您好!著作權的主體:
享有著作權的主體主要是作者,也可以是除作者之外的其內他依照著作權法享有容著作權的公民、法人或其他組織。
著作權的客體:著作權的客體是作品,包括文學、藝術和科學技術領域內的作品。需要指出的是,受著作權法保護的作品應當具備以下幾個條件:(一)必須是自己創作的,不是抄襲別人的;(二)必須是屬於文學、藝術和科學技術范圍內的創作;(三)必須具有一定的表現形式;(四)必須是不屬於依法禁止出版、傳播和作品。
著作權的內容:著作權的內容主要是著作權人的權利義務。著作權人對其作品享有精神權利和財產權利,如發表權、署名權、廣播權、放映權等。同時,著作權人也應盡一定的義務,即對其權利作了適當的限制。
如能提供更多信息,則可給出更為周詳的法律意見。
❷ 商標和專利的區別是什麼
知識產權三大塊,專利,商標,版權(這里不細講,歌曲版權、電影版權平常都在接觸)
比如說食用油,超市裡有魯花和金龍魚,價格啊這些各有區別,你嘗試過後會可能會得出魯花更好吃,金龍魚更便宜的結論(胡謅的啊這個),魯花和金龍魚就是他們各自的商標,用來幫助消費者區別這兩個產品。
(小知識普及:有些公司玩的就很大,比如洗發水,飄柔潘婷海飛絲什麼的,其實都是一家公司的產品,他弄很多品牌的洗發水,拼了命打廣告,價格功能都有差別,滿足各種消費者的需求,但怎麼選都是他們家的產品)
但是你平常看廣告的時候,會留意到,魯花的廣告里會提到一個什麼5S壓榨工藝,國家專利技術什麼的,意思是魯花這個公司啊,在榨油的技術上有突破,搞了個新工藝,新工藝榨出來的油可能更香,他就拿去申請了專利。
所以專利就是技術上的突破或者改進。
商標權和專利權都是專用權,獲得國家知識產權局授權後,這個魯花這個名字和這個5S壓榨工藝都只能山東魯花集團有限公司一家公司能用,其他公司用的話,就是侵權。
商標是一個標識,一個名字,授權之後理論上可以一直存在,成為一個百年老字型大小,為消費者所津津樂道,專利是技術的創新,更底層一些,作為普通人,你基本不可能知道一部手機里包含了多少專利技術,然而專利是有期限的,到期就不專用了,是社會公共財產。
所以作為專利權人的你,需要在專利有效期內盡可能的賺取利潤。
❸ 專利權的創造性,著作權的獨創性,商標權的顯著性三者區分
一、著作權與商標權的主要區別;
(1)原始權利產生的途徑不同;1,著作權在作者的作品創作完成之後,即依法自動產;2,商標權在我國實行的是注冊在先原則,只有經過最;
(2)保護的對象和范圍不同;1,著作權的對象是作者所創的文學、藝術和科學作品;2,商標權的對象是以文字,圖形或者其組合構成的注;對商標權的保護范圍以核准注冊的商標核定使用的商品;
(3)法律要求的保護條件不同;
二、著作權與商標權的主要區別
(1) 原始權利產生的途徑不同
1,著作權在作者的作品創作完成之後,即依法自動產生,而不需要經過任何主管機關的審查批准。
2,商標權在我國實行的是注冊在先原則,只有經過最先申請注冊並獲主管機關的審查核准後,才能取得商標專用權。
(2) 保護的對象和范圍不同
1,著作權的對象是作者所創的文學、藝術和科學作品,是有形資產。 對著作權的保護范圍是指這些作品的發表權,修改權,保護作品完整權,使用權和獲得報酬權。
2,商標權的對象是以文字,圖形或者其組合構成的注冊商標,屬無形資產。
對商標權的保護范圍以核准注冊的商標核定使用的商品為限。 ⑶權利內容不同。著作權是一體兩權,人身權與財產權。商標權只是財產權。
⑷法律要求的保護條件不同
著作權要求作品具有獨創性,原創性。
商標權要求商標具有顯著性。
⑸ 保護的目的不同
1,著作權保護目的在於鼓勵有益於社會的作品創作和傳播,促進社會主義文化和科學事業的發展和繁榮。
2,商標權保護的目的是為了促進生產者保證商品質量和維護商標信
譽,以保障消費者的利益,促進社會主義商品經濟的發展和公平競爭。
(6)國家主管機關和適用法律不同
我國《著作權法》是管理著作權的基本法律。國家版權局是主管全國著作權的管理工作。
我國《商標法》是管理商標的基本法律。國家工商行政管理局商標局是主管全國商標注冊和管理的工作。
三、著作權與專利權、商標權同屬知識產權,它們之間有許多相同之處。 ①它們的客體都是無形的財產; ②這些對知識產品的專有權利都是法律所賦予的; ③它們都具有專有性、地域性和時間性特徵。
著作權與專利權的不同
(1)取得權利的方式不同
專利權只有當專利申請人向國家專利主管機關提出申請,並經該機關審批核准後,方能產生。
著作權採取自動產生的原則,作品創作完成之後,即依法自動產生,而不需要經過任何主管機關的審查批准。
(2)客體不同
專利權的客體是具有新穎性、創造性和實用性的解決某一實際問題的新的技術方案,發明,設計,實用新型。
而著作權的客體是文學、藝術和科學著述創作的客觀表達形式。
(3)權利的保護期限不同
我國《專利法》規定發明專利的保護期為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期均為10年,自申請之日起算。
而我國《著作權法》規定公民作品的著作財產權的保護期為作者終生及死後50年。
⑷保護條件不同。
著作權要求作品具有獨創性,原創性。
專利權要求發明創造具有新穎性、創造性和實用性。
⑸適用領域不同
著作權適用於文學、藝術領域,專利權適用於工業生產領域。
❹ 商標權與專利權的區別
專利權同商標權一樣,其兩者的保護對象都是無形資產,都具有專有性、時間性和地域性的特徵;兩者的權利人都有權將其權利客體作為交易標的進行轉讓,都有權在受到不法侵害時請求損害賠償。同時,專利發明的名稱和外觀設計也可以作為商標申請注冊。專利權與商標權的主要區別為:(1)保護的目的不同專利權保護的發明創造,是技術上的解決辦法或者外觀設計上的藝術創作和獨特創意。保護的目的,在於的鼓勵發明創造,有利於發明創造的推廣應用,促進科學技術進步和創新。而商標權保護的商標,是具有區別商品或者服務來源的顯著特徵的標志。保護的目的,為了促進生產者保證商品質量和維護商標信譽,以保障消費者的利益,促進社會主義商品經濟的發展和公平競爭。(2)保護的對象和范圍不同專利權的對象是獲得專利的發明,實用新型或外觀設計。其中發明是指前人沒有的、先進的、經過實踐證明可以應用的一種重大的科學技術新成就;實用新型是指對物品的形狀、結構或組合所作的革新設計,又稱小發明;外觀設計是指對產品的形狀、圖樣、色彩或其結合作出的富有創新美感而適於工業上應用的新設計。對專利權的保護范圍分別以發明,實用新型的權利要求的內容為准和以表示在圖片或照片上的外觀設計專利產品為准。商標權的對象是以文字、圖形或者其組合構成的注冊商標。對商標權的保護范圍以核准注冊的商標和核定使用的商品為限。(3)國家主管機關和適用的相關法律不同我國《專利法》是管理專利的基本法律。國家知識產權局專利局主管全國專利受理和審查專利申請的管理工作。我國《商標法》是管理商標的基本法律。國家工商行政管理局商標局主管全國商標注冊和管理的工作。(4)時效性的不同我國的《專利法》規定,發明專利的有效期為20年,實用新型和外觀設計專利的有效期為10年,期限屆滿均不得續展。而我國《商標法》規定,注冊商標的有效期為10年,期滿可以續展注冊,而且可以無制重復申請,每次續展注冊的有效期均為10年,因此商標權的有效期實質上可以是無限期的。顯然,專利權和商標權是分屬兩種不同范疇的知識產權,有明顯的不同點,分別受到《專利法》和《商標法》的保護。但是在特殊情況下,某一權利客體中的一部分會出現在另一權利之中。具體地說就是:當專利發明的名稱和外觀設計在符合《商標法》規定條件的情況下,可以作為商標申請注冊;而含有與注冊商標相同或近似的文字、圖形及組合在符合《專利法》的情況下,也可以申請外觀設計專利。由於專利權和商標權受各自相應法律的保護,當兩者的權利人為不同一人時,則會出現專利權與商標權對抗沖突的情況。對於這種情況的出現,可以根據國家工商行政管理局商標局《關於處理商標專用權與外觀設計專利權權利沖突問題的意見》的原則予以處理解決。「商標專用權和外觀設計專利是重要的知識產權,分別受《商標法》和《專利法》的保護。這些權利的取得,應當遵守《民法通則》中的誠實信用原則,不得侵害他人的在先權利。」
❺ 舉例說明可以取得知識產權(專利權、商標權、著作權)的客體和條件
著作權是自動獲得的,你創作完成一部作品就自動獲得了對該作品的著作回權
要獲得商標答專用權,必須進行注冊,申請注冊的商標應遵守《商標法》第8,10,11,12等條的規定。
專利權的獲得,必須經過專利申請和依法審批的全過程。取得專利權的發明創造,必須將其發明創造的內容在權利要求書和說明書或圖片、照片中充分公開,劃定保護范圍。
❻ 商標注冊就取得商標專利權了嗎
簡單來說:1、專利保護權利人對「技術」的「壟斷」,而商標主要是區別商品或版服務的來源。2、權利權人取得專利權,須申請,獲得授權後取得相應「壟斷權利」;商標未經注冊也可以使用,但注冊商標和未注冊商標保護力度不一樣。3、商標與專利由不同的法律規范調整,權利范圍不同,侵權後果也不一樣。