❶ 专利侵犯权!不懂着 请勿回答!
很明显这属于侵权。
专利权是专利人利用其发明创造的独占权利,专利侵权是指未经专利权人许可,以生产经营为目的,实施了依法受保护的有效专利的违法行为。
构成专利侵权行为的要件包括两个方面:形式条件和实质条件。其中,形式要件主要有:1)实施行为所涉及的是一项有效的中国专利;2)实施行为必须是未经专利权人许可或者授权的;3)实施行为必须是以生产经营为目的。对于行为人是否具有主观故意并不是形式要件。但是,可以作为衡量其情节轻重的依据。
构成专利侵权的实质要件,也就是技术条件,实质实施行为是否属于专利的保护范围。如果行为人所涉及的技术特征属于专利权的保护范围,那么该行为人就构成了专利侵权。主要有以下几种表现形式:1)行为人所涉及的技术特征与专利的技术特征全部相同,则构成侵权;2)行为人所涉及的技术特征多于专利的技术特征,也构成侵权;3)行为人所涉及的技术特征与专利的技术特征有相同的,有相异的,但是,相异的技术特征与专利的技术特征是等效的,仍构成侵权;否则,不构成侵权。这里技术特征等效,是指所属技术领域的普通技术人员你那能够推断出某两种技术特征彼此替换后,所产生的效果相同。
浅析专利侵权行为
日前,我国专利法第三次修订草案(送审稿)已提请国务院审议,“关于专利权的保护”是国家知识产权局建议修改的一项主要内容。伴随着专利申请的快速增长,也出现了一个不可忽视的问题,即专利侵权纠纷在大幅增加。因此,笔者认为有必要对专利侵权问题进行探讨。
一、专利侵权行为的形态
根据现行专利法,专利侵权行为的具体形态可分为:
(一)未经许可实施他人专利行为。这类专利侵权行为必须满足两个条件:未经权利人许可和以生产经营为目的。
根据专利法第十一条的规定,包括以下3种具体形式:制造、使用、许诺销售、销售或进口他人发明专利产品或实用新型专利产品;使用他人专利方法以及使用、许诺销售、销售或进口依照该方法直接获得的产品;制造、销售或进口他人外观设计专利产品。
(二)假冒他人专利行为。这类专利侵权行为是指侵害专利权人的标记权。
根据专利法实施细则(2001)第八十四条规定,包括以下4种具体形式:未经许可,在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号;未经许可,在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号,使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术;未经许可,在合同中使用他人的专利号,使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术;伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。
(三)以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法。
根据专利法五十九条的规定,这类行为需要承担一般的民事侵权责任,由管理专利工作的部门责令改正并予公正,可予以处罚。
(四)除法律明确规定之外,在理论上和实践中还存在两种侵权行为:过失假冒,即指行为人本意是冒充专利,随意杜撰一个专利号,而碰巧与某人获得的某项专利的专利号相同。在这种情况下,即使该行为无假冒故意,但其行为结果仍然构成了假冒他人专利。反向假冒,即指行为人将合法取得的他人专利产品,注上自己的专利号予以出售,这种行为显然不够成“假冒他人专利”,但事实上侵害了合法专利权人的标记权,仍是一种侵权行为,侵权人应当承担民事责任。
二、专利侵权行为的归责原则
依专利法第六十三条第二款的规定,销售或使用者只有符合“不知道”且“来源合法”时,才可以免除赔偿责任,但仍然构成侵权,应承担停止侵害和消除影响的责任。也就是对善意的销售或使用者来说,停止侵害和消除影响适用无过错责任原则,赔偿则适用过错责任原则。但这种混合原则的使用范围不能延及制造或进口专利产品的行为。
过错不是专利侵权行为的构成要件,在确定行为人的侵权责任时,对停止侵权责任适用无过错责任,而赔偿损失责任则按不同的场合分别适用过错责任和无过错责任。对同一专利侵权行为可以适用不同的归责原则来确定不同的民事责任,应当说与传统理论对侵权行为归责原则的认识更为合理。
三、专利侵权行为的构成要件
一般民事侵权责任的构成要件通常包含4个方面:违法行为、损害结果、违法行为和损害结果之间有因果关系、以及行为人主观有过错。
对于专利行为的侵权责任,其构成要件主要包括以下几个方面:
(一)侵犯的对象应当是在我国享有专利权的有效专利。首先,鉴于专利权的地域性,有效专利一般应当是指获得国家知识产权局授权的专利。其次,鉴于专利权的时效性,只有在规定保护期内未因缴费、无效宣告、放弃等原因失效的专利权才是有效专利。需要注意的是,如果一项专利权由于某些原因被宣告无效,则该专利权将被视为自始不存在,因此即使有他人在前已经实施也不够成专利侵权。
(二)有违法行为存在。即行为人未经专利权人许可,有以营利为目的实施专利的行为。
需要注意的是,专利法第六十三条规定了5种不认为是侵权的行为,是专利侵权责任的例外规定,如果行为人不能举证以此作为抗辩理由,则应当认定行为人构成专利侵权,并依法承担责任。
(三)行为人主观上有过错。侵权人主观上的过错包括故意和过失。所谓故意是指行为人明知自己的行为是侵犯他人专利权的行为而实施该行为;所谓过失是指行为人因疏忽或过于自信而实施了侵犯他人专利权的行为。但也有例外,例如专利法第六十三条第二款就规定,即使行为人主观无过错,也构成专利侵权,只是不承担赔偿责任罢了。
(四)应以生产经营为目的。专利法第十一条规定:发明创造被授予专利权后,除本法另有规定外,任何人不得实施其专利,而实施即是不得以生产经营为目的。因此,以生产经营为目的也应是判断专利侵权的构成要件之一。
四、专利侵权行为的法律后果
专利权受到侵害时
❷ 专利侵权被告没有提交答辩状是否有利
最好还是提交抄答辩状,当然写袭不好的话两说了。。法律规定在15天内进行答辩,但不提供答辩也没有什么啊,不影响整个开庭啊.不过按照现在民事诉讼证据的相关规定,不光是要求答辩,还要求在指定的期限内提供证据,复杂的案件还要搞证据交换,为的就是双方都对案件有一个全面了解.现在早已不搞以前那种开庭时的突然袭击了,也就是说,双方都要在庭前作好充分的准备.但可以告诉你的一点是,答辩书只要写一个最基本的观点就可以了,可以写得简单点,具体的可以开庭时再来辩论.但如果法院给了举证期限,一定要按照提交证据噢.如果法院下发举证通知书,一定要在指定时间内将全部证据交齐啊,不然后果就严重了,而且如果是规定举证期,原被告都一样,没什么不公平的.
❸ 原告广东XX汽车用品制造有限公司诉被告广州XX贸易有限公司侵害外观专利权纠纷案
1、案情介绍
原告广东XX汽车用品制造有限公司诉被告广州XX贸易有限公司侵害外观专利权纠纷案。
案件基本情况:原告是专利权产品即汽车后杠(专利号为ZL200830055996.1)的专利权人。原告通过市场反馈,认为被告存在擅自大规模销售侵犯其专利权产品的行为。原告认为被告此行为导致了其市场份额大幅萎缩及重大经济损失,遂向广州市中级人民法院提起诉讼,其诉讼请求是:1.判令被告立即停止销售侵犯其专利权产品的行为,销毁库存产品;2.判令被告赔偿原告损失人民币300万元;3.判令被告支付原告为制止侵权支付的各项合理费用人民币10万元;4.判令被告承担本案的诉讼费用。
2、法律分析
本律师接受被告委托后,马上了解案情。通过和被告沟通及认真调查取证后,我们作出了如下答辩:
一.被告不存在擅自大规模销售原告专利权产品即汽车后杠的侵权行为。首先,从原告提供的证据送货单看,其是从广州XX汽车用品有限公司购买的汽车前后杠各一箱,广州XX汽车用品有限公司和被告广州XX贸易有限公司没有任何的关联性,是不同公司;其次,从原告提供的公证书来看,其购买汽车前后杠的地址是广州市天河区沙太南路418号广东百壮国际汽配城B区27档内,而被告注册地址为广州市越秀区永福路79号倚云汽车用品广场F318B房,地址也完全不同。原告无证据证明广州XX汽车用品有限公司和被告广州XX贸易有限公司为同一人,主观臆断被告存在销售侵犯其专利权产品的行为根本没有任何事实依据,因此,请求法院驳回原告对被告的诉讼请求。
二.根据《中华人民共和国专利法》的相关规定,原告应就被控侵权产品与涉案专利在外观上构成相同或者相近似承担举证责任。本案中,从原告提供的证据来看,原告没有足够证据证明被控侵权产品与涉案专利在外观上构成相同或者相近似,应当承担举证不能的法律后果。
三.如前所述,原告没有证据证明被告存在擅自销售侵犯其专利权产品的行为,因此原告主张被告赔偿其损失人民币300万元及其制止侵权支付的费用人民币10万元,自然没有任何事实和法律依据。并且,根据《中华人民共和国专利法》的65条的规定:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定……”原告根本没有提供证据证明其受到的损失就是310万元,因此要承担举证不能的法律后果。
3、判决结果
原告收到答辩状后,在开庭之前,向广州市中级人民法院申请撤回了起诉,法院作出裁定,准予原告撤诉。
4、律师建议
本案是一件比较典型的知识产权纠纷案件,在办理该案件的前前后后,体会还是比较深的。体会之一,知识产权案件和其他案件不同的地方在于,专业性更强。因此,本律师接手这个案件后,在认真研究案情基础上,反复研读我国知识产权方面的法律规定,从而找到了能支持我们驳斥原告诉求的法律根据;体会之二,办理这样类型的案件一定要注重实地调查取证。为了找到原告提供证据的瑕疵,我在当事人即被告的陪同下,一个个去实地核实证据,最终发现原告提供的证据送货单和公证书所指向对象与被告没有任何关联性,最终找到了本案的突破口,从而写出了质量比较高的答辩状,也最终促使原告不得不撤诉。
该案件诉讼之初,显然对被告是很不利的,原告有通过公证的证据,貌似言之凿凿。如果没有专业律师,这个案件被告很有可能败诉,要赔偿原告几百万损失。通过本律师分析案情,调查取证,找到了本案的突破口,从而最终获得了案件的胜诉,得到了当事人的由衷感谢。
❹ 专利被起诉,该如何正确对待解决
如果有人向法院起诉你侵犯了他的专利权,法院在受理后,会向你送达内起诉状副本,容根据规定,被告在收到起诉状副本后十五日内必须提交答辩状。在这段时间内,应该做下列工作:
1、立即聘请专利律师或专利代理人,调阅原告的专利文件,了解案情。
2、配合专利代理人收集材料,准备文件,在十五天的答辩期内向专利局提出专利无效请求。
3、研究起诉状内容和原告证据材料,收集对原告诉讼请求的反诉证据,配合代理人撰写答辩状,一方面提供专利无效请求证据,请求法庭依法中止诉讼程序;另一方面针对原告诉状中的请求和证据,提出答辩和反诉。
一般情况下,在十五天答辩期内向专利局提出无效请求的,法庭会中止诉讼程序,等待专利局对无效请求的决定。此后,一方面由专利代理人完成整个无效程序中的意见陈述,另一方面,研究原告的诉讼请求和证据,进一步收集反证证据,等待无效决定作出后法庭的再次开庭。
❺ 侵害专利权责任承担问题
甲、乙两公司都对丙公司造成了专利权侵害,但由于甲公司事先不知道版乙公司未经丙公司许权可,如果其能够提供购买该产品的合法来源,则无需承担对丙公司的赔偿责任,但必须停止从乙公司购买该产品的行为。另外,肯定不需要赔偿乙公司的。
❻ 专利侵权答辩状一般怎么写
重点是:
说清楚你们的技术形成过程,并且举证。
针对起诉书的指控以及证据,提出自己的反驳意见,并举证支持自己的观点。
❼ 怎样打专利侵权官司
专利权是指专利权人在法定期限内对其发明创造所享有的专有权利。发明创造包括:发明、实用新型、外观设计。专利纠纷最常见的是专利侵权纠纷。纠纷发生主要表现为,在专利权人获得专利后,他人未经许可,擅自以经营为目的而制造、使用、销售其专利产品或使用专利方法等等。发生了专利侵权纠纷,当事人可以与侵权人协商解决,也可以提请专利管理机关调处。或者打官司。那么怎样打专利侵权官司呢.提起诉讼首先,因为专利官司中涉及到的不仅仅是法律问题,也涉及到专利技术问题,因此当事人在打官司前,最好能请律师和专利代理人同时作为诉讼代表人,以便他们从法律和专利技术两个方面提供帮助。其次,对侵权人的侵权行为应掌握充分的证据,收集权产品和相应的证据。
在打官司时,专利权人要向法院递交诉状,在诉状中可以明确提出自己的诉讼请求,如要求侵权人停止侵权行为,停止制造、使用、销售侵权产品,并赔偿损失。在确定损失数额时,可以计算出因被告方的侵权行为而给自己造成的经济损失,即专利产品销售量下降,计算方法是用销量减少的总数乘以每个专利产品的利润所得之积,即为实际经济损失。另外,可以以被告因侵权行为获得的利润作为损失赔偿额。采用这种计算方法,原告应尽量掌握被告销售侵权产品的情况,如不能全部掌握的,可以就目前知道的大致数额计算,后来又发现的可以追加诉讼请求。在诉讼请求部分,原告还可以要求被告消除影响,恢复专利产品或专利技术的声誉,或者以不低于专利许可使用费的合理数额作为操作赔偿额。必要情况下,可在起诉时提出证据保全或财产保全申请。
依据法律规定,对专利侵权官司有管辖权的法院应是中级人民法院。最高人民法院在《关于专利侵权纠纷案件地域管辖问题的通知》中有详细、具体的规定:
.未经专利权人许可,为了生产经营目的而制造、使用、销售发明或者实用新型专利产品以及制造、销售外观设计专利产品的,应到该产品制造地的人民法院打官司,制造地不明时,应到该产品的使用地或者销售地的人民法院打官司。
.未经专利权人许可,为了生产经营目的而使用专利方法的,应到该专利方法使用者所在地的人民法院打官司。
.未经专利权人授权许可或者委托他人实施专利的,应到许可方或委托方所在地人民法院打官司;如果许可方或受委托方实施了专利侵权行为。从而构成共同侵权,则到被许可方或受委托方所在地的人民法院打官司。
.专利权共有人未经其他共有人同意而许可他人实施专科的,到许可方所在地的人民法院打官司,如果被许可方所在地的人民法院打官司。
.专利共有要未经其他共有人同意而转让超过其应有份额的专利权的,则到转让方所在地的人民法院打官司;如果受让方明知对方越权而仍然接受,从而双方构成共同侵权,则可到受让方所在地的人民法院打官司。
.假冒他人专利尚未构成犯罪,但给专利权人或利害关系人造成损害的,应到假冒行为地或损害结果发生地的人民法院打官司,如有困难,可到被告所在地的人民法院打官司。
.提供证据打专利侵权官司,原告在向法院递交诉状的同时提供的基本证据,包括以下几个方面:
.证明自己是该项专利权的合法所有人或持有人。如专利证书证明该项专利权归自己所有,或者是通过赠与、买卖、继承的方法获得该项专利。自己是该项专利权的合法持有者的,则应提供合同或遗嘱等等。
.证明该项专利合法有效的相应证据,如缴纳年费的收据。
.专利的权利要求书和说明书,说明专利保护的范围。
.证明被告有侵权行为的相关证据,如果有侵权产品的,要提供特征,并应说明其与专利产品有何异同。
.提出的赔偿数额的依据、证据。
.被告如何应诉当了专利侵权官司的被告不应采取消极的态度,而应在仔细阅读原告诉状的基础上,积极应诉,作好以下几个方面的工作:
.撰写答辩状。被告可以自己书写答辩状,也可以提供事实材料,由聘请的专利代理人或律师代为书写。答辩状要针对原告的诉讼请求和理由,如果被告认为自己的行为应视为侵犯专利权的行为,可以从以下几方面反驳:被告是在专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后,使用或销售该产品的。或者被告在该项专利申请日之前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备,并且仅在原有的范围内继续使用、制造的;或者被告使用该项专利是以科学研究和实验为目的。如果被告认为原告享有的专利权并非合法、有效,可以提出该项专利已经超过专利期限,提前终止、已经被撤销或已经被宣告无效。另外,被告已可以针对该专利是否具备新颖性、创造性和实用性提出异议。
.提出管辖权异议。法院对于专利侵权官司能否受理,在相关的法律法规中都有明确的规定,如果被告认为原告起诉的法院对该案没有管辖权,可以在提交答辩状期间提出管辖权异议,使案件移送到别的法院审理,使被告变被动为主动。
.提起反诉。如果被告认为自己的行为并没有侵犯原告的专利权,而是原告有侵权行为的,可以以原告为被告提出反诉,保护自己的合法权益。