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專利權被授予後

發布時間:2021-01-10 10:52:20

1. 【專利侵權】申請發明專利後18個月公開但未授予專利權,此期間有人利用該專利公開信息生產產品……

構成專利侵權行為的要件包括兩個方面:形式條件和實質條件。其中,形式要專利侵權及其法律責任件主要有:
1、實施行為所涉及的是一項有效的中國專利;
2、實施行為必須是未經專利權人許可或者授權的;
3、實施行為必須是以生產經營為目的。對於行為人是否具有主觀故意並不是形式要件。但是,可以作為衡量其情節輕重的依據。
根據有關法律的規定,專利侵權行為人應當承擔的法律責任包括民事責任、行政責任與刑事責任。
行政責任
對專利侵權行為,管理專利工作的部門有權責令侵權行為人停止侵權行為、責令改正、罰款等,管理專利工作的部門應當事人的請求,還可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解。民事責任:
1、停止侵權 ,是指專利侵權行為人應當根據管理專利工作的部門的處理決定或者人民法院的裁判,立即停止正在實施的專利侵權行為。
2、賠償損失。 侵犯專利權的賠償數額,按照專利權人因被侵權所受到的損失或者侵權人獲得的利益確定;被侵權人所受到的損失或侵權人獲得的利益難以確定的,可以參照該專利許可使用費的倍數合理確定。
3、消除影響。 在侵權行為人實施侵權行為給專利產品在市場上的商譽造成損害時,侵權行為人就應當採用適當的方式承擔消除影響的法律責任,承認自己的侵權行為,以達到消除對專利產品造成的不良影響。
刑事責任:

依照專利法和刑法的規定,假冒他人專利,情節嚴重的,應對直接責任人員追究刑事責任。

2. 專利權被授予後 在任何情況下專利權人 均無需獲得他人同意即可實施其專利

不對的

專利具有排來他性自,即未經專利權人(設為權利人A)許可,其他人不能實施其專利。
但專利有時是建立在其他專利之上的,那麼沒經過該專利權人(設為權利人B)許可,專利權人A也是不能實施自己的專利的。
所以專利可以阻止他人使用,卻不能保證自己可以使用。

另外專利許可有一種情況,獨占許可,即在合同規定的期限內,除了被許可人外,即使是專利權人自己也不能實施。

還有問題可以「HI」里問。

3. 專利權被他人請求無效宣告應該怎麼辦

當你收到中國專利局轉來的他人對你的專利權提出宣告專利權無效文件副本的時候,專利權人應認真仔細閱讀和分析他人提出的宣告專利權無效的主要理由,有針對性地准備和撰寫答辯意見陳述書。專利權人應該認真閱讀和理解對比文件,分析自己的權利要求與現有技術之間的本質區別,然後來確定對方提出的理由是否成立,是否會破壞本專利的專利性。同時,專利權人分析對方提供的證據是否真實和充分等。總之,通過分析,專利權人做到心中有數,然後再作出決策。如果專利權人發現他人提出的理由不成立,提供的證據不真實,不充分,則專利權人就可以著手准備答辯意見陳述書,請求專利局駁回無效請求。
無效宣告請求的理由,是指被授予專利的發明創造有下列情況之一:
(1)被授予專利權的發明專利或實用新型專利申請不具有新穎性、創造性或實用性;
(2)被授予專利權的外觀設計專利申請為現有設計、不具有明顯區別或與在先取得的合法權利相沖突;
(3)被授予專利權的發明專利或實用新型專利不是新的技術方案,被授予專利權外觀設計專利申請不具有美感或者非新設計;
(4)被授予專利權的發明專利或實用新型專利沒有經過保密審查即向外國申請專利;
(5)被授予專利權的發明專利或實用新型專利的申請文件不清楚、不完整、不能實現,權利要求書沒有以說明書為依據,不清楚、不簡要;
(6)被授予專利權的外觀設計專利沒有清楚顯示要求保護的產品;
(7)對專利申請文件的修改超出原始申請文件記載的范圍;
(8)獨立權利要求沒有從整體上反映發明專利或實用新型的技術方案,記載解決技術問題的必要技術特徵;
(9)分案申請的文件超出原申請記載的范圍;
(10)發明專利創造違反國家法律、社會公德或妨害公共得益;
(11)不屬於專利權授權的范圍,違反專利法第二十五的規定。
申請人提出的申請專利權無效宣告請示,專利申請復審委員會受理後,申請人從受理之日起一個月內還可以補充﹑修改﹑增加證據,在規定的一個月期間外提供新的證據或對原提供的證據作修改﹑補充的,專利申請復審委員會可不予考慮。

4. 外觀設計專利權被授權後,任何單位或個人未經專利權人許可,都不得為生產經營目的試試專利,其中包括

不得為生產經營目的製造、銷售、進口其外觀設計專利產品。

法律依據:

根據《專利法》第十一條規定:

發明和實用新型專利權被授予後,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

外觀設計專利權被授予後,任何單位或個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、銷售、進口其外觀設計專利產品。

(4)專利權被授予後擴展閱讀:

侵權判斷

比對的主體

外觀設計專利產品是比發明和實用新型專利產品更具有日常生活性的商品,對於其中某些相近似產品的細微差別,普通消費者往往會忽略掉,而專業人員則很容易分辨出來。

在判斷被控侵權產品與外觀設計專利產品是否相同或者相近似時,如果從專業人員的角度出發,對權利人來說顯然是不公平的。因此,進行外觀設計專利侵權判定,應當以普通消費者的審美觀察能力為標准,不應當以該外觀設計專利所屬領域的專業技術人員的審美觀察能力為標准 。

對於類別相同或者相近似的產品,如果普通消費者施以一般注意力不致混淆,則不構成侵權,如果普通消費者施以一般注意力仍不免混淆,則構成侵權。

上文中的普通消費者,是指購買、使用該外觀設計專利產品的人。通常情況下,普通消費者與消費者權益保護法中「消費者」的涵義是一致的。

但是,對於非通常消費品,如建築材料、機器零部件、電動工具等,普通消費者不是其購買者,不具有對這類用品的一般知識和認知能力,故能夠對其進行相同或相近似比對的主體應當為這類用品的特定消費群體,即銷售、購買、安裝和使用此類產品的人員。

以普通消費者為侵權判定的主體,並不是要求人民法院在審理外觀設計專利侵權糾紛時去追求真正的消費者的意見,而是要求審判人員在判斷時,將所處的位置放在普通消費者的水平線上,去認識、感知比對對象的異同

比對的方法

判斷外觀設計相同或相近似,一般採用以下幾種方法:

1、肉眼觀察。

判斷被控侵權產品是否與外觀設計專利產品相同或相近似,應該根據普通消費者用肉眼進行觀察時是否會產生混淆來判斷,對視覺觀察不到的部分,不能藉助儀器或化學手段進行分析比較。觀察時應以產品易見部位的異同作為判斷的依據。

2、隔離觀察,直接對比。

在具體判斷時,首先應當把外觀設計專利產品與被控侵權產品分別擺放,觀察時在時間和空間上均要有一定的間隔 .這種隔離觀察的方法可以讓審判人員對兩種產品產生直觀的感覺即第一印象。

其次,再將兩種產品擺放在一起,由審判人員對兩種產品的外觀設計進行直接對比分析,以描述二者的異同,將感性認識上升為理性認識,最終得出二者是否相同或相近似的結論。

3、整體觀察,綜合判斷。

判斷被控侵權產品的外觀設計與獲得專利的外觀設計是否相同或相近似,不能僅從外觀設計的局部出發,或者把外觀設計的各部分割裂開來,而應當從其整體出發,對其所有要素進行整體觀察,在整體觀察的基礎上,對兩種產品的外觀設計的主要構成和創新點進行綜合判斷。

5. 專利法11條規定,專利權被授予後,未經權利人許可,不得......,意味著保護從權利被授予後開始。

問:專利法11條規定,專利權被授予後,未經權利人許可,不得......,意味著保護從權利被授予後開始。但62條第三項又規定,(只有)專利申請日前已經製造相同產品或使用相同方法且在原范圍內繼續製造或使用的才不視為侵權,據此,保護從申請日即開始。該如何理解這兩條之間的關系呢?專利法11條規定,專利權被授予後,未經權利人許可,不得......,意味著保護從權利被授予後開始。但62條第三項又規定,(只有)專利申請日前已經製造相同產品或使用相同方法且在原范圍內繼續製造或使用的才不視為侵權,據此,保護從申請日即開始。該如何理解這兩條之間的關系呢?

答:君同法律在線咨詢為您解答

專利侵權的責任承擔者,如果是銷售者的話,按照我國《專利法》第六十三條第二項規定:為生產經營目的的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而售出的專利產品或者是依照專利方法直接獲得的產品,能證明其合法來源的,不承擔賠償責任。
什麼意思呢?有三層含義:
(1)只要是以生產經營目的使用或者銷售侵權產品的,即構成專利侵權。也就是說未經許可,銷售他人的專利產品,肯定是侵權行為。
(2)能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。要拿出正規購貨合同、正式發票訪客證明產品的合法來源。這里主要是籍這些資料,以證明行為人的「善意」。所以,如果行為人主張是淘寶上買的,或者在朋友的工廠里進的貨,等,是不可以免責的。因為這里要講究一個合理來源、合法的進貨渠道、正常的買賣合同、合理的價格。很難說在淘寶上用100元買了雙古奇的包包,是合理的善意的。
(3)不承擔賠償責任,但應承擔停止侵權行為的法律責任,未售出的侵權產品不得再次流入市場銷售,承擔因糾紛而發生的合理費用。被查封的產品應當就地封存或者銷毀,至於進貨的損失,你只能找你的上家追索了。

6. 獲得專利權的條件

獲得專利權的條件

(1)授予專利權的發明創造必須是符合專利法第二條規定的內發明、實用新型和外容觀設計。如果申請的主題不是專利法所定義的發明、實用新型和外觀設計,則不能被授予專利權;

(2)授予專利權的主題必須是屬於可以授予專利權的主題范圍,即不能是專利法第二十五條所規定的不授予專利權的范圍;

(3)授予專利權的主題必須是不能違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益,即不能是屬於專利法第五條所排除的情況;

(4)授予專利權的主題必須是符合專利法第二十二條及第二十三條的規定,即授予專利權的發明或實用新型應當具備新穎性、創造性和實用性。授予專利權的外觀設計應當與已有設計不相同或不相近似,並不得與他人在先取得的合法權利相沖突。

如果所申請的主題不符合上述條件之一的,在審查階段,可以成為駁回專利申請的理由。

在專利權被授予後,任何人發現專利權有不符合上述條件之一的,都可以以此為由向專利復審委員會提出無效申請。
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7. 被授予實用新型專利權後為何還要請求專利局作出專利檢索報告

祁律師抄,並不是這樣的,真正的原因如下:
作為一個實用新型,雖然被授予了專利權,但這種專利權的穩定性並不高,因為實用新型是沒有實質審查程序的,即,專利局並沒有審查你的實用新型申請是不是真的具有新穎性,創造性以及實用性就授予你專利權了,也就是說,很有可能在你之前根本就是有人已經申請了同樣的專利,或者已經在社會上公開過同樣的技術。這也是實用新型獲得權利更快的原因。而相對而言,發明有實質審查程序,要經過檢索之後才能,沒有相同的專利,才能被授予專利權。
因此,專利檢索報告就可以在一定程度上彌補這種不足,雖然專利局在審查實用新型時並不進行檢索,但當你想知道自己的實用新型是不是穩定時(也就是今後會不會被別人無效掉),就可以自己出錢進行檢索。
一般進行這種檢索的人大多是在侵權訴訟中,檢索報告的內容是本實用新型的對比文獻的列表及其基本信息等。

8. 申請人可以在被授予專利權之前隨時撤回其專利申請。可以嗎

申請人可以在被授予專利權之前隨時撤回其專利申請。但需要向專利局提交申請,並獲得專利局的審核批准後,才能完成專利申請的撤銷。

9. 專利權的授予程序

第一提交專利申請,經過專利局初步審查。專利主管機關查明該申請是否符合專利法關於申請形式要求的規定。
第二,經過初步審查後進行早期公開。專利局收到發明專利申請後,經初步審查認為符合要求的,自申請日起滿18個月,即行公布。專利局可以根據申請人的請求早日公布其申請。
第三 實質審查。發明專利申請自申請日起3年內,專利局可以根據申請人隨時提出的請求,對其申請進行實質審查;申請人無正當理由逾期不請求實質審查的,該申請即被視為撤回。專利局認為必要的時候,可以自行對發明專利申請進行實質審查。
第四 授權登記公告。發明專利申請經實質審查沒有發現駁回理由的,由專利局作出授予發明專利權的決定,發給發明專利證書,同時予以登記和公告。發明專利權自公告之日起生效。

法律依據:
《中華人民共和國專利法》第二十六條
申請發明或者實用新型專利的,應當提交請求書、說明書及其摘要和權利要求書等文件。
請求書應當寫明發明或者實用新型的名稱,發明人的姓名,申請人姓名或者名稱、地址,以及其他事項。
說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為准;必要的時候,應當有附圖。摘要應當簡要說明發明或者實用新型的技術要點。
權利要求書應當以說明書為依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。
依賴遺傳資源完成的發明創造,申請人應當在專利申請文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源;申請人無法說明原始來源的,應當陳述理由。

《中華人民共和國專利法》第二十七條
申請外觀設計專利的,應當提交請求書、該外觀設計的圖片或者照片以及對該外觀設計的簡要說明等文件。
申請人提交的有關圖片或者照片應當清楚地顯示要求專利保護的產品的外觀設計。

《中華人民共和國專利法》第三十四條
國務院專利行政部門收到發明專利申請後,經初步審查認為符合本法要求的,自申請日起滿十八個月,即行公布。國務院專利行政部門可以根據申請人的請求早日公布其申請。

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