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葯物專利權的創造性

發布時間:2021-01-08 15:57:41

Ⅰ 實用新型專利和發明專利的創造性具體區別是什麼

人們常稱實用新型為小發明。在我國現行的專利法中,實用新型和發明 都是專利法保護的對象,它們都是科學技術上的發明創造,從這個意義上講兩者的本質是相 同的;但實際上,這兩種專利又有許多的不同,主要歸納為以下四點:
(1)實用新型的創造性低於發明
我國專利法對申請發明專利的要求是,同申請日以前的已有技術相比,有突出的實質性特點和顯著進步;而對實用新型的要求是,與申請日以 前的已有技術相比,有實質性特點和進步。對發明強調了突出的實質性特點和顯著進 步,而對實用新型只提實質性特點和進步。顯然,發明的創造性程度要高於實用新型 。
(2)實用新型所包含的范圍小於發明
由於發明是對產品、方法 或者其改進所提出的新的技術方案,所以,發明可以是產品發明,又可以是方法發明,還可 以是改進發明。僅在產品發明中,又可以是定形產品發明或不定形產品發明。而且,除專利法有特別規定以外,任何發明都可以依法獲得專利權。但是,申請實用新型專利權的范圍則 要窄得多,它僅限於產品的形狀、構成或者其組合所提出的實用的新的技術方案。這樣,各種製造方法就不能申請實用新型專利。同時,與形狀、構造或其組合無關的產品也不可能有 實用新型產生。因此,實用新型的范圍比發明狹窄得多,僅僅限於產品的形狀、構造或其組 合有關的革新設計。
(3)實用新型專利的保護期短於發明
我國專利法明文規定,對於實用新型專利的保護期為10年,自申請日起計算。而發明專利的保護期 規定為20年。相比之下,實用新型專利的保護期比發明專利的保護期要短得多。這是由於在一般情況下,實用新型比發明的創造過程要簡單、容易,發揮效益的時間也短得多。所以,法律對它的保護期的規定相應也短些。
(4)實用新型專利的審批過程比發明專利簡單
根據我國專利法的規定,專利局收到實用新型專利的申請後,經初步 審查認為符合專利法要求的,不再進行實質審查,即可公告,並通知申請人,發給實用新型 專利證書。而對發明專利,則必須經過實質審查,無論是審查的手續和時間都要比實用新型復雜得多,長得多。

Ⅱ 申請發明專利,審查意見是不具備創造性,答復補正應該用什麼樣的語氣,感覺審查員對本行業並不懂

首先,需要據理力爭,有理有據。個人攻擊和謾罵沒有用。就問題說問題即可。
第二,抵觸申請專只能屬評價新穎性,不能評價創造性。請確定您所說的「抵觸」到底是抵觸申請,還是公開了本發明特徵的申請日前公開的現有技術。
第三,審查員審的主要是法律問題,技術問題不清楚是正常的,專業有可能不完全對口,而且專利申請一般都是新技術,需要您耐心解釋。
第四,如果可能的話可以電話溝通(通知書上留有審查員的聯系方式),看一看審查員的意思,問一問他有什麼修改建議,事半功倍。
第五,即使「得罪」了審查員,遭到了駁回,仍有後續復審程序可以救濟。只是需要花費更多金錢和精力。

Ⅲ 在無效程序中,對實用新型專利和發明專利的創造性要求是一致的嗎

不完全一樣。
相同點在於:對比的步驟和方法是一樣的(三步法)。
不同點在於:實際操作中,發明創造性評價可以使用3篇以上的對比文件進行組合對比;而實用新型的創造性只用2篇對比文件組合對比。。

Ⅳ 實用新型專利和發明專利的創造性具體區別是什麼

1)、發明
突出的實質性抄特點和顯著的進步
a、技術領域:為所屬、相近、相關;以及促使到其他領域尋找
b、對比文件:為1項或2項或多項
2)、實用
實質性特點和進步
實用在初審中不審查創造性,並且授權之前也不作實質審查,而只在無效中審查
a、技術領域:一般著重考慮為所屬;
但是現有技術中給出明確的啟示,如(有明確的記載)或(促使到)相近或相關領域尋找,如已經寫明「……適用於本申請……」
b、對比文件:一般為1項或2項;
對於「簡單疊加」,可以引用多項

Ⅳ 發明專利的答復審查意見說權利要求不具備創造性,怎麼辦

首先,一般發明專利的審查意見都是這樣說權利要求沒有創造性的。不要太過於著急,近兩年知識產權局控制授權率,提高專利質量,這種情況很正常。

第一、您先看一下是否審查員對所有的權利要求都說沒有創造性,有沒有沒評價過的權利要求?有的話,為了授權需要,您可以考慮一下把審查員未評論創造性的權利要求提到獨權中。這樣的話,一般審查員都會接受,並授予專利權。

第二、如果審查員說所有的權利要求都評價說沒有創造性,那麼,就需要考慮一下跟審查員辯解一番,審查員說的有沒有道理,找到的對比文件是不是確實和您的發明專利一樣。

(5)葯物專利權的創造性擴展閱讀:

申請發明專利注意事項:

1、保護客體

首先應該明白發明不等同於發現,發現是揭示自然界已經存在的但尚未被人們所認識的自然規律和本質。而發明創造則是運用自然規律或本質去解決具體問題的技術方案。

發明專利又分為:

(1)產品發明:是人們通過研究開發出來的新產品、新材料等,該產品可以是一個獨立、完整的,也可以是一個機器或設備的零件。

(2)方法發明:是指人們為製造產品或解決某個技術課題而研究開發出來的操作方法,製造方法以及工藝流程等技術方案。方法可以是由一系列步驟構成的一個完整過程,也可以是一個步驟。

有一種比較特殊的發明,就是計算機軟體的發明,要看該軟體是否屬於單純的計算機軟體或能夠與硬體相結合的專用軟體,是可以申請專利保護的。

2、能否申請發明專利

(1)可以申請發明專利的創造:在進行技術開發、新產品研製過程中取得的成果,因其技術水平較高,都應申請發明專利。

(2)不可以申請發明專利的創造:對於某些技術領域的發明,如疾病的診斷和治療方法、原子核變換方法取得的物質等都不授予專利權。

3、專利審批程序

依據專利法,發明專利申請的審批程序包括受理、初審、公布、實審以及授權五個階段。實用新型或者外觀設計專利申請在審批中不進行公布和實質審查,只有受理、初審和授權三個階段。

4、提交申請資料

發明專利是指對一種從創造活動中產生的對現有技術問題的嶄新的解決方案所授予的專利。發明人對自己的發明可以依法向專利機關申請專利。

Ⅵ 發明專利實質審查中的專利創造性問題

發明專利實質審查中的專利創造性問題,根據我國法律規定,授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性。發明專利實質審查如果大家需要專業的專利服務,八戒知識產權幫您支招!八戒知識產權知識產權業務發展迅速,專注商標、專利、版權、域名等知識產權業務方向,八戒知識產權專利申請,專利轉讓代理服務受業內認可,您有專利轉讓,專利申請的交易的需求,就趕快咨詢八戒知識產權客服。發明專利實質審查中的專利創造性問題新穎性,是指該發明或者實用新型不屬於現有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,並記載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。新穎性主要突出專利新的特點。創造性是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。實用性則是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用,並且能夠產生積極效果。本法所稱現有技術,是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。專利申請基本上需要通過專利法第22條第3款,根據專利的三種特性,申請通過審查方可成功,因此專利申請需要做好前期的查詢工作發揮檢索的功能提高申請成功率。發明專利實質審查中的專利創造性問題,更多詳細知識產權知識和業務,可以撥打八戒知識產權在線客服。八戒知識產權致力專注知識產權領域,目前已獲中國主板上市公司朗科科技創始人天使投資,香港主板上市公司金蝶國際投資。

Ⅶ 專利權的創造性,著作權的獨創性,商標權的顯著性三者區分

一、著作權與商標權的主要區別;
(1)原始權利產生的途徑不同;1,著作權在作者的作品創作完成之後,即依法自動產;2,商標權在我國實行的是注冊在先原則,只有經過最;
(2)保護的對象和范圍不同;1,著作權的對象是作者所創的文學、藝術和科學作品;2,商標權的對象是以文字,圖形或者其組合構成的注;對商標權的保護范圍以核准注冊的商標核定使用的商品;
(3)法律要求的保護條件不同;
二、著作權與商標權的主要區別
(1) 原始權利產生的途徑不同
1,著作權在作者的作品創作完成之後,即依法自動產生,而不需要經過任何主管機關的審查批准。
2,商標權在我國實行的是注冊在先原則,只有經過最先申請注冊並獲主管機關的審查核准後,才能取得商標專用權。
(2) 保護的對象和范圍不同
1,著作權的對象是作者所創的文學、藝術和科學作品,是有形資產。 對著作權的保護范圍是指這些作品的發表權,修改權,保護作品完整權,使用權和獲得報酬權。
2,商標權的對象是以文字,圖形或者其組合構成的注冊商標,屬無形資產
對商標權的保護范圍以核准注冊的商標核定使用的商品為限。 ⑶權利內容不同。著作權是一體兩權,人身權與財產權。商標權只是財產權。
⑷法律要求的保護條件不同
著作權要求作品具有獨創性,原創性。
商標權要求商標具有顯著性。
⑸ 保護的目的不同
1,著作權保護目的在於鼓勵有益於社會的作品創作和傳播,促進社會主義文化和科學事業的發展和繁榮。
2,商標權保護的目的是為了促進生產者保證商品質量和維護商標信
譽,以保障消費者的利益,促進社會主義商品經濟的發展和公平競爭。
(6)國家主管機關和適用法律不同
我國《著作權法》是管理著作權的基本法律。國家版權局是主管全國著作權的管理工作。
我國《商標法》是管理商標的基本法律。國家工商行政管理局商標局是主管全國商標注冊和管理的工作。

三、著作權與專利權、商標權同屬知識產權,它們之間有許多相同之處。 ①它們的客體都是無形的財產; ②這些對知識產品的專有權利都是法律所賦予的; ③它們都具有專有性、地域性和時間性特徵。
著作權與專利權的不同
(1)取得權利的方式不同
專利權只有當專利申請人向國家專利主管機關提出申請,並經該機關審批核准後,方能產生。
著作權採取自動產生的原則,作品創作完成之後,即依法自動產生,而不需要經過任何主管機關的審查批准。
(2)客體不同
專利權的客體是具有新穎性、創造性和實用性的解決某一實際問題的新的技術方案,發明,設計,實用新型。
而著作權的客體是文學、藝術和科學著述創作的客觀表達形式。
(3)權利的保護期限不同
我國《專利法》規定發明專利的保護期為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期均為10年,自申請之日起算。
而我國《著作權法》規定公民作品的著作財產權的保護期為作者終生及死後50年。
⑷保護條件不同。
著作權要求作品具有獨創性,原創性。
專利權要求發明創造具有新穎性、創造性和實用性。
⑸適用領域不同
著作權適用於文學、藝術領域,專利權適用於工業生產領域。

Ⅷ 發明專利實質審查不具創造性是否可轉實型專利

發明專利進入實質審查階段時一般已經進行了公開,
那麼就會成為公知技術,
是不能再就相同版技術方案申請實用權新型專利的,
因為在先的發明專利申請會破壞在後申請的新穎性。
比較好的建議是在原有技術方案的基礎上做一些變更和改進再進行申請。

如果對技術方案的創造性把握不準,在申請時可以考慮作為發明和實用新型同時申請,
這樣發明專利的審查結果對實用新型專利授權的影響不大。

Ⅸ 發明專利創造性的對比問題

可以,而且可以用多件專利來對比。新穎性的判定只能用一件專利對比,也就是說只能一一對比,而創造性是可以用多件專利同時對比的,也就是說創造性的要求更高。

Ⅹ 授予專利權的發明創造必須具備哪些實質條件

一項發明復或者實用新型獲得專利制權的實質條件為新穎性、創造性和實用性。專利權,簡稱「專利」,是發明創造人或其權利受讓人對特定的發明創造在一定期限內依法享有的獨占實施權,是知識產權的一種。專利權的性質主要體現在三個方面:排他性、時間性和地域性。

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