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美国专利权之战

发布时间:2021-02-06 10:10:26

『壹』 为什么美国专利局判决朗科专利权全部无效

国家专利和美国抄专袭利的区别:(1)美国在2013年前实行的是先发明制,中国专利体系是采用先申请制;(2)美国专利法存在“宽限期”(graceperiod)允许申请人在首次公开该发明内容的1年之内保留专利申请权,也就是说发明人自己的公开在1年之内不会

『贰』 美国专利权期满,中国可以自由使用吗

专利期满的意思,我理解您是想说,该专利结束15年或20年的保护期,对吧?

如果是这样,那就意味着该专利权已经失效,该技术为公知技术,不再“专利法”的保护,这样不仅可以再中国使用,你也可以再美国使用。

『叁』 好莱坞的“专利权之战”爆发于哪一年。

1909年1月1日
1909年1月1日,美国七家电影制片公司(爱迪生、维他格拉夫、比沃格拉夫、爱赛耐、山力格、刘宾、卡勒姆)两家法国电影制片公司(百代、梅里爱)联合组成了电影专利公司,他们从各种电影技术发明者那里取得了十六种专利权,还从唯一能生产胶片的柯达公司取得了胶片的专买权,还以此为武器,开始了对电影经济的全面控制;他们要求全美每家影院必须每周必须交纳五美元的贡金,发行商每年必去要缴纳五千美元的租金,而独立制片商没有经过电影专利公司的同意与特许,要拍一部片子几乎是天方夜谭电影专利公司的强大压力迫使大多数制片商、发行商和影院老板纷纷就范,屈服于他们的控制与管辖。
但是不久之后,便爆发了强烈的反抗,后来创立环球影片公司的发行商卡尔·莱默尔与电影专利公司决裂之后,成立了自己的独立制片公司,并开始摄制影片于电影专利公司抗衡。皮革商与马戏团丑角初审后来创立了福斯公司的威廉·福斯也建立起自己的独立制片队伍,与专利公司对着干。而这两位人物成为众多对电影专利公司不满的“叛军”领袖
而“叛军”的反抗主要采取法律诉讼的形式,但是电影专利公司却企图通过间谍,破坏等等非法手段来制止对方的业务行动。电影专利公司经理,来自比沃格拉夫地杰勒米亚·肯尼迪组织了一个规模庞大的间谍网,来严密监视独立制片商的活动。通过他的情报网,它能迅速的掌握对方的一切秘密,甚至知道他们吃什么;也可以了解独立制片商的业务情况。肯尼迪在纽约百老汇大街52号设立了整整一层楼面的办事处,作为对独立制片商全面攻击的大本营。根据肯尼迪提供的情报,专利公司派出武装突击队,袭击独立制片商地拍片商场地,抢走设备,砸坏摄影机。或者冲进各地的电影院,没收那些没有领取专利公司上映许可证的影片。为了保卫自己,独立制片商也雇来武装警卫,双方冲突日益激化,枪击、投弹事件不断发生。
美国电影史上著名的“专利权之战”爆发了
独立制片商在摄制影片方面遇到了不同寻常的困难。为了求得生存,他们的当务之急是:获得电影胶片,拥有自己的演员和较为安全的拍片场所。
由于专利公司已经跟柯达公司定下合同,规定胶片只可以供给持有专利公司特许证的人,而柯达公司当时又是唯一的电影胶片生产者。因此独立制片商只能另想办法。他们买通柯达工厂的职员,从工厂偷出胶片,拦截柯达公司发往国外的胶片。为了获得这些数量有限的东西,他们付出了高昂的代价。
在争夺演员方面,独立制片商也有自己的高招。1910年之前,电影演员还不是一个光彩的职业,没有演员肯使用真实姓名。他们在社会上受歧视,毫无任何地位可言,而制片公司方面,由于他们害怕演员成名后索取更多的报酬,也很乐意保持电影演员的这种无名状态。但是,随着电影的日益流行,看电影成为大众最普及的一种娱乐,观众有了影片中自己喜爱的对象,他们开始迷恋那些在银幕上经常出现地美丽面孔,他们甚至代替制片厂给他们迷恋的对象起了名字,如葛拉迪斯·史密斯就被称为“小玛丽”,因为她在格里菲斯导演的影片中经常以玛丽的名字出现。而弗洛伦斯·劳伦斯也被称为“比沃格拉夫女郎”。这些为观众迷恋的演员事实上已经成了制片公司的摇钱树。当时明星制度尚未形成,但是这些在观众眼中红起来的演员很清楚自己的价值。制片公司也知道演员对一部片子的重要性,只是不愿说出来罢了。当过时装店店员的卡尔·莱默尔精明的发现,只要让一个演员赢得稳固的影迷基础,便完全可以用提高影片售价或租金的方法来弥补高额的电影开支,于是在电影专利公司对独立制片商发动进攻之后,莱默尔以出人意料的方式与高额的聘金来吸引演员,挖专利公司的墙角,第一个被他挖来的是被人称为“比沃格拉夫女郎”的弗洛伦斯·劳伦斯。

『肆』 美国专利的类型有哪几种国内该如何申请美国专利

美国专利的类型有哪几种?国内该如何申请美国专利?日前,中美两国就双边经贸磋商发表联合声明称:停打贸易战,双方高度重视知识产权保护,同意加强合作。各大媒体评论指出,中国政府一直以来都很重视知识产权保护,其用技术解决社会问题的先进经验值得向全球推广。《中美就经贸磋商发表联合声明》还透露,中方将推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作。全国两会期间,国家知识产权局副局长何志敏称,将加大对知识产权侵权的执法力度,正在修订中的《专利法》,也拟提高对于知识产权侵权的赔偿额度。下面我们就来和大家分享一下关于美国专利申请的具体事项,希望能帮到大家!美国专利的类型有哪几种?美国是巴黎公约的成员国,也是PCT的成员国,所以到美国申请专利可以通过巴黎公约的途径直接到美国申请专利,也可以通过PCT申请在美国申请专利。 美国专利类型包括发明专利(Utility Patent)、外观设计专利(Design patent)、植物专利(Plant Patent),不包含实用新型。国内该如何申请美国专利?申请美国专利的各种途径:1、直接向美国申请专利(需要在中国专利局预先做保密审查,保密审查通过后,即可直接向美国申请专利);2、通过巴黎公约向美国申请专利(优先权只有12个月);3、通过PCT专利合作条约向美国申请专利(优先权可以达到30个月)。美国专利申请所需的材料1、说明书、请求专利部份及图;2、宣誓书及委托书;3、优先权:如果同一发明(或外观设计)已向其它巴黎公约国家申请,而要在美国主张原申请日期,则应在第一件国外申请案申请日起(包括台湾)一年之内向美国专利局申请(如是外观设计,则为半年)。4、新颖性之要求(先发明原则及一年优惠期原则):发明在美国或其它国家已取得专利或已公开于出版刊物,或在美国已公开使用或贩售超出一年,该发明即丧失新颖性;反之,若未超出一年,则仍具有申请专利之新颖性。美国专利申请的审批流程(一)美国专利申请审批流程如下:由发明人或其授权之人提交申请 USPTO受理部门接收,确定收到日并给出申请号 由申请部门进行形式审查并确定申请日,完成文件处理和数据采集,同时由权利转让部门处理涉及权利转让事务 分类 按分类号将申请分配到审查部门进行审查。(二)审查流程主要包括:1、形式审查和检索;2、实质审查;3、申请人答复;4、再次审查;5、作出最终决定等内容 对决定不服的可向专利申诉和抵触委员会提出上诉。美国专利申请的审查期限1、一般而言,美国专利一申请案在取得申请日后,大约一年至一年半内会有审查结果。2、若在修改图式或说明书等时加入新内容,审查委员不接受则可提出部份连续案(CIP)申请,惟应在原案未放弃前提出,其与原案相同内容之部份,申请日与原案同。关于美国专利的类型有哪几种?国内该如何申请美国专利?这一问题我们就给大家解答到这里了,如果想要申请美国专利,请联系我们在线客服,或拨打八戒知识产权全国免费服务热线,我们有着多年专业的知识产权代理经验,专业的业务团队和全心全意为顾客服务的理念,能帮助您顺利申请。

『伍』 美国是不是可以获得无敌专利权

也不全是,华为、苹果公司生产的手机双方涉及到产品的专利技术达数百种,说专白了就是你中有我我属中有你的局面,现在美国想一家独大,华为放弃美国本土市场,转而投向国内。
中国现在是一个巨大的潜在市场,华为现在独立研发出许多专利技术,有些技术就连美国人也是望尘莫及的,至于专利的归属问题,这个问题很复杂,说到底就是打官司,谁赢了算谁的,不过要在争议方所在地的司法机构进行判决,有利也有弊,而且官司的时间少则2年,多则5-6年,光前期取证、调查、提取证物、提交司法报告,司法机构开庭等等手续一大堆,不过既然要走法律程序,中国人不怕麻烦,是我的你怎么样都拿不走,因为核心在我手里。
以上纯属个人观点,仅供参考。

『陆』 在美国,侵犯了专利权会得到怎样的处罚

337条款是针对抄外国人侵犯美国的知识产权的,对发生在美国境内的专利侵权行为,首先可以向法院申请临时禁令,以在判决结果出来前防止损失的进一步扩大,在诉讼时原告可以要求侵权人赔偿侵权损失、律师费等,并可要求销毁所有侵权商品,同时,法院可以根据侵权情节向侵权者处以罚款。
具体条文如下:
第二八三条 禁令
数法院对本编中的诉讼案有管辖权时,都可以依照衡平法原则发出禁令,防止法院以认为合理的条件侵害由专利证书取得的任何权利。
第二八四条 损害赔偿金
法院在作出有利于请求人的裁决后,应该判给请求人足以补偿所受侵害的赔偿金,无论如何,不得少于侵害人使用该项发明的合理使用费,以及法院所制定的利息和诉讼费用。
陪审人员没有决定损害赔偿金时,法院应该估定之。不论由陪审人员还是由法院决定,法院都可以将损害赔偿金额增加到原决定或估定的数额的三倍。
法院可以接受专家的证词以协助决定损害赔偿金或根据情况应该是合理的使用费。
第二八五条 律师费
在例外情况,法院也可判定价诉人负担合理的律师费用。

『柒』 美国知识产权战略的专利战略

1.美国专利制度是条文法与判例法的混合体
专利制度通过对发明人提供独占权,使创新产品具有获得高额利润的可能。美国专利法属联邦法,由国会制定。专利法实施细则和审查指南由专利商标局制定。专利法的规定比较宽泛而涉及具体内容(包括专利保护的范围)往往在细则中予以规定。专利商标局通常根据美国经济、科技发展的需要,草拟实施细则并在因特网上公布,以便征询公众、专业律师、代理人的意见,从而确定实施细则的实用性和可操作性。这在较大程度上使美国专利制度具有灵活性和可操作性。
2.强调把专利颁给第一个专利发明人
强调把专利颁给第一个专利发明人,而不是给第一个专利申请人,也就是说即使你专利抢注的时间在先,也不能保证你能得到专利权,充分体现了公平的原则。美国对专利的保护范围不断拓宽。例如,目前世界上一些主要国家与地区还在就基因技术能否申请专利进行激烈争论的情况下,美国已进入了怎样才能授予专利权的阶段,提出对网络商业方法、基因技术给予充分的专利保护。美国专利诉讼费昂贵,但对专利侵权者的处罚力度也非常大。严格的法律规定与严格的司法制度有效地保护了专利权人的合法权益,也充分体现了专利制度的本质是激励创新,促进技术进步。
3.强调专利与标准的结合
标准本来属于技术的标准化领域范畴,但是美国将专利制度与技术标准巧妙地结合在一起,使其利用其技术优势进而占居知识产权的有力地位。谁掌握了技术标准的制定权,谁就掌握了市场的主动权。因此,美国一些高技术公司常常先把规则性的东西做成国际标准,然后把这种标准性的路径全部设定成专利进行注册,最终占领市场。不仅如此,由于专利与标准的联系日益密切,发达国家和跨国公司都在力求将专利变为标准以获取最大的经济利益,因此,标准化成为专利技术追求的最高形式。而且,发达国家通过控制国际化标准为他国产品的进入设置技术贸易壁垒。
4.将专利与贸易挂钩
专利贸易在美国的对外贸易中占的比重相当大,而且在阻碍他国商品进入美国市场上发挥了重要作用。专利保护范围实际上是垄断市场的问题。现在许多发达国家的公司正在取得专利的优势地位,给新的公司与研究者的进入造成困难,尤其扼制了发展中国家的技术创新空间。为此,美国大力发展专利贸易,并以此战略来阻碍他国商品进入美国市场,并为美国商品占领国外市场提供方便。据美国专利商标局统计,专利转让收入一直是IBM公司增长最快的利润来源之一。2000年IBM的总利润为81亿美元,而专利转让就占了17亿美元。越来越多的公司意识到专利已经作为一种商品开始出现在国际贸易市场上。特别是某些发达国家近年来极力推行专利审查的国际化,打破专利审查的地域性限制,由少数几个国家负责专利审查并授予专利权,其他国家只需承认审查结果即可。这种状况将极大扼制发展中国家的创新能力,甚至由于过度依赖外国专利技术而对其国家经济安全构成威胁。
5.采取谁投资谁受益原则
美国允许为遗传信息和企业软件申请专利,以前不被专利保护的领域如数学题解法、计算机软件、密码和破译人的遗传基因等正在陆续成为专利。知识产权管理有助于鼓励私营企业增加对研究与开发和创新的投入,但负面影响同样存在。短期看,研究与开发可能被用于社会效益较低的项目,从而降低其生产力影响研发的投资效率;长期看,即使强化知识产权管理不会降低研究与开发的生产力,但过于广泛的知识产权可能扼杀下一个商业创新潮。例如基因技术专利权基本属于基础科学知识专利权,虽然这一知识也许能作为进一步研究的基础,但是最初专利持有者的权利将阻碍对这一技术的进一步使用。
美国的专利制度强调激励创新和促进技术进步,认为过度的专利保护会产生垄断,所以美国在设立保护制度的时候,在立法上就给予了限制。美国宪法第一条第八款就规定“国会有权利通过赋予作者在有限期间内对其作品和发明以专有权利,以此来促进科学和技术的发展。这说明美国宪法在起草时就考虑到了保护知识产权的问题,但其目的不是为保护而保护,而是为了促进科学和技术的发展,而且这种趋势在知识经济时代被不断强化着。对专利的保护也出现了一种现象:一方面知识被侵权的现象比较严重,另外一方面垄断的趋势越来越快、越来越严重,垄断专利就像垄断商品一样。比如微软公司在那么短的时间内就形成了垄断地位,这个现象表明个人利益与社会利益的冲突在知识领域激化了。美国在强调保护知识产权的同时也强调对滥用专利战略的限制。1998年5月,美国政府将微软告到了被告席上就是一个范例。美国政府认为:如果一个成功者滥用其权利,国家的法律就应当介入,捍卫公共的、社会的、消费者的利益。

『捌』 美国为什么要确立知识产权国家战略

美国是世界上最早建立知识产权法律和制度的国家之一。美国独立后即在其《宪法》中明文规定发明人、作者的创作成果应当享有知识产权,并于1790年颁布了《专利法》和《版权法》,时间早于绝大多数其他国家。这表明,美国建国之初就把保护知识产权作为其基本国策之一。
值得指出的是,美国在其科技和文化创新能力低于欧洲发达国家的历史阶段,曾在知识产权制度上采取明显的本国保护主义。例如,美国早期的专利制度拒绝为外国申请人提供与本国申请人同等的待遇,长期拒不参加当时由欧洲国家发起制定的知识产权国际条约,直至1988年才参加了《保护文学艺术作品伯尔尼公约》。
世纪中期之后,随着美国逐渐成为世界第一强国,其国内知识产权制度也不断完善。美国一方面注重为权利人提供有效的知识产权保护,如大力促进其版权产业的形成和壮大,将能够获得专利保护的范围扩大到微生物、与计算机程序有关的商业方法等,规定大学和科研机构对利用国家投资完成的发明能够享有并自主处置专利权等;另一方面,也注重知识产权权利人利益与公众利益之间的合理平衡。美国是世界上最早建立反垄断体系并将其用于规制知识产权权利滥用行为的国家,它还通过其最高法院近10年来的一系列重要判决,制止对专利权的保护范围作出过宽的解释,以免其他人使用先进技术有随时“触雷”的危险。
自上世纪80年代以来,美国在其对外知识产权政策方面一直从维护本国利益出发,进攻性地参与和推动知识产权国际规则的制定和调整。美国在双边交往中也不断强制推行自己的“知识产权价值观”,与相关国家签订双边协议,使对方在知识产权保护上比世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》更严格、要求更高。例如,2005年开始的澳大利亚新一轮知识产权法修订,就是按照2005年1月的《澳美自由贸易协议》的要求进行的。美国频频运用其《综合贸易法》的“特别301条款”和《关税法》的“337条款”,对其认为侵犯美国知识产权的国家和企业进行威胁和制裁。美国是对知识产权国际规则的形成和发展影响最大的国家。

『玖』 美国专利制度(授权后阶段)与中国专利制度有哪些主要

(1) 专利申请授权后保护程序不同。对于中国专利申请授权后,不论是专利权人发现自己专利存在缺陷,还是他人因该专利阻碍其技术市场化而发起对专利权的挑战,在中国可以请求无效程序。而在美国却有三种程序可以选择:a.专利权人发现专利申请过程中因疏忽导致授权专利难以执行,此时可启动再颁程序(re-issue);b.挑战方欲以匿名方式提出专利无效,此时可启动单方再审程序;c.类似于中国无效程序,由挑战方和专利权人共同参与的双方再审程序;(2) 专利的保护期限不完全相同。中国发明专利的法定保护期是固定的,即申请日起20年。而美国最早期的专利期限是自专利授权日起17年,从1995年6月8日起才改为自申请日起20年,且1995年6月8日前提出1995年6月8日后授权的美国专利的保护期是自授权日起17年,或申请日起20年中晚到期的那个为准,而且申请人认为专利局在审查过程中出现了延误的而导致保护期限缩短,经认定后可以调整专利保护期; (3) 缴纳年费期限不同,中国发明专利是授权后每年(按申请日算)缴纳年费,美国发明专利是授权后每3.5年(按授权日算)缴纳年费。

『拾』 美国的专利,在全世界都有效嘛就是说拥有在美国的专利权,就不用再到其他国家申请专利了,是这样嘛

不是的。各国都是自管自的,除非你拿一个专利专利到各个国家都申请一遍,这样就差不多了。

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