缠讼,在2008年陪审团审视了268类玮伦的条纹商标产品,一致裁定玮伦仿冒了阿迪达斯的商标,判决玮伦公司败诉,罚款为其利润1.37亿美元,加上惩罚性赔偿1.37亿美元和其他费用,总计3.046亿美元,也就是相当于一条阿迪达斯的条纹罚了它一亿美元。
❸ 国外一家企业告我商标专利侵权,我该怎么来维护自己的
看看你是否有这个商标的。
商标有45个类别,主要看你的商标属于哪个类别
如果真的侵权别人有权利告你的,现在知识产权保护的很严,所以一定要加强这方面的知识。
❹ 国外一家企业告我商标专利侵权,我该怎么来维护自己的
专利出现侵权后,一般有三种解决途径。但是不管选择其中一种或几种途径,首先要做的工作就是收集专利侵权的证据。只有做好了这一步的工作,后面的措施才有了主动权,否则,后面的工作无法开展。解决专利侵权时应当收集的证据包括: 1、专利权属证据。证明原告享有专利权或者专利许可使用权。 2、侵权存在证据。证明被告已经实施或者即将实施侵犯专利权的行为。原告应当提交被控侵权产品及其销售发.票、专利与被控侵权产品技术特征对比材料等证据。 3、赔偿金额证据。证明其提出的赔偿金额有事实依据。原告应当提交能证明其提出的赔偿数额的证据,如权利人因被侵权所受到的损失的证据或者侵权人因侵权所获得的利益的证据;权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益难以确定的,人民法院可以参照专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额;没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权行为的性质和情节等因素,确定赔偿数额。上述赔偿数额可以包括因调查、制止侵权行为所支付的合理费用。 证据收集好之后,可以根据自己的情形选择如下侵权解决方式: 1、协商与和解:专利权人和被控侵权人均可自行协商或在其他第三方的调解、斡旋下达成和解协议,解决纠纷。提出协商意向时一般可以向侵权方发送侵权警告函。这在我国专利法中并无规定,但在现实生活中却被经常使用,而且还常取到较好的作用。侵权警告信的写法可以根据不同情况,口气可以强硬,也可以缓和。一般应写明以下内容: (1)专利权人的专利号,专利的主要权项内容;(2)对方的产品或方法侵害了该专利权,希望中止或禁止对方制造、销售和使用的行为; (3)希望对方于何时就此作出答复;(4)如果对方不作答复,专利权人可能采取的措施。 2、行政裁决或协调专利权人在侵权人侵权事实和证据充分确凿的情况下,可向专利局等有关行政部门举报,由其采取行政措施,对侵权人的侵权行为进行调查核实后作出行政处罚。在行政裁决过程中,有关专利行政部门基于有关当事人的申请,可对专利侵权的民事责任进行调解。 3、向法院起诉:专利权人在发现侵权人侵犯其专利权后,亦可径自向侵权行为地、被告所在地等相关人民法院提起民事诉讼,要求停止侵权行为赔偿经济损失等。同时有权申请对侵权人的侵权事实和证据进行诉讼保全,申请法院强制令,禁止侵权人继续侵权行为。为保证经济赔偿的切实执行,专利权人在起诉的同时,可向受理法院申请对侵权人的等额财产进行诉讼保全。 向法院提起诉讼时,选择起诉的法院可以有: (1)专利侵权纠纷案件,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括: a.被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地 b.专利方法使用行为的实施地,依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;c.外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地; d.假冒他人专利的行为实施地; e.上述侵权行为的侵权结果发生地。 (2)原告仅对侵权产品制造者提起诉讼,未起诉销售者,侵权产品制造地与销售地不一致的,制造地人民法院有管辖权;以制造者与销售者为共同被告起诉的,销售地人民法院有管辖权;销售者是制造者的分支机构,原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的,销售地人民法院有管辖权。 (3)专利权属纠纷案件,由被告住所地人民法院管辖。 (4)专利权合同纠纷案件,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。合同当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反级别管辖和专属管辖的规定。 做上述工作如果自己没有经验或能力,建议最好委托律师等专业人员代为处理,否则,也容易处于被动。因为处理专利侵权毕竟是专业性和程序性很强的。
❺ 淘宝网侵犯美国公司的商标权,可否在美国起诉淘宝公司
如果抄是非盈利性质的,比如真正像国外的那样,拿旧东西出来卖了,那就不应该有什么问题,但是如果是出于商业目的,那么就是问题了。但是估计淘宝会在卖家买东西时和他们签订什么免责声明之类的,这样就不太好办了,至于是否有这个免责的东西,还是要问问淘宝卖家的。这样的大网络公司,一旦被告的话,那个人肯定有问题了。
❻ 美国商标被驳回了我该处理啥
美国商标被驳回需要查明被驳回的原因,申请向商标评审委员会申请对原回案的复查审议,进行驳回复答审。
驳回类型
驳回是商标注册申请过程中一种常见的审查结果,通常有违反禁止性规定的驳回、商标不具显著性的驳回、与在先商标权(指在先申请或在先注册)相冲突的驳回等几种类型:
1.商标局驳回商标注册申请;
2.商标局驳回注册商标转让申请;
3.商标局驳回注册商标续展申请;
4.商标局异议裁定;
5.商标局撤销注册商标;
6.商标局撤销注册不当商标;
❼ 侵权美国公司的商标 在中国法院受理吗
你的问题没有讲清楚啊。“侵犯了美国某品牌的商标”是指,国内某个厂家生产版一个产品,这权个产品跟美国的某个产品一模一样,而且还使用一样的商标,国内生产这个产品的厂家的行为,叫侵权。
购买产品,即使明知道其购买的产品是假冒美国公司的产品,也不是侵权行为。
购买这个假冒产品的人,应该是假冒产品的受害者,购买产品这个人的权利受到了假冒产品生产厂家的侵害。
不管侵犯哪国的产品的什么权,在侵权发生地,都可以起诉。
❽ 在eaby上卖货被起诉到美国法院,说是侵犯了商标权,PayPal 账户被冻结,应该怎么办
有两个选择:1,如果损失不大,就算了,跨国官司不好打。
2,如果真的侵权了,就认栽。
以后一定要注意知识产权,包括商标权和专利权、著作权。
❾ 关于美国商标权案件审理
根据我国的民事诉讼法原理,反诉,是指在已经开始的诉讼中,本诉的被告为了维护自己的合法权益,针对原告提出的诉讼请求,向人民法院提出和本诉之诉讼标的及理由有牵连的相反的诉讼请求,其目的是抵消或者吞并本诉的请求。反诉必须以本诉的存在为前提。
根据美国联邦民事诉讼规则的规定,被告人应当在接到传唤状和诉状后的20天内向对方当事人送达答辩状。答辩状应当阐明对原告提出的各种请求的抗辩,并且必须自认或者否认对方的主张。同时,如果被告能在答辩状中提出反诉,还能收到攻击和防御的双重效果。美国法律中的反诉分为强制性反诉和任意性反诉。强制性反诉指被告反诉的诉讼标的或理由与本诉的诉讼标的或理由有事实上或法律上的牵连关系。此种反诉必须在本诉的同一诉讼程序中提出,否则可能产生失权的效果,不得再另行起诉。当被告所提出的反诉,其诉讼标的或理由与本诉的诉讼标的或理由没有事实上和法律上的牵连关系,但反诉请求可以抵销或吞并本诉的诉讼请求,就构成任意性反诉,被告既可以在同一诉讼程序中提起反诉,也可以作为独立的诉讼另行起诉。
针对此案,依据多年的涉外案件办理经历,我认为原被告双方的争议标有着事实上和法律上的牵连关系,注意是和不是或,你们可以直接向法庭提出对方专利权无效的观点,建议受案法院将本诉与反诉合并审理,直接对商标权的有效性进行审查。
❿ 已经注册在用的商标被国外一家公司告知侵权是怎么回事啊
怕什么,你只要有合法的手续,什么国外公司哦,你的商标除非是中外驰名不然估计是骗子