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屬於專利法授予專利權的范圍

發布時間:2021-01-11 01:18:04

『壹』 我國《專利法》對專利權客體的范圍有哪些限制

一、給予保護的客體
第二條 本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀專設計。
發明,是指屬對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。
外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。

二、違反法律法規道德
第五條 對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不授予專利權。
對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源,並依賴該遺傳資源完成的發明創造,不授予專利權。

三、不予保護的客體
第二十五條 對下列各項,不授予專利權:
(一)科學發現;
(二)智力活動的規則和方法;
(三)疾病的診斷和治療方法;
(四)動物和植物品種;
(五)用原子核變換方法獲得的物質;
(六)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。
對前款第(四)項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權。

『貳』 依據專利法第25條,以下哪些發明創造明屁屬於不授予專利權的范圍

對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不授予專利權
對違反法律專、行政法屬規的規定獲取或者利用遺傳資源,並依賴該遺傳資源完成的發明創造,不授予專利權。
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『叄』 專利法的授予范圍

一般涉及以下幾個問題:
①違反公共秩序和道德的發明,一般都規定不授予專利。不過這項規定的應用是與國家的階級實質密切相關的。
②科學發現和自然科學基礎原理,因不能在工農業生產上直接應用,不授予專利。許多國家都依專門法律給予獎勵(見發現權)。但美國《專利法》明文規定其適用范圍包括「發明」和「發現」,其觀點是:「凡是太陽底下的新東西都可以申請專利。」
③某些物質發明,如以化學方法獲得的物質,以原子核變換的方法獲得的物質以及食品、飲料等,大多數國家不給專利,但少數工業發達國家則授予專利。其製造方法一般也可以取得專利。
④動植物新品種,許多國家不給專利,少數國家規定授予專利。
⑤診斷醫療方法和葯品,也是少數國家授予專利。
⑥計算機程序(軟體),極少數國家授予專利。
實行發明專利制度的國家,有些還採用實用新型和外觀設計的保護形式。實用新型指對物品的形狀、構造或其組合作出的革新設計,亦稱「小發明」「小專利」。其特點是,對發明要求較低,申請和審批手續比較簡單,費用較少,保護期限較短。採用實用新型保護的只有少數國家和地區,如聯邦德國、法國、日本、義大利、西班牙、葡萄牙、波蘭、菲律賓、烏拉圭等。外觀設計也稱工業品外觀設計,指對產品的外形、圖案、色彩或其結合作出富於美感而適用工業上應用的設計。據世界知識產權組織1976年的統計,採用外觀設計保護的國家有61個。有的國家規定在專利法中(如美國、泰國),有的國家則在專利法以外另訂單行法規(如聯邦德國、日本)。中國的《專利法》對實用新型、外觀設計的保護作了明確規定。

『肆』 發明專利權的保護范圍

專利法所稱的發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案回。一般來說,專利中所說答的技術方案,是指運用自然規律形成解決某種問題的技術方案,它不要求有成形的產品或者實際應用,但必須具有實用性,也就是說,根據你提出的技術方案,可以實現你的發明目的。在這個前提下,發明專利保護的范圍相當寬,一般來說,我們只指出發明專利不保護的范圍,其它的,只要是屬於專利法的技術方案,就可以認為是在發明專利保護的范圍之中。

不授予專利權的申請,除了違反國家法律、社會公德和妨害公共利益的以外,主要是指專利法第25條的內容,第二十五條對下列各項,不授予專利權:

一、科學發現;

二、智力活動的規則和方法;

三、疾病的診斷和治療方法;

四、動物和植物品種;

五、用原子核變換方法獲得的物質。

對上款第四項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權。

可見,發明專利保護的范圍是很廣的,相比來說,實用新型對於產品的配方、工藝、方法、用途,以及材料替換、系統、部分醫療器具、不涉及產品的線路設計等等都不予保護,而所有這些都可以申請發明專利保護。
發明專利保護時間20年

『伍』 程序的發明專利申請中,哪些屬於可被授予專利權的范疇

能夠授予專利權的范圍有哪些?除了下面幾項,都能進行受理。
1、對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不授予專利權。對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源,並依賴該遺傳資源完成的發明創造,不授予專利權。例如,用於賭博的設備、機器或工具;吸毒的器具等不能被授予專利權。發明創造本身的目的並沒有違反國家法律,但是由於被濫用而違反國家法律的,則不屬此列。
2、科學發現。它是指對自然界中客觀存在的現象、變化過程及其特性和規律的揭示。科學理論是對自然界認識的總結,是更為廣義的發現。它們都屬於人們認識的延伸。這些被認識的物質、現象、過程、特性和規律不同於改造客觀世界的技術方案,不是專利法意義上的發明創造,因此不能被授予專利權。
3、智力活動的規則和方法。智力活動,是指人的思維運動,它源於人的思維,經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果,或者必須經過人的思維運動作為媒介才能間接地作用於自然產生結果。它僅是指導人們對信息進行思維、識別、判斷和記憶的規則和方法,由於其沒有採用技術手段或者利用自然法則,也未解決技術問題和產生技術效果,因而不構成技術方案。例如,交通行車規則、各種語言的語法、速演算法或口訣、心理測驗方法、各種游戲、娛樂的規則和方法、樂譜、食譜、棋譜、計算機程序本身等。
4、疾病的診斷和治療方法。它是以有生命的人或者動物為直接實施對象,進行識別、確定或消除病因、病灶的過程。將疾病的診斷和治療方法排除在專利保護范圍之外,是出於人道主義的考慮和社會倫理的原因,醫生在診斷和治療過程中應當有選擇各種方法與條件的自由。另外,這類方法直接以有生命的人體或動物體為實施對象,理論上認為不屬於產業,無法在產業上利用,不屬於專利法意義上的發明創造。例如診脈法、心理療法、按摩、為預防疾病而實施的各種免疫方法、以治療為目的的整容或減肥等。但是葯品或醫療器械可以申請專利。
5、動物和植物品種。但是對於動物和植物品種的生產方法,可以依照專利法的規定授予專利權。
6、用原子核變換方法獲得的物質。
7、對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。

『陸』 我國專利法對專利權客體的范圍有哪些限制性規定

本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。
發明,是指對產品、方法版或者其改進所提出權的新的技術方案。
實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。
外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計
第五條 對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不授予專利權。
對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源,並依賴該遺傳資源完成的發明創造,不授予專利權。
第二十五條 對下列各項,不授予專利權:
(一)科學發現;
(二)智力活動的規則和方法;
(三)疾病的診斷和治療方法;
(四)動物和植物品種;
(五)用原子核變換方法獲得的物質;
(六)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。
對前款第(四)項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權。

『柒』 下列選項中屬於我國專利法保護范圍的是

我國《專利法抄》規定的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。
發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。
外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。
所以,本題目的答案應該是D。
C不被選的原因是,像癌症治療方法等是不會被授予專利權的,這也是為了社會的進步。
希望對你有用。謝謝。

『捌』 專利法的保護范圍是什麼

專利法的保護范圍是什麼?專利法保護的對象,是指依法應授予專利的發明創造。下面小編為大家介紹專利法的保護范圍是什麼?專利法的保護范圍如果大家需要專業的專利服務,八戒知識產權幫您支招!八戒知識產權知識產權業務發展迅速,專注商標、專利、版權、域名等知識產權業務方向,八戒知識產權專利申請,專利轉讓代理服務受業內認可,您有專利轉讓,專利申請的交易的需求,就趕快咨詢八戒知識產權客服。專利法的保護范圍是什麼?發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。發明必須是一種技術方案,是發明人將自然規律在特定技術領域進行運用和結合的結果,而不是自然規律本身,因而科學發現不屬於發明範疇。同時,發明通常是自然科學領域的智力成果,文學、藝術和社會科學領域的成果也不能構成專利法意義上的發明。實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。實用新型專利只保護產品。該產品應當是經過工業方法製造的、占據一定空間的實體。一切有關方法(包括產品的用途)以及未經人工製造的自然存在的物品不屬於實用新型專利的保護客體。上述方法包括產品的製造方法、使用方法、通訊方法、處理方法、計算機程序以及將產品用於特定用途等。例如,一種齒輪的製造方法、工作間的除塵方法、數據處理方法、自然存在的雨花石等不能獲得實用新型專利保護。外觀設計的載體必須是產品。產品,是指任何用工業方法生產出來的物品。不能重復生產的手工藝品、農產品、畜產品、自然物不能作為外觀設計的載體。通常,產品的色彩不能獨立構成外觀設計,除非產品色彩變化的本身已形成一種圖案。可以構成外觀設計的組合有:產品的形狀;產品的圖案;產品的形狀和圖案;產品的形狀和色彩;產品的圖案和色彩;產品的形狀、圖案和色彩。專利法的保護范圍是什麼?想要了解更多內容,歡迎撥打八戒知識產權在線客服。八戒知識產權知識產權專註:商標、專利、版權、域名等知識產權業務方向。主營業務三大板塊:常規知識產權、涉外知識產權、知識產權交易。互聯網+知識產權行業的黑馬型企業。

『玖』 依照我國《專利法》的規定,可以授予專利權的有什麼

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《中華人民共和國擔保法》(以下簡稱「擔保法」)自1995年10月1日起實施,該法第2條第2款規定的擔保方式有五種,即保證、抵押、質押、留置和定金。它擴大了《民法通則》第89穿規定的擔保形式,使得我國的擔保制度更加完善,更加符合國際慣例。《擔保法》規定的質押分為動產質押和權利質押兩種形式。所謂動產質押,是指「債務人或者第三人將其動產移交經債權人佔有,將該動產作為債權的擔保。債務人不履行債務時,債權人有權依照本法的規定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價格優先受償。」該法第75條又規定:「依法可以轉讓的商標專用權,專利權、著作權中的財產權可以質押。」由此可見,專利權可以作為質押標的,訂立專利權質押合同,以擔保債務的履行,保證債權人的債權得以實現。由於質押是一種新的擔保形式,且專利權質押合同是一種新的擔保合同,有許多問題需要進行研究,所以,本文將起一個拋磚引玉的作用,對專利權質押合同談一點粗淺的意見,以供大家參考。

一、專利權質押合同

《擔保法》第79條規定:「以依法可以轉讓的商標專用權,專利權、著作權中的財產權出質的,出質人與質權人應當訂立書面合同。『,在此,出質人與質權人所訂立的書面合同為專利權質押合同。具體而言,專利權質押合同,是指合同當事人中的債務人或者第三人為了擔保合同的履行而以自己依法享有的或者持有的專利權作為出質標的與合同債權人訂立的質押合同。專利權質押合同中的專利權所有人或者持有人(以下統稱」專利權人「)稱為」出質人「,專利權質押合同中的債權人稱為」質權人「,被質押的專利權稱為」質押標的「。

因此,我們發現專利權質押合同具有以下幾個方面的特徵:

(一)專利權質押合同是一種從合同,它從屬於債權人與債務人訂立的主合同。《擔保法》第5條規定:「擔保合同是主合同的從合同,主合同無效,擔保合同無效。擔保合同另有約定的,按照約定。『,專利權質押合同屬於一種擔保合同,所以,專利權質押合同是一種從合同。

(二)專利權質押合同是一種要式合同。《擔保法》第79條規定:「以依法可以轉讓的商標專用權,專利權、著作權中的財產權出質的,出質人與質權人應當訂立書面合同,並向其管理部門辦理出質登記。質押合同自登記之日起生效」。而且,中華人民共和國專利局於1996年9月16日頒布的《專利權質押合同登記管理暫行辦法》(以下簡稱為《登記辦法》,1996年10月1日起生效)第3條也規定:「以專利權出質的,出質人與質權人應當訂立書面合同,並向中國專利局辦理出質登記,質押合同自登記之日起生效。」顯然,以口頭形式、電話、電報或者其他形式所訂立的專利權質押合同無效。

但是,專利權質押合同既可以是單獨訂立的書面合同,也可以是主合同中的擔保條款。例如,《擔保法》第93條規定:「本法所稱的保證合同、抵押合同、質押合同、定金合同可以是單獨訂立的書面合同,包括當事人之間的具有擔保性質的信函、傳真等,也可以是主合同中的擔保條款。」

(三)專利權質押合同以向管理部門登記為生效要件。這里所指的「管理部門」,在《登記辦法》第2條作了明確規定:「中國專利局是專利權質押合同登記的管理部門」。即專利權質押合同必須向中國專利局專利工作管理部申請登記,經登記後才能生效。《登記辦法》第3條規定:「以專利權出質的,出質人與質權人應當訂立書面合同,並向中國專利局辦理出質登記,質押合同自登記之日起生效。」未經專利局登記的專利權質押合同不能產生法律效力。

(四)專利權質押合同與一般的專利權轉讓合同、專利權許可合同不同。作為一種擔保行為,質押過程中一般不發生專利權的轉移,即在專利權質押合同生效後,專利權不發生轉移,仍屬於出質人所有;而專利權轉讓合同生效後,即發生專利權的轉移。另一方面,專利權轉讓合同是一種獨立的主合同,而專利權質押合同是一種從合同,它依附於主合同,主合同無效,擔保合同無效。《擔保法》第「條規定:」出質人和質權人在合同中不得約定在債務履行期滿質權人未受清償時,質物的所有權轉移為質權人所有。『,因此,專利權質押合同不能導致專利權向質權人轉移。另一方面,在專利權質押合同生效後,質權人雖然能夠限制出質人的專利權,但質權人也不得實施該專利權。因此,專利權質押合同與專利權許可合同也不同。

二、專利權質押合同標的之分析

專利權質押合同的標的,實際上指的就是「出質的專利權」。作為質押合同標的的專利權必須為一項有效的權利。而判斷其是否有效,應當從以下幾個方面考查:

1.作為質押合同標的的專利權,首先必須是一項中國專利權,即是由中國專利局根據中華人民共和國專利法授予的專利權。

眾所周知,專利權具有地域性,即一項專利權只能在授予該專利權之法律的地域效力范圍內有效,在該法律地域效力范圍以外的任何國家或者地區都不具有法律效力。具體來說就是:只有中國專利局根據中華人民共和國專利法授予的專利權才能在中華人民共和國領域內有效;反之,任何外國或者地區依據其國家或者地區的專利法所授予的專利權,在中華人民共和國領域內不具有法律效力。這樣的外國或者地區的專利權對我國任何單位或者個人來說不是一項有效的專利權,因此,它不能作為質押合同的標的。當然,如果某外國人依照我國專利法的規定由中國專利局授予的專利權,仍然是一項有效的專利權,可以作為專利權質押合同的標的。

2.作為質押合同標的的專利權,必須仍處於法律規定的專利權保護期限內,超過了法律規定保護期限的專利權,就不能作為質押合同的標的了。

我國1985年4月1日生效的《專利法》第45條規定:「發明專利權的期限為15年,自申請日起計算。實用新型和外觀設計專利權的期限為5年,自申請日起計算,期滿前專利權人可以申請續展3年。『,但是,1993年1月1日生效的修訂的《專利法》第45條規定:」發明專利權的期限為20年,實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為10年,均自申請日起計算。「因此,一項作為質押合同標的的專利權是否仍處於專利權的保護期限內,要根據具體情況來看。第一,我國專利法所指的專利權有三種:一是發明專利權,二是實用新型專利權,三是外觀設計專利權。這三種專利權的保護期限分兩種:一種是發明專利權的保護期限,另一種是實用新型和外觀設計專利權的保護期限。第二,作為質押合同標的的專利權是根據1993年1月1日以前的專利申請取得的,還是根據1993年1月1日以後的專利申請取得的。如果是根據1993年1月1日以前的專利申請取得的專利權,那麼,其專利權的保護期限適用修改前的《專利法》;如果是根據1993年1月1日以後的專利申請取得的專利權,則其保護期限適用修改後的《專利法》。而修改前的《專利法》和修改後的《專利法》所規定的保護期限是不相同的。

3.作為質押合同標的的專利權,必須是一項真實的專利權。

根據我國專利法的規定可知,只有經中國專利局審查批准授予專利權以後,一項發明創造才能享有專利權。正在申請審查階段的發明創造,還不能享有專利權,因此,這樣的發明創造不能作為質押合同的標的。另一方面,在專利局發布授予專利權公告之日起6個月內,任何人認為專利局授予的專利權不符合專利法有關規定的,可以請求專利局撤銷該專利權。《專利法》第44條規定:「被撤銷的專利權視為自始不存在『,。因此,被撤銷的專利權不能作為質押合同的標的。

再者,自專利局公告授予專利權之日起滿6個月後,任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合專利法有關規定的,都可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。《專利法》第50條規定:「宣告無效的專利權視為自始不存在。」所以,已經被宣告無效的專利權不能作為質押合同的標的。

最後,被放棄或者被視為放棄的專利權,也不能作為質押合同的標的。《專利法》第47條第1款第2項規定:「專利權人以書面形式放棄其專利權的」,自專利局公告之日起,其專利權終止。同條第1款第1項還規定:「沒有按時繳納年費的」,其專利權被視為放棄。被視為放棄的專利權在恢復以前不具有法律效力。

『拾』 專利法規定不授予專利權的項目包括

ABCD

A地理標志和B商標權歸商標法約束,和專利沒關系

C未公開的信息專有權,也不屬於專利權的范圍。屬於保密等

D科學發現專利法明確規定不可以申請專利。那麼也就不屬於專利權范圍內。

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