⑴ 專利權不予保護的范圍
專利法不予保護的對象如下:
1.違反法律、社會公德或妨害公共利益的發明創造。國家法律,是指由全國人民代表大會或者全國人民代表大會常務委員會依照立法程序制定和頒布的法律。它不包括行政法規和規章。發明創造本身的目的與國家法律相違背的,不能被授予專利權。例如,用於賭博的設備、機器或工具;吸毒的器具等不能被授予專利權。發明創造本身的目的並沒有違反國家法律,但是由於被濫用而違反國家法律的,則不屬此列。
2.科學發現。它是指對自然界中客觀存在的現象、變化過程及其特性和規律的揭示。科學理論是對自然界認識的總結,是更為廣義的發現。它們都屬於人們認識的延伸。這些被認識的物質、現象、過程、特性和規律不同於改造客觀世界的技術方案,不是專利法意義上的發明創造,因此不能被授予專利權。
3.智力活動的規則和方法。智力活動,是指人的思維運動,它源於人的思維,經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果,或者必須經過人的思維運動作為媒介才能間接地作用於自然產生結果,它僅是指導人們對信息進行思維、識別、判斷和記憶的規則和方法,由於其沒有採用技術手段或者利用自然法則,也未解決技術問題和產生技術效果,因而不構成技術方案。例如,交通行車規則、各種語言的語法、速演算法或口決、心理測驗方法、各種游戲、娛樂的規則和方法、樂譜、食譜、棋譜、計算機程序本身等。
4.疾病的診斷和治療方法。它是以有生命的人或者動物為直接實施對象,進行識別、確定或消除病因、病灶的過程。將疾病的診斷和治療方法排除在專利保護范圍之列,是出於人道主義的考慮和社會倫理的原因,醫生在診斷和治療過程中應當有選擇各種方法和條件的自由。另外,這類方法直接以有生命的人體或動物體為實施對象,理論上認為不屬於產業,無法在產業上利用,不屬於專利法意義上的發明創造。例如診脈法、心理療法、按摩、為預防疾病而實施的各種免疫方法、以治療為目的的整容或減肥等。但是葯品或醫療器械可以申請專利。
5.動物和植物品種。但是對於動物和植物品種的生產方法,可以依照授予專利權。
6.用原子核變換方法獲得的物質。
7. 對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。
⑵ 哪些專利對象是不授予保護專利權的
我國專利法對專利權進行保護,但並不是所有的專利都受到專利法的保護版,那麼又有哪些對象權是不授予保護專利權的呢?下面我們將一一為您解答。哪些是專利法不授予保護的對象?據我國《專利法》第5條和第25條的規定下列對象不授予保護專利權:1.違反法律、社會公德或妨害公共利益的發明創造,不授予保護專利權。對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源,並依賴該遺傳資源完成的發明創造,不授予保護專利權。2.科學發現。3.智力活動的規則和方法。如果是進行智力活動的工具、設備、裝置等產品則可以授予專利權。4.疾病的診斷和治療方法。用以診斷或治療疾病的儀器和葯品可以授予專利權。5.動物和植物新品種。培育和生產動植物的方法可以授予專利權。6.用原子核變換方法獲得的物質。7.對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。我們為大家帶來的關於哪些專利對象是不授予保護專利權的相關內容,相信大家在閱讀了上文的內容過後,對於哪些是專利法不授予保護的對象也有了進一步的了解。想要了解更多內容,歡迎撥打八戒知識產權服務熱線。
⑶ 專利權的特點有哪些
專利權具有以下主要特點:
(1)具有獨占性。也稱壟斷性或專有性、排他性,專利專屬權利人所有,專利權人對其權利的客體(即發明創造)享有佔有、使用、收益和處分的權利。
(2)具有時間性。所謂專利權的時間性,即指專利權具有一定的時間限制,也就是法律規定的保護期限。期限屆滿後,專利權人對其發明創造就不再享有專有權。原來受法律保護得發明創造就成了社會的公共財富,任何單位或個人都可以無償使用。我國《專利法》第四十二條規定:「發明專利權的期限為20年,實用新型和外觀設計專利權的期限為10年,均自申請日起計算。」
(3)具有地域性。所謂地域性,就是對專利權的空間限制。它是指一個國家或一個地區所授予和保護的專利權僅在該國或地區的范圍內有效,對其他國家和地區不發生法律效力,其專利權是不被確認與保護的,只有以一定地域內的法律才得以產生並在該地域內受到法律保護。
專利權的特點主要體現在三個方面:排他性、時間性和地域性。
1.排他性,也稱獨占性或專有性。專利權人對其擁有的專利權享有獨占或排他的權利,未經其許可或者出現法律規定的特殊情況,任何人不得使用,否則即構成侵權。這是專利權(知識產權)最重要的法律特點之一。
2.時間性,指法律對專利權所有人的保護不是無期限的,而有限制,超過這一時間限制則不再予以保護,專利權隨即成為人類共同財富,任何人都可以利用。
3.地域性,指任何一項專利權,只有依一定地域內的法律才得以產生並在該地域內受到法律保護。這也是區別於有形財產的另一個重要法律特徵。根據該特徵,依一國法律取得的專利權只在該國領域內受到法律保護,而在其它國家則不受該國家的法律保護,除非兩國之間有雙邊的專利(知識產權)保護協定,或共同參加了有關保護專利(知識產權)的國際公約。
⑷ 我國動植物新品種是否可授予專利
我國動植物新品種不能授予專利權,但培育動道植物品種的方法內可以授予專利權。
根據《中華人民共和國專利法》第二十五條對下列各項,不授予專利權:
(一)科學發現;
(二)智力活動的規則和方法;
(三)疾病的診斷和治療方法;
(四)動物和植物品種;
(五)用原子核變換方法獲得的物質;
(六)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。
對前款第(四)項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權。
(4)專利權不予保護擴展閱讀:
《中華人民共和國專利法》第三十條申請人要求優先權的,應當在申請的時候提出書面聲明,並且在三個月內提交第一次提出的專利申請文件的副本;未提出書面聲明或者逾期未提交專利申請文件副本的,視為未要求優先權。
第三十一條一件發明或者實用新型專利申請應當限於一項發明或者實用新型。屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型,可以作為一件申請提出。一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計,或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計,可以作為一件申請提出。
⑸ 對於已公布但尚未授予專利權的技術如何保護
沒法保護,因為這時候還沒有得到專利權。
專利法上雖然對這一段時間內給予了一個臨時保護期,但是實踐中效力很低。
⑹ 專利法11條規定,專利權被授予後,未經權利人許可,不得......,意味著保護從權利被授予後開始。
問:專利法11條規定,專利權被授予後,未經權利人許可,不得......,意味著保護從權利被授予後開始。但62條第三項又規定,(只有)專利申請日前已經製造相同產品或使用相同方法且在原范圍內繼續製造或使用的才不視為侵權,據此,保護從申請日即開始。該如何理解這兩條之間的關系呢?專利法11條規定,專利權被授予後,未經權利人許可,不得......,意味著保護從權利被授予後開始。但62條第三項又規定,(只有)專利申請日前已經製造相同產品或使用相同方法且在原范圍內繼續製造或使用的才不視為侵權,據此,保護從申請日即開始。該如何理解這兩條之間的關系呢?
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專利侵權的責任承擔者,如果是銷售者的話,按照我國《專利法》第六十三條第二項規定:為生產經營目的的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而售出的專利產品或者是依照專利方法直接獲得的產品,能證明其合法來源的,不承擔賠償責任。
什麼意思呢?有三層含義:
(1)只要是以生產經營目的使用或者銷售侵權產品的,即構成專利侵權。也就是說未經許可,銷售他人的專利產品,肯定是侵權行為。
(2)能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。要拿出正規購貨合同、正式發票訪客證明產品的合法來源。這里主要是籍這些資料,以證明行為人的「善意」。所以,如果行為人主張是淘寶上買的,或者在朋友的工廠里進的貨,等,是不可以免責的。因為這里要講究一個合理來源、合法的進貨渠道、正常的買賣合同、合理的價格。很難說在淘寶上用100元買了雙古奇的包包,是合理的善意的。
(3)不承擔賠償責任,但應承擔停止侵權行為的法律責任,未售出的侵權產品不得再次流入市場銷售,承擔因糾紛而發生的合理費用。被查封的產品應當就地封存或者銷毀,至於進貨的損失,你只能找你的上家追索了。
⑺ 發明專利權獲得之前可以商業秘密予以保護嗎
當然可以。按照我國《反不正當競爭法》的規定,是指不為公眾所知悉、能為權利人專帶來經濟利益,屬具有實用性並經權利人採取保密措施的技術信息和經營信息。因此商業秘密包括兩部分:技術信息和經營信息。如管理方法,產銷策略,客戶名單、貨源情報等經營信息;生產配方、工藝流程、技術訣竅、設計圖紙等技術信息。
⑻ 實用新型只保護產品,而發明則可保護產品和方法,故能夠被授予實用新型專利權的發明創造,必定可被授予
實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案,發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
能夠被授予實用新型專利權的發明創造,只要加入一些方法 方案等說明,即可拿去申請發明專利了。