A. 侵犯專利權的認定是怎樣的
專利的發展其實從側面來說就代表了一個國家的自主創新能力的發展,而在現在社會科技創新能力就是第一生產力。一個國家的綜合實力與他的科技創新能力是密不可分的。下面就讓小編為大家帶來侵犯專利權的認定是怎樣的的相關內容。侵犯專利權的認定是怎樣的侵犯專利權的認定是怎樣的1、有被侵犯的有效的專利權存在。一項發明創造只有在其被授予專利權的有效期間內,才受法律保護,第三人實施該項發明創造才有可能構成侵犯專利權,在授於專利權以前,專利權期限屆滿後,專利權被宣告無效後或者已經終止後,第三人的實施行為不構成專利侵權。2、未經專利權人許可。只有未經專利權人許可的實施行為才可能構成專利侵權;凡經過專利權人許可的實施行為,例如書面許可,口頭許可或者默示許可等,則不構成侵權。默示許可是指一方當事人提出民事權利的要求,對方未用語言或者文字明確表示意見,但其行為表明已經接受的,即為默示許可。對於專利權人主動為他人實自己專利進行技術指導的行為,審判實踐中一般認定專利權人已經默示許可他人或被指導的廠家共同實施其專利技術,不構成侵權。3、以生產經營為目的。以生產經營為目的,即以營利為目的的實施一定的行為,才可能構成侵權。不以營利為目的實施專利,不構成侵權。4)行為不屬於法律另有規定的情形,另有規定一般是指在專利法上另有規定的情形,這是指專利法對專利權行使規定的某種限制。
B. 怎樣確定自己研發的產品沒有侵犯他人專利
看下別人的專利權利要求書是怎樣寫的,這個就是專利的保護范圍,如果在裡面就是侵權,不在就不侵權。
C. 怎樣判斷產品是否侵犯了專利權
判定是否侵犯了知識產權可以看是否主觀意識,是否以經營為目的,情節嚴重的構成專犯罪,侵犯知屬識產權罪是指違反知識產權保護法規,未經知識產權所有人許可,非法利用其知識產權,侵犯國家對知識產權的管理秩序和知識產權所有人的合法權益,違法所得數額較大或者情節嚴重的行為。侵犯知識產權罪包括:假冒注冊商標罪、銷售假冒注冊商標、侵犯知識產權罪的商品罪、非法製造或者銷售非法製造注冊商標標識罪;侵犯著作權罪、銷售侵權復製品罪;假冒專利罪;侵犯商業秘密罪。知識產權是人類創造性勞動的智力成果,包括專利權 、商標權、著作權等。
D. 如何判定是否造成專利侵權
如何判定是否造成專利侵權二、專利被侵權如何索賠 在申請獲得了專利權之後版,那麼就是受到法權律保護的。此時如果他人未經同意而擅自使用專利產品的話,就會構成侵權。那麼實踐中該如何判定是否造成專利侵權呢?小編整理了相關資料,將在下文中為您做詳細解答。如何判定是否造成專利侵權一、如何判定是否造成專利侵權侵犯專利權行為成立的要件1、存在有效的專利權2、發生了法定的侵害行為3、所發生的侵害行為具有違法性4、侵害行為人以生產經營為目的(廣義)5、行為人未經專利權人許可(包括明示和默示)6、行為人主觀上有過錯(包括故意和過失)7、行為人實施的技術、設計方案落入專利保護范圍前述七個要件是認定侵犯專利權行為成立的充要條件,缺一不可;專利侵權案件的處理或審理的目的實質上就是對於前述七個要件的滿足與否進行判斷。
E. 侵犯外觀專利權的認定是怎樣的
外觀設計是指對產品的形狀、圖案或其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所做出的富有美感並適於工業應用的新設計所享有的專利,是受我國《專利法》保護的,那麼對於侵犯外觀專利權的認定是怎樣的?小編整理了相關的內容,希望對您有幫助。侵犯外觀專利權的認定是怎樣的一、屬於同類產品是進行外觀設計侵權判定的前提。(一)外觀設計專利侵權判定中,應當首先審查被控侵權產品與專利產品是否屬於同類產品。不屬於同類產品的,不構成侵犯外觀設計專利權。(二)審查外觀設計專利產品與侵權產品是否屬於同類產品,應當依據商品銷售的分類習慣和客觀實際情況,並參照外觀設計分類表(《國際外觀設計分類表》)對二者是否屬於同類產品作出認定。(三)同類產品是外觀設計侵權判定的前提,但不排除在特殊情況下,類似產品之間的外觀設計亦可以進行侵權判定。二、普通消費者的眼光是外觀設計侵權判定的標准。(一)進行外觀設計專利侵權判定,應當以普通消費者的眼光和審美觀察力為標准。(二)普通消費者作為一個特殊的消費群體,是指該外觀設計專利同類產品或者類似產品的購買者或者使用者。三、整體觀察、綜合判斷是外觀設計侵權判斷的主要方式(一)對被控侵權產品與專利產品的外觀設計進行對比,應當進行整體觀察和綜合判斷,看兩者是否具有相同的美感。1、如果兩者的全部構成要素相同或相近似,法院應當認為兩者是相同的外觀設計。2、如果兩者的全部構成要素不相同或不相近似,法院應當認為兩者是不相同的外觀設計。3、如果構成要素中的主要部分(要部)相同或相近似、次要部分不同,應當認為兩者是不相同的外觀設計。4、產品的大小、材料、內部構造和性能通常不能作為二者不相同和不相似的判定依據。但是,可以考慮各部分之間的比例因素。比較的重點應該是專利權人獨創的富於美感的主要設計部分(要部)與被控侵權產品的對應部分,看被告是否抄襲、模仿了原稿外觀設計的新穎獨創部分。(二)採用隔離對比、異地觀察的方法對比被控侵權產品與專利外觀設計時,實際造成或者可能造成消費者誤認的,可以認定被控侵權產品與專利外觀設計構成相同或者相近似。(供法庭做出是否侵權結論時參考)四、外觀設計侵權判定中如何看待產品對比問題。在進行侵權判定時,應當用被控侵權產品的外觀設計同專利保護的圖片或照片中反映的外觀設計相比較;當專利權人的產品的外觀設計與圖片或者照片相同時,也可以直接比較兩個產品的外觀設計。在外觀設計專利侵權判斷中,主要是將侵權產品或者侵權產品的圖片、照片與外觀設計的圖片或者照片中展示的形狀(造型)、圖案及色彩進行比較,對比兩者是否相同或者相近似。應當注意的是,外觀設計專利受到保護的是由專利權人在申請專利時提交的圖片或者照片中表示的某項產品的外觀設計。產品是外觀設計的必須載體。所以如果專利權人在申請後將產品的外觀產品進行改變,那麼這一產品就不可能受到原有的外觀設計專利的保護。在侵權判斷中,作為比較的依據應當是申請人在中國專利局申請專利時提交並經授權公告的圖片、照片,而不應當是專利權人在申請專利之後製造的專利產品。因為,前者確定了外觀設計的保護范圍。只有當專利產品的外觀與專利權人申請的外觀專利時向專利局提交的圖片與照片相同、並經過雙方當事人均認可時,才可以直接將兩個產品的外觀進行比較。五、等同原則、禁止反悔原則不適用於外觀設計侵權判定。進行外觀設計專利侵權判定,不適用判定發明或者實用新型侵權中採用的等同原則和禁止反悔原則。這是由於外觀設計與發明專利和實用新型保護的內容不同決定。等同原則是判定發明和實用新型專利訴訟中常會遇到的判定是否構成侵權的原則。因為發明和實用新型保護的是技術方案,既看不見,也摸不著,要依據專利權利要求書記載的必要技術特徵,和由必要技術特徵組成的技術方案與侵權物的技術特徵進行分析、對比,作車判斷,運用等同原則時,不僅要看技術特徵是否等同,還要看其功能、作用、目的、效果。而外觀設計的保護內容與此不同,只對比侵權物的外觀設計與專利產品的外觀設計是否構成相同或者相近似即可,與等同原則的運用並不相關。禁止反悔原則是等同原則之下的一個侵權判定原則,既然外觀設計侵權判定不能使用等同原則,當然,也不應當適用禁止反悔原則。
F. 怎樣才算侵犯產品專利
專利侵權判定原則:
判定某行為是否構成發明或實用新型專利侵權,是看該行為所版指向的客體權是否落入發明或實用新型專利權的保護范圍:如果被控侵權行為所實施的技術方案包
含了發明或實用新型專利權的某一項或幾項權利要求中所表示的全部必要技術特徵,則該行為落入了該發明或實用新型專利權的保護范圍之內,即構成對該發明或實
用新型專利權的侵權,這就是全面覆蓋原則。
根據全面覆蓋原則,判定某行為是否構成對發明或實用新型專利的侵權,並不要求被控侵權行為客體與發明或實用新型專利權所保護的技術方案完全相同,而只要求其覆蓋了權利要求中所記載的權比技術特徵即可。
專利侵權案列在佰騰專利論壇上有很多哦,你可以看下
在進行外觀設計專利侵權判定時,則是將被控產品與表示在圖片或照片中所表示的外觀設計專利產品進行對比,如果二者相同或相似的,則被控產品構成侵權。
G. 如何判斷是否侵犯發明、實用新型專利權
對於發明、實用新型專利權,判定的標準是看被控侵權物(產品或方法)的技術特徵是否落入專利權的保護范圍,如落入,則構成侵權。判定的方法則是將被控侵權物的技術特徵與專利權的保護范圍進行對比,具體方法如下:
1、確定專利權的保護范圍。發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為准,說明書及附圖可以用於解釋權利要求,解釋專利權利要求時,應當以專利權利要求書記載的技術內容為准,而不是以權利要求書的文字或措辭為准。
2、根據全面覆蓋原則,將被控侵權物(產品或方法)的全部技術特徵與專利權利要求中記載的技術方案的全部技術特徵逐一進行對應比較,被控侵權物(產品或方法)與專利獨立權利要求中記載的全部必要技術特徵一一對應並且相同,則構成侵權。
(7)如何判定產品有沒有侵犯專利權擴展閱讀:
專利權的主體即專利權人,是指依法享有專利權並承擔相應義務的人。專利權主體包括以下幾種:
發明人
發明人或設計人,是指對發明創造的實質性特點作出了創造性貢獻的人。在完成發明創造過程中,只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助性工作的人,例如試驗員、描圖員、機械加工人員等,均不是發明人或設計人。
其中,發明人是指發明的完成人;設計人是指實用新型或外觀設計的完成人。發明人或設計人,只能是自然人,不能是單位、集體或課題組。
發明創造是智力勞動的結果。發明創造活動是一種事實行為,不受民事行為能力的限制,因此,無論從事發明創造的人是否具備完全民事行為能力,只要他完成了發明創造,就應認定為發明人或設計人。
發明人或者設計人包括非職務發明創造的發明人或者設計人和職務發明創造的發明人或者設計人兩類。非職務發明創造,是指既不是執行本單位的任務,也沒有主要利用單位提供的物質技術條件所完成的發明創造。
對於非職務發明創造,申請專利的權利屬於發明人或者設計人。發明人或者設計人對非職務發明創造申請專利,任何單位或者個人不得壓制。申請被批准後,該發明人或者設計人為專利權人。
如果一項非職務發明創造是由兩個或兩個以上的發明人、設計人共同完成的,則完成發明創造的人稱之為共同發明人或共同設計人。共同發明創造的專利申請權和取得的專利權歸全體共有人共同所有。
單位
對於職務發明創造來說,專利權的主體是該發明創造的發明人或者設計人的所在單位。職務發明創造,是指執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造。
這里所稱的「單位」,包括各種所有制類型和性質的內資企業和在中國境內的中外合資經營企業、中外合作企業和外商獨資企業;從勞動關繫上講,既包括固定工作單位,也包括臨時工作單位。
執行本單位任務所完成的發明創造。包括三種情況:
(1)在本職工作中作出的發明創造;
(2)履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造;
(3)退職、退休或者調動工作後1年內作出的,與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。
在第(3)種情況中,只有同時具備兩個條件,才構成職務發明創造:第一,該發明創造必須是發明人或設計人從原單位退職、退休或者調動工作後1年內作出的;第二,該發明創造與發明人或設計人在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有聯系。