❶ 專利侵犯權!不懂著 請勿回答!
很明顯這屬於侵權。
專利權是專利人利用其發明創造的獨占權利,專利侵權是指未經專利權人許可,以生產經營為目的,實施了依法受保護的有效專利的違法行為。
構成專利侵權行為的要件包括兩個方面:形式條件和實質條件。其中,形式要件主要有:1)實施行為所涉及的是一項有效的中國專利;2)實施行為必須是未經專利權人許可或者授權的;3)實施行為必須是以生產經營為目的。對於行為人是否具有主觀故意並不是形式要件。但是,可以作為衡量其情節輕重的依據。
構成專利侵權的實質要件,也就是技術條件,實質實施行為是否屬於專利的保護范圍。如果行為人所涉及的技術特徵屬於專利權的保護范圍,那麼該行為人就構成了專利侵權。主要有以下幾種表現形式:1)行為人所涉及的技術特徵與專利的技術特徵全部相同,則構成侵權;2)行為人所涉及的技術特徵多於專利的技術特徵,也構成侵權;3)行為人所涉及的技術特徵與專利的技術特徵有相同的,有相異的,但是,相異的技術特徵與專利的技術特徵是等效的,仍構成侵權;否則,不構成侵權。這里技術特徵等效,是指所屬技術領域的普通技術人員你那能夠推斷出某兩種技術特徵彼此替換後,所產生的效果相同。
淺析專利侵權行為
日前,我國專利法第三次修訂草案(送審稿)已提請國務院審議,「關於專利權的保護」是國家知識產權局建議修改的一項主要內容。伴隨著專利申請的快速增長,也出現了一個不可忽視的問題,即專利侵權糾紛在大幅增加。因此,筆者認為有必要對專利侵權問題進行探討。
一、專利侵權行為的形態
根據現行專利法,專利侵權行為的具體形態可分為:
(一)未經許可實施他人專利行為。這類專利侵權行為必須滿足兩個條件:未經權利人許可和以生產經營為目的。
根據專利法第十一條的規定,包括以下3種具體形式:製造、使用、許諾銷售、銷售或進口他人發明專利產品或實用新型專利產品;使用他人專利方法以及使用、許諾銷售、銷售或進口依照該方法直接獲得的產品;製造、銷售或進口他人外觀設計專利產品。
(二)假冒他人專利行為。這類專利侵權行為是指侵害專利權人的標記權。
根據專利法實施細則(2001)第八十四條規定,包括以下4種具體形式:未經許可,在其製造或者銷售的產品、產品的包裝上標注他人的專利號;未經許可,在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號,使人將所涉及的技術誤認為是他人的專利技術;未經許可,在合同中使用他人的專利號,使人將合同涉及的技術誤認為是他人的專利技術;偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件。
(三)以非專利產品冒充專利產品、以非專利方法冒充專利方法。
根據專利法五十九條的規定,這類行為需要承擔一般的民事侵權責任,由管理專利工作的部門責令改正並予公正,可予以處罰。
(四)除法律明確規定之外,在理論上和實踐中還存在兩種侵權行為:過失假冒,即指行為人本意是冒充專利,隨意杜撰一個專利號,而碰巧與某人獲得的某項專利的專利號相同。在這種情況下,即使該行為無假冒故意,但其行為結果仍然構成了假冒他人專利。反向假冒,即指行為人將合法取得的他人專利產品,註上自己的專利號予以出售,這種行為顯然不夠成「假冒他人專利」,但事實上侵害了合法專利權人的標記權,仍是一種侵權行為,侵權人應當承擔民事責任。
二、專利侵權行為的歸責原則
依專利法第六十三條第二款的規定,銷售或使用者只有符合「不知道」且「來源合法」時,才可以免除賠償責任,但仍然構成侵權,應承擔停止侵害和消除影響的責任。也就是對善意的銷售或使用者來說,停止侵害和消除影響適用無過錯責任原則,賠償則適用過錯責任原則。但這種混合原則的使用范圍不能延及製造或進口專利產品的行為。
過錯不是專利侵權行為的構成要件,在確定行為人的侵權責任時,對停止侵權責任適用無過錯責任,而賠償損失責任則按不同的場合分別適用過錯責任和無過錯責任。對同一專利侵權行為可以適用不同的歸責原則來確定不同的民事責任,應當說與傳統理論對侵權行為歸責原則的認識更為合理。
三、專利侵權行為的構成要件
一般民事侵權責任的構成要件通常包含4個方面:違法行為、損害結果、違法行為和損害結果之間有因果關系、以及行為人主觀有過錯。
對於專利行為的侵權責任,其構成要件主要包括以下幾個方面:
(一)侵犯的對象應當是在我國享有專利權的有效專利。首先,鑒於專利權的地域性,有效專利一般應當是指獲得國家知識產權局授權的專利。其次,鑒於專利權的時效性,只有在規定保護期內未因繳費、無效宣告、放棄等原因失效的專利權才是有效專利。需要注意的是,如果一項專利權由於某些原因被宣告無效,則該專利權將被視為自始不存在,因此即使有他人在前已經實施也不夠成專利侵權。
(二)有違法行為存在。即行為人未經專利權人許可,有以營利為目的實施專利的行為。
需要注意的是,專利法第六十三條規定了5種不認為是侵權的行為,是專利侵權責任的例外規定,如果行為人不能舉證以此作為抗辯理由,則應當認定行為人構成專利侵權,並依法承擔責任。
(三)行為人主觀上有過錯。侵權人主觀上的過錯包括故意和過失。所謂故意是指行為人明知自己的行為是侵犯他人專利權的行為而實施該行為;所謂過失是指行為人因疏忽或過於自信而實施了侵犯他人專利權的行為。但也有例外,例如專利法第六十三條第二款就規定,即使行為人主觀無過錯,也構成專利侵權,只是不承擔賠償責任罷了。
(四)應以生產經營為目的。專利法第十一條規定:發明創造被授予專利權後,除本法另有規定外,任何人不得實施其專利,而實施即是不得以生產經營為目的。因此,以生產經營為目的也應是判斷專利侵權的構成要件之一。
四、專利侵權行為的法律後果
專利權受到侵害時
❷ 專利侵權被告沒有提交答辯狀是否有利
最好還是提交抄答辯狀,當然寫襲不好的話兩說了。。法律規定在15天內進行答辯,但不提供答辯也沒有什麼啊,不影響整個開庭啊.不過按照現在民事訴訟證據的相關規定,不光是要求答辯,還要求在指定的期限內提供證據,復雜的案件還要搞證據交換,為的就是雙方都對案件有一個全面了解.現在早已不搞以前那種開庭時的突然襲擊了,也就是說,雙方都要在庭前作好充分的准備.但可以告訴你的一點是,答辯書只要寫一個最基本的觀點就可以了,可以寫得簡單點,具體的可以開庭時再來辯論.但如果法院給了舉證期限,一定要按照提交證據噢.如果法院下發舉證通知書,一定要在指定時間內將全部證據交齊啊,不然後果就嚴重了,而且如果是規定舉證期,原被告都一樣,沒什麼不公平的.
❸ 原告廣東XX汽車用品製造有限公司訴被告廣州XX貿易有限公司侵害外觀專利權糾紛案
1、案情介紹
原告廣東XX汽車用品製造有限公司訴被告廣州XX貿易有限公司侵害外觀專利權糾紛案。
案件基本情況:原告是專利權產品即汽車後杠(專利號為ZL200830055996.1)的專利權人。原告通過市場反饋,認為被告存在擅自大規模銷售侵犯其專利權產品的行為。原告認為被告此行為導致了其市場份額大幅萎縮及重大經濟損失,遂向廣州市中級人民法院提起訴訟,其訴訟請求是:1.判令被告立即停止銷售侵犯其專利權產品的行為,銷毀庫存產品;2.判令被告賠償原告損失人民幣300萬元;3.判令被告支付原告為制止侵權支付的各項合理費用人民幣10萬元;4.判令被告承擔本案的訴訟費用。
2、法律分析
本律師接受被告委託後,馬上了解案情。通過和被告溝通及認真調查取證後,我們作出了如下答辯:
一.被告不存在擅自大規模銷售原告專利權產品即汽車後杠的侵權行為。首先,從原告提供的證據送貨單看,其是從廣州XX汽車用品有限公司購買的汽車前後杠各一箱,廣州XX汽車用品有限公司和被告廣州XX貿易有限公司沒有任何的關聯性,是不同公司;其次,從原告提供的公證書來看,其購買汽車前後杠的地址是廣州市天河區沙太南路418號廣東百壯國際汽配城B區27檔內,而被告注冊地址為廣州市越秀區永福路79號倚雲汽車用品廣場F318B房,地址也完全不同。原告無證據證明廣州XX汽車用品有限公司和被告廣州XX貿易有限公司為同一人,主觀臆斷被告存在銷售侵犯其專利權產品的行為根本沒有任何事實依據,因此,請求法院駁回原告對被告的訴訟請求。
二.根據《中華人民共和國專利法》的相關規定,原告應就被控侵權產品與涉案專利在外觀上構成相同或者相近似承擔舉證責任。本案中,從原告提供的證據來看,原告沒有足夠證據證明被控侵權產品與涉案專利在外觀上構成相同或者相近似,應當承擔舉證不能的法律後果。
三.如前所述,原告沒有證據證明被告存在擅自銷售侵犯其專利權產品的行為,因此原告主張被告賠償其損失人民幣300萬元及其制止侵權支付的費用人民幣10萬元,自然沒有任何事實和法律依據。並且,根據《中華人民共和國專利法》的65條的規定:「侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定……」原告根本沒有提供證據證明其受到的損失就是310萬元,因此要承擔舉證不能的法律後果。
3、判決結果
原告收到答辯狀後,在開庭之前,向廣州市中級人民法院申請撤回了起訴,法院作出裁定,准予原告撤訴。
4、律師建議
本案是一件比較典型的知識產權糾紛案件,在辦理該案件的前前後後,體會還是比較深的。體會之一,知識產權案件和其他案件不同的地方在於,專業性更強。因此,本律師接手這個案件後,在認真研究案情基礎上,反復研讀我國知識產權方面的法律規定,從而找到了能支持我們駁斥原告訴求的法律根據;體會之二,辦理這樣類型的案件一定要注重實地調查取證。為了找到原告提供證據的瑕疵,我在當事人即被告的陪同下,一個個去實地核實證據,最終發現原告提供的證據送貨單和公證書所指向對象與被告沒有任何關聯性,最終找到了本案的突破口,從而寫出了質量比較高的答辯狀,也最終促使原告不得不撤訴。
該案件訴訟之初,顯然對被告是很不利的,原告有通過公證的證據,貌似言之鑿鑿。如果沒有專業律師,這個案件被告很有可能敗訴,要賠償原告幾百萬損失。通過本律師分析案情,調查取證,找到了本案的突破口,從而最終獲得了案件的勝訴,得到了當事人的由衷感謝。
❹ 專利被起訴,該如何正確對待解決
如果有人向法院起訴你侵犯了他的專利權,法院在受理後,會向你送達內起訴狀副本,容根據規定,被告在收到起訴狀副本後十五日內必須提交答辯狀。在這段時間內,應該做下列工作:
1、立即聘請專利律師或專利代理人,調閱原告的專利文件,了解案情。
2、配合專利代理人收集材料,准備文件,在十五天的答辯期內向專利局提出專利無效請求。
3、研究起訴狀內容和原告證據材料,收集對原告訴訟請求的反訴證據,配合代理人撰寫答辯狀,一方面提供專利無效請求證據,請求法庭依法中止訴訟程序;另一方面針對原告訴狀中的請求和證據,提出答辯和反訴。
一般情況下,在十五天答辯期內向專利局提出無效請求的,法庭會中止訴訟程序,等待專利局對無效請求的決定。此後,一方面由專利代理人完成整個無效程序中的意見陳述,另一方面,研究原告的訴訟請求和證據,進一步收集反證證據,等待無效決定作出後法庭的再次開庭。
❺ 侵害專利權責任承擔問題
甲、乙兩公司都對丙公司造成了專利權侵害,但由於甲公司事先不知道版乙公司未經丙公司許權可,如果其能夠提供購買該產品的合法來源,則無需承擔對丙公司的賠償責任,但必須停止從乙公司購買該產品的行為。另外,肯定不需要賠償乙公司的。
❻ 專利侵權答辯狀一般怎麼寫
重點是:
說清楚你們的技術形成過程,並且舉證。
針對起訴書的指控以及證據,提出自己的反駁意見,並舉證支持自己的觀點。
❼ 怎樣打專利侵權官司
專利權是指專利權人在法定期限內對其發明創造所享有的專有權利。發明創造包括:發明、實用新型、外觀設計。專利糾紛最常見的是專利侵權糾紛。糾紛發生主要表現為,在專利權人獲得專利後,他人未經許可,擅自以經營為目的而製造、使用、銷售其專利產品或使用專利方法等等。發生了專利侵權糾紛,當事人可以與侵權人協商解決,也可以提請專利管理機關調處。或者打官司。那麼怎樣打專利侵權官司呢.提起訴訟首先,因為專利官司中涉及到的不僅僅是法律問題,也涉及到專利技術問題,因此當事人在打官司前,最好能請律師和專利代理人同時作為訴訟代表人,以便他們從法律和專利技術兩個方面提供幫助。其次,對侵權人的侵權行為應掌握充分的證據,收集權產品和相應的證據。
在打官司時,專利權人要向法院遞交訴狀,在訴狀中可以明確提出自己的訴訟請求,如要求侵權人停止侵權行為,停止製造、使用、銷售侵權產品,並賠償損失。在確定損失數額時,可以計算出因被告方的侵權行為而給自己造成的經濟損失,即專利產品銷售量下降,計算方法是用銷量減少的總數乘以每個專利產品的利潤所得之積,即為實際經濟損失。另外,可以以被告因侵權行為獲得的利潤作為損失賠償額。採用這種計算方法,原告應盡量掌握被告銷售侵權產品的情況,如不能全部掌握的,可以就目前知道的大致數額計算,後來又發現的可以追加訴訟請求。在訴訟請求部分,原告還可以要求被告消除影響,恢復專利產品或專利技術的聲譽,或者以不低於專利許可使用費的合理數額作為操作賠償額。必要情況下,可在起訴時提出證據保全或財產保全申請。
依據法律規定,對專利侵權官司有管轄權的法院應是中級人民法院。最高人民法院在《關於專利侵權糾紛案件地域管轄問題的通知》中有詳細、具體的規定:
.未經專利權人許可,為了生產經營目的而製造、使用、銷售發明或者實用新型專利產品以及製造、銷售外觀設計專利產品的,應到該產品製造地的人民法院打官司,製造地不明時,應到該產品的使用地或者銷售地的人民法院打官司。
.未經專利權人許可,為了生產經營目的而使用專利方法的,應到該專利方法使用者所在地的人民法院打官司。
.未經專利權人授權許可或者委託他人實施專利的,應到許可方或委託方所在地人民法院打官司;如果許可方或受委託方實施了專利侵權行為。從而構成共同侵權,則到被許可方或受委託方所在地的人民法院打官司。
.專利權共有人未經其他共有人同意而許可他人實施專科的,到許可方所在地的人民法院打官司,如果被許可方所在地的人民法院打官司。
.專利共有要未經其他共有人同意而轉讓超過其應有份額的專利權的,則到轉讓方所在地的人民法院打官司;如果受讓方明知對方越權而仍然接受,從而雙方構成共同侵權,則可到受讓方所在地的人民法院打官司。
.假冒他人專利尚未構成犯罪,但給專利權人或利害關系人造成損害的,應到假冒行為地或損害結果發生地的人民法院打官司,如有困難,可到被告所在地的人民法院打官司。
.提供證據打專利侵權官司,原告在向法院遞交訴狀的同時提供的基本證據,包括以下幾個方面:
.證明自己是該項專利權的合法所有人或持有人。如專利證書證明該項專利權歸自己所有,或者是通過贈與、買賣、繼承的方法獲得該項專利。自己是該項專利權的合法持有者的,則應提供合同或遺囑等等。
.證明該項專利合法有效的相應證據,如繳納年費的收據。
.專利的權利要求書和說明書,說明專利保護的范圍。
.證明被告有侵權行為的相關證據,如果有侵權產品的,要提供特徵,並應說明其與專利產品有何異同。
.提出的賠償數額的依據、證據。
.被告如何應訴當了專利侵權官司的被告不應採取消極的態度,而應在仔細閱讀原告訴狀的基礎上,積極應訴,作好以下幾個方面的工作:
.撰寫答辯狀。被告可以自己書寫答辯狀,也可以提供事實材料,由聘請的專利代理人或律師代為書寫。答辯狀要針對原告的訴訟請求和理由,如果被告認為自己的行為應視為侵犯專利權的行為,可以從以下幾方面反駁:被告是在專利權人製造或者經專利權人許可製造的專利產品售出後,使用或銷售該產品的。或者被告在該項專利申請日之前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經做好製造、使用的必要准備,並且僅在原有的范圍內繼續使用、製造的;或者被告使用該項專利是以科學研究和實驗為目的。如果被告認為原告享有的專利權並非合法、有效,可以提出該項專利已經超過專利期限,提前終止、已經被撤銷或已經被宣告無效。另外,被告已可以針對該專利是否具備新穎性、創造性和實用性提出異議。
.提出管轄權異議。法院對於專利侵權官司能否受理,在相關的法律法規中都有明確的規定,如果被告認為原告起訴的法院對該案沒有管轄權,可以在提交答辯狀期間提出管轄權異議,使案件移送到別的法院審理,使被告變被動為主動。
.提起反訴。如果被告認為自己的行為並沒有侵犯原告的專利權,而是原告有侵權行為的,可以以原告為被告提出反訴,保護自己的合法權益。